16130

Интеллектуальная собственность, правовое регулирование, практика, документы

Книга

Государство и право, юриспруденция и процессуальное право

Интеллектуальная собственность. Правовое регулирование. Практика. Документы под ред. Семенихина В.В.. Cистема ГАРАНТ 2006 г. Интеллектуальная собственность. Правовое регулирование. Практика. Документы Введение В последние годы интеллектуальная собственно...

Русский

2013-06-20

683.5 KB

2 чел.

Интеллектуальная собственность. Правовое регулирование. Практика. Документы (под ред. Семенихина В.В.). - Cистема ГАРАНТ, 2006 г.

Интеллектуальная собственность. Правовое регулирование. Практика. Документы

 

Введение

 

В последние годы интеллектуальная собственность приобретает все более существенное значение среди всех других видов собственности. Вопросы ее охраны и использования в современных условиях играют важную роль в коммерческой, производственной, предпринимательской, а также во внешнеэкономической деятельности организаций всех форм собственности.

Интеллектуальная собственность является объектом охраны во всем мире. В Российской Федерации, в условиях развития рыночных отношений, права на интеллектуальную собственность постепенно становятся одними из самых конкурентоспособных товаров на внешнем и внутреннем рынке.

В связи с этим, возрастает актуальность формирования эффективного механизма правовой охраны интеллектуальной собственности. Всем тем, кто непосредственно связан с использованием результатов творческой деятельности, необходимо иметь четкое представление о том, что такое интеллектуальная собственность, в чем заключается ее сущность, как она охраняется, а также к каким серьезным материальным потерям может привести нарушение прав на нее.

 

1. Интеллектуальная собственность как объект гражданских прав

 

1.1. Понятие и основные положения об интеллектуальной собственности

 

Появление первых признаков интеллектуальной деятельности берет свое начало с момента появления разумных существ. Однако в экономическом обороте результаты интеллектуальной деятельности начинают участвовать только с конца XVIII века.

Впервые упоминание об интеллектуальной собственности появилось во французском законодательстве эпохи Великой французской революции. В это время господствовала теория естественного права, суть которой состояла в том, что все произведенное человеком, будь то материальные объекты или результаты творческого труда, признавалось его собственностью. Поэтому создатель результатов творческого труда имел исключительное право распоряжаться ими.

В дальнейшем бурное развитие промышленного производства и сельского хозяйства, а также рост международной торговли и обмена между странами последними достижениями науки и техники потребовали более высокой степени правового регулирования международных отношений в сфере интеллектуальной собственности.

В результате этого, во многих странах мира стали появляться международные договоры, касающиеся защиты основных видов интеллектуальной собственности.

Так, например, 20 марта 1883 года в Париже была принята "Конвенция по охране промышленной собственности" (далее - Парижская конвенция) ( Приложение N 4), которая стала основным документом в области охраны прав на интеллектуальную собственность.

Следующим документом в системе защиты интеллектуальной собственности была "Бернская конвенция по охране литературных и художественных произведений" от 9 сентября 1886 года (далее - Бернская конвенция) ( Приложение N 6).

Далее, важнейшим соглашением в области охраны интеллектуальной собственности, заключенным также в прошлом веке в Мадриде 14 апреля 1891 года "Соглашение о международной регистрации знаков" ( Приложение N 7).

Однако, все эти документы, охраняя важнейшие объекты интеллектуальной собственности, не содержали в себе самого понятия "Интеллектуальная собственность". Впервые оно было введено в международные правовые договоры "Конвенцией, учреждающей всемирную организацию интеллектуальной собственности", подписанную в Стокгольме 14 июля 1967 года и измененную 2 октября 1979 года (далее - Стокгольмская конвенция) ( Приложение N 8).

В статье 2 Стокгольмской Конвенции указано, что "интеллектуальная собственность" включает права, относящиеся к:

"Литературным, художественным и научным произведениям,

- исполнительской деятельности артистов, звукозаписи, радио - и телевизионным передачам,

- изобретениям во всех областях человеческой деятельности,

- научным открытиям,

- промышленным образцам,

- товарным знакам, знакам обслуживания, фирменным наименованиям и коммерческим обозначениям,

- защите против недобросовестной конкуренции,

а также все другие права, относящиеся к интеллектуальной деятельности в производственной, научной, литературной и художественной областях".

Следует отметить, что Всемирная организация интеллектуальной собственности (далее - ВОИС) - это специализированное учреждение Организации объединенных наций, созданное в интересах международной охраны интеллектуальной собственности и содействия развитию сотрудничества в вопросах, касающихся авторских прав, товарных знаков, промышленных образцов и патентов. Находится ВОИС в Женеве.

Участником Стокгольмской конвенции с 1970 года был и Советский Союз. На сегодняшний день Российская Федерация, как правопреемник СССР в международных организациях, является членом ВОИС.

Следует отметить, что в советский период внутреннее законодательство СССР вообще не содержало понятия интеллектуальной собственности.

Что касается изобретения, то оно в те годы охранялось в СССР не патентом, закрепляющим монопольное право изобретателя, а авторским свидетельством, призванным всецело обеспечить исключительное право государства на использование изобретения. В результате чего, изобретатель не являлся собственником продукта своего творческого труда.

В период развития рыночной экономики в Российской Федерации, вопросы охраны интеллектуальной собственности приобрели особую актуальность. На сегодняшний день российское гражданское законодательство формирует институт интеллектуальной собственности. Поскольку повышение уровня ее охраны является важным условием динамичного развития экономики страны.

Интеллектуальная собственность, в силу статьи 128 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) ( Приложение N 13), относится к объектам гражданских прав.

В соответствии со статьей 138 ГК РФ под интеллектуальной собственностью понимается:

"исключительное право (интеллектуальная собственность) гражданина или юридического лица на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации юридического лица, индивидуализации продукции выполняемых работ или услуг (фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания и т.п.).

Использование результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации, которые являются объектом исключительных прав, может осуществляться третьими лицами только с согласия правообладателя.

Таким образом, статья 138 ГК РФ ( Приложение N 13) признает исключительность прав владельцев на объекты интеллектуальной собственности. Исключительность прав заключается именно в том, что данные права могут использоваться третьими лицами только с согласия правообладателя.

 

1.2. Правовое регулирование интеллектуальной собственности

 

В Российской Федерации результаты творческой деятельности (интеллектуальная собственность) регулируются нормами национального законодательства, а также нормами международных договоров.

К международным договорам, в которых участвует Российская Федерация, относятся, в частности, следующие:

- Парижская конвенция ( Приложение N 4);

- Бернская конвенция ( Приложение N 6);

- Стокгольмская конвенция ( Приложение N 8);

- "Соглашение о взаимном признании авторских свидетельств и иных охранных документов на изобретения", заключена в Гаване 18 декабря 1976 года ( Приложение N 10);

- "Страсбургское соглашение о Международной патентной классификации" от 24 марта 1971 года ( Приложение N 9);

- Соглашение стран СНГ от 24 сентября 1993 года "О сотрудничестве в области охраны авторского права и смежных прав" ( Приложение N 2);

- "Соглашение о сотрудничестве по пресечению правонарушений в области интеллектуальной собственности" от 6 марта 1998 года ( Приложение N 1).

Международные договоры, в которых участвует Российская Федерация, входят в ее правовую систему. Если международным договором установлены иные правила, чем предусмотренные законами Российская Федерация, то применяются правила международного договора.

Помимо международных правовых актов отношения в сфере интеллектуальной собственности регулируются нормами национального законодательства.

В первую очередь, охрана интеллектуальной собственности гарантируется нормами Конституции Российской Федерации. Согласно статье 44 Конституции Российской Федерации:

"каждому гарантируется свобода литературного, художественного, научного, технического и других видов творчества... Интеллектуальная собственность охраняется законом".

Законодательство об интеллектуальной собственности входит в сферу исключительной компетенции Российской Федерации (пункт "о" статьи 71 Конституции Российской Федерации ( Приложение N 3)).

Общие положения о закреплении исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности за физическим или юридическим лицом содержится в ГК РФ.

Нормы, детально регулирующие правоотношения, связанные с интеллектуальной собственностью, содержатся в специальных законах, определяющих виды объектов и условия охраны, прав на такие объекты. Такими законами, в частности являются:

- "Патентный закон Российской Федерации" от 23 сентября 1992 года N 3517-1 (далее - Патентный закон) ( Приложение N 31);

- Закон Российской Федерации от 23 сентября 1992 года N 3520-1 "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" (далее - Закон N 3520-1) ( Приложение N 32);

- Закон Российской Федерации от 9 июля 1993 года N 5351-1 "Об авторском праве и смежных правах" (далее - Закон N 5351-1) ( Приложение N 33);

- Закон Российской Федерации от 6 августа 1993 года N 5605-1 "О селекционных достижениях" ( Приложение N 34);

- Закон Российской Федерации от 23 сентября 1992 года N 3523-1 "О правовой охране программ для электронных вычислительных машин и баз данных" (далее - Закон N 3523-1) ( Приложение N 35);

- Закон Российской Федерации от 23 сентября 1992 года N 3526-1 "О правовой охране топологий интегральных микросхем" (далее - Закон N 3526-1) ( Приложение N 37);

- Федеральный закон от 26 июля 2006 года N 135-ФЗ "О защите конкуренции" (далее - Закон о конкуренции) ( Приложение N 20).

Кроме того, положения об ответственности за нарушение исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности содержаться в Уголовном кодексе Российской Федерации (далее - УК РФ), и Кодексе об административных правонарушениях Российской Федерации (далее - КоАП РФ).

Таким образом, можно придти к выводу, что нормы, регулирующие вопросы охраны интеллектуальной собственности разбросаны по различным нормативно-правовым актам. В целях повышения эффективности правового регулирования интеллектуальной собственности целесообразно было бы систематизировать эти нормы в одном документе. В настоящий момент законодатели ведут работу по такой систематизации, предполагая в дальнейшем включение в ГК РФ отдельного раздела, посвященного интеллектуальной собственности. На сегодняшний день в Государственной Думе принят в первом чтении проект части 4 ГК РФ "Права на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации (интеллектуальная собственность)".

 

1.3. Классификация объектов интеллектуальной собственности

 

Объекты интеллектуальной собственности неоднородны по своему составу, по характеру использования в процессе производства, по степени влияния на финансовое состояние и результаты хозяйственной деятельности. Поэтому необходима классификация, которая может быть произведена по ряду признаков:

- в зависимости от использования в производстве объекты интеллектуальной собственности можно разделить на функционирующие (работающие) объекты, применение которых приносит доход в настоящий период; нефункционирующие (неработающие) объекты, которые не используются по каким-либо причинам, но могут применяться в будущем;

- по степени влияния на финансовые результаты выделяются объекты интеллектуальной собственности, способные приносить доход прямо, за счет внедрения их в эксплуатацию и объекты, опосредованно влияющие на финансовые результаты;

- по признаку получения результата интеллектуальной деятельности различают гуманитарные, технические, научные;

- в зависимости от степени правовой защищенности одна часть объектов интеллектуальной собственности относится к защищаемым охранными документами (авторскими правами), другая - к разряду не защищенных охранными документами (авторскими правами).

Результаты интеллектуальной деятельности ("интеллектуальная собственность") включают в себя три вида объектов, имеющих различный правовой режим:

1) результаты творческой деятельности, охраняемые патентным правом (изобретения, полезные модели, промышленные образцы);

2) средства индивидуализации юридического лица, продукции, выполняемых работ или услуг (фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания, наименование места происхождения товара);

3) результаты творческой деятельности, охраняемые авторским правом (произведения науки, литературы и искусства, программы для электронных вычислительных машин (далее - ЭВМ), базы данных, топологии интегральных микросхем и тому подобное).

Все указанные объекты обладают общими признаками:

- являются результатом творческой (мыслительной, интеллектуальной) деятельности;

- являются совокупностью имущественных и неимущественных прав;

- используются в течение длительного периода времени;

- могут служить источником получения дохода.

Вместе с тем между этими объектами есть существенные различия - они имеют различный правовой режим. Одна часть объектов (промышленная собственность и средства индивидуализации юридического лица) регулируется патентным правом, другая (произведения науки, литературы и искусства и другие) - авторским. Различие в том, что авторское право направлено на охрану формы объекта (произведения), а патентное - охраняет содержание произведения.

Для охраны изобретения, полезных моделей, промышленных образцов, фирменных наименований, товарных знаков, знаков обслуживания требуется их регистрация по определенной процедуре в соответствующих органах, а для объекта авторского права не требуется никакой регистрации. Автору необходимо лишь выразить свое произведение в любой объективной форме, позволяющей воспроизводить указанный объект.

Отсюда следует второе отличие: перечень объектов, охраняемых патентным правом, исчерпывающий, а перечень объектов авторского права примерный и может быть расширен за счет создания новых произведений.

В следующих разделах книги, мы более подробно рассмотрим каждый объект интеллектуальной собственности, остановимся на вопросах их правовой охраны, а также проанализируем различные ситуации, касающиеся нарушения исключительных прав на указанные объекты.

 

2. Интеллектуальная собственность, охраняемая патентным правом (промышленная собственность)

 

Патентное право - это основной компонент промышленной собственности.

Особенностью промышленной собственности является то, что ее объекты применяются в производственной деятельности.

Понятие промышленной собственности впервые введено Парижской конвенцией. В соответствии с пунктом 2 статьи 1 Парижской конвенции:

"Объектами охраны промышленной собственности являются патенты на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования и указания происхождения или наименования места происхождения, а также пресечение недобросовестной конкуренции".

Согласно пункту 3 статьи 1 Парижской конвенции:

"Промышленная собственность понимается в самом широком смысле и распространяется не только на промышленность и торговлю в собственном смысле слова, но также и на области сельскохозяйственного производства и добывающей промышленности и на все продукты промышленного или природного происхождения, как, например: вино, зерно, табачный лист, фрукты, скот, ископаемые, минеральные воды, пиво, цветы, мука".

В настоящее время в Российской Федерации термин "промышленная собственность" не упоминается в Патентном законе. Видимо, по ошибке он остался в пункте 2 статьи 7 Патентного закона ( Приложение N 31). Понятие "промышленная собственность" использовалось до 2003 года, когда были внесены изменения в Патентный закон. Согласно старой редакции статьи 1 Патентного закона промышленная собственность включала в себя права на изобретения, промышленные образцы и полезные модели. Сейчас в Российской Федерации принято говорить об институте патентного права и об институте права на средства индивидуализации юридических лиц и товаров, работ, услуг.

 

2.1. Правовое регулирование отношений по использованию изобретений, полезных моделей, промышленных образцов

 

Основным правовым актом, регулирующим патентные отношения, помимо соответствующих норм ГК РФ, является Патентный закон.

Патентный закон определяет три патентуемых объекта:

- изобретения;

- полезные модели;

- промышленные образцы.

До принятия Патентного закона на территории Российской Федерации действовали правовые акты, принятые еще в СССР, которые предусматривали выдачу авторских свидетельств на изобретения. Как следует из Постановления Верховного Совета Российской Федерации от 23 сентября 1992 года N 3518-1 "О введении в действие Патентного закона Российской Федерации" ( Приложение N 82), действие на территории Российской Федерации ранее выданных авторских свидетельств сохранено.

Помимо Патентного закона, источником патентного права является "Положение о Российском агентстве по патентам и товарным знакам и подведомственных ему организациях", утвержденное Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 сентября 1997 года N 1203 ( Приложение N 40). В соответствии с данным документом создан Федеральный институт промышленной собственности (далее - ФИПС), в функции которого входит прием и экспертиза заявок на объекты, охраняемые патентным правом, а также хранение патентов.

Кроме того, правовое регулирование отношений, возникающих в связи с правовой охраной объектов патентного права, осуществляется Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 августа 1993 года N 793 "Об утверждении положения о пошлинах за патентование изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, регистрацию товарных знаков, знаков обслуживания, наименований мест происхождения товаров, предоставление права пользования наименованиями мест происхождения товаров и положения о регистрационных сборах за официальную регистрацию программ для электронных вычислительных машин, баз данных и топологий интегральных микросхем" ( Приложение N 51).

Также правовое регулирование осуществляется ведомственными нормативными актами, в частности, принимаемыми Роспатентом.

К их числу можно отнести:

- Приказ Роспатента от 6 июня 2003 года N 82 "Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение" ( Приложение N 54);

- Приказ Роспатента от 6 июня 2003 года N 83 "Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на полезную модель" ( Приложение N 55);

- Приказ Роспатента от 6 июня 2003 года N 84 "Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на промышленный образец" ( Приложение N 56).

 

2.2. Объекты, охраняемые патентным правом (изобретения, полезные модели, промышленные образцы)

 

Как уже было сказано выше, к объектам правовой охраны, которую предоставляет российское патентное право, относятся изобретения, полезные модели и промышленные образцы. В этом параграфе будут рассмотрены понятия и основные положения, касающиеся объектов патентного права, а также условия патентоспособности для каждого из объектов.

 

2.2.1. Изобретения

 

Изобретение представляет собой техническое решение в любой области, относящееся к продукту (в частности, устройству, веществу, штамму микроорганизма, культуре клеток растений или животных) или способу (процессу осуществления действий над материальным объектом с помощью материальных средств) (пункт 1 статьи 4 Патентного закона ( Приложение N 31)).

Техническое решение - это практическое средство удовлетворения определенных потребностей. В этом случае сам термин "техническое решение" следует понимать в широком смысле. Так, Например, способ лечения болезни не относятся к технике в общепринятом смысле этого слова, однако он может быть запатентован в качестве изобретения.

Само по себе изобретение обладает нематериальным свойством, однако оно имеет определенный объект, с помощью которого это изобретение будет материализовано.

Все объекты законодатель разделил на продукты (устройства, вещества, штаммы микроорганизмов, культуры клеток растений или животных) и способы.

Согласно пункту 2.1.1. Приказа Роспатента от 6 июня 2003 года N 82 "О правилах составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение":

"Продуктом как объектом изобретения является, в частности, устройство, вещество, штамм микроорганизма, культура (линия) клеток растений или животных, генетическая конструкция.

К устройствам относятся конструкции и изделия.

К веществам относятся, в частности: химические соединения, в том числе нуклеиновые кислоты и белки; композиции (составы, смеси); продукты ядерного превращения.

К штаммам микроорганизмов относятся, в частности, штаммы бактерий, вирусов, бактериофагов, микроводорослей, микроскопических грибов, консорциумы микроорганизмов.

К линиям клеток растений или животных относятся линии клеток тканей, органов растений или животных, консорциумы соответствующих клеток.

К генетическим конструкциям относятся, в частности, плазмиды, векторы, стабильно трансформированные клетки микроорганизмов, растений и животных, трансгенные растения и животные".

"Способом как объектом изобретения является процесс осуществления действий над материальным объектом с помощью материальных средств" (пункт 2.1.2 Приказа Роспатента от 6 июня 2003 года N 82 "О правилах составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение").

Способ выражается в последовательности и характере действий и приемов. К обычным признакам способов относятся наличие действий или их совокупности (одновременно, с интервалом и так далее), условия и режимы осуществления действий. Другими словами, способ - это установление новой очередности совершения определенных действий, в результате совершения которых достигается определенный результат.

В пункте 1 статьи 4 Патентного закона ( Приложение N 31) перечислены три признака, наличие которых свидетельствуют о том, что заявленное техническое новшество может быть признано изобретением.

В соответствии вышеназванным пунктом, изобретению предоставляется правовая охрана, если оно является:

- новым;

- имеет изобретательский уровень;

- промышленно применимо.

Изобретение является новым, если оно не известно из уровня техники.

Под уровнем техники понимают ставшие общедоступными опубликованные в мире сведения о средствах того же назначения, а также сведения об их применении в Российской Федерации. При этом общедоступными считаются любые сведения, содержащиеся в источнике информации, с которым любое лицо может ознакомиться самостоятельно, либо о содержании которого ему может быть сообщено законным образом.

Новизна технического решения является основным требованием, предъявляемым к изобретению. В Российской Федерации по мотиву отсутствия новизны отклоняется около половины заявок, поданных в Роспатент. Основная цель установления критерия новизны заключается в том, чтобы воспрепятствовать выдаче патентов на технические решения, уже известные обществу.

Изобретение имеет изобретательский уровень, если оно для специалиста явным образом не следует из уровня техники.

Изобретение является промышленно применимым, если оно может быть использовано в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении и других отраслях деятельности.

Следует обратить внимание на те объекты, которые Патентный закон не относит к изобретениям. Итак, в соответствии с пунктом 2 статьи 4 названного закона:

"Не считаются изобретениями в смысле положений настоящего Закона, в частности:

открытия, а также научные теории и математические методы;

решения, касающиеся только внешнего вида изделий и направленные на удовлетворение эстетических потребностей;

правила и методы игр, интеллектуальной или хозяйственной деятельности;

программы для электронных вычислительных машин;

решения, заключающиеся только в представлении информации.

В соответствии с настоящим пунктом исключается возможность отнесения указанных объектов к изобретениям только в случае, если заявка на выдачу патента на изобретение касается указанных объектов как таковых".

В соответствии с пунктом 3 статьи 4 Патентного закона ( Приложение N 31) не признаются патентоспособными:

- сорта растений, породы животных;

- топологии интегральных микросхем;

- решения, противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали.

Эти объекты исключены из сферы действия Патентного закона, Правовое регулирование сортов растений, пород животных и топологий интегральных микросхем осуществляется специальными законами.

Что же касается решений, противоречащих общественным интересам, принципам гуманности и морали, то даже если они и отвечают условиям патентоспособности, (то есть обладают признаками новизны, имеют изобретательский, уровень и промышленно применимы), то они все равно исключаются из числа охраноспособных объектов. Так, например, не признаются изобретениями конструкции отмычек, орудия пыток и так далее.

 

2.2.2. Полезная модель

 

Полезной модели как объекту промышленной собственности предоставлена правовая охрана более чем в 30 странах мира и число таких стран постоянно возрастает. Это обстоятельство обусловлено тем, что создание технических новшеств все чаще происходит в небольших организациях, которые заинтересованы в быстрой и недорогой правовой охране их исключительных прав на созданные ими разработки. В Российской Федерации правовая охрана полезной модели осуществляется с момента принятия Патентного закона в 1992 году.

Необходимость введения института полезной модели в российское законодательство обусловлена тем, что существует большое количество технических решений, превосходящих по своему уровню рационализаторские предложения, но не достигающих уровня изобретения, которые не получают должной правовой охраны.

Кроме того, институт полезных моделей в силу специфики объекта обслуживает, главным образом, отрасли, производящие товары народного потребления, а развитие таких отраслей является для Российской Федерации особенно важным в настоящее время.

В пункте 1 статьи 5 Патентного закона ( Приложение N 31) дано определение полезной модели, а также перечислены условия ее патентоспособности.

В соответствии с указанным пунктом, полезная модель - это техническое решение, относящееся к устройству.

Обратите внимание!

Для признания новшества полезной моделью не обязательно наличие изобретательского уровня, то есть качественного уровня творческой идеи, заключенной в изобретении. Патентоспособность полезной модели определяется двумя основными признаками: новизной и промышленной применимостью.

Именно по этому параметру проводится различие между изобретениями и полезными моделями.

Условия новизны и промышленной применимости совпадают с условиями, предусмотренными для изобретений. Так же как изобретение, полезная модель должна быть пригодна для использования в любых отраслях экономики: в промышленности, в сельском хозяйстве, в здравоохранении и так далее.

В пункте 2 статьи 5 Патентного закона перечислены случаи, когда решениям не предоставляется правовая охрана в качестве полезных моделей:

"В качестве полезных моделей правовая охрана не предоставляется:

решениям, касающимся только внешнего вида изделий и направленным на удовлетворение эстетических потребностей;

топологиям интегральных микросхем;

решениям, противоречащим общественным интересам, принципам гуманности и морали".

 

2.2.3. Промышленный образец

 

Промышленный образец - это художественно-конструкторское решение изделия промышленного или кустарно-ремесленного производства, определяющее его внешний вид (пункт 1 статьи 6 Патентного закона ( Приложение N 31)).

Под художественно-конструкторским решением понимается единство эстетического компонента изделия и технического исполнения этого изделия. Иначе говоря, внешняя форма изделия не может быть оторвана от его содержания.

Под изделиями могут пониматься различные предметы, которые, как правило, имеют практическое назначение.

Кустарно-ремесленное производство - мелкое ручное производство по заказу потребителя из своего сырья или сырья заказчика. Нередко такое производство размещается по месту жительства производителя.

Патентный закон устанавливает два условия патентоспособности промышленного образца:

- новизна;

- оригинальность.

В соответствии с пунктом 1 статьи 6 Патентного закона:

"Промышленный образец признается новым, если совокупность его существенных признаков, нашедших отражение на изображениях изделия и приведенных в перечне существенных признаков промышленного образца, не известна из сведений, ставших общедоступными в мире до даты приоритета промышленного образца.

При установлении новизны промышленного образца также учитываются при условии их более раннего приоритета все поданные в Российской Федерации другими лицами заявки на промышленные образцы, с документами которых вправе ознакомиться любое лицо в соответствии с частью второй статьи 25 настоящего Закона, и запатентованные в Российской Федерации промышленные образцы".

Анализируя приведенные нормы Патентного закона можно сделать вывод, что новизна промышленного образца определяется по тем же правилам, которые установлены для определения новизны изобретений, а в отношении оригинальности Закон содержит следующее положение:

"Промышленный образец признается оригинальным, если его существенные признаки обусловливают творческий характер особенностей изделия.

К существенным признакам промышленного образца относятся признаки, определяющие эстетические и (или) эргономические особенности внешнего вида изделия, в частности форма, конфигурация, орнамент и сочетание цветов" (пункт 1 статьи 6 Патентного закона).

В пункте 2 статьи 6 Патентного закона ( Приложение N 31) предусмотрен исчерпывающий перечень промышленных образцов, которые не признаются патентоспособными. К ним относятся решения:

- обусловленные исключительно технической функцией изделия;

- объектов архитектуры (кроме малых архитектурных форм), промышленных, гидротехнических и других стационарных сооружений;

- объектов неустойчивой формы из жидких, газообразных, сыпучих или им подобных веществ;

- изделий, противоречащих общественным интересам, принципам гуманности и морали.

 

2.3. Субъекты права на изобретения, полезные модели и промышленные образцы

 

Субъектами права на изобретения, полезные модели и промышленные образцы согласно Патентному закону являются авторы и патентообладатели.

 

2.3.1. Авторы

 

В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Патентного закона:

"Автором изобретения, полезной модели, промышленного образца признается физическое лицо, творческим трудом которого они созданы".

При этом лицо, указанное в качестве автора в заявке на выдачу патента, считается автором изобретения, полезной модели, промышленного образца, если не доказано иное.

Возрастные ограничения для признания физического лица автором изобретения, полезной модели промышленного образца, законом не устанавливаются. Возможна ситуация, когда автором изобретения может оказаться ребенок. В этом случае необходимо учесть, что самостоятельно осуществлять права автора (оформить заявку на изобретение, заключить лицензионный договор), он сможет только с 14 лет (пункт 2 статьи 26 ГК РФ ( Приложение N 13)).

В соответствии с пунктом 3 статьи 7 Патентного закона:

"Право авторства является неотчуждаемым личным правом и охраняется бессрочно".

Неотчуждаемым право авторства является потому, что оно не может быть передано другим лицам.

Личным оно является в том смысле, что неотделимо от личности и не имеет экономического содержания.

Охрана права авторства не ограничена каким-либо сроком.

Для права авторства характерны исключительность и абсолютный характер, поскольку оно дает возможность создателю произведения считать себя автором данного произведения, требовать признания себя автором со стороны других лиц, а также использовать предусмотренные законом способы для защиты этого права в случае присвоения его другими лицами.

