16174

Коммерческое право России. Учебно-методическое пособие

Книга

Государство и право, юриспруденция и процессуальное право

Система российского права представляет собой целостное образование, включающее в той или иной степени связанные между собой отдельные отрасли права. С признанием в последний период разделения права на публичное и частное отрасли права дифференцируются прежде всего по их принадлежности к первому или второму. Будучи отнесенным к гражданскому праву, коммерческое право одновременно входит в сферу частного права

Русский

2013-06-20

619 KB

2 чел.

Коммерческое право России: Учебно-методическое пособие / Под ред. Б.И. Пугинского. М.: Городец, 1999. 144 с.

Содержание

[1] Раздел 2. Торговое законодательство, его состав и структура

[2] Раздел 3. Структура и инфраструктура товарного рынка

[3] Раздел 4. Правовое регулирование конкурентных отношений

[4] Раздел 5. Субъекты торговой деятельности

[5] Раздел 6. Объекты торгового оборота и способы их индивидуализации

[6] Раздел 7. Классификация договоров торгового права

[7] Раздел 8. Структура договорных связей

[8] Раздел 9. Заключение торговых договоров

[9] Раздел 10. Определение в договоре условий о количестве, ассортименте и качестве товара

[10] Раздел 11. Установление цен на товары и способы расчетов

[11] Раздел 12. Посреднические договоры в торговом обороте: дистрибьюторские, комиссии, торгового агентирования и др.

[12] Раздел 13. Договоры, обслуживающие торговлю

[13] Раздел 14. Правовое регулирование доставки и перевозки грузов

[14] Раздел 15. Хранение (ответственное хранение) товаров

[15] Раздел 16. Страхование товаров и коммерческих рисков

[16] Раздел 17. Ответственность за нарушение торговых договоров

[17] Раздел 18. Приемка товаров по количеству и качеству

Раздел 1. Коммерческое право в системе права

Система российского права представляет собой целостное образование, включающее в той или иной степени связанные между собой отдельные отрасли права. С признанием в последний период разделения права на публичное и частное отрасли права дифференцируются прежде всего по их принадлежности к первому или второму. Будучи отнесенным к гражданскому праву, коммерческое право одновременно входит в сферу частного права.

Отдельные отрасли права в свою очередь нередко подразделяются на фундаментальные (базовые) и специализированные. Такое разграничение служит отражением процесса формирования некоторых отраслей права, которые в своем генезисе выделились, «отпочковались» от основной отрасли. Так происходило становление семейного, трудового, земельного и некоторых других отраслей права, сохранивших связь с гражданским правом как базовой отраслью.

Находясь в системе права, коммерческое право (или что одно и то же – торговое право) не является самостоятельной отраслью. Оно не может претендовать на отделение от гражданского права в качестве независимой отрасли в силу ряда обстоятельств.

Гражданское и коммерческое право имеют однородный предмет регулирования. Гражданское право регулирует имущественные и связанные с ними неимущественные отношения. Предметом регулирования коммерческого права являются отношения, связанные с переходом товаров на возмезд-ной основе от одних лиц к другим, продвижением товаров от производителей к потребителям. Правовое регулирование торгового предпринимательства не может быть оторвано от

гражданско-правового регулирования имущественных отношений, в том числе связанных с предпринимательством.

Для гражданского и коммерческого права едиными являются методы правового регулирования, представляющие собой свойственную данной отрасли права совокупность приемов, способов правового воздействия на регулируемые общественные отношения. Методы правового регулирования должны соответствовать, быть адекватными предмету регулирования. Родовое единство предмета регулирования гражданского и коммерческого права обусловливает общность используемых ими методов правового регулирования.

Гражданское и коммерческое право основываются на единых началах и принципах регулирования. Это признание равенства участников правоотношений, неприкосновенности собственности, свободы договора, недопустимости произвольного вмешательства кого-либо в частные дела, необходимости беспрепятственного осуществления своих прав, обеспечения восстановления нарушенных прав, их судебной защиты и др.

Органическое единство, внутренняя общность гражданского и коммерческого права не исключают, однако, возможности выделения и определенного обособления коммерческого права. Такое обособление носит относительный характер и имеет место внутри гражданского права как целостной отрасли.

Выделение коммерческого права как структурной части гражданского права является оправданным и даже необходимым по ряду обстоятельств.

Потребности регулирования товарных рыночных отношений оказывают определяющее влияние на развитие гражданского права, основных его институтов. К. Маркс характеризовал римское частное право как отличающееся "непревзойденной по точности разработкой всех существенных правовых отношений простых товаровладельцев"1. По выражению В. Ансона, "договорное право является детищем торговли". Это означает, что главное юридическое средство гражданского права – договор – возникло и сформировалось под воздействием потребностей торгового оборота.

Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т.21. С.311.

Различной является динамика развития собственно гражданского законодательства и такой его структурной части^ как торговое законодательство. Торговое законодательство всегда действовало в качестве лидера гражданского, причем с развитием мировой торговли его лидирующая роль возрастает. "Сильнейшее влияние" торгового права на гражданское подчеркивается даже в учебной литературе2.

С учетом отмеченных обстоятельств интересам правового регулирования отвечает выделение в самостоятельный раздел более интенсивно развивающихся и требующих частых изменений норм, посвященных непосредственно регулированию торгового предпринимательства, в отличие от более стабильных, консервативных норм других областей гражданского права. Этим обусловливается принятие во многих развитых странах наряду с гражданскими также торговых кодексов.

Осуществляемый в настоящее время в России переход от административно-плановых методов регулирования хозяйственной жизни к рыночным отношениям повлек резкое увеличение массива законодательных установлений, предназначенных для регулирования товарного обращения. Развитие внешнеэкономических связей обязывает учитывать накопленные зарубежной практикой новые юридические решения, приемы и средства, применяемые для регулирования торгового оборота. Они требуют освоения и использования с учетом национальных особенностей.

Должны также приниматься во внимание огромные объемы осуществляемых в стране торговых операций, значительность их доли внутри имущественных отношений. Поистине гигантские масштабы торговой деятельности дают практические основания для обособления коммерческого права в составе права гражданского.

Сложившееся во многих странах известное обособление торгового (коммерческого) права от гражданского нередко критикуется в связи с возникающим при этом "дуализмом" в регулировании имущественных отношений. Феномен дуализма, удвоения в законодательном регулировании действительно наблюдается, хотя за исключением теоретиков права он никому не принес затруднений. Кроме того, такой дуализм

2 Гражданское право: Учебник / Под ред. ЕАСуханова. М., 1993. T.I. С. 17.

не является неотъемлемым свойством торгового права, а возник в результате недостатков законотворческой работы. Торговое право не должно порождать удвоения с гражданским, поскольку входит в него как часть в целое.

В то же время определенное обособление торгового права создает возможности для более развернутого и полного регулирования торгового предпринимательства, удобства в применении специализированного законодательства, учитывающего особенности торгового оборота, более высокую динамику его развития.

Таким образом, в системе права коммерческое право представляет собой подотрасль гражданского права, базирующуюся на единых с гражданским правом основаниях и принципах.

Дальнейшее юридико-техническое обособление коммерческого права, включая возможное принятие Торгового кодекса России, не может повлечь выделения его в самостоятельную отрасль права. Об этом убедительно свидетельствует многолетняя практика применения Жилищного кодекса РФ, транспортных уставов и кодексов, издание которых не привело к возникновению и выделению из гражданского права соответствующих новых его отраслей.

Литература

1. Панкратова Ф.Г., Серегина Т.К. Коммерческая деятельность:

Учебник. М., 1996.

2. Богатых Е.А. Гражданское и торговое право: Учебное пособие. М., 1996. Ч 1.

3. Торговля товарами народного потребления. Правовой аспект. М., 1997.

4. Шершеневич Г. Ф. Учебник торгового права. М., 1994.

5. Гражданское и торговое право капиталистических государств. М., 1992.

Раздел 2. Торговое законодательство, его состав и структура

Характеристика торгового законодательства основывается на понятии коммерческого (торгового) права как совокупности норм и иных средств частного права, регулирующих товарное обращение. Предметом регулирования коммерческого права как подотрасли гражданского права является торгово-предпринимательская деятельность по продвижению товаров от изготовителей в организации розничной торговли и другим потребителям, использующим товары для предпринимательских и хозяйственных целей.

Первостепенное значение в законодательном регулировании товарного обращения принадлежит Конституции Российской Федерации, содержащей положения о едином экономическом пространстве на территории России, свободном перемещении товаров, услуг и финансовых средств, поддержке конкуренции, свободной экономической деятельности, равной защите частной, государственной и иных форм собственности и др. Названные установления непосредственно регулируют торгово-предпринимательскую деятельность и служат правовой основой торгового законодательства.

Особое место в регулировании торгового предпринимательства занимает Гражданский кодекс РФ, который в настоящее время включает в себя важнейшие положения торгового права.

Гражданское и торговое законодательство находятся в соотношении общего и специального разделов. К торговому обороту в полном объеме относятся общие начала и принципы правового регулирования гражданских правоотношений. Почти полностью к торговому обороту применяются нормы первой части ГК РФ. Дополнения или изъятия из этих норм, установленные специально для регулирования торговых отношений, количественно невелики. Во второй части ГК РФ значительное число норм, непосредственно относящихся к торговому обороту, рассредоточены по отдельным главам и параграфам.

Торговые правоотношения регулируются также рядом федеральных законов, регламентирующих вопросы перевозок, хранения, страхования, конкуренции, биржевой, банковской и иной деятельности, связанной с товарным обращением. Торговое законодательство включает в себя законы, целиком или в существенной части посвященные коммерческой деятельности и выходящие за общие установления ГК РФ. Таковы федеральные законы "О рекламе", "О защите прав потребителей", "О сертификации продукции и услуг", "О государственном регулировании внешнеторговой деятельности", "О мерах по защите экономических интересов Российской Федерации при осуществлении внешней торговли" и др.

В состав торгового законодательства входят подзаконные акты. Важное место среди них занимают Указы Президента РФ и постановления Правительства РФ, которые в переходный период рыночных реформ позволяют оперативно регулировать торговые процессы. Таковы постановления Правительства РФ от 19.01.98 № 55 об утверждении Правил продажи отдельных видов товаров (с изменениями и дополнениями от 20.10.98 № 1222), от 17.05.97 № 601 "О маркировании товаров и продукции на территории Российской Федерации знаками соответствия, защищенными от подделок", от 15.06.98 о Комплексной программе развития инфраструктуры товарных рынков Российской Федерации на 1998–2005 гг. и др.

Нормы коммерческого права содержатся в актах министерств, ведомств и иных федеральных органов исполнительной власти, которые наделены компетенцией издания нормативных правовых актов по соответствующим вопросам, предусмотренным законами, указами Президента РФ и постановлениями Правительства РФ.