Если в создании изобретения, полезной модели или промышленного образца участвовало несколько физических лиц, все они считаются его авторами, при этом порядок пользования правами, принадлежащими авторам, определяется соглашением между ними (пункт 2 статьи 7 Патентного закона ( Приложение N 31)).

Творческий вклад, внесенный каждым из авторов, может быть различным. Не имеет юридического значения, работали ли соавторы в одно и то же или в разное время, находились ли они в непосредственном контакте друг с другом при работе над объектом интеллектуальной собственности или нет.

Патентный закон устанавливает лиц, которые не могут считаться авторами изобретения, полезной модели или промышленного образца:

"Не признаются авторами физические лица, не внесшие личного творческого вклада в создание объекта промышленной собственности, оказавшие автору (авторам) только техническую, организационную или материальную помощь либо только способствовавшие оформлению прав на него и его использованию" (пункт 2 статьи 7 Патентного закона).

Техническая помощь автору заключается в изготовлении чертежей и эскизов, выполнение арифметических расчетов, проведение различных экспериментов по заданию автора, а также подбор информации, относящейся к изобретению.

Организационная помощь состоит в осуществлении мер, направленных на то, чтобы способствовать автору в создании изобретения (помощь в оформлении заявки на получение патента, консультирование автора по правовым вопросам).

Материальная помощь может включать предоставление денежных средств или материалов и с целью оказать содействие автору в создании изобретения, полезной модели, промышленного образца.

 

2.3.2. Патентообладатели

 

Другим субъектом права на изобретения, полезные модели и промышленные образцы является патентообладатель.

Понятие патентообладатель включает в себя нескольких субъектов патентных прав. Итак, в пункте 1 статьи 8 Патентного закона перечислены лица, которым может быть выдан патент:

"Патент выдается:

автору изобретения, полезной модели или промышленного образца;

работодателю в случаях, предусмотренных пунктом 2 настоящей статьи;

правопреемникам указанных лиц".

Об авторе как о патентообладателе было рассказано в предыдущем параграфе. Теперь, рассмотрим ситуацию, когда патентообладателем может являться работодатель.

Объект интеллектуальной собственности может быть создан работником (автором) при выполнении им трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя. Такой объект именуется служебным, то есть служебным изобретением, служебной полезной моделью, служебным промышленным образцом. Работник должен уведомить работодателя о полученном им результате, способном к правовой охране.

Право на получение патента на служебное изобретение, полезную модель или промышленный образец согласно пункту 2 статьи 8 Патентного закона ( Приложение N 31) принадлежит работодателю, если договором между ним и работником не предусмотрено иное.

В течение четырех месяцев с момента уведомления работником о создании служебного объекта промышленной собственности работодатель должен предпринять одно из следующих действий:

- подать заявку на выдачу патента в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности;

- передать право на получение патента другому лицу;

- сообщить работнику (автору) о сохранении информации о полученном результате в тайне.

Если работодатель не выполнит перечисленных действий в течение отведенного для этого срока, право на получение патента принадлежит работнику (автору). Работодатель в течение срока действия патента имеет право на использование служебного изобретения, полезной модели или промышленного образца в своем производстве с выплатой патентообладателю, в данном случае им будет являться работник, компенсации, размер которой определяется договором.

Если работодатель в течение четырех месяцев получит патент, либо передаст право на его получение другому лицу, либо примет решение о сохранении информации об объекте промышленной собственности в тайне, а также если он не получит патент по поданной заявке по зависящим от него причинам, работник имеет право на вознаграждение. Размер и порядок выплаты вознаграждения определяются в договоре между работником и работодателем, в том случае, если согласие между ними не будет достигнуто, спор о вознаграждении может быть разрешен в судебном порядке.

Более подробно с вопросами, касающимися размеров и порядка начисления авторского вознаграждения, Вы можете ознакомиться в книге "Книги от производства до списания" авторов ЗАО "BKR-Интерком-Аудит".

Пунктом 2 статьи 8 Патентного закона ( Приложение N 31) Правительству Российской Федерации предоставлено право устанавливать минимальные ставки вознаграждений за служебные изобретения служебные полезные модели, служебные промышленные образцы. Однако до настоящего времени такие ставки Правительством не установлены. Введение такой нормы, безусловно, нарушает гражданский принцип свободы договора, но защищает интересы автора служебного объекта интеллектуальной собственности как экономически более слабой стороны в отношениях между работодателем и работником.

Кроме автора и работодателя патентообладателем могут являться их правопреемники.

Переход прав от автора или работодателя к правопреемнику оформляется договором об уступке требования.

Правопреемником автора изобретения, полезной модели или промышленного образца или работодателя, имеющего право на получение патента, можно стать также в результате наследования. Переход права автора к правопреемнику осуществляется по общим правилам наследования.

 

2.4. Патенты на изобретение, полезную модель, промышленный образец и сроки их действия

 

Право на изобретение полезную модель, промышленный образец охраняется законом и подтверждается патентом.

Под патентом на изобретение полезную модель, промышленный образец понимается охранный документ, выдаваемый на соответствующий объект интеллектуальной собственности и удостоверяющий приоритет, авторство и исключительное право на его использование в течение срока действия патента.

Оформляется патент на специальных формах, утвержденных Приказом Роспатента от 2 октября 2003 года N 125 "Об утверждении форм патента на изобретение, патента на полезную модель, патента на промышленный образец и форм "Приложение N" к патентам на изобретение, полезную модель и промышленный образец" (далее - Приказ Роспатента N 125) ( Приложение N 57).

Патент на изобретение действует до истечения двадцати лет с даты подачи заявки в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности (пункт 3 статьи 3 Патентного закона ( Приложение N 31)).

Особый порядок исчисления срока действия патента установлен для патентов на изобретения, относящиеся к лекарственному средству, пестициду или агрохимикату. Исходя из соображений общественной безопасности, применение таких изобретений не может быть осуществлено сразу. Сначала они должны быть апробированы и тщательным образом проверены. Для этого необходимо определенное время, а также оформление особого разрешения. В связи с этим срок действия патента на указанные виды изобретений может быть продлен максимум на 5 лет.

В соответствии с пунктом 3 статьи 3 Патентного закона:

"Срок действия патента на изобретение, относящееся к лекарственному средству, пестициду или агрохимикату, для применения, которых требуется получение в установленном законом порядке разрешения, продлевается федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности по ходатайству патентообладателя на срок, исчисляемый с даты подачи заявки на изобретение до даты получения первого такого разрешения на применение, за вычетом пяти лет. При этом срок, на который продлевается действие патента на изобретение, не может превышать пять лет".

Порядок продления такого патента утвержден Приказом Роспатента от 22 апреля 2003 года N 55 "О порядке продления срока действия патента Российской Федерации на изобретение, относящееся к лекарственному средству, пестициду или агрохимикату" ( Приложение N 58).

Ходатайство о продлении срока может быть подано только при условии, что не истек шестимесячный срок с даты получения первого разрешения на применение или даты выдачи патента, в зависимости от того, какой из этих сроков истекает позднее.

Согласно статья 4 Федерального закона от 22 июня 1998 года N 86-ФЗ "О лекарственных средствах" (далее - Закон о лекарственных средствах):

"лекарственные средства - вещества, применяемые для профилактики, диагностики, лечения болезни, предотвращения беременности, полученные из крови, плазмы крови, а также органов, тканей человека или животного, растений, минералов, методами синтеза или с применением биологических технологий. К лекарственным средствам относятся также вещества растительного, животного или синтетического происхождения, обладающие фармакологической активностью и предназначенные для производства и изготовления лекарственных средств (фармацевтические субстанции)".

В соответствии с пунктом 1 статьи 8 Закона о лекарственных средствах ( Приложение N 21), государственному контролю подлежат все лекарственные средства, произведенные на территории Российской Федерации и ввозимые на ее территорию.

Порядок осуществления государственного контроля качества, эффективности, безопасности лекарственных средств устанавливается Законом о лекарственных средствах, нормативными правовыми актами Российской Федерации, в том числе нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти, в компетенцию которого входит государственный контроль за качеством, эффективностью, безопасностью лекарственных средств.

Что касается патента на полезную модель, то в соответствии с пунктом 3 статьи 3 Патентного закона:

"Патент на полезную модель действует до истечения пяти лет с даты подачи заявки в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности. Срок действия патента на полезную модель может быть продлен федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности по ходатайству патентообладателя, но не более чем на три года".

Патент на промышленный образец действует в течение 10 лет с даты подачи заявки в Роспатент и может быть максимально продлен еще на пять лет.

 

2.5. Оформление прав на изобретение, полезную модель и промышленный образец

 

2.5.1. Орган, осуществляющий регистрацию прав на объекты интеллектуальной собственности

 

Федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере правовой охраны и использования объектов интеллектуальной собственности, является федеральная служба по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам. Таким органом является Российское агентство по патентам и товарным знакам (Роспатент). В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 7 апреля 2004 года N 178 "Вопросы федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам" ( Приложение N 44) Роспатент находится в ведении Министерства образования и науки Российской Федерации. Положение о Федеральной службе по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам утверждено Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 июня 2004 года N 299 "Об утверждении Положения о Федеральной службе по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам" ( Приложение N 45).

Роспатент осуществляет, в частности, следующие полномочия:

- организует прием заявок на объекты интеллектуальной собственности, их регистрацию и экспертизу;

- выдает в установленном порядке патенты и свидетельства на объекты интеллектуальной собственности;

- публикует сведения о зарегистрированных объектах интеллектуальной собственности, поданных заявках и выданных по ним свидетельствах, об официальной регистрации объектов интеллектуальной собственности;

- перечисляет уплаченные регистрационные сборы в доход федерального бюджета и осуществляет возврат плательщикам неправильно или излишне уплаченных сборов.

 

2.5.2. Порядок получения патента на изобретение полезную модель, промышленный образец

 

Порядок получения патента на изобретение полезную модель, промышленный образец установлен Разделом V Патентного закона.

С заявкой на выдачу патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец нужно обращаться в Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, им является Российское агентство по патентам и товарным знакам (Роспатент). Для того чтобы подать заявку, необходимо обладать правом на получение патента в соответствии с Патентным законом (пункт 1 статьи 15 Патентного закона ( Приложение N 31)).

К числу лиц, обладающих таким правом, относятся: сам автор, любое лицо, которому автор предоставил право на получение патента, а также патентные поверенные.

Участие патентных поверенных в подаче заявки обусловлено тем, что представительство по патентным делам требует специальных (в первую очередь юридических) знаний, которыми большинство авторов изобретений, полезных моделей, промышленных образцов не обладают.

Требования, предъявляемые к патентному поверенному, порядок его аттестации и регистрации, а также правомочия на ведение дел, связанных с правовой охраной изобретений, полезных моделей и промышленных образцов, определяются Положением о патентных поверенных, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 февраля 1993 года N 122 (далее - Положение о патентных поверенных) ( Приложение N 46).

На основании указанного положения:

"Патентным поверенным считается гражданин, которому в соответствии с Патентным законом Российской Федерации, Законом Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" и настоящим Положением предоставлено право на представительство физических и юридических лиц перед Комитетом Российской Федерации по патентам и товарным знакам (Роспатентом) и организациями, входящими в единую государственную патентную службу".

В качестве патентного поверенного может быть аттестован и зарегистрирован гражданин Российской Федерации, который:

"имеет постоянное место жительства в Российской Федерации, высшее образование и не менее чем 4-летний опыт практической работы в области охраны промышленной собственности или профессионального правового представительства (адвокат или иное лицо, получившее разрешение на занятие правоприменительной деятельностью);

обладает знанием законодательных и иных нормативных актов Российской Федерации, международных договоров и соглашений, необходимым для осуществления деятельности по защите прав на объекты промышленной собственности, в объеме, определяемом Роспатентом, и соответствующими навыками их практического применения, подтвержденными результатами квалификационного экзамена" (пункт 2 Положения о патентных поверенных).

Не могут быть аттестованы и зарегистрированы в качестве патентных поверенных работники Роспатента и подведомственных ему организаций, а также должностные лица и служащие, которым в соответствии с законодательством Российской Федерации запрещается заниматься предпринимательской деятельностью (пункт 3 Положения о патентных поверенных ( Приложение N 46)).

"Полномочия патентного поверенного и иного представителя удостоверяются доверенностью, выданной заявителем, патентообладателем или иным заинтересованным лицом" (пункт 2 статьи 15 Патентного закона).

Заявка на выдачу патента подается в структурное подразделение Роспатента - Федеральный институт промышленной собственности.

По поступившей заявке проводится экспертиза.

При проведении экспертизы осуществляется проверка содержания заявки, наличия необходимых документов и их соответствия установленным требованиям, а также объект патентного права исследуется на новизну оригинальность и промышленную применимость.

По результатам экспертизы принимается решение либо о выдаче патента на изобретение полезную модель промышленный образец либо об отказе в выдаче.

Патент выдается правообладателю на специальной форме, утвержденной Приказом Роспатента N 125 ( Приложение N 57).

 

2.6. Ответственность за нарушение патентных прав

 

Согласно статье 32 Патентного закона ( Приложение N 31) за нарушение исключительных прав на изобретение, полезную модель или промышленный образец наступает гражданско-правовая, административная или уголовная ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Под гражданско-правовой ответственностью понимаются неблагоприятные последствия имущественного характера, которая выражается в форме возмещения убытков или уплаты неустойки лицом, допустившим нарушение патентных прав.

Уголовная ответственность за нарушение патентных прав, согласно статье 147 УК РФ ( Приложение N 16) может возникнуть за незаконное использование изобретения, полезной модели или промышленного образца, разглашение без согласия автора или заявителя сущности изобретения, полезной модели или промышленного образца до официальной публикации сведений о них, присвоение авторства или принуждение к соавторству.

Нарушение патентных прав влечет и административную ответственность. Так, в частности, согласно пункту 2 статьи 7.12 КоАП РФ:

"Незаконное использование изобретения, полезной модели либо промышленного образца, разглашение без согласия автора или заявителя сущности изобретения, полезной модели либо промышленного образца до официального опубликования сведений о них, присвоение авторства или принуждение к соавторству -

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пятнадцати до двадцати минимальных размеров оплаты труда; на должностных лиц - от ста до двухсот минимальных размеров оплаты труда; на юридических лиц - от трехсот до четырехсот минимальных размеров оплаты труда".

 

3. Средства индивидуализации юридического лица, продукции, (работ услуг)

 

Важное место среди объектов интеллектуальной собственности занимают средства индивидуализации юридического лица, продукции, (работ услуг). Экономическая жизнь современного общества невозможна без их активного участия, поскольку они являются важным средством идентификации производимых товаров или производящих эти товары лиц.

В соответствии с действующим российским законодательством к средствам, индивидуализирующим товары и услуги, отнесены товарные знаки, знаки обслуживания, наименования мест происхождения товаров, а к средствам, индивидуализирующим участников гражданского оборота (юридических лиц), - фирменные наименования.

 

3.1. Правовое регулирование средств индивидуализации

 

Правовая охрана средств индивидуализации осуществляется как международными нормативно-правовыми актами, так и национальным законодательством большинства стран мира.

Ряд международных договоров содержит перечни обозначений или указания на объекты интеллектуальной собственности, выполняющие индивидуализирующие функции.

Парижская конвенция ( Приложение N 4) к средствам индивидуализации относит товарные знаки, знаки обслуживания, указания происхождения, наименования мест происхождения и фирменные наименования.

В Российской Федерации правовое регулирование средств индивидуализации юридических лиц и выпускаемой продукции или выполняемых услуг осуществляется Законом N 3520-1. Разработка этого документа осуществлялась на основании положений Лиссабонской конвенции об охране наименований мест происхождения товара и их международной регистрации от 31 октября 1958 года.

Помимо указанного закона, регулирование некоторых вопросов, касающихся товарных знаков, знаков обслуживания и мест происхождения товаров осуществляется следующими нормативно правовыми актами:

1. Законом о конкуренции ( Приложение N 20).

Данный закон регулирует отношения, связанные с таким использованием объектов исключительных прав, которое направлено на ограничение конкуренции.

Так, в частности, в пункте 2 статьи 14 Закона о конкуренции сказано:

"Не допускается недобросовестная конкуренция, связанная с приобретением и использованием исключительного права на средства индивидуализации юридического лица, средства индивидуализации продукции, работ или услуг".

Кроме того, подпунктом 4 пункта 1 статьи 14 Закона о конкуренции ( Приложение N 20) установлен запрет на продажу, обмен или иное введение в оборот товара, если при этом незаконно использовались результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации юридического лица, средства индивидуализации продукции, работ, услуг.

Более подробно с вопросами, касающимися недобросовестной конкуренции Вы можете ознакомиться в книге "Антимонопольное право. Правовое регулирование. Практика. Документы" авторов ЗАО "BKR-Интерком-Аудит".

2. Федеральным законом от 13 марта 2006 года N 38-ФЗ "О рекламе" (далее - Закон о рекламе).

Законом о рекламе устанавливаются положения о недопустимости недостоверной рекламы, то есть рекламы, которая содержит не соответствующие действительности сведения об исключительных правах на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации юридического лица, средства индивидуализации товара (статья 5 Закона о рекламе ( Приложение N 22)).

3. Таможенным кодексом Российской Федерации.

Регулированию деятельности таможенных органов, связанной с защитой прав интеллектуальной собственности, посвящена отдельная глава Таможенного кодекса Российской Федерации (глава 38 "Меры, принимаемые таможенными органами в отношении отдельных товаров" Таможенного кодекса Российской Федерации).

Наделение таможенных органов правом приостанавливать выпуск товаров в связи с обращением правообладателя отвечает нормам международного законодательства. Так в частности, нормы главы 38 Таможенного кодекса Российской Федерации регулирующие вопросы интеллектуальной собственности, соответствуют положениям раздела 4 "Особые требования в отношении пограничных мер" части III "Соглашения по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности" от 15 апреля 1994 года (далее - Соглашение ТРИПС).

Обратите внимание!

Российская Федерация в соглашении ТРИПС не участвует.

Кроме указанных законов, важную роль в процессе правового регулирования правоотношений по поводу средств индивидуализации играют Постановления Правительства Российской Федерации и ведомственные акты. Эти документы призваны урегулировать частные вопросы, такие, как регистрация средств индивидуализации, сборы за их регистрацию и использование, передача исключительного права на товарные знаки, знаков обслуживания и наименований мест происхождения товаров на товарный знак, признание товарного знака общеизвестным.

К таким правовым актам относятся:

- Постановление Правительства Российской Федерации от 12 августа 1993 года N 793 "Об утверждении положения о пошлинах за патентование изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, регистрацию товарных знаков, знаков обслуживания, наименований мест происхождения товаров, предоставление права пользования наименованиями мест происхождения товаров и положения о регистрационных сборах за официальную регистрацию программ для электронных вычислительных машин, баз данных и топологий интегральных микросхем" ( Приложение N 51);

- Постановление Правительства Российской Федерации от 4 июля 2002 года N 494 "О товарных знаках на алкогольную и спиртосодержащую продукцию" ( Приложение N 47);

- Постановление Правительства Российской Федерации от 6 августа 1996 года N 943 "Об упорядочении ввоза и реализации на таможенной территории российской федерации алкогольной продукции иностранного производства, маркированной товарными знаками российских изготовителей и другими обозначениями, сопровождающими указанную продукцию" ( Приложение N 48);

- Приказ Роспатента от 5 марта 2004 года N 31 "О порядке ведения государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации" ( Приложение N 59);

- Приказ Роспатента от 5 марта 2004 года N 32 "О порядке ведения государственного реестра наименований мест происхождения товаров Российской Федерации" ( Приложение N 60).

Правовое регулирование такого средства индивидуализации юридического лица как фирменное наименование осуществляется рядом статей ГК РФ. (Смотрите, например, статьи 54, 69, 82, 87, 95, 96 ГК РФ ( Приложение N 13)). В ГК РФ установлены общие положения о фирменном наименовании. Специальные нормы содержатся в федеральных законах, регламентирующих порядок организации и функционирования отдельных юридических лиц. (Например, статьи 4, 7, 11 Федерального закона от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" ( Приложение N 23), а также статьи 4, 12 Федеральный закон от 8 февраля 1998 года N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" ( Приложение N 24)).

Кроме того, нормативно-правовое регулирование фирменного наименования осуществляется документами, принятыми еще в Советском Союзе. К ним относятся: "Основы гражданского законодательства Союза ССР и республик", утвержденные Верховным Советом СССР 31 мая 1991 года N 2211-1 ( Приложение N 38), Постановление Центрального исполнительного комитета СССР, Совета народных комиссаров СССР от 22 июня 1927 года "О введении в действие положения о фирме" (далее - Положение о фирме) ( Приложение N 66). Указанные документы применяются в части, не противоречащей ГК РФ.

 

3.2. Объекты средств индивидуализации

 

Все объекты средств индивидуализации можно разделить на две большие группы:

1 группа. Средства индивидуализации товаров, работ, услуг.

К ним относятся:

- товарные знаки;

- знаки обслуживания;

- наименования мест происхождения товаров.

2 группа. Средства индивидуализации юридических лиц.

- фирменные наименования.

Далее рассмотрим каждый объект средств индивидуализации поподробнее.

 

3.2.1. Товарные знаки, знаки обслуживания

 

Согласно статье 1 Закона N 3520-1:

"Товарный знак и знак обслуживания (далее - товарный знак) - обозначения, служащие для индивидуализации товаров, выполняемых работ или оказываемых услуг (далее - товары) юридических или физических лиц".

В данной статье используются два термина: товарный знак и знак обслуживания. Отличие знака обслуживания от товарного знака заключается в том, что он вместо товаров индивидуализирует услуги. Вместе с тем нередки случаи, когда один и тот же знак регистрируется и по классу товаров, и по классу услуг.

Товарным знаком является оригинально оформленное графическое изображение, сочетание цифр, букв или слов и тому подобное, предназначенное отличать товары одних производителей от однородных товаров других производителей.

Проще говоря, товарный знак - это символ, который позволяет потребителю безошибочно определить, например, то, кто данный товар произвел.

Знаком обслуживания признается обозначение, способное отличать услуги одних юридических или физических лиц от однородных услуг других юридических или физических лиц. В современных условиях роль сервиса значительно возрастает, поэтому знаки обслуживания приобретают особую актуальность. В связи с этим, все чаще обслуживающие организации: банки, страховые компании, туристические агентства регистрируют в Роспатенте свои фирменные обозначения в качестве знаков обслуживания.

Важно отметить, что товарные знаки и знаки обслуживания приравниваются Законом в правовом режиме (равенство условий и последствий их регистрации), поэтому, рассматривая далее правовой режим товарных знаков и знаков обслуживания, мы будем оперировать понятием "товарный знак".

Товарный знак может размещаться на самих товарах или продукции, на упаковке или сопроводительной документации. Его необходимо отличать от сведений об изготовителе товара или продукции, о качестве и свойствах товара.

Право на товарный знак охраняется законом, а правовая охрана предоставляется на основании его государственной регистрации. На зарегистрированный товарный знак выдается свидетельство, удостоверяющее приоритет товарного знака и исключительное право на него в отношении товаров, указанных в свидетельстве. Выдача свидетельства производится в течение месяца с момента регистрации товарного знака в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации.

Правовая охрана товарного знака возможна только в том случае, если он зарегистрирован. При этом исключительное право владельца на товарный знак определяется в отношении тех товаров и услуг, которые перечислены в свидетельстве на товарный знак.

 

3.2.1.1. Виды товарных знаков

 

В статье 5 Закона N 3520-1 ( Приложение N 32) дается классификация товарных знаков в зависимости от формы их выражения. В соответствии с данной нормой товарные знаки могут быть:

- словесные;

- изобразительные;

- объемные;

- другие обозначения или их комбинации.

Словесные товарные знаки представляют собой оригинальные слова, названия, словосочетания и короткие фразы. Эти слова могут быть как уже существующими, так и придуманными. В качестве словесных товарных знаков могут использоваться астрономические названия, имена героев и исторических личностей, названия рек, морей, озер название природных явлений. Кроме того, словесные товарные знаки могут совпадать с фирменным наименованием юридического лица. В качестве словесного товарного знака могут также регистрироваться фамилии людей.

Обратите внимание!

Использование фамилии в товарном знаке может оказать влияние на деловую репутацию и затрагивает личные неимущественные права носителей фамилии, поэтому необходимо получить разрешение на использование фамилии у самих правообладателей или их наследников.

Стоит отметить, что словесные товарные знаки хорошо запоминаются, легко различимы, более удобны для рекламы.

Изобразительные товарные знаки могут быть выражены в виде рисунков на различные темы. Это могут быть различные орнаменты, символы комбинации фигур, изображения животных, птиц или стилизованных букв. Сюжетом для рисунков могут служить народные сказки, былины, различные символические мотивы. Особым типом изобразительных товарных знаков являются словесные обозначения, выполненные в оригинальной графической манере (логотипы).

Объемные товарные знаки - это трехмерные (по длине, высоте, ширине) обозначения, изготовленные из различного материала. К объемным товарным знакам относятся флаконы для духов, коробки для сигарет, бутылки для напитков и так далее. Широкое распространение объемный товарный знак получил для обозначения различных марок автомобилей.

Комбинированные товарные знаки содержат в себе одновременно сочетание изобразительных, словесных и объемных элементов. Комбинированный товарный знак может содержать сочетание: рисунка и слова, рисунка и букв, букв и фигур и так далее.

Примером комбинированного товарного знака могут быть этикетки. Композиция этикеток обычно содержит в цветовом исполнении изобразительные или словесные элементы.

Перечень видов товарных знаков не является исчерпывающим. Закон N 3520-1 ( Приложение N 32) допускает регистрацию в качестве товарного знака других обозначений. К примеру, в некоторых странах охране подлежат звуковые (музыкальные мелодии, позывные радиостанций, шумовые эффекты), световые (различные световые эффекты), обонятельные обозначения (оригинальный запах товара).

 

3.2.2. Наименования мест происхождения товаров

 

Помимо товарных знаков и знаков обслуживания Закон N 3520-1 регулирует отношения, связанные с правовой охраной и использованием наименований мест происхождения товаров.

Определение наименования места происхождения товара дано в пункте 1 статьи 30 Закона N 3520-1:

"Наименование места происхождения товара - это обозначение, представляющее собой либо содержащее современное или историческое наименование страны, населенного пункта, местности или другого географического объекта (далее - географический объект) или производное от такого наименования и ставшее известным в результате его использования в отношении товара, особые свойства которого исключительно или главным образом определяются характерными для данного географического объекта природными условиями и (или) людскими факторами".

Природные условия включают почвенные, климатические и тому подобные свойства. Под людскими факторами следует понимать культурные традиции характерные для данной местности, а также профессиональные навыки местных мастеров.

В связи с тем, что географические названия в силу различных причин могут меняться, в определении наименования места происхождения товара говорится о том, что название географического объекта может быть также и историческим.

В пункте 2 статьи 30 Закон N 3520-1, указывается на обозначения, которые не признаются наименованием места происхождения товара:

"Не признается наименованием места происхождения товара обозначение хотя и представляющее собой или содержащее название географического объекта, но вошедшее в Российской Федерации во всеобщее употребление как обозначение товара определенного вида, не связанное с местом его изготовления".

Такая ситуация обычно случается тогда, когда использование наименования места происхождения стало настолько масштабным, что практически потеряло связь с географическим названием. Для примера можно привести Жигулевское пиво, производимое во многих регионах Российской Федерации, оно давно уже утратило связь с географическим названием Жигули.