В соответствии с пунктом "о" ст. 71 Конституции РФ издание актов гражданского законодательства отнесено к ведению Российской Федерации. Соответственно, акты торгового законодательства, являющегося специальной частью гражданского законодательства, могут издаваться лишь федеральными органами. Вместе с тем наблюдается широко распространенная практика издания субъектами Российской Федерации нормативных актов как гражданского, так и собственно торгового права.

В последний период начинает складываться и учитываться в законопроектной работе отраслевая специализация тор

гового законодательства. Эта специализация закреплена в Общеправовом классификаторе отраслей законодательства, утвержденном Указом Президента РФ от 16.12.93 № 2172 (с последующими изменениями)3. В названном классификаторе наряду с гражданским выделено законодательство о торговле. Раздел торгового законодательства разделен на ряд подразделов, которые обозначены в самом общем виде и

крайне нечетко.

Анализ законодательства о торговой деятельности свидетельствует о его неблагополучном состоянии. Не закончено формирование законодательной основы товарного обращения. Отсутствует четкая обоснованная система регулирования рыночных отношений, единая направленность правовых решений. Имеющиеся нормативные акты носят разрозненный характер, содержат пробелы и противоречия. Существенные недостатки в правовом регулировании сдерживают развитие российского товарного рынка.

Опыт передовых держав, в том числе современный, убеждает, что для формирования товарного рынка, развития торгово-хозяйственных связей необходимо издание помимо гражданского кодекса также торгового кодекса. Издание Торгового кодекса позволило бы закрепить значительную специфику участников торгового оборота, урегулировать особенности заключения и исполнения торговых договоров, законодательно регламентировать многие важные вопросы становления рыночных отношений в стране.

Регулирование коммерческой деятельности осуществляется не только законами и подзаконными актами, но также нормами международного права и международными договорами Российской Федерации. Здесь следует назвать Венскую конвенцию ООН о договорах международной купли-продажи 1980 г., а также Соглашение от 20.03.92 об Общих условиях поставки товаров между организациями государств-участников СНГ.

Важное значение в регулировании торговых отношений имеют обычаи делового оборота, понятие которых сформулировано в п. 1 ст.5 ГК РФ. Это сложившееся и широко применяемое в любой области предпринимательской деятель-

СЗ РФ. 1997. № 1. Ст. 119.

ности правило поведения, не предусмотренное законодательством. При этом не имеет значения, зафиксировано ли соответствующее правило в каком-либо документе.

В связи с активным развитием мировой торговли авторитетные общественные организации издают большое число правил и рекомендаций, имеющих значение обычаев делового оборота. Таковы, например, издаваемые Международной торговой палатой различные типовые договоры, правила расчетов, правила ИНКОТЕРМСи др. Во внутреннем торговом обороте такие документы могут использоваться, если они не противоречат законодательству и между сторонами имеется соглашение об их применении.

В системе правового регулирования товарного обращения самостоятельное место занимают установления органов судебной власти, поскольку вступившие в законную силу решения и постановления суда обязательны для всех организаций, должностных лиц и граждан. Выраженная в постановлениях пленумов и президиумов высших судебных инстанций, обзорах принятых решений судебная практика по делам, связанным с применением норм торгового законодательства, имеет важное значение для выработки единообразного понимания и применения торгового законодательства, подготовки предложений о его совершенствовании.

Нормативные акты

1. Конституция Российской Федерации- М., 1993.

2. Гражданский кодекс РФ. Части 1 и II.

3. Указ Президента РФ от 16.12.93 № 2172 "06 утверждении общеправового классификатора отраслей законодательства"

(с изменениями и дополнениями) // СЗ РФ. 1997. № 1. Ст. 119.

4. О правилах торговли. Сборник законодательных и нормативных документов. М., 1998.

5. Закон "О международных договорах Российской Федерации" // . СЗ РФ. 1995. № 29. Ст. 2757.

6. Международное частное право. Сборник нормативных документов. М., 1994.

7. Коммерческий кодекс Российской Федерации (Проект). М;, 1997.

Литература

1. Торговый бизнес в России: правовое обеспечение. М., 1996.

2. Синецкий Б.И. Основы коммерческой деятельности: Учебник. М., 1998.

3. Воскресенский Г. Торговое право в России должно быть // Рос. Юстиция. 1994. № 12.

4. Исаев М. Появится ли в России торговый кодекс // Сов. юстиция. 1993. № 23.

Раздел 3. Структура и инфраструктура товарного рынка

Становление рыночных отношений в России требует формирования структуры товарного рынка и обслуживающей его инфраструктуры.

Структура товарного рынка представляет собой совокупность звеньев, участвующих в продвижении товарной массы от изготовителей к потребителям. Такие звенья подразделяются на три основные группы:

1) изготовители товара,

2) оптовые торговые и иные посреднические организации,

3) организации-потребители и розничные торговые организации.

Процесс перехода к рыночным отношениям вызвал изменения в целях деятельности и во внутреннем построении каждого из названных субъектов рынка, привел к созданию новых звеньев, способных успешно осуществлять Торговые операции. Такие изменения осуществляются в соответствии

с Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом РФ, большим числом федеральных законов, указов Президента РФ и постановлений Правительства РФ по вопросам построения в России системы рыночных экономических отношений.

Так, постановлением Правительства РФ от 31.03-97 № 360 утверждена программа "Структурная перестройка и экономический рост в 1997–2000 гг.". В качестве одного из основных направлений программа предусматривает проведение реструктуризации предприятий, необходимой для успешной работы в условиях рыночной экономики, стимулирование их деятельности по повышению эффективности производства, конкурентоспособности выпускаемой продукции (СЗ РФ. 1997. № 19. Ст. 2230). Комплекс соответствующих мер предусмотрен также постановлением Правительства РФ от 30.10.97 № 1373 "О реформе предприятий и иных коммерческих организаций" (СЗ РФ. 1997. №27. Ст.3004).

Для производственных организаций основной целью деятельности стало не просто изготовление товаров, но успешная их реализация и получение прибыли. Данное обстоятельство потребовало расширения и укрепления на предприятиях сбытовых служб, создания коммерческих и маркетинговых подразделений. Практикуется объединение несколькими изготовителями совместных усилий по сбыту производимых товаров, создание дочерних (зависимых) фирм, на которые возлагается реализация товаров.

Значительные изменения происходят в построении и деятельности оптовых торговых и иных посреднических организаций, участвующих различными способами в товарном обращении. Одним из проявлений формирования структуры товарного рынка стала специализация этих организаций на определенных видах деятельности и закрепление определенных функциональных видов организаций.

Так, среди оптовых торговых и посреднических организаций различают такие, которые: 1) осуществляют сделки с товаром от своего имени и за свой счет; 2) совершают сделки по покупке и последующей перепродаже товаров в качестве представителей: брокеры, торговые агенты, иные торговые представители; 3) содействуют продвижению товара, не совершая непосредственно сделок: товарные биржи, оптовые ярмарки, выставки-продажи.

Наряду с позитивными, процессами количественного роста и функциональной специализации оптовых и посреднических организаций им присущи серьезные недостатки. Удельный вес участия этих организаций в общем объеме отгружаемых изготовителями товаров составляет около 25%, тогда как в развитых странах эта доля достигает 75 %. Складские площади оптовых торговых организаций загружены наполовину, остальные площади используются для деятельности, не связанной с реализацией товаров.

Главным недостатком является отсутствие у оптовых торговых организаций развитых сетей сбыта, обеспечивающих оперативное и равномерное продвижение товаров по территории страны. Перед крупными и средними оптовыми организациями стоит проблема создания периферийных звеньев, находящихся в организационной и финансовой зависимости от головной фирмы.

Важным сектором товарного рынка должна стать система контрактных закупок для государственных нужд. Ее центральными звеньями являются федеральная государственная корпорация "Росконтракт" и Федеральное агентство по регулированию продовольственного рынка. Вместе с тем целостная, координировано работающая система контрактных закупок для государственных нужд в стране пока не создана.

Для организации-потребителей необходимые структурные изменения состоят в развитии собственных служб снабжения, создании дочерних (зависимых) снабженческих фирм, обслуживающих одного или нескольких учредителей.

Наряду со структурными изменениями постепенно осуществляется формирование инфраструктуры товарного рынка. Под инфраструктурой понимается совокупность организаций, обеспечивающих нормальную деятельность основных субъектов рынка, содействующих осуществлению товарного обращения.

Внутри инфраструктуры выделяют несколько основных подсистем: складское хозяйство, транспорт, тароупаковочная индустрия, информационное обеспечение и др. Все эти подсистемы находятся в стадии развития.

Одной из первоочередных задач признается создание подсистемы информационного обеспечения участников рынка данными об изготовителях товаров, их производственном потенциале, наличии запасов готовых товаров, имеющихся

запросах покупателей. В настоящее время среди большого числа фирм, специализирующихся на информационных услугах, ни одна не располагает надежной и полной информацией, что крайне затрудняет товародвижение. Хозяйствующие субъекты не имеют доступа к качественной и полной информации о товарных рынках. Решение данной проблемы предполагает создание на всей территории страны информационных служб с налаженными системами сбора сведений, накопления баз данных и взаимного обмена информацией, оперативного обслуживания пользователей. Требуют разработки договоры между такими службами и пользователями на оказание информационных услуг.

Предусматриваются меры по развитию товароупаковочной индустрии, из-за несовершенства которой велики потери товарной продукции. Удельный вес российских товаров, продаваемых в расфасованном и упакованном виде, пока не превышает 30%, что значительно снижает конкурентоспособность изделий.

Постепенно совершенствуется подсистема транспортно-экспедиционных услуг. Ее развитие требует создания транспортных терминалов, осуществляющих перевозку и обработку грузов. Зарубежный опыт свидетельствует о достигаемом при этом сокращении транспортных издержек, сроков доставки, уменьшении потерь и порчи грузов.

Широкий круг мер по решению названных задач предусмотрен Комплексной программой развития инфраструктуры товарных рынков Российской Федерации на 1998–2005 гг., одобренной постановлением Правительства РФ от 15.06.98 № 593. Органам исполнительной власти субъектов федерации и органам местного самоуправления также предложено осуществлять необходимые меры по развитию структуры и инфраструктуры товарного рынка.

Нормативные акты

1. Постановление Правительства РФ от 12.08.94 № 936 "О мерах по государственному регулированию торговли и улучшению торгового обслуживания населения"//СЗ РФ. 1994. №17. Ст. 1997.

2. Постановление Правительства РФ от 31.03.97 № 360 "Об утверждении Программы Правительства Российской Федерации "Структурная перестройка и экономический рост в 1997–2000 годах"//СЗ РФ. 1997. №19. Ст. 2330.

3. Постановление Правительства РФ от 15.06.98 № 593 "О Комплексной программе развития инфраструктуры товарных рынков Российской Федерации на 1998-2005 годы" // СЗ РФ. 1998. № 25. Ст. 2910.

4. Постановление Правительства РФ от 30.10.97 № 1373 "О реформе предприятий и иных коммерческих организаций" // СЗ РФ- 1997. № 31. Ст. 3004.

Литература

1. Джоунэ Г. Торговый бизнес: как организовать и управлять. М., 1996.

2. Даненбург В. и др. Основы оптовой торговли: Практический курс. СПб., 1993.

Раздел 4. Правовое регулирование конкурентных отношений

Правовое регулирование конкурентных отношений на товарных рынках Российской Федерации стало формироваться немногим более 10 лет назад.

Важным этапом развития российского законодательства о конкуренции явилось принятие Закона РСФСР "О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках" 1991 г. с последующими изменениями и дополнениями. В числе других важных мер, закон предусмотрел создание в стране системы антимонопольных органов-Следующим важным шагом явилось принятие Государственной программы демонополизации и развития конкуренции на рынках Российской Федерации, утвержденной постановлением Правительства РФ от 09.03.94 № 191.

Непосредственной целью законодательства о конкуренции является создание и развитие конкурентных отношений. В правовом регулировании конкуренции предлагается выделять совокупность мер по: 1) созданию и развитию конкурентной среды в экономике в целом и отдельных ее сферах; 2) ограничению монополистической деятельности и контролю за концентрацией; 3) обеспечению соблюдения правил конкуренции и применению ответственности за ненадлежащее их выполнение.

Законодательство о конкуренции может быть определено как законодательные акты, которые непосредственно регулируют конкурентные отношения (собственно законодательство о конкуренции), и иные акты, содержащие отдельные нормы антимонопольной и конкурентной направленности.

К последним относятся частично законодательство о ценообразовании, об иностранном предпринимательстве, налоговое законодательство, законодательство о новых крупных структурах рынка (например, финансово-промышленные группы), малом предпринимательстве и иное законодательство, так или иначе влияющее на создание и деятельность конкурентоспособных хозяйствующих субъектов.

Законодательство о конкуренции России имеет особенности по сравнению с конкурентным законодательством развитых стран. В западных странах данное законодательство возникало в условиях развитого рынка, наличия конкурентных отношений и причиной разработки этого законодательства была необходимость предотвратить разрушение и уничтожение конкуренции монополистическими объединениями. В связи с этим в конкурентном законодательстве других стран большее внимание уделялось ограничительным нормам, т.е. нормам, препятствующим разрушению конкуренции. В России же законодательство о конкуренции начало формироваться: в отсутствие рыночных отношений, в отсутствие конкуренции, при чрезмерной концентрации производства и наличии монополий.

В связи с этим в российском законодательстве о конкуренции стимулирующие нормы должны преобладать над ограничительными. Кроме того, данное законодательство должно быть очень действенным и жестким, чтобы преодолеть ситуацию, когда конкурентные отношения полностью или почти отсутствуют, а концентрация производства достигла невиданных масштабов.

Стимулирующие нормы конкурентного законодательства прежде всего должны быть направлены на создание конкурентоспособных хозяйствующих субъектов и повышение конкурентоспособности действующих хозяйствующих субъектов.

Одним из наиболее эффективных методов появления конкурентоспособных хозяйствующих субъектов для российских условий должно стать разделение хозяйствующих субъектов. Поскольку лишь небольшое количество предпринимателей пойдет добровольно на разделение своего предприятия для повышения его конкурентоспособности, главную роль должно сыграть принудительное разукрупнение предприятий, широко применявшееся за рубежом.

Методом, противоположным разукрупнению и вместе с тем способным привести к появлению конкурентоспособных хозяйствующих предприятий, может стать объединение организаций в финансово-промышленные группы (далее – ФПГ). Возможность повышения конкурентоспособности предприятия данным способом связана с предоставлением промышленным предприятиям финансовых средств для вливания в производство и привлечение высококвалифицированных специалистов финансовых структур, входящих в ФПГ, к управлению промышленными предприятиями.

Развитию конкуренции на товарных рынках способствует наличие малого бизнеса, положительными чертами которого являются: массовость данного вида предпринимательства, возможность создания предприятия в достаточно короткий срок, небольшие затраты при создании предприятия, гибкое реагирование на запросы потребителей.

Влияние приватизации как метода повышения конкурентоспособности предприятий можно проследить по трем направлениям взаимодействия приватизации и конкуренции:

выделение структурных подразделений в самостоятельные юридические лица; повышение конкурентоспособности предприятия путем смены собственника; получение в процессе проведения приватизации дополнительных денежных средств, которые можно использовать на оказание помощи иным хозяйствующим субъектам с целью повышения их конкурентоспособности.

Немаловажным для развития конкуренции в российских условиях может стать процесс конверсии и перепрофилирования предприятий, в результате которого из нерентабельных предприятий, испытывающих сложности с реализацией производимой продукции, возможно появление конкурентоспособных хозяйствующих субъектов, продукция которых пользуется высоким спросом.

Важным фактором развития конкуренции на российском рынке является правильно выбранная политика в отношении иностранного предпринимательства: прямых инвестиций в российскую экономику, импорта зарубежных товаров.

Что касается ограничительных норм, то традиционно запреты в конкурентном законодательстве делятся на две группы: запреты на монополистическую деятельность и запреты на недобросовестную конкуренцию. Запреты на монополистическую деятельность в свою очередь подразделяются на направленные против соглашений (согласованных действий) хозяйствующих субъектов, ограничивающих конкуренцию, и злоупотреблений хозяйствующим субъектом своим доминирующим положением.

Особенностью российского конкурентного законодательства является то, что помимо запретов на монополистическую деятельность хозяйствующих субъектов имеются запреты на связанные с ней действия органов власти и управления.

Что касается мер ответственности за нарушения конкурентного законодательства, то предусмотрены санкции административно-правового, гражданско-правового и уголовно-правового характера. Они могут применяться как в судебном, так и в административном порядке либо в их сочетании, например, когда штраф налагается в административном порядке, однако при уклонении нарушителя от его уплаты взыскивается общим или арбитражным судом.

Согласно российскому законодательству предписания антимонопольного органа являются основным средством реагирования на нарушения конкурентного законодательства. Антимонопольные органы России полномочны давать соответствующие предписания хозяйствующим субъектам (их руководителям), федеральным органам исполнительной власти, органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органам местного самоуправления.

Предписания представляют собой запреты на осуществление тех или иных действий (например, воздержание от продажи товара по монопольным ценам) или решения об осуществлении мер по восстановлению условий конкуренции (к примеру, вступление в договорные отношения с лицами, подвергшимися бойкоту) и др.

При невыполнении предписаний антимонопольные органы имеют право налагать штраф. Вместе с тем штраф налагается не только за неисполнение предписаний антимонопольных органов. За ряд действий предусмотрено наложение штрафа без предварительной выдачи предписаний.

За наиболее серьезные нарушения конкурентного законодательства предусмотрена уголовная ответственность. В статье 178 УК РФ предусматривается ответственность за "монополистические действия, совершенные путем установления монопольно высоких или монопольно низких цен, а равно ограничение конкуренции путем раздела рынка, ограничения доступа на рынок, устранение с него других хозяйствующих субъектов экономической деятельности или поддержания цен".

Нормативные акты

1. Гражданский кодекс Российской Федерации.

2. Закон РСФСР от 22 марта 1991г. "О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках" (с изм. и доп.) // Ведомости СНД и ВС РСФСР. 1991. № 16.

Or. 499; СЗРФ. В95. № 22. Ст. : 1977; СЗРФ. 1998. № 19. Ст. 2066.

3. Постановление Правительства РФ от 9 марта 1994 г. № 191 "О государственной программе демонополизации экономики и развития конкуренции на рынках Российской Федерации (основные направления и первоочередные меры)" (с изм. и доп.) // САПП РФ. 1994. № 14. Ст. 1052; СЗ РФ. 1995. № 37. Ст. 3627; 1998. № 20. Ст. 2158.

4. Закон от 21 июля 1997г. "О приватизации государственного имущества и об основах приватизации муниципального имущества" // СЗ РФ. 1997. № 30. Ст. 3595.

5. Закон от 14 июня 1995 г. "О государственной поддержке малого

предпринимательства в России" // СЗ РФ. 1995. № 25. , Ст. 2343.

6. Закон от 13 октября 1995 г. "О государственном регулировании внешнеторговой деятельности в Российской Федерации" // СЗ РФ. 1995. № 42. Ст. 3923.

Литература

1. Агаев Р.Г. Антимонопольная деятельность государства: теоретические и организационно-правовые аспекты. М., 1994.

2. Бурлинов Ю.И., Горохов Д.Б., Клейн ff.ff. Рынок и антимонопольное законодательство России. М., 1992.

3. Варламова А.Н. Правовое регулирование конкурентных отношений на товарных рынках Российской Федерации. Дис. ...канд. юрид. наук. М., 1998.

4. Могилевский С.Д. Малые предприятия: правовые вопросы создания и деятельности. М., 1991.

5. Тотьев К.Ю. Конкуренция и монополия. Правовые аспекты регулирования. М., 1996.

Раздел 5. Субъекты торговой деятельности

Состав участников коммерческой деятельности несколько отличается от общегражданской, поскольку в коммерческой деятельности могут участвовать не все субъекты гражданского права. Так, гражданин может быть полноправным участником торгового оборота только в том случае, если он имеет статус индивидуального предпринимателя, приобретенный в установленном законом порядке.

Для участия в торговой деятельности гражданин должен подать заявление, составленное по установленной форме, документ об уплате регистрационного сбора, получить свидетельство о регистрации и встать на учет в налоговом органе. Для занятий отдельными видами торговой или торгово-по-среднической деятельности необходимо также получить лицензию.

Основными субъектами коммерческой деятельности являются организации. Статус юридических лиц – участников коммерческой деятельности по основным своим признакам в целом не отличается от статуса других юридических лиц.

Организации, которые участвуют в коммерческой деятельности, можно разделить на три основные группы: изготовители, посредники и потребители. Изготовители и потребители товаров участвуют в торговом обороте не менее активно, чем торгово-посреднические организации. Изготовителю требуется реализовать произведенную им продукцию, а потребителю – найти подходящий товар для его дальнейшей реализации либо использования для производственных или хозяйственных нужд.

Со стороны продавцов могут выступать как непосредственно фирмы-производители товара, так и специально созданные ими сбытовые структуры: филиалы или дочерние организации. Соответственно в качестве покупателей товара выступают как непосредственные потребители, так и их снабженческие звенья. Форма участия изготовителей и потребителей-в коммерческой деятельности во многом зависит от выбора способа реализации и приобретения товара,

Для изготовителя наиболее простой формой является продажа произведенного им товара оптовому посреднику. Однако такая форма участия в коммерции ведет к значительным потерям в результате предоставления изготовителем посреднику скидки с цены товара.

Оптимальным решением этой проблемы является создание изготовителем собственной сбытовой сети. Это возможно путем привлечения в свой штат персонала агентов, либо создания собственной дилерской сети или сети филиалов и (или) дочерних организаций, на которые могут быть возложены не только обязанности по реализации продукции, но и по изучению существующего спроса, а также оказанию покупателям целого комплекса сопровождающих товар услуг.