Использованием наименования места происхождения товара считается его применение на товаре, упаковке, в рекламе, в проспектах, счетах, бланках и иной документации, связанной с введением товара в хозяйственный оборот.

Наименование места происхождения товара охраняется законом, правовая охрана в Российской Федерации возникает на основании его регистрации, которая может быть произведена одним или несколькими юридическими или физическими лицами. Право пользования этим же наименованием места происхождения товара может быть предоставлено любому юридическому или физическому лицу, которое в границах того же географического объекта производит товар, обладающий теми же основными свойствами.

Регистрация наименования места происхождения товара действует бессрочно и подтверждается выдачей свидетельства, которое действует до истечения десяти лет, считая со дня подачи заявки на регистрацию наименования места происхождения товара. Срок действия заявки может быть продлен по заявлению обладателя свидетельства.

Использованием наименования места происхождения товара считается применение его на товаре, этикетках, упаковке, в рекламе, проспектах, счетах, бланках и иной документации, связанной с введением товара в гражданский оборот. Обладатель свидетельства не вправе предоставлять лицензии на пользование наименованием места происхождения товара другим лицам.

Лицо, незаконно использующее зарегистрированное наименование места происхождения товара или сходное с таким наименованием обозначение, обязано по требованию обладателя свидетельства, государственного органа, прокурора или общественной организации:

- прекратить его использование, а также возместить причиненные убытки в соответствии с гражданским законодательством;

- опубликовать судебное решение в целях восстановления деловой репутации потерпевшего;

- удалить с контрафактных товаров, этикеток, упаковок незаконно используемое наименование места происхождения товара или сходное с ним до степени смешения обозначение либо уничтожить контрафактные товары, этикетки, упаковки.

 

3.2.3. Фирменные наименования

 

Действующее российское законодательство не содержит определения фирменного наименования.

Отдельные нормы разных правовых актов указывают на содержание фирменного наименования и его признаки, которые зачастую зависят от субъекта права и от основной функции фирменного наименования - индивидуализации отдельных участников гражданского оборота.

В соответствии с пунктом 4 статьи 54 ГК РФ:

"Юридическое лицо, являющееся коммерческой организацией, должно иметь фирменное наименование".

Таким образом, можно сделать вывод, что наименования (названия) других участников гражданского оборота (включая наименования юридических лиц, не относящихся к коммерческим организациям) фирменными наименованиями не являются.

Структура фирменного наименования состоит из двух составляющих:

- сведения об организационно-правовой форме юридического лица;

- собственно наименование.

Это положение установлено нормами ГК РФ и специальными законами, регулирующими деятельность коммерческих организаций, а также подтверждено выводами судебно-арбитражной практики. Так в частности, в Постановлении ФАС Московского округа от 9 марта 2004 года по делу N КГ-А40/67-04 сказано:

"Наименование юридического лица состоит из двух частей - собственно наименования, а также указания на организационно-правовую форму юридического лица".

Наряду с полным фирменным наименованием допускается также сокращенная форма наименования в виде логотипа, различных аббревиатур и тому подобного.

Под фирменным наименованием юридическое лицо выступает в коммерческом обороте. В качестве фирменного наименования может быть использовано любое оригинальное слово или словосочетание за исключением некоторых установленных законом ограничений.

Так в частности, специальными правовыми актами регулируется использование таких наименований как "Россия", "Российская Федерация", "Москва" и производных от них слов и словосочетаний. В Постановлении Верховного Совета Российской Федерации от 14 февраля 1992 года N 2355-1 "О порядке использования наименований "Россия", "Российская Федерация" и образованных на их основе слов и словосочетаний в названиях организаций и других структур" указано:

"наименования "Россия", "Российская Федерация" и образованных на их основе слов и словосочетаний в названиях государственных и негосударственных предприятий, учреждений, организаций и других структур (за исключением общественных объединений и религиозных объединений) используются только с согласия Правительства Российской Федерации и в соответствии с принятыми законодательными актами Российской Федерации".

Кроме того, подпунктом 57 пункта 1 статьи 333.33 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - НК РФ) ( Приложение N 15) определен размер государственной пошлины, уплачиваемый за право использования наименований "Россия", "Российская Федерация". Ее размер составляет десять тысяч рублей. Указанная государственная пошлина уплачивается при государственной регистрации юридического лица при его создании либо при регистрации соответствующих изменений учредительных документов юридического лица.

В отношении некоторых обозначений, которые могут быть включены в фирменные наименования, тоже существуют определенные правила, устанавливающие порядок и условия их использования.

Так, например, слово "банк" и производные от него слова и словосочетания могут использовать в своих фирменных наименованиях только те организации, которым выданы лицензии на осуществление банковской деятельности. Это правило содержится в статье 7 Федерального закона от 2 декабря 1990 года N 395-1 "О банках и банковской деятельности" ( Приложение N 25).

Также, существуют правила, ограничивающие использование слов "биржа" и "товарная биржа", которые содержится в статье 5 Закона Российской Федерации от 20 февраля 1992 года N 2383-1 "О товарных биржах и биржевой торговле" ( Приложение N 36).

Содержание фирменного наименования должно отвечать определенным требованиям. Итак, фирменное наименование должно:

1. Обладать различительной способностью.

Данное требование содержится в пункте 6 Положения о фирме. В соответствии с ним фирма:

"Фирма указанных в ст.ст. 1-3 предприятий, сверх упомянутых в этих статьях указаний, должна содержать указания, необходимые для отличения предприятия от других однородных предприятий (специальное наименование, номер и т.п.)".

Другими словами, фирменное наименование должно быть новым и отличным от других, для того чтобы исключить смешение его правообладателя в хозяйственном обороте с иными коммерческими организациями, осуществляющими аналогичную деятельность. В противном случае фирменное наименование не может выполнять свою основную функцию - средства индивидуализации юридического лица.

При несоблюдении данных положений суд может признать незаконным использование фирменного наименования юридическим лицом. Смотри, например Постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 21 сентября 2005 года по делу N Ф08-4002/2005 ( Приложение N 71), в котором установлено, что наличие в фирменном наименовании ответчика словосочетания, сходного с фирменным наименованием истца до степени смешения, нарушает права и законные интересы истца, имеющего исключительное право на использование товарного знака.

2. Содержать указание на организационно-правовоую форму.

В силу требований пункта 2 статьи 87 ГК РФ ( Приложение N 13), пункта 2 статьи 97 ГК РФ ( Приложение N 13), пункта 1 статьи 4 Федерального закона от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" ( Приложение N 23), пункта 1 статьи 4 Федерального закона от 8 февраля 1998 года N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" ( Приложение N 24) фирменное наименование акционерного общества должно содержать обязательную часть, то есть указание на его организационно-правовую форму и тип (закрытое или открытое), а общества с ограниченной ответственностью - слова "с ограниченной ответственностью" или аббревиатуру ООО. Это подтверждено судебно-арбитражной практикой: Смотри, например, Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 29 июля 2003 года по делу N А31-639/17 ( Приложение N 72), Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 18 марта 2003 года по делу N А29-3405/02-3э ( Приложение N 73), Постановление ФАС Московского округа от 16 мая 2001 года по делу N КГ-А40/2229-01 ( Приложение N 74).

3. Быть истинным.

Пункт 7 Положения о фирме запрещает включать в фирменное наименование данные, способные ввести в заблуждение:

"Не дозволяется включать в фирму обозначения, способные ввести в заблуждение".

То есть название фирмы должно отражать только те сведения, которые соответствуют действительности. Фирменное наименование должно являться правдивой характеристикой деятельности организации и не вводить в заблуждение участников гражданского оборота и потребителей продукции.

Смотри, например: Постановление ФАС Восточно-Сибирского округа от 8 декабря 2003 года по делу N А19-4797/03-23-20-Ф02-4224/03-С2 ( Приложение N 75), Постановление ФАС Московского округа от 8 августа 2001 года по делу N КА-А40/4217-01 ( Приложение N 76).

4. Быть постоянным.

То есть фирменное наименование должно быть неизменным в течение всего времени пользования им в рамках одной организационно-правовой формы предпринимательства и при переходе предприятия от одного собственника к другому.

В качестве примера следования принципу постоянства фирмы можно привести Постановление Верховного Совета Российской Федерации от 15 апреля 1993 года N 4814-1 "О правопреемстве фирменных наименований акционируемых государственных предприятий" ( Приложение N 67).

Согласно пункту 1 указанного Постановления ( Приложение N 67), при осуществлении обязательного акционировании государственных предприятий, за ними устанавливается право на сохранение своих фирменных наименований.

Итак, учитывая все сказанное, можно сделать вывод, что в условиях развития рыночной экономики вопросы охраны фирменного наименование приобретают особую актуальность. Фирменное наименование является одним из основных способов индивидуализации юридического лица. Однако недостаточный уровень его правового регулирования порождает затруднения при практическом применении данного объекта интеллектуальной собственности.

 

3.3. Субъекты права на средства индивидуализации

 

3.3.1. Субъекты права на товарные знаки

 

Согласно пункту 3 статьи 2 Закона N 3520-1:

"Обладателем исключительного права на товарный знак (правообладателем) может быть юридическое лицо или осуществляющее предпринимательскую деятельность физическое лицо".

Таким образом, среди субъектов прав на товарные знаки и знаки обслуживания законодатель выделяет две их категории:

- юридические лица;

- индивидуальные предприниматели.

Среди юридических лиц, занимающихся производством товаров, выполнением работ и оказанием услуг, чья продукция требует индивидуализации для целей ее успешной реализации на рынке, необходимо отметить коммерческие организации, которые могут создаваться в форме хозяйственных товариществ (полное товарищество, товарищество на вере) и обществ (акционерное общество, общество с ограниченной ответственностью, общество с дополнительной ответственностью), производственных кооперативов, государственных и муниципальных унитарных предприятий.

В качестве основной цели своей деятельности коммерческие организации преследуют цель - извлечение прибыли.

Правом на товарные знаки и знаки обслуживания могут обладать и юридические лица, являющиеся некоммерческими организациями, то есть организациями, не имеющими извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности.

Некоммерческие организации создаются в форме потребительских кооперативов, общественных или религиозных организаций (объединений), финансируемых собственником учреждений, благотворительных и иных фондов, а также в других формах, предусмотренных законом, например государственной корпорации, некоммерческого партнерства, автономной некоммерческой организации.

Не являются субъектами прав на товарные знаки и знаки обслуживания филиалы и представительства юридических лиц, а равно их обособленные подразделения.

Физические лица могут быть обладателями исключительного права на товарный знак при условии их регистрации в качестве индивидуальных предпринимателей, которая подтверждается соответствующим документом (свидетельством).

В Российской Федерации в качестве индивидуальных предпринимателей могут быть зарегистрированы граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства. При этом иностранные граждане и лица без гражданства наделяются в Российской Федерации гражданской правоспособностью наравне с российскими гражданами, кроме случаев, установленных законом.

В случае прекращения предпринимательской деятельности физического лица - обладателя права на товарный знак правовая охрана такого товарного знака прекращается на основании решения федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности (смотри Приказ Роспатента от 3 марта 2003 года N 28 "О правилах принятия решения о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака и знака обслуживания в случае ликвидации юридического лица - обладателя исключительного права на товарный знак или прекращении предпринимательской деятельности физического лица - обладателя исключительного права на товарный знак" ( Приложение N 64)).

Правообладатель имеет право использовать товарный знак и запрещать его использование другими лицами. Без разрешения правообладателя использовать товарный знак запрещено.

Исключительное право на товарный знак в отношении всех или части товаров, для которых он зарегистрирован, может быть передано правообладателем другому юридическому лицу или физическому лицу, осуществляющему предпринимательскую деятельность, по договору о передаче исключительного права на товарный знак (договору об уступке товарного знака). Уступка товарного знака не допускается, если она может явиться причиной введения в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

 

3.3.2. Субъекты права на наименование места происхождения товара

 

Согласно пункту 3 статьи 31 Закона N 3520-1:

"Наименование места происхождения товара может быть зарегистрировано одним или несколькими юридическими или физическими лицами".

Следовательно, субъектами права на наименование места происхождения являются физические и юридические лица. При этом право пользования наименованием места происхождения товара получают лица, осуществляющие хозяйственную деятельность в конкретном географическом объекте, при условии, что особые свойства производимых ими товаров обусловливаются природными условиями или людскими факторами данного географического объекта.

Особенностью положений, касающихся субъектов права на наименование места происхождения товара, является возможность получения правовой охраны на основе одной заявки одновременно несколькими юридическими и физическими лицами. Право пользования этим же наименованием места происхождения товара может быть предоставлено любому другому юридическому или физическому лицу, которое в границах того же географического объекта производит товар, обладающий такими же основными свойствами (пункт 3 статьи 31 Закона N 3520-1 ( Приложение N 32)). Для этого любое другое лицо, может подать заявку на получение свидетельства на уже зарегистрированное или ранее заявленное наименование места происхождения товара.

Если на наименование места происхождения товара будет выдано более одного свидетельства, то каждый обладатель свидетельства будет иметь исключительное право на его использование. Права всех этих субъектов будут одинаковыми. Наличия статуса коммерческой организации или индивидуального предпринимателя от указанных лиц не требуется. Вместе с тем, очевидно, что исходя из определения наименования места происхождения товара, субъект права на него должен заниматься производством товара (изготовлением изделий).

 

3.3.3. Субъекты права на фирменное наименование

 

Субъектом права на фирменное наименование согласно статье 54 ГК РФ ( Приложение N 13) являются юридические лица, осуществляющие коммерческую деятельность.

Обратите внимание!

Фирменным наименованием могут обладать только юридические лица, а средством индивидуализации индивидуального предпринимателя будет являться его фамилия, имя и отчество.

Анализ статей ГК РФ позволяет отнести к субъектам права на фирменные наименования, следующие юридические лица, являющиеся коммерческими организациями:

- Полное товарищество;

- Товарищества на вере;

- Общество с ограниченной ответственностью;

- Общество с дополнительной ответственностью;

- Акционерное общество;

- Производственный кооператив;

- Государственное и муниципальное унитарное предприятие.

Полное товарищество.

Согласно пункту 3 статьи 69 ГК РФ:

"Фирменное наименование полного товарищества должно содержать либо имена (наименования) всех его участников и слова "полное товарищество", либо имя (наименование) одного или нескольких участников с добавлением слов "и компания" и слова "полное товарищество".

Как следует из приведенного положения, в фирменном наименовании полного товарищества не требуется обозначать вид его деятельности, но указание на организационно-правовую форму должно быть приведено обязательно, что отвечает интересам лиц, вступающих в отношения с товариществом.

Товарищество на вере.

В соответствии с пунктом 4 статьи 82 ГК РФ:

"Фирменное наименование товарищества на вере должно содержать либо имена (наименования) всех полных товарищей и слова "товарищество на вере" или "коммандитное товарищество", либо имя (наименование) не менее чем одного полного товарища с добавлением слов "и компания" и слова "товарищество на вере" или "коммандитное товарищество".

В наименовании товарищества на вере указываются только имена полных товарищей, так как они наделены правом, действовать от имени организации. Не указываются в наименовании товарищества на вере имена вкладчиков. В случае если имя вкладчика включено в наименование товарищества, то такой вкладчик автоматически становится полным товарищем.

Субъектом права на фирменное наименование может быть общество с ограниченной ответственностью. Фирменное наименование такого общества должно содержать название общества и слова "с ограниченной ответственностью". Это следует из содержания пункта 2 статьи 87 ГК РФ ( Приложение N 13).

Кроме ГК РФ, положения о фирменном наименовании Обществ с ограниченной ответственностью содержатся в Федеральном законе от 8 февраля 1998 года N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью".

Этот Закон развивает и конкретизирует нормы ГК РФ, относящиеся к фирменному наименованию общества. Фирменному наименованию общества посвящены статьи 2, 4, 12 Федерального закона от 8 февраля 1998 года N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" ( Приложение N 24).

Пункт 1 статьи 4 Федерального закона от 8 февраля 1998 года N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" содержит указание на обязанность общества иметь фирменное наименование. Причем норма данного закона подробнее, чем ГК РФ регламентирует эту обязанность, а также сопровождает ее корреспондирующимся правом:

"общество должно иметь полное и вправе иметь сокращенное фирменное наименование на русском языке. Общество вправе иметь также полное и (или) сокращенное фирменное наименование на языках народов Российской Федерации и (или) иностранных языках".

Из приведенной формулировки следует, что фирменное наименование для общества с ограниченной ответственностью обязательно. А вот наличие сокращенного наименования зависит от желания юридического лица.

И полное, и сокращенное фирменные наименования общества с ограниченной ответственностью должны быть на русском языке, использование других языков является факультативным.

В пункте 1 статьи 4 Федерального закона от 8 февраля 1998 года N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" установлены обязательные требования к содержанию полного и сокращенного фирменного наименования:

"Полное фирменное наименование общества на русском языке должно содержать полное наименование общества и слова "с ограниченной ответственностью". Сокращенное фирменное наименование общества на русском языке должно содержать полное или сокращенное наименование общества и слова "с ограниченной ответственностью" или аббревиатуру ООО".

В пункте 1 статьи 4 Федерального закона от 8 февраля 1998 года N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" содержится еще одно требование к фирменному наименованию общества: оно не может содержать каких-либо других терминов и аббревиатур, обозначающих его организационно-правовую форму, в том числе на иностранных языках (например, "Ltd", "Inc", "С.А." и так далее), если иное не предусмотрено федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации.

Приведем пример из судебной практики. В Постановлении ФАС Дальневосточного округа от 5 декабря 2001 года по делу N Ф03-А73/01-2/2545 сказано:

"Фирменное наименование общества на русском языке, помимо слов "с ограниченной ответственностью" не может содержать иные термины и аббревиатуры, отражающие его организационно-правовую форму, в том числе заимствованные из иностранных языков".

Общество с дополнительной ответственностью.

Положения, касающиеся фирменного наименования общества с дополнительной ответственностью, ничем принципиально не отличаются от аналогичных вопросов, возникающих в связи с фирменным наименованием общества с ограниченной ответственностью.

Согласно пункту 2 статьи 95 ГК РФ:

"Фирменное наименование должно содержать наименование общества и слова "с дополнительной ответственностью".

Также как общество с ограниченной ответственностью, общество с дополнительной ответственностью обязано иметь полное фирменное наименование, и может иметь сокращенное фирменное наименование.

Акционерное общество.

В отношении акционерных обществ как субъектов права на фирменное наименование ГК РФ содержит следующее указание:

"Фирменное наименование акционерного общества должно содержать его наименование и указание на то, что общество является акционерным" (пункт 2 статьи 96 ГК РФ).

Положения ГК РФ, касающиеся, фирменного наименования акционерных обществ развивает Федеральный закон от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ "Об акционерных обществах".

Пункт 1 статьи 4 данного закона устанавливает:

"Общество должно иметь полное и вправе иметь сокращенное фирменное наименование на русском языке. Общество вправе иметь также полное и (или) сокращенное фирменное наименование на языках народов Российской Федерации и (или) иностранных языках".

Полное фирменное наименование акционерного общества на русском языке должно содержать полное наименование общества и указание на его тип (закрытое или открытое). Сокращенное фирменное наименование акционерного общества на русском языке должно содержать полное или сокращенное наименование общества и слова "закрытое акционерное общество" или "открытое акционерное общество" либо аббревиатуру "ЗАО" или "ОАО".

Фирменное наименование акционерного общества на русском языке не может содержать иные термины и аббревиатуры, отражающие его организационно-правовую форму, в том числе заимствованные из иностранных языков, если иное не предусмотрено федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации.

Производственный кооператив.

Фирменное наименование кооператива состоит из указания на организационно-правовую форму - производственный кооператив или артель и оригинального названия. Это положение содержится в пункте 3 статьи 107 ГК РФ ( Приложение N 13) и пункте 1 статьи 5 Федерального закона от 8 мая 1996 года N 41-ФЗ "О производственных кооперативах" ( Приложение N 26).

Фирменное наименование сельскохозяйственного производственного кооператива должно содержать указание на его разновидность - артель (колхоз) или и сферу деятельности ("сельскохозяйственная артель", "рыболовецкий колхоз") и оригинальное название.

В соответствии со статьей 45 Федерального закона от 8 декабря 1995 года N 193-ФЗ "О сельскохозяйственной кооперации" ( Приложение N 27), запрещается использование словосочетания "сельскохозяйственный кооператив" как части наименования, если юридическое лицо не отвечает признакам сельскохозяйственного кооператива, предусмотренным Законом о сельскохозяйственной кооперации.

Деятельность, которую ведет производственный кооператив, может быть и не связанной с производством. Целью создания производственного кооператива может быть наряду с производственной и любая иная хозяйственная деятельность: сбыт промышленной продукции, торговля, строительство, бытовое и иные виды обслуживания, проведение научно-исследовательских и конструкторских работ, оказание медицинских, правовых, маркетинговых и других, не запрещенных законом видов услуг. Наименование "производственный кооператив" - это дань традиции, поскольку.

Государственные и муниципальные унитарные предприятия.

Фирменное наименование унитарных предприятий должно содержать указание на собственника имущества предприятия. В случаях, предусмотренных законом, унитарные предприятия в своем фирменном наименовании должны указывать также характер своей деятельности.

Положения, касающиеся фирменного наименования унитарного предприятия, содержатся в пункте 3 статьи 113 ГК РФ ( Приложение N 13) и в статье 4 Федерального закона от 14 ноября 2002 года N 161-ФЗ "О государственных и муниципальных унитарных предприятиях" ( Приложение N 28).

Статьей 4 данного закона установлено, что унитарное предприятие должно иметь полное фирменное наименование и вправе иметь сокращенное фирменное наименование на русском языке. В данной статье содержатся требования к полному фирменному наименованию унитарного предприятия:

"Полное фирменное наименование государственного или муниципального предприятия на русском языке должно содержать слова "федеральное государственное предприятие", "государственное предприятие" или "муниципальное предприятие" и указание на собственника его имущества - Российскую Федерацию, субъект Российской Федерации или муниципальное образование.

Полное фирменное наименование казенного предприятия на русском языке должно содержать слова "федеральное казенное предприятие", "казенное предприятие" или "муниципальное казенное предприятие" и указание на собственника его имущества - Российскую Федерацию, субъект Российской Федерации или муниципальное образование".

 

3.4. Регистрация прав на средства индивидуализации

 

3.4.1. Регистрация товарного знака

 

Товарный знак становится объектом правовой охраны с момента его государственной регистрации в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности. Таким органом является Федеральная служба по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (Роспатент). Структурным подразделением Роспатента, которое принимает заявки на выдачу патента, является Федеральный институт промышленной собственности.

Общие правила регистрации товарных знаков содержатся в Законе N 3520-1, а подробнее регламентация порядка оформления прав на товарный знак установлена в "Правилах составления, подачи и рассмотрения заявок на регистрацию товарного знака и знака обслуживания", утвержденных Приказом Роспатента от 5 марта 2003 года N 32 (далее - Правила регистрации товарного знака) ( Приложение N 61).

В соответствии с пунктом 1 статьи 8 Закона N 3520-1 ( Приложение N 32), для государственной регистрации товарного знака необходимо подать заявку.

Как уже было сказано в разделе 3.3.1. "Субъекты права на товарный знак" правом на подачу заявки обладают юридические лица и физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей.

В пункте 2 статьи 8 Закона N 3520-1 ( Приложение N 32) сказано, что ведение дел с федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности может осуществляться заявителем, правообладателем, иным заинтересованным лицом.

Заявка на регистрацию товарного знака подается заявителем, когда такая регистрация осуществляется впервые.

Если право на товарный знак уже возникло и необходимо его подтвердить, то заявка на продление срока действия патента подается правообладателем.

Заявка на регистрацию товарного знака может быть подана любым заинтересованным лицом. Очевидно, здесь имеются в виду правопреемники первых двух лиц, то есть заявителя и правообладателя.

Указанная заявка может быть подана самостоятельно или с помощью патентных поверенных.

О патентных поверенных мы рассказывали в разделе 2.5. данной книги.

В соответствии с пунктом 3 статьи 8 Закона N 3520-1 ( Приложение N 32) заявка на регистрацию подается только на один товарный знак. На практике иногда возникает вопрос о возможности регистрации нескольких вариантов обозначения в рамках одной заявки. Однако такой возможности Закон N 3520-1 не предоставляет; поэтому каждый вариант обозначения должен оформляться как отдельная заявка.

К заявке на регистрацию товарного знака необходимо преложить документы, перечень которых установлен пунктом 4 статьи 8 Закона N 3520-1 ( Приложение N 32). Итак, заявка должна содержать:

"заявление о регистрации обозначения в качестве товарного знака с указанием заявителя, а также его места нахождения или места жительства;

заявляемое обозначение;

перечень товаров, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака и которые сгруппированы по классам Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков;

описание заявленного обозначения".

Заявка о регистрации товарного знака всегда составляется на русском языке. Она должна быть подписана заявителем, а если подается через патентного поверенного, то также и патентным поверенным.

Заявление представляется на типографском бланке либо печатается на компьютере согласно образцу, приведенному в Приложении 1 к Правилам регистрации товарного знака ( Приложение N 61). Требования к заполнению граф указанного заявления установлены пунктом 3.2 Правил регистрации товарного знака ( Приложение N 61).

К заявке на регистрацию товарного знака должен быть приложен документ, подтверждающий уплату пошлины за подачу заявки в установленном размере (пункт 5 статьи 8 Закона N 3520-1 ( Приложение N 32)). Под документами, подтверждающими уплату патентной пошлины, понимаются платежные поручения, квитанции к приходным кассовым ордерам и другие платежные документы, на которых должно быть указано назначение платежа.

Регулирование вопросов, касающихся уплаты пошлины за регистрацию товарных знаков, осуществляется "Положением о пошлинах за патентование изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, регистрацию товарных знаков, знаков обслуживания, наименований мест происхождения товаров, предоставление права пользования наименованиями мест происхождения товаров", утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 августа 1993 года N 793 "Об утверждении положения о пошлинах за патентование изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, регистрацию товарных знаков, знаков обслуживания, наименований мест происхождения товаров, предоставление права пользования наименованиями мест происхождения товаров и положения о регистрационных сборах за официальную регистрацию программ для электронных вычислительных машин, баз данных и топологий интегральных микросхем" ( Приложение N 51).

Датой подачи заявки является дата поступления всех документов заявки в Роспатент (пункт 6 статьи 8 Закона N 3520-1 ( Приложение N 32)). Кроме того, закон допускает подачу документов заявки не одновременно. В этом случае датой подачи заявки является дата поступления последнего документа заявки.

По поступившей заявке проводится экспертиза на предмет установления возможности регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

Экспертиза заявки на товарный знак осуществляется Федеральным институтом промышленной собственности.

При проведении экспертизы осуществляется проверка содержания заявки, наличия необходимых документов и их соответствия установленным требованиям, исследуется охраноспособность заявленного обозначения, проводится поиск тождественных и сходных обозначений.

По результатам экспертизы принимается решение либо о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, либо об отказе в регистрации.

Обратите внимание!

Иногда заявленное обозначение соответствует установленным Законом N 3520-1 требованиям только для части товаров и услуг, указанных в заявке. В таких случаях выносится решение о регистрации товарного знака в отношении этой части товаров и услуг.

В случае если по результатам экспертизы принято положительное решение, то проводится регистрация товарного знака в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации. С этого момента товарному знаку предоставляется правовая охрана.

Заявителю выдается специальный охранный документ - свидетельство на товарный знак, которое подтверждает исключительное право лица на товарный знак. Срок действия регистрации товарного знака составляет 10 лет.

 

3.4.2. Основания для отказа в регистрации товарного знака

 

Закон N 3520-1 установил абсолютные и иные основания для отказа в регистрации товарного знака.