Финансовая и организационная зависимость филиалов и дочерних организаций позволяет -головной фирме максимально широко охватить рынок и не утратить при этом контроль над сбытом своего товара.

Потребители в своей деятельности по поиску требуемых товарных и материальных ресурсов широко прибегают к услугам оптовых снабженческих организаций, а также могут использовать агентов по снабжению, действующих от имени потребителя, либо выделить свою службу снабжения в отдельный филиал или дочернее предприятие.

Сбытовые подразделения специализируются на оптовой торговле продукцией своего предприятия, а снабженческие звенья коммерческих и некоммерческих организаций – на закупках товарных и материальных ресурсов у различных товаровладельцев для использования в предпринимательских либо производственных и иных хозяйственных целях.

Другой способ реализации и снабжения без привлечения посредников называется "горизонтальной маркетинговой системой". При этом способе несколько изготовителей или несколько потребителей объединяют свои усилия в совместном освоении определенного сегмента рынка или в совместном поиске и закупке нужных товаров. Этот способ может быть реализован в различных правовых формах. Первой и самой простой формой является договор о совместной деятельности. Другой способ – создание нового юридического лица, например в форме общества с ограниченной ответственностью. На совместно созданную организацию учредители возлагают функцию сбыта производимых ими товаров или снабжения необходимыми для их деятельности ресурсами.

Основу структуры товарного рынка составляют специализированные посреднические и оптовые торговые организации. Они обеспечивают наиболее эффективное продвижение товара от изготовителя к потребителю, что достигается благодаря наличию у оптовых торговцев профессиональных знаний и навыков в сбыте товара. Их роль состоит в том, что, выполняя самый широкий комплекс операций по обработке товарной массы, они, с одной стороны, замыкают на себе широкий спектр розничных торговых организаций и множество иных потребителей. С другой стороны, посреднические и оптовые предприятия являются удобными партнерами для крупных производителей. , ,

Среди оптовых организаций могут быть торговцы, специализирующиеся на отдельных группах товаров, и универсальные;

одни могут предоставлять широкий выбор оптовых услуг, другие – ориентироваться на специфические методы работы по обслуживанию клиентов.

С учетом различного характера способов деятельности и выполняемых задач сложилось разделение функций и сформировались функциональные виды посреднических организаций- Так, различают дилерские организации, осуществляющие от своего имени и за свой счет реализацию товаров определенных производителей. Распространенным видом являются торговые дома, представляющие собой многопрофильные посреднические организации, осуществляющие различные операции с товарами. Получили развитие агентские конторы, брокерские фирмы, организации-трейдеры. Посредниками при экспорте и импорте товаров выступают дистрибьютор ские организации, фирмы-стокисты, консигнационные склады и др.

Среди участников коммерческой деятельности особую группу образуют субъекты, содействующие организации торгового оборота. К ним относятся в первую очередь товарные биржи. В ст. 2 закона "О товарных биржах и биржевой торговле" товарная биржа определяется как организация с правами юридического лица, формирующая оптовый рынок путем гласных и публичных торгов, проводимых в заранее определенном месте и в определенное время по установленным правилам. Специальная правоспособность биржи проявляется в том, что ее деятельность является исключительной, т. е. биржа не вправе заниматься деятельностью, непосредственно не связанной с биржевой торговлей.

Товарная биржа сама не совершает сделок, поэтому особое значение приобретает деятельность брокеров и других Участников торгов. Брокерская деятельность осуществляется физическими лицами в трех возможных правовых формах: в составе брокерской фирмы, в брокерской конторе другой фирмы или в качестве независимого брокера, зарегистрированного как индивидуальный предприниматель.

Еще одним участником торговой деятельности, чей правовой статус до сих пор не определен на законодательном Уровне, являются оптовые ярмарки. Одной из особенностей оптовых ярмарок является ограниченность времени их суще-

ствования. Проведение ярмарок способствует усилению воздействия торговых организаций на производство широкого ассортимента товаров, отвечающих запросам населения. Ярмаркам принадлежит немаловажная роль в формировании торгово-хозяйственных связей между различными участниками коммерческой деятельности, в том числе находящимися в разных регионах.

Оптовые ярмарки могут образовываться и проводиться по отдельным видам товаров, по производственно-отраслевому профилю и территориальному признаку.

Ярмарки образуются как юридические лица. Их органы определяются в зависимости от избранной организационно-правовой формы юридического лица. В составе ярмарки создаются специальные подразделения: группа размещения, группа учета договоров, ярмарочный арбитраж и др.

Особое место в торговом обороте занимает деятельность лиц, не имеющих прямого отношения к купле-продаже товаров, но без услуг которых не могут обойтись основные участники коммерческой деятельности. К ним относятся транспортные и экспедиционные организации, товарные склады, фирмы, профессионально занимающиеся маркетингом и комплексным изучением рынка, оказывающие информационные, консалтинговые и иные услуги. Так, например, товарные склады обеспечивают срочное гарантированное хранение товаров различных товаровладельцев. Транспортно-экспедиционные фирмы – это организации, создаваемые преимущественно на узловых станциях крупных магистралей (портах, пристанях).

В качестве особой группы участников торгового оборота следует назвать субъектов Российской Федерации, административно-территориальные и муниципальные образования. Они участвуют в торговых отношениях через свои исполнительные органы. Возможности их влияния на развитие товарного рынка чрезвычайно велики. Эти субъекты содействуют установлению межрегиональных торгово-хо-зяйственных связей, развитию хозяйственной кооперации между регионами, улучшению обеспечения населения разнообразными товарами. :

Нормативные акты

1. Гражданский кодекс Российской Федерации. Ст. 23, гл. 4, 10-

2. Закон РФ от 20 февраля 1992 г. № 2383-1 "О товарных биржах и биржевой торговле" (с изм. и доп.) // Ведомости СНД и ВС РФ. 1992. № 18. Ст. 961; 1992. № 34. Ст. 1966; 1993. № 22. Ст. 790; СЗРФ. 1995. №26. Ст. 2397.

3. Закон от 14 июня 1995 г. "О государственной поддержке малого предпринимательства в России" // СЗ РФ. 1995. № 25. Ст. 2343.

4. Закон от 30 ноября 1995 г. "О финансово-промышленных группах"//СЗ РФ. 1995. №49- Ст. 4697.

5. Закон от 16 сентября 1998 г. "О лицензировании отдельных видов деятельности" // Российская газета. 1998. 3 окт.

6. Постановление Правительства РФ от 9 октября 1995 г. № 9 "Об утверждении Положения о лицензировании деятельности биржевых посредников и биржевых брокеров, совершающих товарные, фьючерсные и опционные сделки в биржевой торговле" // СЗРФ. 1995. №42. Ст. 3962.

Литература

1. Авилина И.В; Козырь О.М. Биржа; правовые основы организации деятельности.. М-, 1991.

2. Жамен С., Лакур Л. Торговое право. М., 1993.

3. Лапт М.С., Лапин С.М. Предприниматель без образования юридического лица. М., 1998.

4. Предприниматель и торговая деятельность. М., 1994.

5. Хоскинг А. Курс предпринимательства (главы: Продвижение товара. Производство и снабжение). М., 1993.

6. Шершеневич Г.Ф. Учебник торгового права. М., 1994.

Раздел 6. Объекты торгового оборота и способы их индивидуализации

Объекты торгового оборота обозначаются общим понятием "товар". Товарами признаются материальные предметы, т.е. вещи, которые на возмездной основе отчуждаются одними лицами другим.

Объектом торгового оборота служит не всякое имущество, а лишь вещи, имеющие стоимость, не изъятые из обращения и не относимые к недвижимым. К объектам торгового оборота не относятся ценные бумаги, объекты интеллектуальной собственности, нематериальные права. Традиционно не относятся к торговому обороту сделки по снабжению электрической и тепловой энергией, водоснабжению.

Отдельные виды имущества могут быть исключены из торгового оборота в законодательном порядке. Указом Президента РФ от 22.02.92 № 179 утвержден перечень изделий, свободная реализация которых запрещена. Специальный порядок реализации таких изделий определяется постановлением Правительства РФ от 10.12.92 № 959.

В нормативных актах для определения объектов торгового оборота кроме термина товар используется также термин "продукция". Под продукцией в общем значении слова понимаются объекты, используемые для производственных и хозяйственных целей: сырье, материалы, полуфабрикаты, оборудование и т.п. К товарам в отличие от продукции прежде относили изделия, предназначенные для продажи гражданам. С предоставления гражданам права заниматься предпринимательской деятельностью и возможности приобретать средства производства разграничение между продукцией и товарами существенно уменьшилось, сгладилось.

С экономической точки зрения, любая промышленная или сельскохозяйственная продукция, предназначенная для возмездной реализации, признается товаром, независимо от того, используется ли она в производственной деятельности или для последующей продажи гражданам. Вместе с тем в российском законодательстве традиционно сохраняются некоторые различия правовых режимов указанных видов иму

щества. Так, закон "О защите прав потребителей" использует преимущественно термин "товар" и закрепляет широкие права граждан на случай продажи им недоброкачественных изделий. Многие из таких прав отсутствуют у организаций, приобретающих продукцию для предпринимательских и хозяйственных целей.

К объектам торгового права относятся товарораспорядительные документы, используемые в торговом обороте. Имеется несколько видов таких документов.

Первый – складские свидетельства. Они выдаются специальными субъектами – товарными складами – в подтверждение принятия товаров на хранение. Свидетельство удостоверяет наличие конкретного качества товаров, находящихся в определенном месте и принадлежащих соответствующему лицу.

Сами складские свидетельства бывают двух видов: простое складское свидетельство и двойное складское свидетельство. Содержание свидетельств и порядок работы с ними определяются ст. 912–917 ГК РФ. Простое и двойное складские свидетельства могут быть предметом сделок.

Складские свидетельства являются не только договорной документацией, но и товарораспорядительными документами. Это означает, что держатели простого или двойного складского свидетельства вправе отчуждать товар, хранящийся на складе, без его перемещения. В этих случаях права на товар переходят путем передачи прав, вытекающих из ценной

бумаги.

Простое складское свидетельство – ценная бумага на предъявителя. Оно может передаваться другим лицам простым вручением и тем самым служить оформлением продажи товара, находящегося на хранении. Товарный склад выдает товар лицу, предъявившему простое складское свидетельство.

Двойное складское свидетельство -- ордерная ценная бумага, оно может передаваться другим лицам на основе передаточной надписи. Двойное складское свидетельство и каждая из двух его частей имеют самостоятельную оборото-способность.

Двойное складское свидетельство может передаваться как единое целое. Держатель складского и залогового свидетельства имеет право распоряжения хранящимся на складе товаром в полном объеме. Передача двойного складского свиде-

тельства влечет передачу права собственности на товар. Однако в коммерческой деятельности наибольший интерес представляет оборотоспособность составляющих двойного складского свидетельства.