В статье 6 Закона N 3520-1 ( Приложение N 32) установлены абсолютные основания для отказа в регистрации товарного знака. В соответствии с данной статьей не допускается регистрация товарных знаков, не обладающих различительной способностью. Различительный характер товарного знака заключается в способности идентифицировать товар или услугу и позволяет потребителю распознать этот знак, а соответственно и товар либо услугу среди однородной продукции.

Кроме того, в пункте 1 статьи 6 Закона N 3520-1 перечислены обозначения, регистрация которых в качестве товарного знака не допускается. Итак, не регистрируются обозначения, состоящие из элементов:

"вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;

являющихся общепринятыми символами и терминами;

характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место, способ производства или сбыта;

представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров".

Если все же такие обозначения были зарегистрированы, то их регистрация может быть оспорена и признана недействительной в соответствии со статьей 28 Закона N 3520-1 ( Приложение N 32).

Так в Постановлении ФАС Московского округа от 9 сентября 2003 года по делу N КА-А40/6414-03 ( Приложение N 77) установлено, что не допускается регистрация товарных знаков, состоящих только из обозначений, являющихся общепринятыми символами и терминами или указывающих на вид, качество, количество, свойства, назначение, ценность товаров, а также на место и время их производства или сбыта.

"В соответствии с международным договором Российской Федерации не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, состоящих только из элементов, представляющих собой государственные гербы, флаги и другие государственные эмблемы, сокращенные или полные наименования международных межправительственных организаций, их гербы, флаги и другие эмблемы, официальные контрольные, гарантийные и пробирные клейма, печати, награды и другие знаки отличия, или сходных с ними до степени смешения обозначений. Такие элементы могут быть включены как неохраняемые элементы в товарный знак, если на это имеется согласие соответствующего компетентного органа" (пункт 2 статьи 6 Закона N 3520-1).

Согласно пункту 3 статьи 6 Закона N 3520-1 ( Приложение N 32) не допускается регистрация обозначений, представляющих собой или содержащих элементы:

- являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя;

- противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали.

Эта норма закона подтверждена выводами судебной практики. Так в Постановлении ФАС Московского округа от 21 июня 2005 года по делу N КА-А40/5323-05 установлено, что:

"Не допускается регистрация товарных знаков, состоящих из обозначений, являющихся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя, противоречащих общественным интересам, принципам гуманности или морали. К таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности".

Смотрите также, Постановление ФАС Московского округа от 21 июня 2005 года по делу N КА-А40/5161-05 ( Приложение N 78) и Постановление ФАС Московского округа от 21 июня 2005 года, 20 июня 2005 года по делу N КА-А40/5441-05 ( Приложение N 79).

Иные основания для отказа в регистрации обозначения в качестве товарного знака установлены статьей 7 Закона N 3520-1 ( Приложение N 32).

В соответствии с пунктом 1 статьи 7 данного Закона:

"Не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с:

товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию (если заявки на них не отозваны) или охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет;

товарными знаками других лиц, признанными в установленном настоящим Законом порядке общеизвестными в Российской Федерации товарными знаками в отношении однородных товаров".

Кроме того, не регистрируются в качестве товарных знаков в отношении любых товаров обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с наименованиями мест происхождения товаров, охраняемыми в соответствии с Законом N 3520-1. Исключения составляют случаи, когда эти обозначения включены как неохраняемые элементы в товарные знаки, регистрируемые на имя лиц, имеющих право пользования такими наименованиями.

На основании пункта 3 статьи 7 Закона N 3520-1:

"Не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные:

охраняемому в Российской Федерации фирменному наименованию (его части) в отношении однородных товаров, промышленному образцу, знаку соответствия, права на которые в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака;

названию известного в Российской Федерации на дату подачи заявки произведения науки, литературы или искусства, персонажу или цитате из такого произведения, произведению искусства или его фрагменту без согласия обладателя авторского права или его правопреемника, если права на эти произведения возникли ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака;

фамилии, имени, псевдониму или производному от них обозначению,

портрету и факсимиле известного на дату подачи заявки лица без согласия этого лица или его наследника".

Законом допускается возможность регистрации товарных знаков сходных до степени смешения с наименованиями мест происхождения товаров, а также тождественных обозначениям, перечисленным в пункте 3 статьи 7 Закона N 3520-1 ( Приложение N 32), лишь с согласия правообладателя.

Заявитель, несогласный с решением, принятым по результатам экспертизы заявки на регистрацию товарного знака вправе подать возражение в Палату по патентным спорам в течение трех месяцев с даты получения соответствующего решения.

 

3.4.3. Регистрация наименования места происхождения товара

 

Процедура регистрации наименования места происхождения товара во многом схожа с регистрацией товарного знака, поэтому в этом параграфе мы остановимся только на тех особенностях, которыми отличаются друг от друга указанные процедуры регистрации.

Итак, порядок регистрации наименования места происхождения товара регламентирован главой 8 Закона N 3520-1 ( Приложение N 32) и специальными "Правилами составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию и предоставление права пользования наименованием места происхождения товара, и заявки на предоставление права пользования уже зарегистрированным наименованием места происхождения товара", утвержденными приказом Роспатента от 25 февраля 2003 года N 24 "О правилах составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию и предоставление права пользования наименованием места происхождения товара и заявки на предоставление права пользования уже зарегистрированным наименованием места происхождения товара" ( Приложение N 62).

Обратите внимание!

Регистрация наименования места происхождения товара не дает исключительных прав. Право пользования этим же наименованием места происхождения товара, зарегистрированным в установленном порядке, может быть предоставлено любому физическому или юридическому лицу, находящемуся в том же географическом объекте и производящему товар с теми же свойствами. Именно этим отличаются правомочия владельцев исключительных прав на товарные знаки, знаки обслуживания и фирменные наименования от правомочий пользователей наименованием места происхождения товара.

Регистрация наименования места происхождения товара осуществляется на основании заявки, которая подается в Роспатент. Заявка может подаваться физическим или юридическим лицом (несколькими лицами) самостоятельно или с помощью патентного поверенного.

В соответствии с пунктом 2 статьи 32 Закона N 3520-1 ( Приложение N 32), заявка должна относиться к одному наименованию места происхождения товара.

"Заявка должна содержать:

заявление о регистрации и предоставлении права пользования наименованием места происхождения товара или о предоставлении права пользования уже зарегистрированным наименованием места происхождения товара с указанием заявителя (заявителей), а также его (их) места нахождения или места жительства;

заявляемое обозначение;

указание товара, в отношении которого испрашиваются регистрация и предоставление права пользования наименованием места происхождения товара или предоставление права пользования уже зарегистрированным наименованием места происхождения товара;

указание места происхождения (производства) товара (границ географического объекта);

описание особых свойств товара" (пункт 3 статьи 32 Закона N 3520-1).

Экспертиза заявки осуществляется Федеральным институтом по интеллектуальной собственности и включает формальную экспертизу и экспертизу заявленного обозначения. Статья 33 Закона N 3520-1:

"В период проведения экспертизы заявки до принятия по ней решения заявитель вправе дополнять, уточнять или исправлять материалы заявки.

Если дополнительные материалы изменяют заявку по существу, эти материалы не принимаются к рассмотрению и могут быть оформлены заявителем в качестве самостоятельной заявки".

По результатам проверки представленных документов принимается решение о регистрации или об отказе в регистрации наименования места происхождения товара и предоставлении права пользования им.

При отказе в регистрации наименования места происхождения товара, в случае несогласия заявителя, он может подать возражение в Палату по патентным спорам в течение трех месяцев с даты получения соответствующего решения.

В случае положительного решения, Роспатент производит регистрацию путем внесения соответствующих сведений в Государственный реестр наименований мест происхождения товаров Российской Федерации.

"В Реестр вносятся наименование места происхождения товара, сведения об обладателе свидетельства на право пользования наименованием места происхождения товара (далее - свидетельство), указание и описание особых свойств товара, для которого зарегистрировано наименование места происхождения товара, другие сведения, относящиеся к регистрации и предоставлению права пользования наименованием места происхождения товара, продлению срока действия свидетельства, а также последующие изменения этих сведений" (пункт 1 статьи 35 Закона N 3520-1).

Предоставление права пользования наименованием места происхождения товара удостоверяется свидетельством.

Обратите внимание!

Сама регистрация наименования места происхождения товара действует бессрочно, то есть, все то время, пока товару присущи особые свойства, определяемые географической средой конкретного географического объекта. А вот свидетельство на право пользования наименованием места происхождения товара действует в течение десяти лет считая с даты подачи заявки в Роспатент. Этот срок может быть продлен в течение последнего года действия свидетельства каждый раз на следующие десять лет.

Принципиальное различие между продлением срока действия регистрации товарного знака и срока действия свидетельства на право пользования наименованием места происхождения товара состоит в том, что в отношении последнего объекта такое продление не является механическим.

В частности, чтобы продлить свидетельство на наименование места происхождения товара, которое обозначает географический объект, находящийся на территории Российской Федерации, необходимо заключение компетентного органа о том, что владелец свидетельства продолжает производить в границах соответствующего географического объекта товар, обладающий указанными в Государственном реестре наименований мест происхождения товаров свойствами.

В отношении наименования места происхождения товара, являющегося наименованием географического объекта, находящегося за пределами Российской Федерации, вместо указанного заключения обладатель свидетельства представляет документ, подтверждающий его право на пользование наименованием места происхождения товара в стране происхождения товара на дату подачи заявления о продлении срока действия свидетельства.

Запись о продлении срока действия свидетельства вносится Роспатентом в государственный реестр наименований происхождения товаров и непосредственно в само свидетельство.

 

3.4.4. Регистрация фирменного наименования

 

Согласно пункту 4 статьи 54 ГК РФ ( Приложение N 13) порядок регистрации фирменных наименований определяется законом и иными правовыми актами в соответствии с ГК РФ. На сегодняшний день, такой специальный закон и иные, нормативно правовые акты не приняты. До принятия этих документов, процедура регистрации фирменного наименования заключается лишь во внесении его в Единый государственный реестр юридических лиц наряду с другими данными, необходимыми для государственной регистрации юридического лица. Порядок регистрации юридических лиц определен Федеральным законом от 8 августа 2001 года N 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" ( Приложение N 30).

Анализ судебной практики показал, что суды автоматически воспринимают регистрацию юридических лиц как одновременную регистрацию и их фирменных наименований. Так, в Постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 21 сентября 2005 года по делу N Ф08-4002/2005, сказано:

"Согласно пункту 4 статьи 54 Гражданского кодекса Российской Федерации фирменное наименование коммерческой организации регистрируется вместе с самой организацией. С момента регистрации у коммерческой организации возникает исключительное право на фирменное наименование".

При осуществлении государственной регистрации юридического лица его фирменное включается в Государственный реестр юридических лиц.

"Юридическое лицо, фирменное наименование которого зарегистрировано в установленном порядке, имеет исключительное право его использования" (пункт 4 статьи 54 ГК РФ).

Лицо, неправомерно использующее чужое зарегистрированное фирменное наименование, по требованию обладателя права на фирменное наименование обязано прекратить его использование и возместить причиненные убытки. Это правило также подтверждается судебно-арбитражной практикой, например Постановление ФАС Московского округа от 8 февраля 2006 года N КГ-А40/13292-05 по делу N А40-20830/05-93-177 ( Приложение N 80), Постановление ФАС Московского округа от 9 марта 2004 года по делу N КГ-А40/67-04 ( Приложение N 70).

Итак, законодательство Российской Федерации и судебная практика считает, что правовая охрана фирменного наименования осуществляется только после его регистрации в установленном порядке. Однако Российская Федерация является участницей Парижской конвенции, в которой закреплена иная позиция по данному вопросу.

В статье 8 Парижской конвенции установлено:

"Фирменное наименование охраняется во всех странах Союза без обязательной подачи заявки или регистрации и независимо от того, является ли оно частью товарного знака".

Данное установление в силу статьи 15 Конституции Российской Федерации ( Приложение N 3) обязательно для Российской Федерации. Поэтому, правовая охрана фирменного наименования должна осуществляться без его регистрации. В связи с этим, исключительное право на фирменное наименование у юридического лица, возникает, не зависимо от факта его регистрации. Тем не менее, внесение в Государственный реестр фирменного наименования поможет юридическому лицу при возникновении спора доказать приоритет права на фирменное наименование, используя при этом дату регистрации самого юридического лица как дату регистрации фирменного наименования.

 

4. Интеллектуальная собственность, охраняемая авторским правом

 

4.1. Правовое регулирование авторского права

 

Основными документами, регламентирующими отношения в области авторского права, являются: ГК РФ и Закон N 5351-1 ( Приложение N 33).

Помимо указанных законов к авторско-правовому законодательству можно отнести:

Закон N 3523-1 ( Приложение N 35);

Закон N 3526-1 ( Приложение N 37).

Регулированию отдельных вопросов авторско-правовой охраны посвящены следующие подзаконные акты:

- Постановление Правительства Российской Федерации от 21 марта 1994 года N 218 "О минимальных ставках авторского вознаграждения за некоторые виды использования произведений литературы и искусства" ( Приложение N 41);

- Постановление Правительства Российской Федерации от 29 мая 1998 года N 524 "О минимальных ставках вознаграждения авторам кинематографических произведений, производство (съемка) которых осуществлено до 3 августа 1992 г." ( Приложение N 50);

- Постановление Правительства Российской Федерации от 3 ноября 1994 года N 1224 "О присоединении к Бернской конвенции об охране литературных и художественных произведений в редакции 1971 года Всемирной конвенции об авторском праве в редакции 1971 года и дополнительным Протоколам 1 и 2, Конвенции 1971 года об охране интересов производителей фонограмм от незаконного воспроизводства их фонограмм" ( Приложение N 42).

Помимо национального законодательства, к числу источников авторского права, можно отнести и международные соглашения по правовой охране авторских прав.

В отношении авторского права действует территориальный принцип охраны, который заключается в том, что авторское право на произведение, возникшее на территории одного государства, будет признаваться на территории другого государства при наличии двусторонних или многосторонних международных соглашений.

К числу международно-правовых соглашений, в которых участвует Российская Федерация:

- "Всемирная конвенция об авторском праве", пересмотренная в Париже 24 июля 1971 года ( Приложение N 5);

- Бернская конвенция ( Приложение N 6);

- Стокгольмскую конвенцию ( Приложение N 8).

Следует обратить внимание на то, что в случае возникновения противоречия между нормами международных соглашений и нормами внутреннего законодательства преимущество имеют нормы международных соглашений (пункт 2 статьи 7 ГК РФ ( Приложение N 13)).

 

4.2. Объекты авторских прав

 

В соответствии с пунктом 1 статьи 6 Закона N 5351-1:

"Авторское право распространяется на произведения науки, литературы и искусства, являющиеся результатом творческой деятельности, независимо от назначения и достоинства произведения, а также от способа его выражения".

Пункт 2 статьи 6 Закона N 5351-1 ( Приложение N 33) указывает на то, что авторское право распространяется как на обнародованные, так и не обнародованные произведения, существующие в какой - либо объективной (материальной) форме.

Сфера действия авторского права согласно статье 5 Закона N 5351-1 ( Приложение N 33) распространяется на произведения:

- обнародованные на территории Российской Федерации или необнародованные, но находящиеся в какой-либо объективной форме на территории Российской Федерации, и признается за авторами (их правопреемниками) независимо от их гражданства;

- обнародованные за пределами территории Российской Федерации или необнародованные, но находящиеся в какой-либо объективной форме за пределами территории Российской Федерации, и признается за авторами, являющимися гражданами Российской Федерации (их правопреемниками);

- обнародованные за пределами территории Российской Федерации или необнародованные, но находящиеся в какой-либо объективной форме за пределами территории Российской Федерации, и признается на территории Российской Федерации за авторами (их правопреемниками) - гражданами других государств в соответствии с международными договорами Российской Федерации.

Произведение также считается впервые опубликованным в Российской Федерации, если в течение 30 дней после даты первого опубликования за пределами Российской Федерации оно было опубликовано на территории Российской Федерации.

При предоставлении на территории Российской Федерации охраны произведению в соответствии с заключенными международными договорами, автор произведения определяется по закону государства, на территории которого имел место юридический факт, послуживший основанием для обладания авторским правом.

Предоставление на территории Российской Федерации охраны произведению в соответствии с международными договорами Российской Федерации осуществляется в отношении произведений, не перешедших в общественное достояние в стране происхождения произведения, вследствие истечения установленного в такой стране срока действия авторского права и не перешедших в общественное достояние в Российской Федерации вследствие истечения предусмотренного Законом N 5351-1 ( Приложение N 33) срока действия авторского права. При этом срок действия авторского права на территории Российской Федерации не может превышать срок действия права, установленный в стране происхождения произведения.

Авторские права согласно статье 6 Закона N 5351-1 ( Приложение N 33) распространяются на произведения как обнародованные, так и не обнародованные, но находящиеся в какой-либо объективной форме.

Обратите внимание!

Авторское право юридических лиц, возникшее, до вступления в силу Закона N 5351-1 прекращается по истечении семидесяти лет со дня правомерного обнародования произведения, а если оно не было обнародовано, со дня создания произведения. Такие изменения в указанный закон внесены статьей 3 Федерального закона от 20 июля 2004 года N 72-ФЗ "О внесении изменений в Закон Российской Федерации "Об авторском праве и смежных правах" ( Приложение N 19).

В пункте 1 статьи 7 Закона N 5351-1 содержится перечень объектов авторского права:

"литературные произведения (включая программы для ЭВМ);

драматические и музыкально-драматические произведения, сценарные произведения;

хореографические произведения и пантомимы;

музыкальные произведения с текстом или без текста;

аудиовизуальные произведения (кино-, теле- и видеофильмы, слайдфильмы, диафильмы и другие кино- и телепроизведения);

произведения живописи, скульптуры, графики, дизайна, графические рассказы, комиксы и другие произведения изобразительного искусства;

произведения декоративно-прикладного и сценографического искусства;

произведения архитектуры, градостроительства и садово-паркового искусства;

фотографические произведения и произведения, полученные способами, аналогичными фотографии;

географические, геологические и другие карты, планы, эскизы и пластические произведения, относящиеся к географии, топографии и к другим наукам;

другие произведения".

Кроме того, объектами авторского права могут быть признаны:

- производные произведения (переводы, обработки, аннотации, рефераты, резюме, обзоры, инсценировки, аранжировки и другие переработки произведений науки, литературы и искусства);

- сборники (энциклопедии, антологии, базы данных) и другие составные произведения, представляющие собой по подбору или расположению материалов результат творческого труда.

Производные и составные произведения охраняются авторским правом независимо от того, являются ли объектами авторского права произведения, на которых они основаны или которые они включают.

Законом N 5351-1 определено, что не все произведения могут считаться объектами авторских прав. Согласно статье 8 Закона N 5351-1 не признаются объектами авторских прав:

"официальные документы (законы, судебные решения, иные тексты законодательного, административного и судебного характера), а также их официальные переводы;

государственные символы и знаки (флаги, гербы, ордена, денежные знаки и иные государственные символы и знаки);

произведения народного творчества;

сообщения о событиях и фактах, имеющие информационный характер".

Официальные документы и государственные символы, и знаки не могут быть признаны в качестве объектов авторского права, так как они в силу своей значимости изначально предназначены для использования широким кругом лиц, законодательство же об авторских правах предусматривает ограничение в использовании объекта авторского права. Однако следует иметь в виду, что до тех пор, пока, например, закон не принят в качестве официального нормативного документа, его проект практически представляет собой охраняемое литературное произведение.

Произведения народного творчества также не могут выступать объектами авторских прав, так как в этом случае просто не представляется возможным установить их автора.

И последняя категория - сообщения и факты, носящие информационный характер. В частности не может являться служебным произведением, например, опубликование программ теле- и радиопередач, так как составление данных программ является доводимой до зрителей (слушателей) информацией о времени выхода в эфир скомпонованных определенным образом теле- и радиопередач. В качестве подтверждения такой точки зрения можно привести Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 28 сентября 1999 года N 47 "Обзор практики рассмотрения споров, связанных с применением Закона Российской Федерации "Об авторском праве и смежных правах" ( Приложение N 69).

 

4.3. Субъекты авторского права

 

Субъектами авторского права являются создатели произведений науки, литературы и искусства, их правопреемники или работодатели и другие лица, приобретающие по закону или договору исключительные авторские права.

Главным субъектом авторского права является автор произведения. В соответствии со статьей 4 Закона N 5351-1 ( Приложение N 33), автор - это физическое лицо, творческим трудом которого создано произведение.

При этом лицо, указанное в качестве автора на оригинале или ином экземпляре произведения, считается его автором, если не доказано иное.

Обратите внимание!

По ранее действовавшему законодательству, субъектами авторского права могли быть и юридические лица. В связи с этим в пункте 4 Постановления Верховного Совета Российской Федерации от 9 июля 1993 года N 5352-1 "О порядке введения в действие Закона "Об авторском праве и смежных правах" ( Приложение N 68) отмечено, что авторское право юридических лиц, возникшее до введения в действие указанного Закона, прекращается по истечении 50 лет с момента правомерного опубликования произведения или создания неопубликованного произведения. Речь, прежде всего, идет о правах на кинофильмы, телевизионные фильмы, радио и телевизионные передачи. В соответствии с ранее действовавшей статьей 486 ГК РСФСР первоначальное авторское право возникало на указанные произведения у юридических лиц (киностудий, телевизионных студий и так далее).

Возраст создателя произведения значения не имеет. Авторские права за недееспособных и малолетних авторов осуществляют от их имени родители, усыновители или опекуны. Несовершеннолетние лица от 14 до 18 лет могут самостоятельно осуществлять свои авторские правомочия (например, заключать договоры на издание своих произведений). Лица, являющиеся ограниченно дееспособными вследствие злоупотребления спиртными напитками или наркотическими средствами также могут быть авторами. Однако осуществлять авторские права они могут только с согласия своих попечителей.

Поскольку законодательство об авторском праве не содержит никаких ограничений относительно дееспособности лица для признания его автором, то недееспособные лица также могут быть субъектами авторского права. Встречаются случаи, когда достаточно известные композиторы, писатели, художники страдают психическим расстройством, но это не мешает им создавать великолепные произведения. Однако необходимо иметь в виду, что если недееспособность таких лиц установлена в судебном порядке, то все сделки в отношении созданных ими произведений будут совершать их опекуны.

Субъектами авторских прав являются также иностранные граждане. Так, в соответствии с абзацем 3 пункта 1 статьи 5 Закона N 5351-1 авторское право распространяется:

"на произведения, обнародованные за пределами территории Российской Федерации или необнародованные, но находящиеся в какой-либо объективной форме за пределами территории Российской Федерации, и признается на территории Российской Федерации за авторами (их правопреемниками) - гражданами других государств в соответствии с международными договорами Российской Федерации".

Помимо вышеуказанных, субъектами авторских прав являются составители сборников и других составных произведений. Так, в соответствии с пунктом 1 статьи 11 Закона N 5351-1:

"Автору сборника и других составных произведений (составителю) принадлежит авторское право на осуществленные им подбор или расположение материалов, представляющие результат творческого труда (составительство).

Составитель пользуется авторским правом при условии соблюдения им прав авторов каждого из произведений, включенных в составное произведение:

Авторы произведений, включенных в составное произведение вправе использовать свои произведения независимо от составного произведения, если иное не предусмотрено авторским договором.

Авторское право составителя не препятствует другим лицам осуществлять самостоятельный подбор или расположение тех же материалов для создания своих составных произведений".

Таким образом, законодатель рассматривает подбор и расположение материалов для включения его сборник в качестве творческой деятельности.

Субъектом авторского права является также переводчик произведения на другой язык и автор другого производного произведения.

Авторское право переводчика распространяется не на само произведение, которое он переводит, а только на созданный им перевод. При этом авторское право переводчика не препятствует другим лицам осуществлять свои собственные переводы. В данном случае имеется в виду не только перевод на другой язык отдельных слов или выражений, а перевод, соединенный с литературной обработкой текста с сохранением смыслового содержания произведения.

Аналогичные права возникают и в отношении авторов других производных произведений (переделок, аранжировок или других переработок).

Авторское право переводчиков и авторов других производных произведений не препятствует иным лицам осуществлять свои переводы и переработки тех же произведений (пункт 2 статьи 12 Закона N 5351-1 ( Приложение N 33)).

Особым образом законодатель выделил субъектов авторского права на аудиовизуальные произведения.

Под аудиовизуальными произведениями понимаются произведения, воспринимаемые одновременно с помощью слуха (от латинского. audio - слушаю) и зрения (от латинского. video - вижу). Такие произведения состоят из серии связанных между собой кадров (теле- и видеофильмы, диафильмы и слайдфильмы и тому подобные произведения).

В соответствии с пунктом 1 статьи 13 Закона N 5351-1 ( Приложение N 33) и смежных правах авторами таких произведений являются:

- режиссер-постановщик;

- автор сценария (сценарист);

- автор музыкального произведения (с текстом или без текста), специально созданного для этого аудиовизуального произведения (композитор).

Вместе с тем, в соответствии с пунктом 2 статьи 13 Закона N 5351-1 ( Приложение N 33), заключение договора на создание аудиовизуального произведения влечет за собой передачу исключительных прав на использование аудиовизуального произведения (воспроизведение, распространение, публичное исполнение и так далее), если договором не предусмотрено иное. Указанные права действуют в течение срока действия авторского права на аудиовизуальное произведение.

Изготовитель аудиовизуального произведения вправе при любом использовании указывать свое имя и наименование либо требовать такого указания.

Субъектами авторских прав являются также правопреемники авторов, к которым относятся в первую очередь юридические лица. Основанием правопреемства в данном случае будет являться заключение авторского договора.

Об авторском договоре подробнее будет рассказано в разделе 4.6. данной книги.

К правопреемнику автора на основании договора обычно переходят те правомочия, которые автор, как правило, не может осуществить сам (право на издание книги, постановку спектакля по сценарию и так далее).

В случае если произведение литературы, науки и искусства были созданы не одним, а двумя или несколькими авторами, то возникает соавторство. Соавторы тоже будут являться субъектами авторского права. Соавторы имеют единое авторское право на произведение, как образующее одно неразрывное целое, так и состоящее из самостоятельных частей, которые могут быть использованы независимо друг от друга.

Объем творческого труда соавторов может быть неодинаковым, однако это не влияет на признание лица соавтором. Таким образом, достаточно минимального, но обязательно творческого вклада в общее произведение, чтобы считаться соавтором со всеми вытекающими отсюда правомочиями. Оказание любого рода технической, организационной или иной подобной помощи при создании произведения не признается творческим трудом и не может служить основанием для признания соавторства.

Творческое участие при соавторстве возможно на любой стадии создания произведения. К примеру, доработка начатого произведения может служить основанием для признания соавторства. Отношения между соавторами оформляется соответствующим соглашением, однако такие соглашения не являются обязательным условием соавторства.

Претензия на соавторство, в случае если она добровольно не принимается, предъявляется в суде в форме иска о признании соавторства. При этом истцами являются те, кто претендует на это соавторство, а ответчиками те, кто указан в качестве авторов произведения, готовящегося к выпуску в свет или уже выпущенному.

Субъектом авторского права являются наследники автора. Авторское право переходит по наследству, в случае смерти автора или объявления его умершим. Авторские права могут наследоваться как по закону, так и по завещанию.

"Не переходит по наследству право авторства, право на имя и право на защиту репутации автора произведения. Наследники автора вправе осуществлять защиту указанных прав. Эти правомочия наследников сроком не ограничиваются. При отсутствии наследников автора защиту указанных прав осуществляет специально уполномоченный орган Российской Федерации" (статья 29 Закона N 5351-1).