Так, складское свидетельство подтверждает принадлежность товара конкретному лицу, определяет обязательства поклажедатедя, Держатель складского свидетельства, отделенного от залогового свидетельства, вправе распоряжаться товаром. Путем совершения на складском свидетельстве передаточной надписи (индоссамента) товар может быть продан, обменен без перемещения со склада, оставаясь на хранении. Правом на получение товара со склада будет обладать новый держатель ценной бумаги, однако для реализации права ему потребуется предъявить вторую часть двойного складского свидетельства (варрант).

Варрант представляет собой документ, предназначенный для передачи товара в залог, и, будучи разъединенным от складского свидетельства, удостоверяющий право залогодержателя на хранящийся на складе товар. При залоге товара об этом делается отметка на складском свидетельстве. Передача варранта совершается при помощи индоссамента. Приобретая складское свидетельство без варранта, покупатель должен предполагать, что товар обременен залогом.

Товар выдается со склада по предъявлении лицом двух частей двойного складского свидетельства. При отсутствии варранта склад выдает товар, если держатель складского свидетельства представит квитанцию об оплате всей суммы долга по залоговому свидетельству. Товарный склад, выдавший товар в нарушение указанных правил, несет перед держателем варранта ответственность в пределах обеспеченной залогом суммы.

Держатель складского и залогового свидетельств вправе требовать выдачи товара по частям. При этом в обмен на первоначальные свидетельства ему выдаются новые свидетельства на товар, оставшийся на складе,

Держатель квитанции (как складского документа) вправе распорядиться товаром на основе общих норм об уступке права требования (ст. 382-390 ГК РФ).

Коносамент представляет собой товарораспорядительный документ, удостоверяющий право его держателя получить или иным способом распорядиться грузом, сданным для морской

перевозки судовладельцу. Коносамент составляется в двух или более экземплярах, один из которых сопровождает груз. Коносамент может быть именным, ордерным или на предьявителя. Право на получение груза может быть уступлено третьим лицам при соблюдении правил уступки права требования. Выдача груза может производиться как по требованию отправителя, так и получателя в зависимости от условий коносамента. После выдачи груза по одному из экземпляров коносамента остальные теряют силу. Коносамент должен содержать установленные законом реквизиты. Коносамент может быть не только предметом переуступки, но и залога.

К объектам торгового права не относятся ценные бумаги, о&ьекты интеллектуальной собственности, морские и воздушные суда, электроэнергия, тепло- и водные ресурсы.

Товарный знак и знак обслуживания – это обозначения, способные отличать соответствующие товары и услуги одних лиц от однородных товаров и услуг других лиц. При изучении данной темы следует обратить внимание на то, что главная функция товарного знака и знака обслуживания – отличительная. Вместе с тем товарный знак выполняет и рекламную функцию, позволяет потребителям лучше ориентироваться в выборе товаров и услуг и оценке их качества с учетом репутации производителя. Существуют словесные, изобразительные, объемные, другие, например, звуковые товарные знаки и их комбинации. По другим категориям различают также коллективные товарные знаки.

При исследовании вопроса о закреплении прав на товарные знаки и способов распоряжения этими правами особое внимание следует обратить на порядок государственной регистрации. Так, к регистрации не допускаются некоторые обозначения, в частности: не обладающие различительной способностью, представляющие государственные гербы, флаги и эмблемы, общеупотребительные обозначения товаров определенного вида и общепринятые символы и термины. Запрещается регистрация ложных обозначений либо обозначений, способных ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя. Заявка на регистрацию товарного знака подается заявителем или его патентным поверенным в Роспатент. Заявка должна содержать заявление о регистрации, само обозначение и его описание, перечень товаров и услуг, для которых испрашивается реги-

страция товарного знака, а также документ об уплате пошлины либо об основаниях освобождения от ее уплаты или уменьшения ее размера.

По принятой к рассмотрению заявке на регистрацию товарного знака проводится предварительная экспертиза, по результатам которой заявка принимается к рассмотрению или отклоняется. По ее завершении проводится экспертиза заявленного обозначения.

При положительном решении Роспатент вносит товарный знак в государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания РФ, производит публикацию о регистрации в своем официальном бюллетене и выдает заявителю свидетельство на товарный знак.

Владелец товарного знака имеет право в течение 10 лет с даты поступления заявки в Роспатент пользоваться и распоряжаться товарным знаком и запрещать третьим лицам использовать данный знак без разрешения (лицензии). Способом передачи прав на товарный знак является лицензионный договор. Он также подлежит регистрации в Роспатенте и без него недействителен. Под лицензией понимается предоставление обладателем исключительного права ~ владельцем товарного знака третьему лицу в установленном порядке и на определенных условиях принадлежащего ему права на использование охраняемого объекта.

Наименование места происхождения товара – это название страны, населенного пункта местности или другого географического объекта, используемое для обозначения товара, особые свойства которого исключительно или главным образом определяются характерными для данного географического объекта природными условиями или людскими факторами либо тем и другим одновременно, а также историческим названием географического объекта. Отношения по регистрации Роспатентом, по подаче и экспертизе заявки, а также по выдаче свидетельства на право пользования в течение 10 лет с возможным продлением наименования места происхождения товара подробно регламентируются законом.

Как известно, защита прав осуществляется судом путем признания права, восстановления положения, существовавшего до нарушения права, пресечения действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, и т.п. В

полной мере эти способы защиты применяются при незаконном использовании таких видов промышленной собственности как товарный знак и наименование места происхождения товара. При рассмотрении этого вопроса следует изучить ст. 46 закона "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях места происхождения товара". За нарушения такого рода предусмотрена также уголовная ответственность, Следует обратить внимание на новые виды мер защиты, закрепленные в названном законе;

• удаление с товара или упаковки незаконно используемого товарного знака и т.д.;

• публикация судебного решения в целях восстановления деловой репутации потерпевшего.

К средствам идентификации товаров относится маркировка. Функции маркировки различны. Она может служить для определения конкретного производителя или потребителя продукции, обозначения принадлежности к определенной партии товара. Нормативные документы требуют, чтобы предприятия, выпускающие продукцию, маркировали соответствующими знаками или кодами не только товары, но и тару, упаковку и товарораспорядительную документацию. Маркировка служит, в частности, определению соответствия товаров государственным стандартам. Порядок, методы и требования к маркировке устанавливаются правилами сертификации продукции или в стандартах на нее. Субъекты хозяйственной деятельности, которым выданы лицензии на маркирование продукции знаком соответствия, а также сама продукция, маркированная этим знаком, вносятся в Государственный реестр продукции и услуг.

Обязательной маркировке могут подлежать группы товаров, в частности, подакцизные, при их поступлении в оборот, в целях государственного контроля за их обращением.

Нормативные акты

1 -з ^н "О защите прав потребителей" в редакции Федерального

закона от 9 января 1996 г. //СЗРФ. 1996. №3. Ст. 140. -? Чакон "О поставках продукции для федеральных государственных

нужд" // СЗРФ. 1994. №34. Ст. 3540.

3. Закон "О закупках и поставках сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия для государственных нужд" // СЗРФ. 1994. № 32. Ст. 3303.

4. Закон "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" // Ведомости СНД и ВС РФ. 1992. № 42. Ст. 2322.

5. Патентный закон // Ведомости СНД и ВС РФ. 1992. № 42. Ст. 2319.

6. Правила составления и подачи заявки на регистрацию товарного

знака и знака обслуживания. Утверждены Роспатентом 29 декабря 1995 г. // БНА РФ- 1996. № 4.

Литература

1. Синецкий Б.И. Основы коммерческой деятельности: Учебник. М., 1998.

2. Адуев А.Н., Белогорская Е.М. Товарный знак и его правовое значение. М., 1972.

3. Волков С.И., Восканян Р. С. Товарные знаки в условиях рыночной экономики. М., 1991.

4. Суханов Е.А. Развитие гражданского законодательства России при

переходе к рынку // Гражданское право при переходе к рынку, М„ 1995.

5. Белов В.А. Ценные бумаги в российском гражданском праве. М., 1996.

Раздел 7. Классификация договоров торгового права

Выделение коммерческого права в самостоятельную подотрасль требует разграничения общегражданских договоров и договоров торгового права, а также классификации договоров, предназначенных для регулирования торговых отношений.

К договорам торгового права относятся прежде Всего те, которые регулируют отношения по возмездной реализации товаров для предпринимательских и хозяйственных целей. Они образуют ядро торгового оборота.

Первую группу договоров можно условно назвать реализационными или собственно торговыми договорами. К числу реализационных относятся договоры поставки, оптовой купли-продажи, закупки для государственных нужд, контрактации сельскохозяйственной продукции. Сюда же можно отнести договор товарного кредита (ст. 822 ГК РФ), который предусматривает обязательство купли-продажи или поставки с условием оплаты стоимости товара в будущем. Б торговых и хозяйственных целях используется также договор мены.

Отличительным признаком договоров данной группы является то, что их сторонами могут быть лишь организации и индивидуальные предприниматели. Кроме того, названные договоры всегда заключаются лицами, отчуждающими товар с предпринимательской целью. Сторона, приобретающая товар, может действовать с предпринимательской целью либо закупать товар для производственных или хозяйственных нужд.

Курс на создание рыночной экономики повлек изменения в регулировании торговых отношений в России. Под влиянием зарубежного права Гражданский кодекс РФ закрепил в качестве общевидовой модели торговых договоров договор купли-продажи. Так, глава 30 ГК РФ называется "Купля-продажа". Она включает в себя основные, виды реализационных договоров.

Вместе с тем в главе 30 ГК РФ урегулирован договор купли-продажи лишь с участием граждан, т.е. розничной купли-продажи. Наряду с ним на практике применяются договоры купли-продажи, регулирующие сделки с товарами в сфере оптовой торговли. Они могут быть названы договорами оптовой купли-продажи.

Может быть предложено следующее определение: "По договору оптовой купли-продажи продавец обязуется в согласованный срок или сроки передать в собственность покупателя вещи (товары), соответствующие требованиям для их продажи населению, а покупатель – принять вещи и оплатить их стоимость".

Оптовая торговля представляет собой деятельность по перемещению товаров на основе возмездных сделок от изготовителей к организациям розничной торговли. Предметом договоров оптовой купли-продажи выступают только вещи, предложенные для продажи в розничной торговой сети. В договорах оптовой купли-продажи должны находить учет требования, которые предъявляются нормативными актами к товарам, продаваемым населению.

Соответственно, договоры оптовой купли-продажи должны предусматривать обязанность изготовителя или дистрибьютора обеспечить предоставление сведений об изготовителе товара, месте нахождения изготовителя или организации, обязанной принимать претензии от покупателя об исправлении недостатков товара. Оптовый продавец обязан передать розничной организации копии сертификатов качества на товар, заверенные нотариусом или органом сертификации. Вместо сертификатов на изделиях может быть проставлен знак соответствия, защищенный от подделок. Должно предусматриваться наличие на одежде ярлыков с данными, соответствующими отечественным шкалам роста и размеров.