В случаях, когда речь идет о создании служебных произведений, в качестве субъектов авторского права могут рассматриваться работодатели.

В соответствии с пунктом 2 статьи 14 Закона N 5351-1:

"Исключительные права на использование служебного произведения принадлежат лицу, с которым автор состоит в трудовых отношениях (работодателю), если в договоре между ним и автором не предусмотрено иное".

Работодатель вправе при любом использовании служебного произведения указывать свое наименование либо требовать такого указания (пункт 3 статьи 14 Закона N 5351-1 ( Приложение N 33)).

Вместе с тем, за автором служебного произведения сохраняются личные неимущественные права. Так в пункте 1 статьи 14 Закона N 5351-1 сказано:

"Авторское право на произведение, созданное в порядке выполнения служебных обязанностей или служебного задания работодателя (служебное произведение) принадлежит автору служебного произведения".

Подробнее о праве на служебное произведение рассказано в разделе 4.7. книги.

 

4.4. Регистрация авторских прав

 

Статьей 9 Закона N 5351-1 ( Приложение N 33) определено, что авторское право на произведения науки, литературы и искусства возникает в силу факта его создания. В силу пункта 1 указанной статьи Закона N 5351-1 ( Приложение N 33) для возникновения и осуществления авторского права не требуется регистрации произведения, иного специального оформления произведения или соблюдения каких-либо формальностей. Если же автор желает обеспечить доказательство того, что именно он является автором произведения, он может зарегистрировать свое авторство. Сделать это можно в нотариальной конторе, а так же в общественных или в государственных организациях. Наиболее часто авторы регистрируют свои произведения в Российском авторском обществе (далее - РАО).

 

 Для справки

РАО - некоммерческая общественная организация, действующая на основе равноправного и добровольного членства, созданная авторами для реализации и охраны, авторских прав в сфере интеллектуальной деятельности.

 

Для того чтобы осуществить регистрацию произведения, необходимо представить следующие документы:

- оригинал произведения, в котором на титульном листе указаны: фамилия, имя, отчество автора (авторов), название произведения, время его создания;

- копию произведения, так как оригинал остается у автора (авторов);

- паспорт;

- заявление установленного образца;

- аннотацию (в одном экземпляре).

Регистрация осуществляется только физическими лицами (независимо от того, кому принадлежат исключительные права на произведение, физическому или юридическому лицу). За регистрацию взимается плата. Автору произведения выдается свидетельство, которое может быть использовано в качестве доказательства при разбирательствах в судах. Но при этом следует иметь в виду, что сам факт регистрации не создает авторского права.

В пункте 1 статьи 9 Закона N 5351-1 установлено, что обладатель исключительных авторских прав для оповещения о своих правах вправе использовать знак охраны авторского права. Данный знак помещается на каждом экземпляре произведения и состоит из трех элементов:

"латинской буквы "С" в окружности: C;

имени (наименования) обладателя исключительных авторских прав;

года первого опубликования произведения".

Знак охраны указывает на то, что данное произведение охраняется в соответствии с законодательством Российской Федерации. Заинтересованные произведением лица получают информацию о том, кто является обладателем прав на данное произведение, и могут обратиться к автору с предложением о заключении авторского договора о передаче авторских прав.

В соответствии с "Всемирной Конвенцией об авторском праве", пересмотренная в Париже 24 июля 1971 года ( Приложение N 5) все условия по охране авторского права считаются выполненными, если все экземпляры, начиная с первого опубликования, вышли в свет с надлежащим знаком охраны. В 1973 году СССР присоединился к вышеуказанной Конвенции. По международным обязательствам Российская Федерация является правопреемником СССР.

 

4.5. Неимущественные и имущественные права автора

 

В соответствии со статьей 15 Закона N 5351-1 автору в отношении его произведения принадлежат следующие личные неимущественные права:

"право признаваться автором произведения (право авторства);

право использовать или разрешать использовать произведение под подлинным именем автора, псевдонимом либо без обозначения имени, то есть анонимно (право на имя);

право обнародовать или разрешать обнародовать произведение в любой форме (право на обнародование), включая право на отзыв;

право на защиту произведения, включая его название, от всякого искажения или иного посягательства, способного нанести ущерб чести и достоинству автора (право на защиту репутации автора)".

Личные неимущественные права принадлежат автору независимо от его имущественных прав и сохраняются за ним в случае уступки исключительных прав на использование произведения.

Иными словами, личные неимущественные права принадлежат только автору произведения и не могут отчуждаться в пользу третьих лиц.

Имущественными правами именуются исключительные права автора на осуществление или разрешение действий по использованию произведения в любой форме и любым способом.

Согласно статье 16 Закона N 5351-1 исключительные права автора на использование произведения означают его право осуществлять или разрешать следующие действия:

"воспроизводить произведение (право на воспроизведение);

распространять экземпляры произведения любым способом: продавать, сдавать в прокат и так далее (право на распространение);

импортировать экземпляры произведения в целях распространения, включая экземпляры, изготовленные с разрешения обладателя исключительных авторских прав (право на импорт);

публично показывать произведение (право на публичный показ);

публично исполнять произведение (право на публичное исполнение);

сообщать произведение (включая показ, исполнение или передачу в эфир) для всеобщего сведения путем передачи в эфир и (или) последующей передачи в эфир (право на передачу в эфир);

сообщать произведение (включая показ, исполнение или передачу в эфир) для всеобщего сведения по кабелю, проводам или с помощью иных аналогичных средств (право на сообщение для всеобщего сведения по кабелю);

переводить произведение (право на перевод);

переделывать, аранжировать или другим образом перерабатывать произведение (право на переработку);

сообщать произведение, таким образом, при котором любое лицо может иметь доступ к нему в интерактивном режиме из любого места и в любое время по своему выбору (право на доведение до всеобщего сведения)".

Обратите внимание!

Данный список закрыт, из чего можно заключить, что все иные способы использования произведения могут осуществляться без согласия автора.

Имущественные права на использование созданного произведения могут принадлежать как автору, так и другим лицам в зависимости от волеизъявления автора или правового статуса созданного произведения.

Юридическому лицу (индивидуальному предпринимателю) могут принадлежать имущественные права на использование произведения, созданного в порядке выполнения работниками служебных обязанностей или служебного задания (служебное произведение).

В соответствии со статьей 27 Закона N 5351-1 ( Приложение N 33) авторское право действует в течение всей жизни автора и 70 лет после его смерти. При этом право авторства, право на имя и право на защиту репутации автора охраняются бессрочно.

 

4.6. Авторский договор. Передача имущественных прав

 

Согласно пункту 1 статьи 30 Закона N 5351-1 ( Приложение N 33) в общем случае имущественные права могут передаваться третьим лицам только по авторскому договору. Предметом авторского договора является совокупность имущественных прав на произведение. Существует два вида авторских договоров:

- авторский договор о передаче исключительных прав;

- авторский договор о передаче неисключительных авторских прав.

Авторский договор о передаче исключительных прав разрешает использовать произведение определенным способом и в установленных договором пределах, только приобретающей стороне. Кроме того, приобретатель исключительного права получает право запрещать использовать данное произведение другим лицам, в том числе и автору (пункт 2 статьи 30 Закона N 5351-1 ( Приложение N 33)).

Авторский договор о передаче неисключительных прав разрешает приобретателю прав использовать произведение наравне с обладателем исключительных прав, передавшим такие права, и (или) другими лицами, получившим разрешение на использование этого произведения таким же способом.

В соответствии с пунктом 4 статьи 30 Закона N 5351-1 ( Приложение N 33) права, передаваемые по авторскому договору, считаются неисключительными, если в договоре не указано иное.

Авторский договор должен содержать следующие условия (пункт 1 статьи 31 Закона N 5351-1 ( Приложение N 33)):

- способы использования произведения (конкретные права, передаваемые по данному договору);

- срок и территорию, на которые передается право;

- размер вознаграждения и (или) порядок определения размера вознаграждения за каждый вид использования произведения;

- порядок и сроки его выплаты;

- а также другие условия, которые стороны сочтут существенными для данного договора.

В случае отсутствия в авторском договоре условия о сроке, на который передается право, договор, может быть, расторгнут автором по истечении пяти лет с даты его заключения, если пользователь будет письменно уведомлен об этом за шесть месяцев до расторжения договора.

При отсутствии в авторском договоре условия о территории, на которую передается право, действие передаваемого по договору права ограничивается территорией Российской Федерации.

Пункт 2 статьи 31 Закона N 5351-1 ( Приложение N 33) указывает на то, что все права на использование произведения, прямо не переданные по авторскому договору, считаются не переданными.

Вознаграждение в авторском договоре определяется в виде процента от дохода за соответствующий способ использования произведения или, если это невозможно осуществить в связи с характером произведения или особенностями его использования, в виде зафиксированной в договоре суммы либо иным согласованным сторонами образом (пункт 3 статьи 31 Закона 5351-1 ( Приложение N 33)).

Такое право дает пункт 1 статьи 424 ГК РФ ( Приложение N 13) соответствии, с которым исполнение договора оплачивается по цене, установленной соглашением сторон.

Минимальные ставки авторского вознаграждения на отдельные виды произведений устанавливаются Правительством Российской Федерации. Так, минимальные ставки вознаграждения авторам кинематографических произведений, производство (съемка) которых осуществлено до 3 августа 1992 года, определены Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 мая 1998 года N 524 "О минимальных ставках вознаграждения авторам кинематографических произведений, производство (съемка) которых осуществлено до 3 августа 1992 г." ( Приложение N 50).

Минимальные ставки авторского вознаграждения на некоторые виды использования произведений литературы и искусства установлены Постановлением Правительства Российской Федерации от 21 марта 1994 года N 218 "О минимальных ставках авторского вознаграждения за некоторые виды использования произведений" ( Приложение N 41).

В том случае, если в авторском договоре сумма вознаграждения определяется в виде фиксированной суммы, то в договоре должен быть установлен максимальный тираж произведения.

"Авторский договор должен быть заключен в письменной форме. Авторский договор об использовании произведения в периодической печати может быть заключен в устной форме" (пункт 1 статьи 32 Закона N 5351-1).

В практической деятельности часто, возникают вопросы о порядке оформления договоров передаче прав на объекты интеллектуальной собственности. В связи с этим приведем пример из консультационной практики ЗАО "BKR Интерком - Аудит".

 

Пример из консультационной практики ЗАО "BKR Интерком - Аудит"

 

 Вопрос:

Компания ООО "А" планирует заключить договор купли-продажи рекламного ролика с иностранной компанией, (компания находится за рубежом). Все права на рекламный ролик принадлежат этой компании.

1. Каким образом должен быть оформлен данный договор? (приобретение исключительных прав или же неисключительных).

2. Какие документы должны быть предоставлены иностранной компанией для подтверждения своих полномочий и права на рекламный ролик?

3. Необходимо ли оформлять лицензионное соглашение?

 Ответ:

Рекламный ролик является аудиовизуальным произведением, которое состоит из зафиксированной серии связанных между собой кадров (с сопровождением или без сопровождения их звуком) и предназначено для зрительного и слухового (в случае сопровождения звуком) восприятия с помощью соответствующих технических устройств (статья 4 Закона Российской Федерации от 9 июля 1993 года N 5351-1 "Об авторском праве и смежных правах").

В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона Российской Федерации от 9 июля 1993 года N 5351-1 "Об авторском праве и смежных правах" аудиовизуальные произведения (кино-, теле- и видеофильмы, слайдфильмы, диафильмы и другие кино - и телепроизведения) являются объектами авторского права.

При этом пункт 11 статьи 5 Федерального Закона от 13 марта 2006 года N 38-ФЗ "О рекламе" предусматривает, что при производстве, размещении и распространении рекламы должны соблюдаться требования российского законодательства об авторском праве и смежных правах.

В пункте 2 статьи 13 Закона Российской Федерации от 9 июля 1993 года N 5351-1 "Об авторском праве и смежных правах" указано, что заключение договора на создание аудиовизуального произведения (на основании договора-заказа) влечет за собой передачу авторами этого произведения изготовителю аудиовизуального произведения исключительных прав на:

- воспроизведение,

- распространение,

- публичное исполнение,

- сообщение по кабелю для всеобщего сведения,

- передачу в эфир или любое другое публичное сообщение аудиовизуального произведения,

- а также на субтитрирование и дублирование текста аудиовизуального произведения,

- если иное не предусмотрено в договоре.

Изготовитель аудиовизуального произведения может передавать полученные им права на использование аудиовизуального произведения третьим лицам.

Изготовителем аудиовизуального произведения считается юридическое или физическое лицо, которое заключает договоры с отдельными авторами и организовывает (и оплачивает) процесс создания аудиовизуального произведения.

Таким образом, согласно российскому законодательству использование аудиовизуального произведения можно только после заключения соответствующего договора с правообладателем (изготовителем) на передачу исключительных (имущественных) прав.

Такие договоры называются авторскими, поскольку их предметом является передача прав на использование произведения определенными способами. Предметом авторского договора являются определенные имущественные авторские права на конкретное произведение. То есть в договоре должно быть точно указано, во-первых, о каком произведении идет речь, и, во-вторых, какие именно авторские права предоставляются по договору.

1. Каким образом должен быть оформлен данный договор? (приобретение исключительных прав или же неисключительных).

Авторский договор - это соглашение двух сторон, в соответствии с которым одна сторона (изготовитель) предоставляет другой стороне (пользователь) определенные имущественные авторские права на использование произведения, а другая сторона, как правило, обязуется выплатить вознаграждение.

В абзаце 1 пункта 1 статьи 31 Закона Российской Федерации от 9 июля 1993 года N 5351-1 "Об авторском праве и смежных правах" содержится перечень условий, которые должны содержаться в авторском договоре.

Авторские договоры должны заключаться в письменной форме. Несоблюдение письменной формы авторского договора не делает его недействительным, но лишает стороны права в случае спора ссылаться - в подтверждение наличия договора и его условий - на свидетельские показания, что, однако, не исключает права приводить письменные и иные доказательства (статья 162 ГК).

В авторском договоре должно быть точно указано аудиовизуальное произведение, в отношении которого заключается договор. В вашем случае - рекламный ролик.

Материальная форма, в которой выражено произведение, также должна быть точно указана в договоре (например, видеокассета и прочее).

Объем имущественных авторских прав, предоставляемых по авторскому договору, бывает различным в зависимости от соглашения сторон - любое из исключительных (имущественных) прав или все исключительные (имущественные) права.

Авторские права могут предоставляться по авторскому договору на различные сроки: на несколько месяцев, на несколько лет или на весь срок действия авторского права.

Авторский договор может ограничить объем использования произведения: например, договор о показе рекламного ролика по телевидению касается только 3, 4 показов.

Пользователь, получивший по договору авторские права, может их передать в дальнейшем другим пользователям (причем как частично, так и полностью), но только при условии, если возможность такой дальнейшей уступки прав содержалась в договоре (пункт 4 статьи 31 Закона Российской Федерации от 9 июля 1993 года N 5351-1 "Об авторском праве и смежных правах"). Поэтому в договорах обычно оговаривается, что "пользователь вправе уступить полученные по договору права другим лицам". Такая оговорка может быть предусмотрена и в дополнительном соглашении. При передаче прав на произведения третьим лицам контрагент возлагает на них ответственность за их незаконное использование.

Вознаграждение определяется в авторском договоре в виде процента от дохода за соответствующий способ использования произведения или, если это невозможно осуществить в связи с характером произведения или особенностями его использования, в виде зафиксированной в договоре суммы либо иным образом. Если в авторском договоре об издании или ином воспроизведении произведения вознаграждение определяется в виде фиксированной суммы, то в договоре должен быть установлен максимальный тираж произведения (статья 31 Закона Российской Федерации от 9 июля 1993 года N 5351-1 "Об авторском праве и смежных правах").

Передача имущественных прав может осуществляться на основе авторского договора о передаче исключительных прав или на основе авторского договора о передаче неисключительных прав (статья 30 Закона Российской Федерации от 9 июля 1993 года N 5351-1 "Об авторском праве и смежных правах").

Передача исключительных прав (по объему и по сроку) означает, что на срок действия договора только Пользователь вправе использовать произведение указанным в договоре способом.

Передача неисключительных прав (по объему и по сроку) означает, что и Изготовитель и Пользователь сохраняет за собой право использовать произведение. Изготовитель также может предоставлять право на аналогичное использование и другим лицам.

В основном все условия авторского договора определяются самими сторонами.

Вместе с тем следует обратить внимание на следующие нормы, содержащиеся в Законе:

если из содержания договора неясно, какое право предоставлено по договору - исключительное или неисключительное, то предполагается, что предоставлено неисключительное право;

если в договоре не указан срок его действия, то по истечении пяти лет после заключения договора Изготовитель может в любой момент односторонне расторгнуть договор, предупредив об этом другую сторону за шесть месяцев;

если в договоре не указано, на какой территории лицензиат вправе использовать произведение, то считается, что оно может быть использовано только на территории России;

если какое-либо имущественное право не указано прямо в договоре, то считается, что это право по договору не предоставлено;

если в договоре не указано, что Пользователь вправе передавать полученные по договору права третьим лицам, то Пользователь не вправе этого делать;

если в авторском договоре не указано, что Изготовитель отказывается от вознаграждения, то вознаграждение должно выплачиваться.

Поскольку договор заключается между резидентом и не резидентом Российской Федерации, то в договоре нужно предусмотреть право страны, которое будет применяться при регулировании отношений и разрешении споров.

2. Какие документы должны быть предоставлены иностранной компанией для подтверждения своих полномочий и права на рекламный ролик?

В российском законодательстве (в пункте 2 статьи 13 Закона Российской Федерации от 9 июля 1993 года N 5351-1 "Об авторском праве и смежных правах") предполагается, как указано выше, что заключение договора на создание аудиовизуального произведения (на основании договора заказа) влечет за собой передачу авторами этого произведения изготовителю аудиовизуального произведения исключительных прав на воспроизведение, распространение, публичное исполнение, сообщение по кабелю для всеобщего сведения, передачу в эфир или любое другое публичное сообщение аудиовизуального произведения, а также на субтитрирование и дублирование текста аудиовизуального произведения, если иное не предусмотрено в договоре.

Рекомендую ознакомиться с договором заказа на создание рекламного ролика для иностранной компании для того, чтобы убедиться какими правами обладает Изготовитель (иностранная компания).

В соответствии с Всемирной конвенцией об авторском праве, пересмотренная в Париже 24 июля 1971 года (участниками которой является, в частности, Российская Федерации и Республика Корея) считается, что все формальности, требуемые для предоставления охраны авторских прав, выполнены, если все экземпляры, начиная со времени первого опубликования, вышли в свет с надлежащим знаком охраны. Анализ положений Конвенции позволяет сделать следующий вывод: если национальным законодательством страны предусмотрено соблюдение формальностей, то для их соблюдения достаточно лишь указать знак охраны авторского права.

В Российской Федерации для возникновения и осуществления авторского права не требуется регистрации произведения, иного специального оформления произведения или соблюдения каких-либо формальностей. Статьей 9 Закона Российской Федерации от 9 июля 1993 года N 5351-1 "Об авторском праве и смежных правах" предусмотрено, что обладатель исключительных авторских прав для оповещения о своих правах вправе использовать знак охраны авторского права, который помещается на каждом экземпляре произведения и состоит из трех элементов:

латинской буквы "С" в окружности: C;

имени (наименования) обладателя исключительных авторских прав;

года первого опубликования произведения.

Если корейское законодательство содержит специальные требования (например, регистрация в реестре или иное), то необходимо получить такое подтверждение.

В противном случае существует риск признания ввезенного рекламного ролика контрафактной продукцией в соответствии со статьей 7.12 КоАП РФ (ввоз, продажа, сдача в прокат или иное незаконное использование экземпляров произведений или фонограмм в целях извлечения дохода в случаях, если экземпляры произведений или фонограмм являются контрафактными в соответствии с законодательством Российской Федерации об авторском праве и смежных правах, либо на экземплярах произведений или фонограмм указана ложная информация об их изготовителях, о местах их производства, а также об обладателях авторских и смежных прав, а равно иное нарушение авторских и смежных прав в целях извлечения дохода - влечет наложение административного штрафа).

Нужно иметь ввиду, что в соответствии с разъяснениями, данными в письме Федеральной таможенной службы Российской Федерации от 17 марта 2006 года N 15-14/8524 "О таможенном оформлении информации, передаваемой по сети Интернет" таможенному оформлению подлежит перемещаемый через таможенную границу Российской Федерации товар, т.е. материальный носитель (лазерный диск, дискета, кассета и т.п.), а не информация (компьютерная программа, мобильный контент), перемещаемая в Международной сети Интернет при помощи оптико-волоконной связи или по каналам спутниковой связи, которая содержится в данном материальном носителе.

3. Необходимо ли оформлять лицензионное соглашение?

Понятие "лицензионное соглашение" предусмотрено статьей 13 "Патентный закон Российской Федерации" от 23 сентября 1992 года N 3517-1. По лицензионному договору патентообладатель (лицензиар) обязуется предоставить право на использование охраняемого изобретения, полезной модели, промышленного образца в объеме, предусмотренном договором, другому лицу (лицензиату), а последний принимает на себя обязанность вносить лицензиару обусловленные договором платежи и (или) осуществлять другие действия, предусмотренные договором. Лицензионный договор подлежит регистрации в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

Рекламный ролик не является ни изобретением, ни полезной моделью, ни промышленным образцом. Отношения по предоставлению имущественных прав на рекламный ролик регулируются Законом Российской Федерации от 9 июля 1993 года N 5351-1 "Об авторском праве и смежных правах". Указанный закон требует оформление авторского договора, а не лицензионного соглашения.

Окончание примера.

 

4.7. Авторское право на служебное произведение

 

В соответствии со статьей 14 Закона N 5351-1 ( Приложение N 33) к служебным произведениям относятся произведения, созданные в порядке выполнения служебных обязанностей или служебного задания работодателя.

При создании служебных произведений, согласно статье 14 Закона N 5351-1 ( Приложение N 33), неимущественные права на созданное произведение принадлежат его автору, а имущественные - работодателю автора.

Относительно принадлежности имущественных прав, Закон N 5351-1 позволяет сторонам трудовых отношений установить в договоре иное. Иными словами, если в договоре между автором и работодателем это "иное" не было предусмотрено, то обладателем исключительных имущественных прав на использование служебного произведения является работодатель. Автор созданного служебного произведения имеет возможность использовать его самостоятельно, но в этом случае он должен предварительно получить разрешение у своего работодателя. Разрешение оформляется договором о передаче авторских прав (исключительных или неисключительных), содержащим все существенные условия, без согласования которых автор не вправе использовать служебное произведение, и тем более разрешать его использовать третьим лицам.

Заметим, что не всякое произведение может считаться служебным. Служебным произведение будет считаться тогда, когда имело место служебное задание на его создание: трудовой договор с работником содержит положения, согласно которым работник должен выполнять подобные задания или служебные обязанности работника должны быть описаны в должностной инструкции.

При поручении задания работнику на создание служебного произведения, это задание должно быть четко сформулировано работодателем, а именно: что должно стать его результатом.

Авторское имущественное право состоит из различных правомочий, которые могут передаваться самостоятельно, поэтому в трудовом договоре должен быть оговорен объем прав, который необходим работодателю.

Как уже упоминалось выше, существует два вида авторских договоров:

- авторский договор о передаче исключительных прав;

- авторский договор о передаче неисключительных прав.

Авторский договор должен содержать все условия характерные для этого договора согласно статьям 30-32 Закона N 5351-1 ( Приложение N 33).

В отношении авторского вознаграждения работник имеет право его требовать помимо обычной заработной платы. Размер и порядок выплаты авторского вознаграждения должны быть определены в договоре с автором. Это может быть процент от суммы дохода, полученного работодателем от использования служебного произведения, определенная сумма либо порядок расчета авторского вознаграждения в зависимости от тех или иных обстоятельств. В том случае, если в договоре определена фиксированная сумма вознаграждения, выплачиваемая единовременно или частями, то стороны обязаны установить максимальный тираж служебного произведения. Отсутствие в договоре этой информации может привести к конфликту между сторонами договора.

Авторское вознаграждение по изданию газет, журналов, энциклопедий и энциклопедических словарей не выплачивается, так как предполагается, что трудовые издержки авторов полностью компенсируются заработной платой.

 

4.8. Срок действия авторского права

 

Согласно статье 27 Закона N 5351-1:

"Авторское право действует в течение всей жизни автора и 70 лет после его смерти, кроме случаев, предусмотренных настоящей статьей".

По истечении вышеуказанного срока произведения переходят в общественное достояние.

Право авторства, право на имя, право на защиту репутации автора охраняются бессрочно.

В соответствии с пунктом 2 статьи 27 Закона N 5351-1 ( Приложение N 33) автор вправе в том же порядке, в каком назначается исполнитель завещания, указать лицо, на которое он возлагает после своей смерти охрану права авторства, права на имя, права на защиту своей репутации после своей смерти. Назначенное лицо осуществляет свои полномочия пожизненно. Если такое лицо отсутствует, то охрана права авторства, права на имя и права на защиту репутации автора после его смерти осуществляется его наследниками или специально уполномоченным органом Российской Федерации, который осуществляет такую охрану в случае, если таких наследников нет, и если их авторское право прекратилось.

Авторское право на произведение, обнародованное анонимно или под псевдонимом, действует в течение 70 лет после даты его правомерного обнародования. В том случае, если в течение вышеуказанного срока автор произведения, выпущенного анонимно или под псевдонимом, раскроет свою личность, и далее его личность не будет вызывать сомнений, то авторское право будет действовать в течение всей жизни автора и 70 лет после его смерти.

Авторское право на произведение, созданное в соавторстве, действует в течение всей жизни и 70 лет после смерти последнего автора, пережившего соавторов.

 

4.9. Нарушение авторских прав

 

В соответствии со статьей 48 Закона N 5351-1 ( Приложение N 33) незаконное использование произведений либо иное нарушение авторских прав влечет за собой гражданско-правовую, административную, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Меры гражданско-правовой ответственности за нарушение авторских прав и меры их защиты предусмотрены статей 49 Закона N 5351-1 ( Приложение N 33). В частности обладатели исключительных авторских прав вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации:

- в размере от 10 тысяч рублей до 5 миллионов рублей, определяемой по усмотрению суда, арбитражного суда или третейского суда, исходя из характера нарушения. При этом необходимо будет доказать факт нарушения авторских прав, размер убытков, величину доходов, полученных нарушителем или обосновать размер требуемой компенсации.

- в двукратном размере стоимости экземпляров произведений или объектов смежных прав либо в двукратном размере стоимости прав на использование произведений или объектов смежных прав, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование произведений или объектов смежных прав.

Обладатели исключительных прав могут потребовать от нарушителя выплаты компенсации за каждый случай неправомерного использования произведений или объектов смежных прав либо за допущенные правонарушения в целом.

Компенсация взыскивается если доказан факт правонарушения независимо от наличия или отсутствия убытков.

В случае нарушения личных имущественных и неимущественных прав авторы и исполнители вправе требовать от нарушителя возмещения морального вреда. Обладатель авторских прав вправе обратиться для защиты своих прав в суд, арбитражный суд, третейский суд, органы прокуратуры, органы дознания, органы предварительного следствия в соответствии с их компетенцией.

В соответствии с пунктом 1 статьи 7.12 КоАП РФ ( Приложение N 17) нарушение авторских и смежных прав в целях извлечения дохода влечет наложение административного штрафа:

на граждан в размере от 15 до 20 минимальных размеров оплаты труда;

на должностных лиц - от 30 до 40 минимальных размеров оплаты труда;

на юридических лиц - от 300 до 400 минимальных размеров оплаты труда с конфискацией контрафактных экземпляров произведений (подделка), а также материалов и оборудования, используемых для их воспроизведения и иных орудий совершения административного правонарушения.