Требования к товару в договорах оптовой купли-продажи могут состоять в необходимости его расфасовки в количествах, приемлемых для покупателей, применении тары и упаковки, удобной для использования и хранения. Необходимость удовлетворения запросов населения предъявляет множество других требований, которые подлежат учету в договорах розничных торговых организаций с изготовителями и

оптовыми посредниками и которые создают видовые особенности договора оптовой купли-продажи.

Важнейшей областью товарного обращения наряду с оптовой торговлей является снабжение материальными ресурсами всех видов производственных и иных (учебных, медицинских, управленческих, военных и т.д.) организаций и учреждений.

Для правового регулирования материального снабжения применяется договор поставки. Договору поставки свойственна также функция организации крупномасштабных фундаментальных отношений между регионами и отраслями хозяйства, закупок ресурсов для государственных нужд, кооперационных связей между производственными организа

циями. Предметом поставки могут быть любые вещи, не изъятые из оборота и не ограниченные в обороте.

В качестве одного из видов реализационных договоров закон закрепляет договор контрактации сельскохозяйственной продукции. • По договору контрактации организация дибо фермер (он признается индивидуальным предпринимателем) обязуется вырастить или произвести сельскохозяйственную продукцию в определенном количестве, ассортименте, в указанные сроки и передать ее заготовителю.

Заключенный договор контрактации служит основанием для осуществления хозяйством деятельности по выращиванию или производству сельскохозяйственной продукции. Особенностью договора является включение условий об обязанности заготовителя обеспечивать хозяйство тарой, упаковочными материалами, оказывать помощь в приобретении необходимых ресурсов, а также в вывозе продукции.

Вторую самостоятельную группу договоров, предназначенных для регулирования торговых отношений, образуют посреднические договоры. В сфере торговой деятельности содержанием таких договоров служит совершение посредником действий по поводу товара в интересах какого-либо участника

торгового оборота.

К данной группе относятся прежде всего договоры комиссии между предпринимательскими организациями, в том числе во внешнеторговом обороте (консигнация); коммерческой концессии; торгового агентирования.

Третью сруппу составляют договоры, содействующие торговле. Некоторые из них используются преимущественно в коммерции, другие имеют как торговое, так и общегражданское применение.

В данную группу входят договоры на проведение маркетинговых работ, оказание рекламных и информационных услуг, хранение товаров на товарных складах. К содействующим торговле можно отнести договоры кредитования торговых операций, страхования товаров и коммерческих рисков и ряд других.

Среди договоров, содействующих торговле, следует различать договоры на выполнение работ и на оказание услуг. Основной отличительный признак их состоит в том, что Договоры на выполнение работ всегда имеют результатом Издание определенного материального или идеального про-

лукта. Созданный продукт, например, рекламный плакат или фильм, является товаром и может быть предметом последующей продажи. Что же касается договоров на услуги, то они предусматривают совершение должником определенных действий в пользу кредитора. Сами совершаемые действия: хранение, перевозка, озвучивание рекламного текста и т.п. – является желаемым благом и результатом исполнения договора. Требования к содержанию договоров на работы и

услуги, возможности их прекращения существенно различаются.

В качестве четвертой группы следует выделить организационные договоры.

К их числу относятся договоры:

• об исключительной продаже товаров, заключаемые изготовителями товара с дистрибьюторами или розничными торговыми организациями либо оптовыми фирмами с организациями розничной торговли;

• об организации взаимосвязанной деятельности по материальному снабжению или сбыту товаров;

• между органами исполнительной власти субъектов Федерации о межрегиональных поставках товаров;

• органов исполнительной власти и местного самоуправления с производственными и торговыми фирмами по вопросам осуществления торговли товарами.

Некоторые из организационных договоров весьма широко применяются в торговом предпринимательстве, другие – лишь упоминаются в нормативных актах и пока не получили развития.

Нормативные акты

1. Гражданский кодекс РФ. Часть II.

2 Федеральный закон "О поставках продукции для государственных нужд"//СЗ РФ. 1995. №34. Ст. 3540.

Литература

1. Витрянский В.В. Гражданский кодекс о договоре // Вестник ВАС РФ. 1995. № 10.

2. Яковлев В. Ф. Новое в договорном праве//Вестник ВАС РФ. 1994. № 10.

3. Неутов Г.К., Перекрестова В.В. Договоры, применяемые в торговле. М., 1997.

4. Завидов Б.Д. Договоры посреднических услуг. М., 1997.

Раздел 8. Структура договорных связей

Структура договорных связей в торговом обороте представляет собой сложную многоплановую проблему и предполагает несколько аспектов ее рассмотрения.

Первый аспект заключается в том, что в каждой организации имеется и может быть выявлена структура основных связей с договорными контрагентами. Основными связями признаются регулярные и наиболее значительные по объемам, по сумме сделок либо в силу иных причин важные для жизнедеятельности фирмы обязательственные отношения.

Структура основных связей определяет профиль, содержание деятельности организации. Исполнение договоров создает доходы и издержки фирмы. Структура связей решающим образом влияет на внутреннее построение фирмы, численность персонала, распределение обязанностей. Деятельность всех подразделений и служб должна содействовать процессу исполнения договоров.

В качестве второго аспекта проблематики структуры договорных связей рассматривается взаимозависимость между договорами "по основной деятельности", т.е. отражающими

специализацию деятельности фирмы, и всеми иными договорами, содействующими осуществлению первых. Это взаимосвязь основного и необходимых для его исполнения вспомогательных, обслуживающих договоров. Так, если кондитерское предприятие заключило с покупателем договор на продажу 10 тонн конфет, то для исполнения обязательства оно должно заключить еще 10-15 договоров со смежниками на получение от них различного сырья и материалов, с транспортной организацией на доставку товара и другие.

Для четкого исполнения обязательств требуется совмещение условий основного и вспомогательных договоров в части количества, сроков и других положений. Условия договоров должны быть согласованы также с производственными процессами, технологическими операциями. Подобные меры позволяют точно формулировать задания для соответствующих служб фирмы и отдельных работников по совершению необходимых действий. Без такой согласованности и сопод-чиненности корреспондирующих условий обязательств и непосредственных действий персонала организации заключаемые договоры не могут успешно выполняться.

Третий аспект структуры договорных связей касается участия тех или иных субъектов в договорных отношениях по реализации товара. Здесь различают два вида договорных связей; а) прямые связи – они основываются на договорах, заключаемых непосредственно между изготовителями и организациями-потребителями товара и б) связи с участием промежуточных организаций. Здесь отношения между изготовителями и потребителями опосредуются несколькими договорами, составляющими "договорную цепочку".

Основные функции оптовых посредников состоят в распределении товара. Они приобретают у изготовителей крупные партии товара и осуществляют дробную продажу его розничным торговым организациям и иным потребителям. Наряду с этим имеются посредники, которые, купив партию товара в одном месте, затем перепродают эту же партию другому лицу. В отличие от распределения подобная деятельность носит спекулятивный характер.

Для организаций-изготовителей более выгодна реализация товара через посредников (дистрибьюторов), а не непосредственно потребителям. Включение дистрибьютора в договорную цепочку перелагает на него комплекс трудоемких и

сложных операций по поиску покупателей, отгрузке товара по множеству адресов. Для изготовителя убыстряются расчеты за товар, поскольку оптовый посредник оплачивает сразу стоимость всего переданного ему товара.

Однако все выгоды для изготовителя от работы через дистрибьютора могут сниматься тем, что цена продажи товара дистрибьютору всегда ниже той, которую уплачивает потребитель. Поэтому размеры предоставляемой дистрибьютору скидки с цены должны сопоставляться с величиной затрат, которые будет вынужден нести сам изготовитель в случае продажи товара непосредственно потребителям. Такой расчет служит одним из оснований для решения изготовителем вопроса о структуре договорных связей.

Для организаций-потребителей и розничных торговых организаций решение вопроса о том, приобретать ли товар у изготовителя или у торгового посредника, так же зависит от ряда факторов.

Заключение договора с оптовым посредником предполагает два варианта отгрузки товара: а) транзитная отгрузка, когда товар по указанию посредника отгружается изготовителем сразу в адрес потребителя; б) складская отгрузка, при которой товар доставляется от изготовителя сначала на склад посредника и уже затем переотправляется потребителю.

Транзитная отгрузка не дает конечному покупателю (потребителю) никаких выгод. Более того, ему приходится платить наценку посреднику за его участие в деле, хотя товар грузится в адрес покупателя непосредственно изготовителем. Транзитные отгрузки представляют случай, когда участие посредника является совершенно излишним и конечному покупателю (потребителю) следует добиваться установления прямых связей с изготовителем.

При складском режиме поставок потребителю следует выяснять, какие преимущества ему дает участие посредника в приобретении товара. Например, у потребителя отпадает необходимость создавать запасы соответствующих товаров и материальных ресурсов, арендовать для этого складские помещения, нести затраты по хранению. По мере надобности можно оперативно получить нужное количество товаров со склада оптовой организации. Однако если посредник не в состоянии поддерживать постоянный запас для удовлетворе-

ния заявок покупателей, то покупатель оказывается вынужденным закупать товары непосредственно у изготовителя.

Для покупателей представляют интерес дополнительные услуги, которые способны оказывать оптовые посредники, осуществляющие работу с товаром. Такие услуги могут состоять в: а) подборке ассортиментных групп товара, составлении комплектов из изделий, производимых разными изготовителями; б) предпроизводственной подготовке материалов (например, в их раскрое, нарезке, изгибе и т.п.) согласно заказам покупателей; в) расфасовке и упаковке товара в количествах, удобных для хранения и использования потребителями.

Таким образом, для потребителей и розничных торговых организаций первоочередным при выборе структуры связей является объем и характер услуг, которые ему может предложить оптовый посредник, осуществляющий операции с товаром. Вместе с тем следует просчитывать, где (у изготовителя, оптового посредника или самого получателя) будет дешевле выполнять соответствующие операции с товаром. Указанные факторы служат основой для выбора структуры договорных связей потребителями товара и розничными торговыми организациями.

Существенными особенностями характеризуется структура связей по закупкам продукции для государственных нужд, Организации, определяемые Правительством РФ, а в регионах – их органами исполнительной власти, получают право выступать в качестве заказчиков материальных ресурсов для выполнения государственных федеральных и региональных программ. Они подыскивают на конкурсной основе поставщиков соответствующей продукции. Заказчик и поставщик заключают государственный контракт на поставку товаров для государственных нужд. Такая простейшая схема применяется в случаях, когда заказчиками выступают унитарные и казенные предприятия или иные организации, сами использующие товар согласно государственным программам.

В случаях, когда товар закупается для других лиц, ст. 531 ГК РФ предусматривает выдачу заказчиком, заключившим контракт, отгрузочной разнарядки поставщику с указанием в ней наименований и адресов получателей, вида, количества и сроков отгрузки им товаров.