Уголовная ответственность наступает в том случае, если незаконное использование объектов авторских прав причинило крупный ущерб (пункт 1 статьи 146 УК РФ ( Приложение N 16)).

 

 Примечание.

Под крупным ущербом здесь понимается сумма, превышающая пятьдесят тысяч рублей.

 

Наиболее распространенным способом нарушения авторского права является использование интеллектуальной собственности без получения соответствующих разрешений от правообладателей, в том числе в случаях:

- пользователь не заключил договор на использование объекта интеллектуальной собственности или проигнорировал кого-то из правообладателей (наследника автора, соавторов и так далее);

- использует произведение на основании договора с лицом, который не является правообладателем, либо на основании договора с представителем правообладателя, который не уполномочен заключать такие договора.

Наиболее распространенным нарушением авторских прав, как показывает арбитражная практика, является изготовление и распространение произведений и фонограмм без согласия автора.

 

5. Смежные права

 

Необходимость правовой охраны смежных прав обусловлена, прежде всего, развитием технических возможностей воспроизведения и распространения звуко- и видеозаписи на радио и телевидении. Появление новых технических устройств привело в последние годы к широкому распространению "пиратства". Звукозаписывающие студии, затрачивая огромные средства на процесс производства первой записи, несут огромные убытки в результате незаконного воспроизведения этих записей.

Смежные права - это исключительные права, предоставляемые исполнителям, производителям фонограмм и организациям эфирного или кабельного вещания.

Основное содержание смежных прав заключается в том, что использование третьими лицами фонограмм, радио и телепрограмм, а также творческих результатов исполнителей требует согласия либо артиста, осуществляющего исполнение, либо организаций, сделавших звукозапись.

Смежные права близки авторскому праву, отсюда возникло их название. Смежные права являются производными от авторского права, однако не являются тождественными ему.

Смежные права возникают только тогда, когда есть произведение, которое можно исполнить, записать на фонограмму или включить в передачу эфирного и кабельного вещания.

Смежные права делятся на три самостоятельные группы, которые различаются по объектам и субъектам правового регулирования, а также по объему и содержанию самих прав. К таким группам прав относятся:

- права исполнителей;

- права производителей фонограмм;

- права организаций эфирного и кабельного вещания.

Еще раз подчеркнем, что общим для этих групп является то, что они производны от авторских прав. Поэтому за нарушение смежных прав применяются правила об ответственности за нарушение авторских прав, предусмотренные ГК РФ.

 

5.1. Правовое регулирование смежных прав

 

Правовое регулирование смежных прав осуществляется частью третьей ГК РФ, разделом III Закона N 5351-1.

Кроме того, правовая охрана смежных прав осуществляется международными договорами, в которых участвует Российская Федерация.

К таким договорам относятся:

1. "Конвенция об охране интересов производителей фонограмм от незаконного воспроизводства их фонограмм", заключена в Женеве 29 октября 1971 года ( Приложение N 12).

В статье 1а данной Конвенции ( Приложение N 12) фонограмма определяется как любая исключительная запись звуков. Конвенция не имеет обратной силы и поэтому не распространяется на фонограммы, которые были сделаны на территории государства до ее вступления в силу.

2. "Конвенция о распространении несущих программы сигналов, передаваемых через спутники", подписана в Брюсселе 21 мая 1974 года ( Приложение N 11).

Эта Конвенция практически не содержит норм материального характера, а только обязывает страны-участницы принять адекватные меры, обеспечивающие как на законодательном, так и правоприменительном уровнях охрану интересов производителей фонограмм от производства копий фонограмм без согласия производителя, от ввоза таких копий из-за границы и от их распространения среди публики.

Страны-участницы этой Конвенции взяли на себя обязательство принять меры по предотвращению на своей или со своей территории передачи любого несущего программы сигнала любым распространяющим органом, для которого сигнал, переданный на спутник или проходящий через него, не предназначается.

Существуют международные договоры в области регулирования смежных прав, к которым в скором времени Российская Федерация может присоединиться. Для этого ей необходимо привести свое законодательство в соответствие с ними. Такая деятельность постоянно ведется российскими законодателями. Так в частности, Федеральным законом от 20 июля 2004 года N 72-ФЗ "О внесении изменений в закон Российской Федерации "Об авторском праве и смежных правах" в законодательство об авторском праве и смежных правах внесены такие изменения, которые позволяют Российской Федерации присоединиться к "Договору ВОИС по исполнениям и фонограммам", принятым в Женеве в 20 декабря 1996 года ( Приложение N 84).

Этот Договор открыт для присоединения только государствам - членам ВОИС. Он не затрагивает права авторов произведений и распространяется только на исполнителей и производителей фонограмм.

В соответствии с указанным Договором исполнители наделяются исключительными правами в отношении своих исполнений: запрещать или разрешать эфирное вещание и сообщение для всеобщего сведения незаписанных исполнений, запись своих незаписанных исполнений, прямое или косвенное воспроизведение своих исполнений, записанных на фонограммы, доведение до всеобщего сведения оригинала и экземпляров своих фонограмм посредством продажи или иной передачи права собственности и другие.

Производители фонограмм пользуются исключительным правом разрешать: прямое или косвенное воспроизведение своих фонограмм любым способом и в любой форме; доведение до всеобщего сведения оригинала и экземпляров своих фонограмм посредством продажи или иной передачи права собственности, а также по проводам или средствам беспроволочной связи; коммерческий прокат оригинала и экземпляров своей фонограммы для публики даже после их распространения, осуществленного производителем или по его разрешению.

 

5.2. Объекты смежных прав

 

Объектами смежных прав являются:

- объекты прав исполнителей;

- объекты прав на запись производителей фонограмм;

- объекты прав организаций эфирного и кабельного вещания.

В свою очередь, к объектам прав исполнителей относятся исполнение произведений, фонограмм, постановок, а также другие исполнения, осуществляемые посредством игры, декламации, пения, танца либо в непосредственном контакте с аудиторией, либо с помощью технических средств (теле- и радиовещания, кабельного телевидения и так далее).

Объектами прав производителей фонограмм являются звукозаписи и видеозаписи, как со звуком, так и без звука, которые получили общее название "записи". Необходимо отметить, что этот термин не соответствует общепринятому в международной практике термину "фонограмма".

В широком смысле под фонограммой понимается любая запись звуков, в узком же смысле, "фонограмма" - это фиксация вокального или инструментального музыкального исполнения.

Объектами прав организаций эфирного и кабельного вещания является передача в эфир или передача по кабелю радио- и телевизионных сигналов, посредством которых радио- или телевизионные программы доводятся до неопределенного круга лиц.

В статье 4 Закона N 5351-1, дано определение передачи. В соответствии с данной статьей:

"передача организации эфирного или кабельного вещания - передача, созданная самой организацией эфирного или кабельного вещания, а также по ее заказу за счет ее средств другой организацией".

Для возникновения и осуществления, смежных прав не требуется регистрации их объекта или соблюдения каких-либо иных формальностей.

Тем не менее, в соответствии с пунктом 4 статьи 36 Закона N 5351-1 ( Приложение N 33) создатель смежных прав для оповещения третьих лиц о своих правах и предотвращения их нарушения вправе использовать знак охраны смежных прав, который помещается на каждом экземпляре фонограммы и (или) на каждом содержащем ее футляре. В качестве такого знака принят предусмотренный Римской конвенцией знак охраны, состоящий из трех элементов:

- латинской буквы "R" в окружности;

- имени (наименования) обладателя исключительных смежных прав;

- года первого опубликования фонограммы.

Отсутствие знака охраны не лишает обладателя смежного права возможности его защиты, однако в ряде случаев затрудняет процесс доказывания при его нарушении.

 

5.3. Субъекты смежных прав

 

Пункт 1 статьи 36 Закона N 5351-1 перечисляет субъектов, у которых возникают смежные права:

"Субъектами смежных прав являются исполнители, производители фонограмм, организации эфирного или кабельного вещания".

 

5.3.1. Исполнители

 

В соответствии со статьей 4 Закона N 5351-1:

"исполнитель - актер, певец, музыкант, танцор или иное лицо, которое играет роль, читает, декламирует, поет, играет на музыкальном инструменте или иным образом исполняет произведения литературы или искусства (в том числе эстрадный, цирковой или кукольный номер), а также режиссер-постановщик спектакля и дирижер".

В качестве исполнителей могут выступать только физические лица. При этом Закон N 5351-1 не устанавливает каких-либо ограничений относительно возраста и дееспособности исполнителя.

Трудовой кодекс Российской Федерации (далее - ТК РФ) не устанавливает нижнего предела для заключения трудового договора с несовершеннолетним или малолетним исполнителем, в связи с этим на практике нередки случаи, когда исполнителями выступают дети 5-6 лет.

Согласно части 4 статьи 63 ТК РФ:

"В организациях кинематографии, театрах, театральных и концертных организациях, цирках допускается с согласия одного из родителей (опекуна) и разрешения органа опеки и попечительства заключение трудового договора с лицами, не достигшими возраста четырнадцати лет, для участия в создании и (или) исполнении (экспонировании) произведений без ущерба здоровью и нравственному развитию. Трудовой договор от имени работника в этом случае подписывается его родителем (опекуном). В разрешении органа опеки и попечительства указываются максимально допустимая продолжительность ежедневной работы и другие условия, в которых может выполняться работа".

Необходимо иметь в виду, что трудовые договоры должны заключаться непосредственно с самими несовершеннолетними исполнителями, а родители (опекуны, попечители) и органы опеки и попечительства только дают согласие на заключение такого договора.

Во многих случаях исполнение осуществляется не единоличным исполнителем, а коллективом исполнителей (ансамблем, оркестром, танцевальной труппой, хоровым коллективом и так далее). Юридического определения коллектива не существует, что создает определенные сложности на практике.

В Постановлении Правительства Российской Федерации от 17 мая 1996 года N 614 "О ставках вознаграждения исполнителям за некоторые виды использования исполнения (постановки)" ( Приложение N 43) содержится понятие ансамбля, под которым понимается небольшой состав исполнителей (до 16 человек) и в котором все исполнители равноправны. Наряду с этим законодательство не устанавливает количественного ограничения коллектива исполнителей.

Бывают ситуации, когда в уже сложившиеся коллективы исполнителей приглашают солистов, не входящих в данный коллектив, для одного или нескольких исполнений. Такие солисты должны иметь равные права с другими членами коллектива в отношении исполнений, созданных с их участием.

 

5.3.2. Производители фонограмм

 

Субъектом смежных прав на записи (фонограммы) является изготовитель (производитель) фонограммы.

В соответствии со статей 4 Закона N 5351-1:

"изготовитель фонограммы - физическое или юридическое лицо, взявшее на себя инициативу и ответственность за первую звуковую запись исполнения или иных звуков; при отсутствии доказательств иного изготовителем фонограммы признается физическое или юридическое лицо, имя или наименование которого обозначено на этой фонограмме и (или) на содержащем ее футляре обычным образом".

Итак, изготовителями (производителями) фонограмм являются физические или юридические лица, которые осуществили или заказали первую звуковую запись какого-либо исполнения. Их следует отличать от тех лиц, которые просто изготовили копию звуковой записи.

Обратите внимание!

К субъектам смежного права не относятся лица, которые осуществляют только инвестирование средств в производство фонограммы, и таким образом не могут считаться ее изготовителями.

 

5.3.3. Организации эфирного и кабельного вещания

 

Организации эфирного и кабельного вещания осуществляют трансляцию передач по воздуху или по проводам. К таким организациям относятся радио- и телевизионные станции.

Организацией эфирного и кабельного вещания признается юридическое лицо, осуществляющее в качестве своей основной деятельности передачу в эфир или по кабелю радио- или телевизионных сигналов, посредством которых радио- или телевизионные программы доводятся до неопределенного круга лиц.

 

5.4. Права субъектов смежных прав

 

5.4.1. Права исполнителей

 

В соответствии со статьей 37 Закона N 5351-1 ( Приложение N 33) исполнителю в отношении его исполнения или постановки принадлежат следующие исключительные права:

- право на имя;

- право на защиту исполнения или постановки от всякого искажения или иного посягательства, способного нанести ущерб чести и достоинству исполнителя;

- право на использование исполнения или постановки в любой форме, включая право на получение вознаграждения за каждый вид использования исполнения или постановки.

Содержание исключительных прав на использование исполнения или постановки раскрывается в пункте 2 статьи 37 Закона N 5351-1. Согласно указанной норме исключительное право исполнителя означает возможность осуществлять или разрешать осуществление следующих действий:

"1) передавать в эфир или сообщать для всеобщего сведения по кабелю исполнение или постановку, если используемые для такой передачи исполнение или постановка не были ранее переданы в эфир или не осуществляются с использованием записи;

2) записывать ранее не записанные исполнение или постановку;

3) воспроизводить запись исполнения или постановки;

4) передавать в эфир или по кабелю запись исполнения или постановки, если первоначально эта запись была произведена не для коммерческих целей;

5) сдавать в прокат опубликованную в коммерческих целях фонограмму, на которой записаны исполнение или постановка с участием исполнителя. Это право при заключении договора на запись исполнения или постановки на фонограмму переходит к производителю фонограммы; при этом исполнитель сохраняет право на вознаграждение за сдачу в прокат экземпляров такой фонограммы (статья 39 настоящего Закона);

6) сообщать запись исполнения или постановки для всеобщего сведения, таким образом, при котором любое лицо может иметь доступ к ней в интерактивном режиме из любого места и в любое время по своему выбору (право на доведение до всеобщего сведения)".

Исключительное право исполнителя на воспроизведение записи исполнения или постановки не распространяется на случаи, когда:

- первоначальная запись исполнения или постановки была произведена с согласия исполнителя;

- воспроизведение исполнения или постановки осуществляется в тех же целях, для которых было получено согласие исполнителя при записи исполнения или постановки;

- воспроизведение исполнения или постановки осуществляется в тех же целях, для которых была произведена запись, в соответствии с положениями об использовании исполнения и постановки без согласия исполнителя, установленными статьей 42 Закона N 5351-1 ( Приложение N 33).

Исключительные права исполнителя могут быть переданы по договору другим лицам.

 

5.4.2. Права производителей фонограмм

 

Статья 38 Закона N 5351-1 ( Приложение N 33) устанавливает права для производителя фонограммы.

Согласно пункту 1 указанной статьи 38 Закона N 5351-1 ( Приложение N 33) производителю фонограммы в отношении его фонограммы принадлежат исключительные права на ее использование в любой форме, включая право на получение вознаграждения за каждый вид использования фонограммы.

Исключительное право на использование фонограммы означает право осуществлять или разрешать осуществлять следующие действия:

1) воспроизводить фонограмму;

2) переделывать или любым иным способом перерабатывать фонограмму;

3) распространять экземпляры фонограммы, то есть продавать, сдавать их в прокат и так далее;

4) импортировать экземпляры фонограммы в целях распространения, включая экземпляры, изготовленные с разрешения производителя этой фонограммы;

5) сообщать фонограмму для всеобщего сведения, таким образом, при котором любое лицо может иметь доступ к ней в интерактивном режиме из любого места и в любое время по своему выбору (право на доведение до всеобщего сведения).

Исключительные права производителя фонограммы, могут передаваться по договору другим лицам.

На основании пункта 3 статьи 38 Закона N 5351-1 ( Приложение N 33), дальнейшее распространение экземпляров фонограммы без согласия ее производителя и без выплаты ему вознаграждения допускается в том случае, если экземпляры правомерно опубликованной фонограммы введены в гражданский оборот посредством их продажи.

При сдаче экземпляров фонограммы в прокат, право на их распространение принадлежит производителю фонограммы независимо от права собственности на эти экземпляры.

Статья 39 Закона N 5351-1 ( Приложение N 33) допускает использование фонограммы, опубликованной в коммерческих целях, без согласия производителя фонограммы и исполнителя, исполнение которого записано на такой фонограмме, но с выплатой вознаграждения.

Такое использование фонограммы возможно в следующих случаях:

1) публичное исполнение фонограммы;

2) передача фонограммы в эфир;

3) сообщение фонограммы для всеобщего сведения по кабелю.

Федеральным законом от 20 июня 2004 года N 72-ФЗ "О внесении изменений в закон Российской Федерации "Об авторском праве и смежных правах" ( Приложение N 19) в статью 39 введен новый пункт 1.1, который вступил в силу с 1 сентября 2006 года. Согласно данной норме, положения пункта 1 статьи 39 Закона N 5351-1 не распространяются на доведение до всеобщего сведения фонограммы.

Сбор, распределение и выплата вознаграждения производителям фонограмм и исполнителям, осуществляются одной из организаций, управляющих их правами на коллективной основе, в соответствии с соглашением между этими организациями. Если этим соглашением не предусмотрено иное, указанное вознаграждение распределяется между производителем фонограммы и исполнителем поровну.

Размер вознаграждения и условия его выплаты определяются соглашением между пользователем фонограммы и организациями, управляющими правами производителей фонограмм и исполнителей. В том случае, если стороны не достигнут такого соглашения, то размер и условия выплаты такого вознаграждения определяются специально уполномоченным органом Российской Федерации. Однако, несмотря на существование данной нормы, такой орган на настоящий момент законодательством не установлен.

 

5.4.3. Права организаций эфирного вещания

 

В соответствии со статьей 40 Закона N 5351-1 ( Приложение N 33) организации эфирного вещания в отношении ее передачи принадлежат исключительные права использовать передачу в любой форме и давать разрешение на использование передачи, включая право на получение вознаграждения за предоставление такого разрешения.

Исключительное право организаций эфирного вещания заключается в разрешении осуществления следующих действий:

1) одновременно передавать в эфир ее передачу другой организации эфирного вещания;

2) сообщать передачу для всеобщего сведения по кабелю;

3) записывать передачу;

4) воспроизводить запись передачи;

5) сообщать передачу для всеобщего сведения в местах с платным входом.

Исключительное право организации эфирного вещания на воспроизведение записи передачи не распространяется на случаи, когда:

- запись передачи была произведена с согласия организации эфирного вещания;

- воспроизведение передачи осуществляется в тех же целях, в которых была произведена ее запись, в соответствии с положениями об использовании передачи без согласия организации эфирного вещания; установленными статьей 42 Закона N 5351-1 ( Приложение N 33).

 

6. Авторские права на программные продукты

 

В последнее время правовая охрана программного обеспечения для ЭВМ приобрела наибольшую актуальность. Бурное развитие электронно-вычислительной техники и расширение масштабов ее использования породило не только технические, но и правовые проблемы. К таким проблемам, в частности, относится возникновение и развитие компьютерной преступности, которая включает в себя хищение информации конфиденциального или секретного характера, хищение денежных сумм, хранящихся в банках, путем изменения программы ЭВМ. Кроме того, в последние годы участились случаи компьютерного хулиганства, то есть несанкционированного проникновения с помощью персональных компьютеров в чужие информационные сети; нарушение работы компьютерных систем путем выведения из строя программного обеспечения. Эта ситуация осложняется еще и масштабным распространением программного пиратства, которое включает в себя незаконное копирование программ и относящейся к ним документации, использование товарных знаков фирм - производителей программного обеспечения, имеющих высокую репутацию на мировом рынке. Поэтому вопросы правовой охраны такого объекта интеллектуальной собственности как программа для ЭВМ и баз данных приобретают на сегодняшний день особую актуальность.

 

6.1. Правовое регулирование программ для ЭВМ и баз данных

 

Программы для ЭВМ и базы данных являются результатом интеллектуальной деятельности, а их правовая охрана осуществляется с помощью двух основных правовых актов:

1. Закон N 3523-1 ( Приложение N 35);

2. Закон N 5351-1 ( Приложение N 33).

Согласно пункту 2 статьи 2 Закона N 3523-1 ( Приложение N 35), программы для ЭВМ и базы данных относятся к объектам авторского права, причем, в соответствии с законодательством, программам для ЭВМ предоставляется правовая охрана как произведениям литературы, а базам данных - как сборникам.

Специальные вопросы, возникающие в связи с созданием, использованием и правовой охраной программ для ЭВМ и баз данных детально регулирует Закон N 3523-1 ( Приложение N 35). В нем установлены ограничения исключительных прав, которые касаются только программ для ЭВМ и баз данных. Необходимо отметить, что Закон предусматривает возможность регистрации программ для ЭВМ и баз данных, что противоречит основополагающему принципу авторского права, в соответствии с которым авторское право возникает независимо от каких-либо формальностей. Однако предусмотренная Законом N 3523-1 регистрация не носит обязательного характера. Основная цель такой регистрации - это облегчение доказывания в суде факта нарушения авторского права.

Учитывая то, что по ряду вопросов, Закон N 5351-1 и Закон N 3523-1 не совпадают друг с другом, возникает вопрос о том, какой из двух этих законов подлежит применению при возникновении конкретного спора. Общее правило, в соответствии с которым закон, принятый позднее, отменяет ранее принятый закон, в данном случае не подходит. Это обусловлено тем, что Закон N 3523-1 является специальным по отношению к Закону N 5351-1. Так, в статье 2 Закона N 5351-1 ( Приложение N 33) сказано, что законодательство Российской Федерации об авторском праве состоит также из Закона N 3523-1. Отсюда следует, что с принятием Закона N 5351-1, Закон N 3523-1 не был полностью отменен.

На практике, применение принципа, согласно которому специальный закон имеет преимущество перед общим, тоже вызывает определенные сложности, поскольку в Законе N 5351-1 содержатся не только общие нормы, но и специальные, то есть посвященные исключительно правовой охране программ для ЭВМ и баз данных. Таким образом, можно прийти к выводу, что программы для ЭВМ и базы данных, будучи объектом авторского права, имеют ряд особенностей. Их правовая охрана осуществляется двумя законами, причем Закон N 3523-1 применяется в тех случаях, когда речь идет об отношениях, прямо не урегулированных Законом N 5351-1.

Помимо законов, правовое регулирование программ для ЭВМ и баз данных осуществляются ведомственными и правительственными нормативно-правовыми актами. К ним относятся:

- Приказ Роспатента от 29 апреля 2003 года N 64 "О правилах регистрации договоров о передаче исключительного права на изобретение, полезную модель, промышленный образец, товарный знак, знак обслуживания, зарегистрированную топологию интегральной микросхемы и права на их использование, полной или частичной передаче исключительного права на программу для электронных вычислительных машин и базу данных" ( Приложение N 83);

- Приказ Министерства сельского хозяйства и продовольствия Российской Федерации от 18 января 1999 года N 18 "О регистрации, экспертизе и сертификации программных продуктов" ( Приложение N 83);

- Постановление Правительства Российской Федерации от 28 февраля 1996 года N 226 "О государственном учете и регистрации баз и банков данных" ( Приложение N 49);

- Приказ Российского агентства по патентам и товарным знакам от 25 февраля 2003 года N 25 "О правилах составления, подачи и рассмотрения заявки на официальную регистрацию программы для электронных вычислительных машин и заявки на официальную регистрацию базы данных" ( Приложение N 63).

 

6.2. Объекты правовой охраны программ для ЭВМ и баз данных

 

В соответствии с законом о правовой охране ЭВМ объектами правовой охраны являются базы данных и программы для ЭВМ.

В соответствии со статьей 1 Закона N 3523-1:

"Программа для ЭВМ - это объективная форма представления совокупности данных и команд, предназначенных для функционирования электронных вычислительных машин (ЭВМ) и других компьютерных устройств с целью получения определенного результата. Под программой для ЭВМ подразумеваются также подготовительные материалы, полученные в ходе ее разработки, и порождаемые ею аудиовизуальные отображения".

Под подготовительными материалами к программе ЭВМ имеется в виду, прежде всего алгоритм, то есть та идея или математическая формула, на которой основывается программа.

Другими словами, программа для ЭВМ - это аудиовизуальный текст, объективированный любым способом, например, на бумаге, в памяти ЭВМ, или в виде изображения на экране монитора. При чем, каждое такое аудиовизуальное произведение, взятое в отдельности (например, заставка к игровой программе, графика и так далее), может рассматриваться и как часть программы, и как художественное произведение, и соответственно охраняться как отдельный объект авторского права.

База данных это совокупность связанных данных, организованных по определенным правилам, предусматривающим общие принципы описания, хранения и манипулирования, независимая от прикладных программ. База данных является информационной моделью какой-либо предметной области.

В соответствии со статьей 1 Закона N 3523-1:

"База данных - это объективная форма представления и организации совокупности данных (например: статей, расчетов), систематизированных таким образом, чтобы эти данные могли быть найдены и обработаны с помощью ЭВМ".

База данных может быть создана как из материалов, не являющихся объектами авторского права, так и из материалов, являющихся таковыми. Если база данных состоит из материалов, не являющихся объектами авторского права, такое право принадлежит лицам, создавшим базу данных. Если же база данных создается из материалов, являющихся объектами авторского права, то авторское право на базу данных признается при условии соблюдения авторского права на каждое из произведений, включенных в базу. Авторское право на каждое из таких произведений сохраняется, и произведения могут использоваться независимо от созданной на их основе базы данных. Произведения, вошедшие в какую-либо базу данных, могут быть использованы для созданий других баз данных.

Авторское право на основании статьи 3 Закона N 3523-1 ( Приложение N 35) распространяется на любые программы для ЭВМ и базы данных, как выпущенные, так и не выпущенные в свет, представленные в объективной форме, независимо от их материального носителя, назначения и достоинства, являющиеся результатом творческой деятельности автора (соавторов). Пункт 2 статьи 6 Закона N 5351-1 ( Приложение N 33) также указывает на то, что авторское право распространяется как на обнародованные, так и необнародованные произведения, существующие в какой-либо объективной (материальной) форме.

Правовая охрана распространяется на все виды программ для ЭВМ, в том числе на операционные системы и программные комплексы, выраженные на любом языке и в любой форме, а также на базы данных, которые представляют собой результат творческого труда по подбору и организации данных. Что касается правовой охраны баз данных, то они охраняются вне зависимости от того, являются ли объектами авторского права данные, на которых они основаны или которые они в себя включают.

Обратите внимание!

Следует обратить на пункт 6 статьи 3 Закона N 3523-1 ( Приложение N 35), в котором сказано, что авторское право на программы для ЭВМ и базы данных не связано с правом собственности на их материальный носитель. Любая передача прав на материальный носитель не несет за собой передачи прав на программы для ЭВМ и базы данных.

 

6.3. Субъекты авторского права на программные продукты

 

Субъектами авторских прав на программы для ЭВМ и базы данных признаются авторы, их наследники и другие правопреемники. Все они могут быть объединены под общим названием "правообладатель".

Под правообладателем согласно статье 1 Закона N 3523-1 ( Приложение N 35) понимается автор, его наследник, а также любое физическое или юридическое лицо, обладающее исключительным правом на программу для ЭВМ или базу данных в силу закона или договора.

Согласно пункту 1 статьи 8 Закона N 3523-1 ( Приложение N 35) автором программы для ЭВМ или базы данных признается физическое лицо, в результате творческой деятельности которого они созданы.

Возраст автора программы для ЭВМ не имеет значения. Авторские права малолетних авторов, то есть (детей до 14 лет) осуществляют от их имени родители, усыновители или опекуны. Что касается несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, то в соответствии с пунктом 2 статьи 26 ГК РФ ( Приложение N 13), они могут самостоятельно распоряжаться своими авторскими правами.

Также, субъектом авторских прав может стать человек, признанный судом недееспособным либо ограниченный в дееспособности. Объем и содержание авторских прав такого лица ничем не отличаются от авторских прав любого другого субъекта права на программы для ЭВМ и базы данных. Особенностью является лишь порядок заключения сделок, получения авторского вознаграждения, распоряжения заработком, иными доходами (статьями 29, 30 ГК РФ ( Приложение N 13)).

Статьей 4 Закона N 3523-1 ( Приложение N 35) установлено, что авторское право возникает в силу создания программы для ЭВМ или базы данных, и для его признания и осуществления не требуется депонирования, регистрации или соблюдения иных формальностей.

Вместе с тем пунктом 1 статьи 13 Закона N 3523-1 ( Приложение N 35) предусмотрена возможность регистрации программ и баз данных в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности, за исключением программ для ЭВМ и баз данных, содержащих сведения, составляющие государственную тайну.

Правообладатель для оповещения о своих правах может, начиная с первого выпуска в свет программы для ЭВМ или базы данных, использовать знак охраны авторского права, состоящий из трех элементов:

- буквы "С" в окружности или в круглых скобках;

- наименования (имени) правообладателя;

- года первого выпуска программы для ЭВМ или базы данных в свет.

Аналогичные положения содержатся и в Законе N 5351-1 ( Приложение N 33), в статье 9 которого сказано, что знак охраны указывает на то, что данное произведение охраняется в соответствии с законодательством Российской Федерации. Заинтересованные произведением лица получают информацию о том, кто является обладателем прав на данное произведение, и могут обратиться к автору с предложением о заключении авторского договора о передаче авторских прав.

В соответствии с "Всемирной конвенцией об авторском праве", пересмотренная в Париже 24 июля 1971 года ( Приложение N 5) все условия по охране авторского права считаются выполненными, если все экземпляры, начиная с первого опубликования, вышли в свет с надлежащим знаком охраны.

Рассматривая субъектов авторского права, следует отметить случаи создания программных продуктов в соавторстве.

В пункте 1 статьи 8 Закона N 3523-1 сказано:

"Если программа для ЭВМ или база данных созданы совместной творческой деятельностью двух и более физических лиц, то независимо от того, состоит ли программа для ЭВМ или база данных из частей, каждая из которых имеет самостоятельное значение, или является неделимой, каждое из этих лиц признается автором такой программы для ЭВМ или базы данных".

В случае если части программы для ЭВМ или базы данных имеют самостоятельное значение, каждый из авторов имеет право авторства на созданную им часть.

 

6.4. Регистрация прав на программные продукты

 

6.4.1. Порядок подачи и рассмотрения заявки на официальную регистрацию

 

Заявка на официальную регистрацию программы для ЭВМ или базы данных, согласно статье 13 Закона N 3523-1 ( Приложение N 35), должна относиться к одной программе или одной базе данных. В ней должны содержаться следующие сведения:

- заявление на официальную регистрацию программы для ЭВМ или базы данных с указанием правообладателя, а также автора, если он не отказался быть упомянутым в качестве такового, и их местонахождения (местожительства);

- депонируемые материалы, идентифицирующие программу для ЭВМ или базу данных, включая реферат;

- документ, подтверждающий уплату государственной пошлины в установленном размере или основания для освобождения от уплаты государственной пошлины.

Федеральная служба по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам получив заявку, проверяет наличие документов и их соответствие установленным требованиям. Если результат проверки положителен, программа для ЭВМ вносится в Реестр программ для ЭВМ, а база данных вносится в Реестр базы данных. Заявителю выдается свидетельство об официальной регистрации, сведения об официальной регистрации публикуются в официальном бюллетене Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам. До публикации сведений заявитель имеет право дополнять, уточнять и исправлять материалы заявки.

Обращаем внимание читателей на то, что Указом Президента Российской Федерации от 9 марта 2004 года N 314 "О системе и структуре Федеральных органов исполнительной власти" ( Приложение N 39) Российское агентство по патентам и товарным знакам преобразовано в Федеральную службу по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам. Функции Российского агентства по патентам и товарным знакам по принятию нормативных правовых актов в установленной сфере деятельности переданы Министерству образования и науки Российской Федерации.

Правилами составления, подачи и рассмотрения заявки на официальную регистрацию программы для электронных вычислительных машин и заявки на официальную регистрацию базы данных, утвержденных Приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 25 февраля 2003 года N 25 "О правилах составления, подачи и рассмотрения заявки на официальную регистрацию программы для электронных вычислительных машин и заявки на официальную регистрацию базы данных" ( Приложение N 63) установлено, что заявление на официальную регистрацию программы для ЭВМ или базу данных может быть подано непосредственно в регистрирующий орган либо направлено по почте или передано по факсу с последующим представлением оригиналов. Заявление подписывается заявителем или его представителем. Заявление на регистрацию может быть подано несколькими заявителями, в этом случае оно подписывается каждым из заявителей или их представителями. В заявлении, форма которого приведена в Приложении 1 к указанному Приказу ( Приложение N 63), в соответствующих графах указываются, в частности, следующие данные:

- сведения обо всех заявителях с указанием полного официального наименования юридических лиц согласно учредительным документам или фамилии, имена и отчества физических лиц;

- название регистрируемой программы для ЭВМ или базы данных с указанием года их создания;

- сведения о произведениях, являющихся объектами авторского права, использованных при создании регистрируемой программы для ЭВМ или базы данных;

- название составного произведения, если регистрируемая программа или база данных является его частью;

- страна, месяц и год, соответствующие месту и дате выпуска в свет регистрируемой программы для ЭВМ или базы данных;

- виды депонируемых материалов, идентифицирующих программу для ЭВМ или базу данных, содержащихся в заявке на регистрацию;

- адрес для переписки, имя или наименование адресата, контактные реквизиты для представления третьим лицам;

- другие данные.

В период рассмотрения заявки на регистрацию до публикации сведений о регистрации заявитель имеет право подать ходатайство о внесении дополнений, уточнений и исправлений в материалы заявки, что производится, как правило, подачей заявителей соответствующих заменяющих листов. К ходатайству должен прилагаться документ об уплате регистрационного сбора за внесение изменений.

Если у регистрирующего органа возникла необходимость в получении дополнительных разъяснений относительно заявленной программы или базы данных, рассмотрение вопросов, связанных с заявкой на регистрацию, проводится с участием заявителя или его представителя. Возникшие вопросы излагаются регистрирующим органом в запросе, который направляется заявителю. Ответ на поступивший запрос должен быть представлен заявителем в течение двух месяцев с даты получения запроса независимо от того, намерен ли он участвовать в рассмотрении заявки. Данный срок представления запрашиваемых материалов может быть продлен, но не более чем на 12 месяцев по письменной просьбе заявителя.

Рассмотрение заявки на регистрацию с участием заявителя осуществляется путем переговоров, по результатам которых составляется протокол в двух экземплярах, содержащий сведения об участниках, доводы и предложения, приводимые сторонами, и выводы о дальнейшем делопроизводстве.

Протокол подписывается всеми участниками рассмотрения, один экземпляр приобщается к материалам заявки на регистрацию, другой - передается заявителю (его представителю).

Заявитель имеет право отозвать заявку на регистрацию программы для ЭВМ или базы данных на любом этапе ее рассмотрения, но не позднее регистрации программы для ЭВМ или базы данных. По отозванной заявке юридически значимые действия не совершаются, то есть заявка не рассматривается, официальная регистрация программы для ЭВМ или базы данных не производится.

 

6.4.2. Государственная пошлина за действия, связанные с официальной регистрацией программ для ЭВМ и баз данных

 

Пунктом 7 статьи 13 Закона N 3523-1 ( Приложение N 35) установлено, что за совершение юридически значимых действий, связанных с регистрацией программ для ЭВМ и баз данных, договоров, уплачивается государственная пошлина в соответствии с законодательством Российской Федерации. Размеры государственной пошлины за совершение уполномоченным федеральным органом исполнительной власти действий по официальной регистрации программы для ЭВМ, базы данных установлены статьей 333.30 главы 25.3 "Государственная пошлина" НК РФ ( Приложение N 15).

 

 ┌──────────┬─────────────────────────────────────┬──────────────────────┐

 │  Номер   │                                     │        Размер        │

 │подпункта │   Объект взимания государственной   │   государственной    │

 │статьи НК │               пошлины               │       пошлины        │

 │    РФ    │                                     │                      │

 ├──────────┴─────────────────────────────────────┴──────────────────────┤

 │               Статья 333.30 НК РФ ( Приложение N 15)                   │

 ├──────────┬─────────────────────────────────────┬──────────────────────┤

 │          │Рассмотрение  заявки  на  официальную│                      │

 │          │регистрацию программы для  ЭВМ,  базы│                      │

 │    1     │данных   и   топологии   интегральной│                      │

 │          │микросхемы:                          │                      │

 │          │- организации                        │      720 рублей      │

 │          │- физического лица                   │      270 рублей      │

 ├──────────┼─────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

 │          │Внесение в Реестр программ  для  ЭВМ,│                      │

 │          │Реестр баз данных,  Реестр  топологий│                      │

 │          │интегральных  микросхем  сведений  об│                      │

 │    2     │официальной регистрации программы для│                      │

 │          │ЭВМ,   базы   данных   и    топологии│                      │

 │          │интегральной микросхемы:             │                      │

 │          │- по заявке организации              │      270 рублей      │

 │          │- по заявке физического лица         │      135 рублей      │

 ├──────────┼─────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

 │          │Выдача свидетельства  об  официальной│                      │

 │    3     │регистрации программы для  ЭВМ,  базы│      180 рублей      │

 │          │данных   и   топологии   интегральной│                      │

 │          │микросхемы                           │                      │

 ├──────────┼─────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

 │          │Внесение  дополнений,   исправлений и│                      │

 │          │уточнений по инициативе  заявителя  в│                      │

 │    4     │материалы заявки  на  регистрацию  до│      180 рублей      │

 │          │публикации соответствующих сведений в│                      │

 │          │официальном бюллетене                │                      │

 ├──────────┼─────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

 │          │Выдача свидетельства  о  регистрации,│                      │

 │          │связанная с внесением  по  инициативе│                      │

 │    5     │заявителя   изменений   в   материалы│                      │

 │          │заявки:                              │                      │

 │          │- организации                        │      360 рублей      │

 │          │- физическому лицу                   │      180 рублей      │

 ├──────────┼─────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

 │          │Регистрация   договора    о    полной│                      │

 │          │передаче               исключительных│                      │

 │    6     │(имущественных) прав на программу для│      675 рублей      │

 │          │ЭВМ,   базу   данных   и    топологию│                      │

 │          │интегральной микросхемы              │                      │

 ├──────────┼─────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

 │          │Регистрация  договора   о   частичной│                      │

 │          │передаче               исключительных│                      │

 │    7     │(имущественных) прав на программу для│      450 рублей      │

 │          │ЭВМ,   базу   данных   и    топологию│                      │

 │          │интегральной микросхемы              │                      │

 └──────────┴─────────────────────────────────────┴──────────────────────┘

 

Порядок и сроки уплаты госпошлины определены статьей 333.18 НК РФ ( Приложение N 15). При обращении за совершением юридически значимых действий, связанных с регистрацией программ для ЭВМ и баз данных, госпошлина уплачивается до подачи заявлений и (или) иных документов на совершение таких действий либо до подачи соответствующих документов.

Пунктом 3 статьи 333.18 НК РФ ( Приложение N 15) установлено, что госпошлина уплачивается в наличной или в безналичной форме.

В соответствии с "Положением о безналичных расчетах в Российской Федерации", утвержденного Центральным Банком Российской Федерации 3 октября 2002 года N 2-П ( Приложение N 65) перечисление денежных средств в бюджеты всех уровней может быть произведено платежным поручением, которое составляется на бланке формы 0401060.

Факт уплаты в безналичной форме должен быть подтвержден платежным поручением с отметкой банка о его исполнении.

Факт уплаты государственной пошлины в наличной форме подтверждается либо квитанцией установленной формы, выдаваемой плательщику банком, либо квитанцией, которую выдает должностное лицо или касса органа, которому производилась оплата, по форме, установленной федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов.

Коды бюджетной классификации для уплаты государственной пошлины установлены Федеральным законом от 15 августа 1996 года N 115-ФЗ "О бюджетной классификации Российской Федерации" (далее - Федеральный закон N 115-ФЗ) ( Приложение N 29). Госпошлина перечисляется по коду бюджетной классификации 168 1 08 09000 01 0000 110.

В Приложении 11.1 Федерального закона N 115-ФЗ ( Приложение N 29) указаны главные распорядители средств федерального бюджета - администраторы поступлений в бюджеты Российской Федерации. Главным распорядителем средств от поступления сумм государственной пошлины за совершение действий уполномоченным органом исполнительной власти по официальной регистрации программ для ЭВМ и баз данных является Федеральная служба по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам.

Более подробно с вопросами, касающимися исчисления госпошлины, Вы можете ознакомиться в книге авторов ЗАО "BKR-Интерком-аудит" "Государственная пошлина".

 

6.4.3. Топологии интегральных микросхем

 

В течение последних десятилетий во всем мире бурно развивается микроэлектроника. В различных приборах, машинах и механизмах широко используются интегральные микросхемы.

Интегральные микросхемы - это микроэлектронные изделия, которые состоят из большого числа электрических (электронных) схем, соединяющих отдельные элементы сложными связями.

Следует отметить, что слово "топология" означает науку, изучающую свойства фигур, не изменяющиеся при любых деформациях, производимых без разрывов и склеиваний. Создание новой топологии является творческим процессом, а сама топология - результатом технического творчества, аналогичным изобретениям или полезным моделям.

В результате работы автора появляется объемная электронная схема, геометрический рисунок которой именуется "топология интегральной микросхемы". По своей сути она является воплощением электронной схемы на микроуровне в кристаллических структурах.

Создание новой топологии является творческим процессом, а сама топология - результатом технического творчества, аналогичного изобретениям или полезным моделям.

Правовая охрана топологий интегральных микросхем осуществляется Законом N 3526-1 ( Приложение N 37).

Определение топологии интегральной микросхемы дает статья 1 Закона N 3526-1 ( Приложение N 37). Согласно этому определению топология интегральной микросхемы - это зафиксированное на материальном носителе пространственно-геометрическое расположение совокупности элементов интегральной микросхемы и связей между ними.

Интегральная микросхема представляет собой микроэлектронное изделие окончательной или промежуточной формы, предназначенное для выполнения функций электронной схемы, элементы и связи которого нераздельно связаны в объеме и (или) на поверхности материала, на основе которого изготовлено изделие.

Правовая охрана распространяется только на оригинальную топологию, созданную в результате творческой деятельности автора. Топология признается оригинальной до тех пор, пока не доказано обратное.

Законом N 3526-1 ( Приложение N 37) топологиям предоставляется правовая охрана с момента их создания, то есть выражения топологий в какой-либо объективной форме (чертеж, память ЭВМ, компакт-диск, образец чипа). Обязательная охрана топологий не требуется.

Тем не менее, у владельца прав на топологию есть возможность проставление знака охраны топологии, состоящего из буквы "Т", даты первого использования топологии и имени (наименования) владельца прав (пункт 8 статьи 9 Закона N 3526-1 ( Приложение N 37)).

Также законодательством предусмотрена факультативную государственная регистрация топологии. Однако необходимо учитывать, что механизм такой регистрации очень затратный.

Исключительное право на охраняемую топологию, ее использование принадлежит автору или иному правообладателю. Если авторов или правообладателей несколько, порядок пользования правами определяется договором между ними.

Право на использование охраняемой топологии, а также исключительное право на нее может быть передано другим физическим или юридическим лицам по договору. Такой договор должен быть заключен в письменной форме и должен содержать следующие условия:

- объем и способы использования охраняемой топологии;

- порядок выплаты и размер вознаграждения;

- срок действия договора.

Автор топологии или иной правообладатель может по своему желанию зарегистрировать ее в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности путем подачи заявки на официальную регистрацию топологии ИМС. Договор о передаче исключительного права на зарегистрированную топологию также подлежит регистрации в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

Исключительное право на охраняемую топологию действует в течение десяти лет.

В случае нарушения прав автора или иного правообладателя согласно статье 11 Закона N 3526-1 ( Приложение N 37) они имеют право требовать:

- признания прав;

- восстановления положения, существовавшего до нарушения права, и прекращения действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушению;

- возмещения лицом, виновным в нарушении прав, причиненных убытков в соответствии с гражданским законодательством;

- принятия иных предусмотренных законодательными актами мер, связанных с защитой их прав.

 

7. Правовое регулирование сделок с интеллектуальной собственностью

 

7.1. Формы сделок с интеллектуальной собственностью

 

В соответствие со статьей 138 ГК РФ ( Приложение N 13) интеллектуальная собственность юридического лица на результаты интеллектуальной деятельности может использоваться третьими лицами только с согласия правообладателя. Разрешение правообладателя на использование информации или иной интеллектуальной собственности третьими лицами оформляется гражданско-правовыми договорами: о передаче (уступке) исключительных прав или предоставлении лицензии (исключительной, неисключительной) на использование объектов.

 

7.1.1. Договор уступки права интеллектуальной собственности

 

При заключении договоров уступки права на результаты интеллектуальной деятельности все права на объекты интеллектуальной собственности передаются правопреемнику, который становится правообладателем со всеми вытекающими правами и обязанностями. Уступка исключительного права на товарный знак, знак обслуживания осуществляется в соответствии со статьями 25, 27 Закона N 3520-1 ( Приложение N 32).

В отличие от лицензионных договоров, рассматриваемых ниже, уступка предусматривает смену правообладателя с передачей последнему всех исключительных прав. Однако товарный знак может быть уступлен на часть товаров, для которых он зарегистрирован. При уступке товарного знака у него появляется новый владелец, который может со своей стороны разрешать или запрещать пользоваться этим товарным знаком другим лицам. Следует отметить, что договором об уступке товарного знака в отличие от лицензионного договора не требуется выставлять условие новому владельцу об изготовлении продукции надлежащего качества. Вместе с тем, уступка товарного знака не допускается, если он может явиться причиной введения в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

Договор об уступке товарного знака должен быть зарегистрирован в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности. Без такой регистрации договор считается недействительным.

В статье 10 Патентного закона ( Приложение N 31) также сказано, что патентообладатель может передать исключительное право на изобретение, полезную модель, промышленный образец (уступить патент) любому юридическому или физическому лицу. Договор об уступке патента также подлежит регистрации и без регистрации считается недействительным.

 

7.1.2. Лицензионный договор

 

Одной из форм, регулирующих отношения между правообладателем (лицензиаром) и пользователем (лицензиатом), является лицензионный договор, позволяющий лицензиату использовать отдельные объекты интеллектуальной собственности в объеме, предусмотренном договором. К этой категории относятся договор на передачу готовых научно-технических разработок-технологий, конструкций, содержащих незапатентованные технические решения, дизайн и тому подобное. Элементы лицензионного договора могут включаться в другие гражданско-правовые договоры (на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ, подряда, о создании акционерного общества и другое). Во всех договорах, предусматривающих передачу прав на использование сведений, составляющих коммерческую тайну, на пользователя должна быть возложена обязанность по соблюдению ее конфиденциальности.

Порядок применения данной формы договора регулируется Патентным законом ( Приложение N 31). Патентная лицензия предоставляет право на использование патента, определяет объем передаваемых прав, территорию и период его использования, а также форму платежа. Право собственности на охраняемый патентом объект промышленной собственности остается у лицензиара. В зависимости от объема передаваемых прав, лицензия, передаваемая по лицензионному договору, может быть исключительной или неисключительной. При неисключительной лицензии лицензиар, предоставляет лицензиату право на использование объекта промышленной собственности, сохраняет за собой все права, подтверждаемые патентом, в том числе и на предоставление аналогичных лицензий третьим лицам. По исключительной лицензии лицензиату передается исключительное право на использование объекта промышленной собственности в пределах, оговоренных договором, с сохранением за лицензиаром права на его использование в части, не передаваемой лицензиату. Например, исключительная лицензия на одну и ту же технологию может быть предоставлена нескольким субъектам, если не совпадают территории действия переданных им прав и их права взаимно не пересекаются.

Таким образом, при заключении сделок в отношении объектов интеллектуальной собственности имеется возможность составить одновременно несколько лицензионных договоров и передать права нескольким лицензиатам.

 

7.1.3. Договор коммерческой концессии

 

В главе 54 ГК РФ определен порядок оформления договорных отношений по заключению сделок на использование объектов интеллектуальной собственности в форме коммерческой концессии. Форма данного договора используется при предоставлении правообладателем пользователю комплекса исключительных прав на использование объектов интеллектуальной собственности, что позволяет рассматривать этот договор как разновидность лицензионных договоров. Так, согласно статье 1027 ГК РФ ( Приложение N 14) в комплекс исключительных прав, принадлежащих правообладателю, может быть включено право на фирменное наименование и (или) коммерческое обозначение правообладателя, на охраняемую коммерческую информацию, товарный знак, знак обслуживания, на использование деловой репутации и коммерческого опыта и другие предусмотренные договором объекты исключительных прав.

Согласно статье 1028 ГК РФ ( Приложение N 14) договор коммерческой концессии заключается в письменной форме и регистрируется органом, осуществившим регистрацию юридического лица или индивидуального предпринимателя, выступающего по договору в качестве правообладателя. Если правообладатель зарегистрирован в иностранном государстве, регистрация договора осуществляется органом, осуществившим регистрацию юридического лица или индивидуального предпринимателя, являющегося пользователем. В отношениях с третьими лицами стороны договора коммерческой концессии имеют право ссылаться на договор лишь с момента его регистрации.

Условиями договора коммерческой концессии правообладатель может предусмотреть возможность передачи прав пользователем другим лицам в субконцессию. К тому же, договор может быть составлен так, что в нем сразу предусматривается обязанность пользователя предоставить в течение определенного срока определенному числу лиц право пользования указанными правами на условиях субконцессии. Договор коммерческой субконцессии не может быть заключен на более длительный срок, чем договор коммерческой концессии, на основании которого он заключается.

Как лицензионный договор, так и договор коммерческой концессии являются возмездными договорами. Вознаграждение по договорам может выплачиваться пользователем правообладателю в форме фиксированных разовых или периодических платежей (роялти), отчислений от выручки, наценки на оптовую цену товаров, передаваемых правообладателем для перепродажи, или в иной форме, предусмотренной договором.

 

7.2. Порядок регистрации сделок с интеллектуальной собственностью

 

Договоры об уступке права на объекты интеллектуальной собственности, лицензионные договоры и договоры коммерческой концессии считаются действительными после регистрации в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

Регистрация уступки данных объектов интеллектуальной собственности осуществляется в соответствии с Приказом Роспатента от 29 апреля 2003 года N 64 "О правилах регистрации договоров о передаче исключительного права на изобретение, полезную модель, промышленный образец, товарный знак, знак обслуживания, зарегистрированную топологию интегральной микросхемы и права на их использование, полной или частичной передаче исключительного права на программу для электронных вычислительных машин и базу данных" ( Приложение N 53).

Кроме того, правообладатель обязан зарегистрировать договор коммерческой концессии (субконцессии), а также внесение изменений или прекращение данного договора в территориальном налоговом органе по месту регистрации юридического лица. Если правообладатель зарегистрирован в качестве юридического лица в иностранном государстве, договор регистрируется в территориальном налоговом органе по месту регистрации юридического лица, являющегося пользователем. Порядок регистрации договоров коммерческой концессии (субконцессии), утвержденный Приказом Минфина Российской Федерации от 12 августа 2005 года N 105н "О регистрации договоров коммерческой концессии (субконцессии)" ( Приложение N 52).

 

8. Рассмотрение споров в области охраны интеллектуальной собственности

 

Споры, связанные с интеллектуальной собственностью, рассматриваются в судебном порядке. К таким спорам относятся: споры об авторстве, об установлении патентообладателя, о нарушении исключительного права на использование объекта охраняемого патентным правом, споры о заключении и об исполнении лицензионных договоров и договоров о передаче прав, о выплате вознаграждения автору и другие.

В соответствии с законодательством обладатели исключительных авторских прав на объекты интеллектуальной собственности могут обратиться за защитой своего права в установленном порядке в суд общей юрисдикции, арбитражный или третейский суд в соответствии с их компетенцией.

При отнесении спора к подведомственности арбитражных судов следует руководствоваться статьей 27 Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации ( Приложение N 18), исходя при этом из определения правового статуса спорящих сторон и экономическим характером спора.

В соответствии со статьей 45 Закона N 3520-1 ( Приложение N 32) арбитражными судами рассматриваются следующие споры:

- о нарушении исключительного права на товарный знак;

- о досрочном прекращении правовой охраны коллективного знака вследствие его использования на товарах, не обладающих едиными качественными или иными едиными характеристиками;

- о заключении и исполнении лицензионного договора и договора о передаче исключительного права на товарный знак (договора об уступке товарного знака).

Наиболее распространенным способом защиты права на товарные знаки и наименования мест происхождения товара является требование о прекращении их дальнейшего использования.

Кроме того, обладатель права на товарный знак или наименование места происхождения товара может предъявить нарушителю требование об удалении с товара или его упаковки незаконно используемого товарного знака (наименования места происхождения товара) или обозначения, сходного с ним до степени смешения, либо об уничтожении изготовленных изображений товарного знака (наименования места происхождения товара) или обозначения, сходного с ним до степени смешения.

В соответствии с пунктом 2 статьи 46 Закона N 3520-1 ( Приложение N 32), защита гражданских прав от незаконного использования товарного знака осуществляется путем заявления требования:

- о прекращении нарушения, взыскании убытков;

- публикации судебного решения;

- удаления с товара или его упаковки незаконно используемого товарного знака или обозначения.

Так, например, фирма обратилась в арбитражный суд с иском к закрытому акционерному обществу о запрете ответчику несанкционированного использования товарного знака в отношении однородных товаров, об обязании удалить из названия фирмы ответчика незаконно используемый товарный знак и опубликовать судебное решение в целях восстановления деловой репутации истца.

Решением Арбитражного Суда первой инстанции в удовлетворении исковых требований отказано. При этом суд указал на отсутствие доказательств использования товарного знака истца.

В апелляционной инстанции законность вынесенного решения не проверялась.

Судом кассационной инстанции было установлено:

"Согласно ст. 4 Закона РФ "О товарных знаках" владелец товарного знака имеет исключительное право пользоваться и распоряжаться товарным знаком, а также запрещать его использование другим лицам.

Нарушение прав владельца товарного знака признается несанкционированное изготовление, применение, ввоз, предложение к продаже, иное введение в оборот или хранение с этой целью товарного знака или товара, обозначенного этим знаком, или обозначения, сходного с ним до степени смешения, в отношении однородных товаров.

Кроме того, использованием товарного знака может быть признано применение товарного знака в рекламе, печатных изданиях, на официальных бланках, на вывесках, при демонстрации экспонатов на выставках и ярмарках, проводимых в РФ, при наличии уважительных причин неприменения товарного знака на товарах и (или) их упаковке.

Никто не может использовать охраняемый в Российской Федерации товарный знак без разрешения его владельца".

С учетом этого обстоятельства ФАС Московского округа отменил решение суда первой инстанции и направил дело на новое рассмотрение (постановление ФАС Московского округа от 27 ноября 2002 года по делу N КГ-А40/7825-02 ( Приложение N 81)).

 

Заключение

 

Подводя итог рассмотрению интеллектуальной собственности необходимо отметить недостаточный уровень законодательного регулирования вопросов, связанных с ее правовой охраной. Разрозненность и разобщенность норм, регламентирующих правоотношения в данной области не позволяют правообладателям в полной мере осуществлять свои права.

Правовое регулирование результатов творческой деятельности нуждается в систематизации и дальнейшем совершенствовании.

 

Нормативная база

 

1. Конституция Российской Федерации.

2. "Конвенция о распространении несущих программы сигналов, передаваемых через спутники", подписана в Брюсселе 21 мая 1974 года.