Наряду с этим ст. 529 ГК РФ предусматривает более сложную двухуровневую структуру связей. В заключенном государственном контракте может быть установлено, что поставка будет производиться не заказчику, а определяемому им покупателю. В этом случае заказчик выдает поставщику и покупателю специальный документ – извещение о прикреплении покупателя к поставщику. В соответствии с полученным извещением поставщик обязан в 30-дневный срок заключить с покупателем договор на поставку товаров для государственных нужд.

Заказчик сам определяет более предпочтительную структуру договорных связей, исходя из целей сохранения контроля за реальным получением товаров для ресурсного обеспечения государственных программ.

Правильное формирование структуры договорных связей требуется при организации поставок товаров из одних регионов страны в другие. Межрегиональные торговые связи способствуют улучшению снабжения населения, развитию конкуренции на товарных рынках. Они укрепляют хозяйственную кооперацию, сложившуюся между регионами.

Для налаживания межрегиональных поставок органы исполнительной власти региона должны предварительно выявить на своей территории потенциальных поставщиков товаров, предлагаемых к продаже, определить возможные объемы поставок и уровни цен. Одновременно исполнительные органы власти другого региона выясняют, какие организации желают закупить соответствующие товары, в каких количествах и по каким предельным ценам.

На этой основе соответствующими органами исполнительной власти заключаются межрегиональные соглашения. Их составными частями являются приложения (протоколы), содержащие сведения о конкретных продавцах и покупателях товаров и ориентировочных объемах продаж. Исполнительной властью регионов должен быть установлен контроль за заключением договоров, оказано необходимое содействие организациям, в частности, путем предоставления кредитов или поручительств по оплате. Должен осуществляться текущий контроль за выполнением поставок по межрегиональным соглашениям, осуществляться меры по замене нереальных поставщиков или покупателей.

, В результате такой деятельности создается сложная система отношений. Она включает в себя соглашения, подписанные руководителями органов исполнительной власти соответствующих регионов и носящие организационный характер. Кроме того, в систему входят многочисленные торговые договоры, заключаемые при содействии и поддержке государственных органов между организациями-продавцами и покупателями, расположенными в этих регионах.

Нормативные акты

1. Гражданский кодекс РФ. Часть II.

2. Федеральный закон от 13 декабря 1994 г. "О поставках продукции для федеральных государственных нужд" // СЗ РФ. 1994. № 14. Ст. 3540.

3. Федеральный закон от 14 июля 1997 г. "О государственном регулировании агропромышленного производства" // СЗ РФ. 1997. № 29. Ст. 3501.

4. Федеральный закон от 29 декабря 1994 г. "О государственном материальном резерве"//СЗ РФ. 1995. №1. Ст. 1.

5. Положение об организации закупок товаров, работ и услуг для государственных нужд. Утверждено Указом Президента РФ от 8 апреля 1997 г. №305//СЗРФ. 1997. №15. Ст. 1756.

Литература

1. Синецкий Б.И. Основы коммерческой деятельности. М., 1998.

2. Даненбург В. и др. Основы оптовой торговли. СПб., 1993.

3. Мангутова Т.Е. Правовое регулирование отношений по торговому посредничеству. М., 1988.

4. Пустозерова В.М. Посредники. Договоры и споры. М., 1998.

Раздел 9. Заключение торговых договоров

Товарное обращение регулируется наряду с законодательством таким важнейшим правовым средством, как договор. Договор играет главную роль в установлении торгово-хозяйственных связей между субъектами. Он обеспечивает юридическую организацию действий субъектов путем установления их взаимных прав и обязанностей в обязательствах, связанных с отчуждением и приобретением товаров.

Своевременное и квалифицированное заключение договоров выступает предпосылкой надлежащего их исполнения. На стадии заключения договоров создаются условия для успешной работы фирмы, повышения прибыли и предупреждения потерь от неисполнения договорных обязательств.

В отношении формы торговых договоров действует общее правило, согласно которому договоры между юридическими лицами или с их участием заключаются в простой фирменной форме. Отрицательным последствием нарушения требований к форме договора согласно ст. 162 ГК РФ служит недопустимость ссылаться на свидетельские показания в случае возникновения спора. Лишь по некоторым видам договоров закон предусматривает их недействительность в случае несоблюдения простой письменной формы. Таковы все внешнеэкономические договоры (ст. 162 ГК РФ), договоры страхования (ст. 940 ГК РФ) и коммерческой концессии (ст. 1028 ГК РФ).

Закон не предусматривает необходимости заключения договоров на специальных бланках, а также скрепления подписей печатями. Сами стороны могут предусмотреть обязательность использования специальных бланков и скрепления подписей печатями. Несоблюдение этих условий не влечет недействительности договора. Однако сами стороны могут предусмотреть иные последствия таких нарушений, в том числе признание договора незаключенным.

Сторона, заинтересованная в заключении договора, делает предложение об этом. Предложение может адресоваться конкретному лицу или неопределенному кругу лиц. В пос-

леднем случае оно должно содержать существенные условия договора. При отсутствии существенных условий такое обращение не признается предложением о договоре, а рассматривается как деловая информация или реклама.

Предложение о заключении договора может делаться следующими основными способами; а) направлением другой стороне подготовленного проекта договора, б) направлением письма или телеграммы, содержащих предложение о договоре. Статьи 160 и 434 ЛЕС РФ предусматривают возможность заключения договора также путем обмена телефонограммами, радиограммами или с помощью средств электронной связи. Однако для этого в силу п. 2 ст. 160 ГК РФ стороны должны предварительно предусмотреть порядок факсимильного воспроизведения подписей уполномоченных лиц.

Одним из важных моментов стала проверка того, какой орган юридического лица правомочен принимать решение о заключении договора. В федеральных законах "Об акционерных обществах" (ст. 78–79) и "Об обществах с ограниченной ответственностью" (ст. 46) выделена категория крупных сделок, которые могут совершаться лишь по решению наблюдательного органа или общего собрания участников общества.

Закон не устанавливает, какое лицо вправе подписывать договоры от имени организации. На практике допустимым признается подписание договора первым руководителем организации (ее исполнительного органа). Все остальные лица могут подписывать договоры лишь по уполномочию, предусмотренному в уставе организации, или выданной доверенности. На уполномочивающие документы должна делаться ссылка в договоре, а их заверенная копия (или выписка) – прилагаться к договору.

Сторона, получившая предложение о заключении договора, нередко согласна заключить договор на иных условиях. Соответствующие дополнения или возражения должны быть высказаны ею. Когда договор заключается путем подписания сторонами составленного текста, то оправданным является подписание договора с отметкой в нем о наличии разногласий и приложения к возвращаемому экземпляру договора протокола разногласий. При заключении договора путем обмена письмами (телеграммами и т.п.) в даваемых ответах указывается на вносимые дополнения и возражения.

В силу ст. 443 ГК РФ ответ, содержащий иные, условия по сравнению с предложенным, не считается согласием заключить договор. Он рассматривается как встречное предложение заключить договор на иных условиях.

В коммерческой практике сторона, получившая ответ с разногласиями, поступает одним из следующих способов.

1. Сторона может принять меры к урегулированию разногласий. Статьи 507 и 528 ГК РФ предусматривают этот способ действий лишь для договоров поставки и закупки для государственных нужд. Однако он пригоден для всех видов

торговых договоров.

Рассмотрение разногласий проводится руководителями организаций с участием специалистов. Результаты переговоров оформляются протоколом согласования, служащим приложением к договору, либо составлением нового текста договора. При невозможности переговоров из-за отдаленного нахождения контрагентов возможно направление другой стороне письма с мотивированным изложением причин отклонения разногласий. Такие действия во многих случаях ведут к снятию заявленных разногласий и достижению соглашения.

2. Второй вариант действий может состоять в том, что сторона, получившая ответ с разногласиями, направляет письменное подтверждение о принятии требований, выдвинутых контрагентом, соглашается на включение их в договор. Сообщение о таком согласии влечет признание договора заключенным на условиях, заявленных в качестве разногласий.

3. Третий возможный вариант действий состоит в том,

что полученные разногласия рассматриваются в качестве предложения заключить договор на новых условиях. Здесь субъекты фактически меняются местами. Сторона, получившая ответ (акцепт) с разногласиями, в свою очередь сообщает приемлемую для нее редакцию спорных пунктов.

4. Для сторон не исключена возможность передачи спора по условиям заключаемого договора на разрешение арбитражного или третейского суда. Такие действия допустимы в двух случаях: когда стороны достигли соглашения о передаче спора на разрешение суда либо когда подобная возможность

предусмотрена законом.

Важную роль в торговом обороте выполняют средне- и долгосрочные договоры, порядок заключения которых отли-

чается существенными особенностями. Распространенной является практика заключения двухуровневых договоров. Первый уровень составляют рамочные (основные) договоры. Рамочный договор заключается на продолжительный срок, и в нем урегулируются основные вопросы взаимоотношений сторон. Второй уровень образуют отдельные договоры, заключаемые на соответствующие краткие периоды либо на поставку каждой партии товара. В них определяются объемы предстоящих поставок, конкретизируется ассортимент, уточняются цены на товар и иные условия отношений на частный срок.

В рамочных договорах крайне важно определять, какая из сторон и в какие сроки высылает проект отдельного договора, как сообщаются и в каком порядке урегулируются разногласия по условиям отдельных договоров. Без четкого определения этих процедурных условий основной договор оказывается невыполнимым. В рамочном договоре может быть предусмотрен молчаливый акцепт предложения о заключении отдельного договора либо заявленных возражений по условиям отдельного договора. Может быть предусмотрена обязанность передачи спора по условиям отдельных договоров на разрешение арбитражного суда.

Сторонам нередко приходится решать вопрос об изменении условий или досрочном расторжении договора. Одно-. сторонний отказ от договора или одностороннее изменение его условий не допускаются за исключением случаев, предусмотренных законом, а для договоров, связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, также в случаях, предусмотренных в самом договоре.

Стороны предусматривают в договорах возможность одностороннего отступления от договора в двух группах случаев:

как ответную меру на нарушение обязательства, допущенное другой стороной, и как способ реагирования на случаи изменения обстоятельств после заключения договора.

Возможность одностороннего отступления от договора достаточно широко предусматривается законом. Так, ст. 328 и 405 ГК РФ предусматривают общее для всех договоров право лица на односторонний отказ от договора при просрочке исполнения обязательства другой стороной, если лицо утратило интерес к договору. В силу ст. 782 ГК РФ кредиторы по любым видам договоров на возмездное оказа

ние услуг вправе отказаться от договора, возместив другой стороне понесенные затраты по договору. Законодательство об отдельных видах договоров нередко предусматривает возможность для одностороннего отказа от договора или изменения условий договора по конкретным основаниям.

Возможность одностороннего отказа от договора может проистекать из существа договора и из обычаев делового оборота. Таково, например, право поклажедателя во всякое время отказаться от договора хранения и взять от хранителя

переданные ему товары.