3. "Конвенция об охране интересов производителей фонограмм от незаконного воспроизводства их фонограмм", заключена в Женеве 29 октября 1971 года.

4. "Всемирная конвенция об авторском праве", пересмотренная в Париже 24 июля 1971 года.

5. "Конвенция, учреждающая всемирную организацию интеллектуальной собственности", подписана в Стокгольме 14 июля 1967 года, изменена 2 октября 1979 года.

6. "Бернская конвенция по охране литературных и художественных произведений" от 9 сентября 1886 года.

7. "Конвенция по охране промышленной собственности", заключена в Париже 20 марта 1883 года.

8. "Соглашение о сотрудничестве по пресечению правонарушений в области интеллектуальной собственности" от 6 марта 1998 года.

9. "Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности" от 15 апреля 1994 года.

10. Соглашение стран СНГ от 24 сентября 1993 года "О сотрудничестве в области охраны авторского права и смежных прав".

11. "Соглашение о взаимном признании авторских свидетельств и иных охранных документов на изобретения" от 18 декабря 1976 года.

12. "Страсбургское соглашение о Международной патентной классификации" от 24 марта 1971 года.

13. "Соглашение о международной регистрации знаков", заключено в Мадриде 14 апреля 1891 года.

14. "Договор ВОИС по исполнениям и фонограммам", принятый в Женеве в 1996 года.

15. Гражданский кодекс Российской Федерации (ч. 1, 2).

16. Налоговый кодекс Российской Федерации (ч. 2).

17. Трудовой кодекс Российской Федерации.

18. Уголовный кодекс Российской Федерации.

19. Таможенный кодекс Российской Федерации.

20. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации.

21. Кодекс об административных правонарушениях Российской Федерации.

22. Федеральный закон от 26 июля 2006 года N 135-ФЗ "О защите конкуренции".

23. Федеральный закон от 13 марта 2006 года N 38-ФЗ "О рекламе".

24. Федеральный закон от 20 июля 2004 года N 72-ФЗ "О внесении изменений в закон Российской Федерации "Об авторском праве и смежных правах".

25. Федеральный закон от 14 ноября 2002 года N 161-ФЗ "О государственных и муниципальных унитарных предприятиях".

26. Федеральный закон от 8 августа 2001 года N 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей".

27. Федеральный закон от 22 июня 1998 года N 86-ФЗ "О лекарственных средствах".

28. Федеральный закон от 8 февраля 1998 года N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью".

29. Федеральный закон от 15 августа 1996 года N 115-ФЗ "О бюджетной классификации Российской Федерации".

30. Федеральный закон от 8 мая 1996 года N 41-ФЗ "О производственных кооперативах".

31. Федеральный закон от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ "Об акционерных обществах".

32. Федеральный закон от 8 декабря 1995 года N 193-ФЗ "О сельскохозяйственной кооперации".

33. Федеральный закон от 2 декабря 1990 года N 395-1 "О банках и банковской деятельности".

34. Закон Российской Федерации от 6 августа 1993 года N 5605-1 "О селекционных достижениях".

35. Закон Российской Федерации от 9 июля 1993 года N 5351-1 "Об авторском праве и смежных правах".

36. Закон Российской Федерации от 23 сентября 1992 года N 3526-1 "О правовой охране топологий интегральных микросхем".

37. Закон Российской Федерации от 23 сентября 1992 года N 3523-1 "О правовой охране программ для электронных вычислительных машин и баз данных".

38. Закон Российской Федерации от 23 сентября 1992 года N 3520-1 "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров".

39. "Патентный закон Российской Федерации" от 23 сентября 1992 года N 3517-1.

40. Закон Российской Федерации от 20 февраля 1992 года N 2383-1 "О товарных биржах и биржевой торговле".

41. Указ Президента Российской Федерации от 9 марта 2004 года N 314 "О системе и структуре Федеральных органов исполнительной власти".

42. Постановление Правительства Российской Федерации от 16 июня 2004 года N 299 "Об утверждении Положения о Федеральной службе по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам".

43. Постановление Правительства Российской Федерации от 7 апреля 2004 года N 178 "Вопросы федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам".

44. Постановление Правительства Российской Федерации от 4 июля 2002 года N 494 "О товарных знаках на алкогольную и спиртосодержащую продукцию".

45. Постановление Правительства Российской Федерации от 29 мая 1998 года N 524 "О минимальных ставках вознаграждения авторам кинематографических произведений, производство (съемка) которых осуществлено до 3 августа 1992 г.".

46. Постановление Правительства Российской Федерации от 19 сентября 1997 года N 1203 "О Российском агентстве по патентам и товарным знакам и подведомственных ему организациях".

47. Постановление Правительства Российской Федерации от 6 августа 1996 года N 943 "Об упорядочении ввоза и реализации на таможенной территории российской федерации алкогольной продукции иностранного производства, маркированной товарными знаками российских изготовителей и другими обозначениями, сопровождающими указанную продукцию".

48. Постановление Правительства Российской Федерации от 17 мая 1996 года N 614 "О ставках вознаграждения исполнителям за некоторые виды использования исполнения (постановки)".

49. Постановление Правительства Российской Федерации от 28 февраля 1996 года N 226 "О государственном учете и регистрации баз и банков данных".

50. Постановление Правительства Российской Федерации от 3 ноября 1994 года N 1224 "О присоединении к Бернской конвенции об охране литературных и художественных произведений в редакции 1971 года Всемирной конвенции об авторском праве в редакции 1971 года и дополнительным Протоколам 1 и 2, Конвенции 1971 года об охране интересов производителей фонограмм от незаконного воспроизводства их фонограмм".

51. Постановление Правительства Российской Федерации от 21 марта 1994 года N 218 "О минимальных ставках авторского вознаграждения за некоторые виды использования произведений литературы и искусства".

52. Постановление Правительства Российской Федерации от 12 августа 1993 года N 793 "Об утверждении положения о пошлинах за патентование изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, регистрацию товарных знаков, знаков обслуживания, наименований мест происхождения товаров, предоставление права пользования наименованиями мест происхождения товаров и положения о регистрационных сборах за официальную регистрацию программ для электронных вычислительных машин, баз данных и топологий интегральных микросхем".

53. Постановление Правительства Российской Федерации от 12 февраля 1993 года N 122 "Об утверждении положения о патентных поверенных".

54. Приказ Минфина Российской Федерации от 12 августа 2005 года N 105н "О регистрации договоров коммерческой концессии (субконцессии)".

55. Письмо Федеральной таможенной службы Российской Федерации от 17 марта 2006 года N 15-14/852 "О таможенном оформлении информации, передаваемой по сети Интернет".

56. Приказ Роспатента от 5 марта 2004 года N 32 "О порядке ведения государственного реестра наименований мест происхождения товаров Российской Федерации".

57. Приказ Роспатента от 5 марта 2004 года N 31 "О порядке ведения государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации".

58. Приказ Роспатента от 2 октября 2003 года N 125 "Об утверждении форм патента на изобретение, патента на полезную модель, патента на промышленный образец и форм "Приложение N" к патентам на изобретение, полезную модель и промышленный образец".

59. Приказ Роспатента от 6 июня 2003 года N 84 "Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на промышленный образец".

60. Приказ Роспатента от 6 июня 2003 года N 83 "Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на полезную модель".

61. Приказ Роспатента от 6 июня 2003 года N 82 "Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение".

62. Приказ Роспатента от 29 апреля 2003 года N 64 "О правилах регистрации договоров о передаче исключительного права на изобретение, полезную модель, промышленный образец, товарный знак, знак обслуживания, зарегистрированную топологию интегральной микросхемы и права на их использование, полной или частичной передаче исключительного права на программу для электронных вычислительных машин и базу данных".

63. Приказ Роспатента от 22 апреля 2003 года N 55 "О порядке продления срока действия патента Российской Федерации на изобретение, относящееся к лекарственному средству, пестициду или агрохимикату".

64. Приказ Роспатента от 5 марта 2003 года N 32 "О правилах составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания".

65. Приказ Роспатента от 3 марта 2003 года N 28 "О правилах принятия решения о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака и знака обслуживания в случае ликвидации юридического лица - обладателя исключительного права на товарный знак или прекращении предпринимательской деятельности физического лица - обладателя исключительного права на товарный знак".

66. Приказ Российского агентства по патентам и товарным знакам от 25 февраля 2003 года N 25 "О правилах составления, подачи и рассмотрения заявки на официальную регистрацию программы для электронных вычислительных машин и заявки на официальную регистрацию базы данных".

67. Приказ Роспатента от 25 февраля 2003 года N 24 "О правилах составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию и предоставление права пользования наименованием места происхождения товара и заявки на предоставление права пользования уже зарегистрированным наименованием места происхождения товара".

68. Приказ Министерства сельского хозяйства и продовольствия Российской Федерации от 18 января 1999 года N 18 "О регистрации, экспертизе и сертификации программных продуктов".

69. "Положение о безналичных расчетах в Российской Федерации", утвержденное Центральным Банком Российской Федерации 3 октября 2002 года N 2-П.

70. Постановление Центрального исполнительного комитета СССР, Совета народных комиссаров СССР от 22 июня 1927 года "О введении в действие положения о фирме".

71. Постановление Верховного Совета Российской Федерации от 9 июля 1993 года N 5352-1 "О порядке введения в действие Закона Российской Федерации "Об авторском праве и смежных правах".

72. Постановление Верховного Совета Российской Федерации от 15 апреля 1993 года N 4814-1 "О правопреемстве фирменных наименований акционируемых государственных предприятий".

73. Постановление Верховного Совета Российской Федерации от 23 сентября 1992 года N 3518-1 "О введении в действие Патентного закона Российской Федерации".

74. Постановление Верховного Совета Российской Федерации от 14 февраля 1992 года N 2355-1 "О порядке использования наименований "Россия", "Российская Федерация" и образованных на их основе слов и словосочетаний в названиях организаций и других структур".

75. "Основы гражданского законодательства Союза ССР и республик", утвержденные Верховным Советом СССР 31 мая 1991 года N 2211-1.

76. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 28 сентября 1999 года N 47 "Обзор практики рассмотрения споров, связанных с применением Закона Российской Федерации "Об авторском праве и смежных правах".

77. Постановление ФАС Московского округа от 8 февраля 2006 года N КГ-А40/13292-05 по делу N А40-20830/05-93-177.

78. Постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 21 сентября 2005 года по делу N Ф08-4002/2005.

79. Постановление ФАС Московского округа от 21 июня 2005 года по делу N КА-А40/5323-05.

80. Постановление ФАС Московского округа от 21 июня 2005 года, 20 июня 2005 года по делу N КА-А40/5441-05.

81. Постановление ФАС Московского округа от 21 июня 2005 года по делу N КА-А40/5161-05.

82. Постановление ФАС Московского округа от 9 марта 2004 года по делу N КГ-А40/67-04.

83. Постановление ФАС Восточно-Сибирского округа от 8 декабря 2003 года по делу N А19-4797/03-23-20-Ф02-4224/03-С2.

84. Постановление ФАС Московского округа от 9 сентября 2003 года по делу N КА-А40/6414-03.

85. Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 29 июля 2003 года по делу N А31-639/17.

86. Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 18 марта 2003 года по делу N А29-3405/02-3э.

87. Постановление ФАС Московского округа от 27 ноября 2002 года по делу N КГ-А40/7825-02.

88. Постановление ФАС Дальневосточного округа от 5 декабря 2001 года по делу N Ф03-А73/01-2/2545.

89. Постановление ФАС Московского округа от 8 августа 2001 года по делу N КА-А40/4217-01.

90. Постановление ФАС Московского округа от 16 мая 2001 года по делу N КГ-А40/2229-01.

 

Приложения

 

Приложение N 1

 

"Соглашение о сотрудничестве по пресечению правонарушений в области интеллектуальной собственности" от 6 марта 1998 г.

 

Приложение N 2

 

Соглашение стран СНГ от 24 сентября 1993 г. "О сотрудничестве в области охраны авторского права и смежных прав"

 

Приложение N 3

 

Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 г.

 

Приложение N 4

 

"Конвенция по охране промышленной собственности", заключена в Париже 20 марта 1883 г.

 

Приложение N 5

 

"Всемирная конвенция об авторском праве", пересмотренная в Париже 24 июля 1971 г.

 

Приложение N 6

 

"Бернская конвенция по охране литературных и художественных произведений" от 9 сентября 1886 г.

 

Приложение N 7

 

"Соглашение о международной регистрации знаков", заключено в Мадриде 14 апреля 1891 г.

 

Приложение N 8

 

"Конвенция, учреждающая всемирную организацию интеллектуальной собственности", подписана в Стокгольме 14 июля 1967 г. и изменена 2 октября 1979 г.

 

Приложение N 9

 

"Страсбургское соглашение о международной патентной классификации" от 24 марта 1971 г.

 

Приложение N 10

 

"Соглашение о взаимном признании авторских свидетельств и иных охранных документов на изобретения", заключена в Гаване 18 декабря 1976 г.

 

Приложение N 11

 

"Конвенция о распространении несущих программы сигналов, передаваемых через спутники", подписана в Брюсселе 21 мая 1974 г.

 

Приложение N 12

 

"Конвенция об охране интересов производителей фонограмм от незаконного воспроизводства их фонограмм", заключена в Женеве 29 октября 1971 г.

 

Приложение N 13

 

Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая от 30 ноября 1994 г. N 51-ФЗ

 

Приложение N 14

 

Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть вторая от 26 января 1996 г. N 14-ФЗ

 

Приложение N 15

 

Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть вторая от 5 августа 2000 г. N 117-ФЗ

 

Приложение N 16

 

Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. N 63-ФЗ

 

Приложение N 17

 

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. N 195-ФЗ

 

Приложение N 18

 

Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24 июля 2002 г. N 95-ФЗ

 

Приложение N 19

 

Федеральный закон от 20 июля 2004 г. N 72-ФЗ "О внесении изменений в Закон Российской Федерации "Об авторском праве и смежных правах"

 

Приложение N 20

 

Федеральный закон от 26 июля 2006 г. N 135-ФЗ "О защите конкуренции"

 

Приложение N 21

 

Федеральный закон от 22 июня 1998 г. N 86-ФЗ "О лекарственных средствах"

 

Приложение N 22

 

Федеральный закон от 13 марта 2006 г. N 38-ФЗ "О рекламе"

 

Приложение N 23

 

Федеральный закон от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ "Об акционерных обществах"

 

Приложение N 24

 

Федеральный закон от 8 февраля 1998 г. N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью"

 

Приложение N 25

 

Федеральный закон от 2 декабря 1990 г. N 395-1 "О банках и банковской деятельности"

 

Приложение N 26

 

Федеральный закон от 8 мая 1996 г. N 41-ФЗ "О производственных кооперативах"

 

Приложение N 27

 

Федеральный закон от 8 декабря 1995 г. N 193-ФЗ "О сельскохозяйственной кооперации"

 

Приложение N 28

 

Федеральный закон от 14 ноября 2002 г. N 161-ФЗ "О государственных и муниципальных унитарных предприятиях"

 

Приложение N 29

 

Федеральный закон от 15 августа 1996 г. N 115-ФЗ "О бюджетной классификации Российской Федерации"

 

Приложение N 30

 

Федеральный закон от 8 августа 2001 г. N 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей"

 

Приложение N 31

 

"Патентный закон Российской Федерации" от 23 сентября 1992 г. N 3517-1

 

Приложение N 32

 

Закон РФ от 23 сентября 1992 г. N 3520-1 "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров"

 

Приложение N 33

 

Закон РФ от 9 июля 1993 г. N 5351-1 "Об авторском праве и смежных правах"

 

Приложение N 34

 

Закон РФ от 6 августа 1993 г. N 5605-1 "О селекционных достижениях"

 

Приложение N 35

 

Закон РФ от 23 сентября 1992 г. N 3523-1 "О правовой охране программ для электронных вычислительных машин и баз данных"

 

Приложение N 36

 

Закон РФ от 20 февраля 1992 г. N 2383-1 "О товарных биржах и биржевой торговле"

 

Приложение N 37

 

Закон РФ от 23 сентября 1992 г. N 3526-1 "О правовой охране топологий интегральных микросхем"

 

Приложение N 38

 

"Основы гражданского законодательства Союза ССР и республик", утвержденные Верховным Советом СССР 31 мая 1991 г. N 2211-1

 

Приложение N 39

 

Указ Президента РФ от 9 марта 2004 г. N 314 "О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти"

 

Приложение N 40

 

Постановление Правительства РФ от 19 сентября 1997 г. N 1203 "О Российском агентстве по патентам и товарным знакам и подведомственных ему организациях"

 

Приложение N 41

 

Постановление Правительства РФ от 21 марта 1994 г. N 218 "О минимальных ставках авторского вознаграждения за некоторые виды использования произведений литературы и искусства"

 

Приложение N 42

 

Постановление Правительства РФ от 3 ноября 1994 г. N 1224 "О присоединении Российской Федерации к Бернской Конвенции об охране литературных и художественных произведений в редакции 1971 г., Всемирной Конвенции об авторском праве в редакции 1971 г. и Дополнительным протоколам 1 и 2, Конвенции 1971 г. об охране интересов производителей фонограмм от незаконного воспроизводства их фонограмм"

 

Приложение N 43

 

Постановление Правительства РФ от 17 мая 1996 г. N 614 "О ставках вознаграждения исполнителям за некоторые виды использования исполнения (постановки)"

 

Приложение N 44

 

Постановление Правительства РФ от 7 апреля 2004 г. N 178 "Вопросы Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам"

 

Приложение N 45

 

Постановление Правительства РФ от 16 июня 2004 г. N 299 "Об утверждении Положения о Федеральной службе по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам"

 

Приложение N 46

 

Постановление Правительства РФ от 12 февраля 1993 г. N 122 "Об утверждении Положения о патентных поверенных"

 

Приложение N 47

 

Постановление Правительства РФ от 4 июля 2002 г. N 494 "О товарных знаках на алкогольную и спиртосодержащую продукцию"

 

Приложение N 48

 

Постановление Правительства РФ от 6 августа 1996 г. N 943 "Об упорядочении ввоза и реализации на таможенной территории Российской Федерации алкогольной продукции иностранного производства, маркированной товарными знаками российских изготовителей и другими обозначениями, сопровождающими указанную продукцию"

 

Приложение N 49

 

Постановление Правительства РФ от 28 февраля 1996 г. N 226 "О государственном учете и регистрации баз и банков данных"

 

Приложение N 50

 

Постановление Правительства РФ от 29 мая 1998 г. N 524 "О минимальных ставках вознаграждения авторам кинематографических произведений, производство (съемка) которых осуществлено до 3 августа 1992 г."

 

Приложение N 51

 

Постановление Правительства РФ от 12 августа 1993 г. N 793 "Об утверждении положения о пошлинах за патентование изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, регистрацию товарных знаков, знаков обслуживания, наименований мест происхождения товаров, предоставление права пользования наименованиями мест происхождения товаров и положения о регистрационных сборах за официальную регистрацию программ для электронных вычислительных машин, баз данных и топологий интегральных микросхем"

 

Приложение N 52

 

Приказ Минфина РФ от 12 августа 2005 г. N 105н "О регистрации договоров коммерческой концессии (субконцессии)"

 

Приложение N 53

 

Приказ Роспатента от 29 апреля 2003 г. N 64 "О правилах регистрации договоров о передаче исключительного права на изобретение, полезную модель, промышленный образец, товарный знак, знак обслуживания, зарегистрированную топологию интегральной микросхемы и права на их использование, полной или частичной передаче исключительного права на программу для электронных вычислительных машин и базу данных"

 

Приложение N 54

 

Приказ Роспатента от 6 июня 2003 г. N 82 "О правилах составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение"

 

Приложение N 55

 

Приказ Роспатента от 6 июня 2003 г. N 83 "О правилах составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на полезную модель"

 

Приложение N 56

 

Приказ Роспатента от 6 июня 2003 г. N 84 "О правилах составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на промышленный образец"

 

Приложение N 57

 

Приказ Роспатента от 2 октября 2003 г. N 125 "Об утверждении форм патента на изобретение, патента на полезную модель, патента на промышленный образец и форм "Приложение N" к патентам на изобретение, полезную модель и промышленный образец"

 

Приложение N 58

 

Приказ Роспатента от 22 апреля 2003 г. N 55 "О порядке продления срока действия патента Российской Федерации на изобретение, относящееся к лекарственному средству, пестициду или агрохимикату"

 

Приложение N 59

 

Приказ Роспатента от 5 марта 2004 г. N 31 "О порядке ведения государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации"

 

Приложение N 60

 

Приказ Роспатента от 5 марта 2004 г. N 32 "О порядке ведения государственного реестра наименований мест происхождения товаров Российской Федерации"

 

Приложение N 61

 

Приказ Роспатента от 5 марта 2003 г. N 32 "О правилах составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания"

 

Приложение N 62

 

Приказ Роспатента от 25 февраля 2003 г. N 24 "О правилах составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию и предоставление права пользования наименованием места происхождения товара и заявки на предоставление права пользования уже зарегистрированным наименованием места происхождения товара"

 

Приложение N 63

 

Приказ Роспатента от 25 февраля 2003 г. N 25 "О правилах составления, подачи и рассмотрения заявки на официальную регистрацию программы для электронных вычислительных машин и заявки на официальную регистрацию базы данных"

 

Приложение N 64

 

Приказ Роспатента от 3 марта 2003 г. N 28 "О правилах принятия решения о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака и знака обслуживания в случае ликвидации юридического лица - обладателя исключительного права на товарный знак или прекращении предпринимательской деятельности физического лица - обладателя исключительного права на товарный знак"

 

Приложение N 65

 

"Положение о безналичных расчетах в Российской Федерации", утвержденное ЦБР 3 октября 2002 г. N 2-П

 

Приложение N 66

 

Постановление Центрального исполнительного комитета СССР Совета народных комиссаров СССР от 22 июня 1927 г. "О введении в действие положения о фирме"

 

Приложение N 67

 

Постановление ВС РФ от 15 апреля 1993 г. N 4814-1 "О правопреемстве фирменных наименований акционируемых государственных предприятий"

 

Приложение N 68

 

Постановление ВС РФ от 9 июля 1993 г. N 5352-1 "О порядке введения в действие Закона Российской Федерации "Об авторском праве и смежных правах"

 

Приложение N 69

 

Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 28 сентября 1999 г. N 47 "Обзор практики рассмотрения споров, связанных с применением Закона Российской Федерации "Об авторском праве и смежных правах"

 

Приложение N 70

 

Постановление Федерального Арбитражного Суда Московского округа от 9 марта 2004 г. по делу N КГ-А40/67-04

 

Приложение N 71

 

Постановление Федерального Арбитражного Суда Северо-Кавказского округа от 21 сентября 2005 г. по делу N Ф08-4002/2005

 

Приложение N 72

 

Постановление Федерального Арбитражного Суда Волго-Вятского округа от 29 июля 2003 г. по делу N А31-639/17

 

Приложение N 73

 

Постановление Федерального Арбитражного Суда Волго-Вятского округа от 18 марта 2003 г. по делу N А29-3405/02-3Э

 

Приложение N 74

 

Постановление Федерального Арбитражного Суда Московского округа от 16 мая 2001 г. по делу N КГ-А40/2229-01

 

Приложение N 75

 

Постановление Федерального Арбитражного Суда Восточно-Сибирского округа от 8 декабря 2003 г. по делу N А19-4797/03-23-20-Ф02-4224/03-С2

 

Приложение N 76

 

Постановление Федерального Арбитражного Суда Московского округа от 8 августа 2001 г. по делу N КА-А40/4217-01

 

Приложение N 77

 

Постановление Федерального Арбитражного Суда Московского округа от 9 сентября 2003 г. по делу N КА-А40/6414-03

 

Приложение N 78

 

Постановление Федерального Арбитражного Суда Московского округа от 21 июня 2005 г. по делу N КА-А40/5161-05

 

Приложение N 79

 

Постановление Федерального Арбитражного Суда Московского округа 21 июня 2005 г., 20 июня 2005 г. по делу N КА-А40/5441-05

 

Приложение N 80

 

Постановление Федерального Арбитражного Суда Московского округа от 8 февраля 2006 г. по делу N КГ-А40/13292-05

 

Приложение N 81

 

Постановление Федерального Арбитражного Суда Московского округа от 27 ноября 2002 г. по делу N КГ-А40/7825-02

 

Приложение N 82

 

Постановление ВС РФ от 23 сентября 1992 г. N 3518-1 "О введении в действие Патентного закона Российской Федерации"

 

Приложение N 83

 

Приказ Минсельхозпрода РФ от 18 января 1999 г. N 18 "О регистрации, экспертизе и сертификации программных продуктов"

 

Приложение N 84

 

"Договор ВОИС по исполнениям и фонограммам", принят в Женеве 20 декабря 1996 г.

 

 

 


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

68419. Понятие экологии. Предмет экологии 43 KB
  Экология наука об отношениях организмов или групп организмов к окружающей их среде или наука о взаимоотношениях между живыми организмами и средой их обитания. Предмет экологии Выделяют Аутэкологию изучает взаимоотношения представителей определённого вида с окружающей средой...
68420. Классификация и свойства экосистем 66.5 KB
  Компоненты и процессы обеспечивающие функционирование экосистемы рассмотрим на рисунке где схематически представлено взаимодействие трёх компонентов а именно: сообщества потока энергии круговорота веществ Поток энергии направлен в одну сторону часть поступающей солнечной энергии преобразуется...
68421. Классификация и свойства экосистем. Состав и структура экосистем 277.5 KB
  Верхний автотрофный самостоятельно питающийся ярус или зеленый пояс включающий растения или их части содержащие хлорофилл где преобладают фиксация энергии света использование простых неорганических соединений и накопление сложных органических соединений.
68422. Стабильность и регуляция экосистем, понятие о гомеостазе экосистем 53.5 KB
  Антропогенные воздействия. Воздействия помех на популяцию носят случайный избирательный характер. Та область в пределах которой механизмы отрицательной обратной связи способны несмотря на стрессовые воздействия сохранить устойчивость системы хотя и в изменённом виде называют гомеостатическим плато.
68423. Динамические процессы в экосистемах 196.5 KB
  Биоценоз экосистемы изменяется под воздействием факторов экотопа причем эти воздействия обладают различной интенсивностью и скоростью например биотические и геологические круговороты. Вместе с тем мы прекрасно знаем что подвижность экосистемы также относительна: экосистемы таежных лесов или целинных...
68424. Структура биосферы 46 KB
  Строение биосферы Биосфера охватывает нижнюю часть атмосферы всю гидросферу океаны моря поверхностные воды суши а также верхнюю часть литосферы. Верхней границей биосферы является озоновый слой 2030 км от земной поверхности а её нижняя граница не опускается в литосферу ниже 23 км.
68425. Экологические факторы 60 KB
  В числе факторов неживой природы присутствуют физические космические климатические орографические почвенные и химические компоненты воздуха воды кислотность и иные химические свойства почвы примеси промышленного происхождения. Содержание водяного пара в воздухе зависит от температуры...
68426. Экологические факторы окружающей среды. Абиотические факторы 282 KB
  В числе факторов неживой природы присутствуют физические космические климатические орографические почвенные и химические компоненты воздуха воды кислотность и иные химические свойства почвы примеси промышленного происхождения.
68427. Биотические и антропогенные факторы 46 KB
  Например в тканях дерева в древесине лубе коре развиваются многие грибы плодовые тела которых трутовики можно видеть на поверхности ствола; внутри листьев плодов стеблей травянистых и древесных растений живет множество насекомых и других беспозвоночных а дупла деревьев обычное место...