Расторжение или изменение договора по соглашению

между сторонами оформляется: 1) подписанием составленного сторонами документа, 2) обменом письмами, телеграммами и т.п. При изменении или расторжении договора по соглашению сторон обязательство считается измененным или прекращенным с момента заключения соглашения. Однако стороны могут в самом соглашении установить иной срок для изменения или прекращения обязательства.

Одним из возможных способов является изменение или расторжение договора в судебном порядке. Сторона, заинтересованная в изменении или прекращении договора, обязана направить письменное предложение об этом. Другая сторона должна дать ответ в 30-дневный срок, если иной срок для ответа не указан в самом предложении. При получении отказа или непоступлении ответа в установленный срок заинтересованная сторона обращается в арбитражный суд с иском об изменении или расторжении договора.

Судебное изменение или расторжение договора возможны в нескольких группах случаев:

1) когда возможность требовать изменения или досрочного расторжения договора в связи с какими-то обстоятельствами предусмотрена договором. Истец обязан доказать наличие обстоятельств, предусмотренных в качестве оснований для изменения или прекращения договора;

2) закон предусматривает общую возможность требовать по суду изменения или расторжения договора в случае существенного нарушения договора другой стороной. Существенным согласно ст-450 ГК РФ признается нарушение, вследствие которого потерпевшая сторона

в значительной мере лишается возможного дохода от сделки. Деловое обыкновение понимает под значительной мерой потерю 50% и более от возможного дохода;

3) статья 451 ГК РФ предусматривает такое основание для судебного изменения или расторжения договора, как существенное изменение обстоятельств. Заявитель иска обязан доказать новизну неблагоприятных обстоятельств, появление их после заключения договора и существенный характер таких обстоятельств. Критерием существенности также служит значительная утрата лицом возможного дохода от сделки. Изменение условий договора по этому основанию допускается в исключительных случаях;

4) законодательство, регулирующее конкретные виды договоров, предусматривает немало специальных оснований для изменения условий и расторжения договора в судебном порядке. /

Нормативные акты

1. Гражданский кодекс РФ.

2. Положение об организации закупок товаров, работ и услуг для государственных нужд. Утв. Указом Президента РФ от 08.04.97 г. № 305 // СЗ РФ. 1997. № 15. Ст. 1756.

Литература

1. Панкратов Ф.Г., Серегина Т.К. Коммерческая деятельность. Учебник. М.,1996.

2. Завидов Б^З,. Договор: подготовка, заключение; изменение. М., 1997.

3. Дашков Л.Щ Брызгалин А.В. Коммерческий договор: от заключения до исполнения. М., 1995.

4. Кабалкин А.Ю. Изменение и расторжение договора // Рос. Юстиция. 1996. № 10.

5. Хохлов С.А. Договорная работа. Свердловск, 1986.

6. Обзор практики разрешения споров, связанных с заключением, изменением и расторжением договоров. Приложение к информационному письму Высшего Арбитражного Суда от 05.05.87 г. № 14//Вестник ВАС РФ. 1997. №7. С.103.

Раздел 10. Определение в договоре условий о количестве, ассортименте и качестве товара

Условие о количестве товаров входит составной частью в определение предмета реализационных договоров и признается в качестве существенного,

По общему правилу количество подлежащих передаче товаров определяется по соглашению сторон. Исключение составляют случаи, когда ГК РФ или иными законами устанавливается обязанность продавца передать товар, количество которого соответствует заказу покупателя. Например, такое правило установлено в отношении поставки товаров для государственных нужд и некоторых других.

В силу ст. 465 ГК РФ если договор не позволяет определить количество подлежащего передаче товара, договор считается незаключенным. Поэтому необходимо обратить внимание на способы определения количества в договоре. Количество может быть определено: а) в натуральном выражении (метрах, штуках, тоннах и иных единицах); б) в денежном выражении (например, продажа товаров на сумму 5 тысяч рублей); и, наконец, в) допускается возможность установления в договоре не собственно количества, а порядка его определения сторонами (например, продавец обязуется передать картофель в количестве, соответствующем полученным от покупателя деньгам по цене закупки на данный момент). Косвенное согласование количества может производиться путем указания в договоре максимальных и мини-

мальных, пределов (передача стройматериалов на сумму не менее 2 тысяч рублей).

При определении количества в стоимостном выражении изменение обусловленной договором цены на товар в процессе исполнения договора не влияет на условие договора о количестве, если иное не установлено соглашением сторон.

При продаже товаров нескольких наименований в договоре определяется количество по каждому наименованию.

В годовых или иных долгосрочных договорах поставки при длящихся отношениях количество проданного товара, как общий предмет поставки, может дробиться на отдельные партии с отгрузкой в частные сроки. Согласно ст. 508 ГК РФ отгрузка в этом случае производится равными партиями (размер отдельной партии определяется путем деления всего количества, подлежащих поставке товаров, на число частных сроков), если иное не предусмотрено соглашением сторон. При включении данного условия в договор необходимо учитывать такие факторы, как колебание спроса на те или иные товары, в особенности сезонные, либо возможное изменение уровня производства.

Ассортимент относится к важнейшим показателям, характеризующим предмет договора. Под ассортиментом (номенклатурой) понимается соотношение определенных разновидностей товаров в пределах группы товаров: по родам, видам, артикулам, фасонам, моделям, ростам, размерам, цветам и др.

Необходимо различать групповой и развернутый ассортимент. Под первым понимается перечень разнообразных групп однородных товаров (например, ткани шерстяные, ситцевые, штапельные и т.д.). Развернутый ассортимент в отличие от группового детализирует каждый вид товара по определенным показателям (расцветка, размер, сорт и др.).

В договоре может быть непосредственно установлен ассортимент товаров, подлежащих передаче. При большом числе ассортиментных позиций они указываются в специальном документе – спецификации, которая является неотъемлемой частью договора. В договоре также может предусматриваться порядок его определения или согласования. В последнем случае важное значение имеет включение в договор условия о том, кто (покупатель или продавец) и в какие сроки должен направить проект спецификации на очередной период. Целесообразно также предусмотреть, в какие сроки

и в каком порядке будут заявляться и урегулироваться разногласия по ассортиментным позициям.

Если ассортимент согласован на длительный срок, в договоре может быть предусмотрен порядок его' изменения

или уточнения.

Необходимо обратить внимание на различный порядок изменения ассортимента в поставочных отношениях и в договоре купли-продажи. В силу ст. 512 ГК РФ для договоров поставки допускается возможность замены изделий одного ассортимента на другой лишь с предварительного согласия покупателя. Такое согласие должно быть выражено в письменной форме и сообщено до передачи товаров. Данное правило применяется независимо от того, по чьей инициативе (поставщика или покупателя) производится замена, поскольку налицо изменение первоначального условия договора об ассортименте.

Несколько иначе решается вопрос об изменении ассортимента по договору купли-продажи. Согласно п. 4 ст. 468 ГК РФ товары, не соответствующие условию договора об ассортименте, считаются принятыми, если покупатель в разумный срок после их получения не сообщит продавцу о своем отказе от товаров. Следовательно, в этом случае обязательства продавца считаются выполненными, если покупатель своевременно не направит продавцу извещение о нарушении

условий договора.

При нарушении продавцом (поставщиком) условия договора об ассортименте покупателем могут быть предъявлены требования, предусмотренные п. . ,2 ст. 468 ГК РФ. В частности, покупатель вправе отказаться от товаров, не соответствующих условию об ассортименте. Такой отказ не считается отказом от исполнения обязательства и не влечет расторжения договора. Если покупатель не отказался от товаров, не соответствующих условию об ассортименте, и поставка товаров данного наименования согласно договору должна осуществляться в следующие периоды поставки, то указанные товары должны засчитываться в счет объемов этих периодов (п.12 Постановления Пленума ВАС РФ от 22.10.1997 г. № 18).

Условие об ассортименте затрагивает важные интересы потребителей. Нужно учитывать, что именно договор является важнейшим правовым средством воздействия покупателя

на формирование производственной программы изготовителя в целях удовлетворения ассортиментного спроса потребителей. Поэтому в договорах необходимо предусматривать условия о последовательном расширении и обновлении ассортимента, освоении выпуска новых видов изделий.

Порядок определения в договоре качества товаров связан с двумя способами государственного регулирования качества:

стандартизацией и сертификацией. Указанные отношения регламентируются законами РФ от 10 июня 1993 г. "О стандартизации" и "О сертификации продукции и услуг".

В Законе о стандартизации устанавливаются виды нормативных документов, определяющих требования к качеству товаров. К ним относятся: государственные стандарты РФ (ГОСТы), международные и региональные стандарты, стандарты отраслей (ОСТы), стандарты предприятий (СТП), стандарты научно-технических, инженерных обществ и других общественных объединений (СТО). Каждый вид стандарта разрабатывается и утверждается соответствующим органом.

Стандарты содержат обязательные и рекомендуемые условия. К обязательным относятся требования, обеспечивающие безопасность продукции для окружающей среды, жизни, здоровья и имущества населения, а также совместимость, взаимозаменяемость различных видов продукции, единство методов их контроля и маркировки. Обязательные требования стандартов распространяются на все предприятия и организации независимо от форм собственности.

Рекомендуемые условия закрепляют большинство потребительских характеристик продукции. Эти условия необязательны. Они могут выбираться, изменяться и дополняться самими сторонами. Однако они становятся обязательными в силу договора либо в случае, если изготовитель (поставщик) продукции указал об этом в технической документации. Если в договоре есть ссылка на ГОСТ (указаны его номер и индекс), но нет конкретизации потребительских свойств продукции, то рекомендуемые условия также приравниваются к обязательным в силу заключенного договора.

Если на продаваемый (поставляемый) товар имеется ГОСТ, необходимо в договоре указывать его номер и дату принятия. При ссылке на ОСТы должны быть указаны наименование органа, утвердившего стандарт, и дата утверждения. В случае определения качества продаваемых (постав

ляемых) товаров путем ссылки на СТП или. СТО,'разработанными третьей организацией, в договоре должно быть указано, кем и когда принят стандарт- Целесообразно также предусмотреть в договоре, будут ли стороны руководствоваться рекомендуемыми требованиями стандартов. Однако недопустимо отступление в договоре от обязательных требований стандарта в сторону ухудшения качества.

Другим механизмом, регулирующим качество товаров, служит сертификация. Поэтому при заключении договора и определении качества товаров необходимо учитывать связанные с ней требования.

Сертификация представляет собой деятельность по подтверждению соответствия продукции требованиям, установленным в стандартах или заявленным изготовителем. Сертификация направлена на предотвращение поступления на рынок товаров, представляющих опасность для окружающей среды, жизни и здоровья граждан. Сертификация непосредственно связана со стандартизацией, так как является важным инструментом обеспечения соблюдения обязательных требований стандартов.

Закон различает два вида сертификации – обязательную и добровольную,

Обязательная сертификация предусматривает подтверждение соответствия товара обязательным требованиям стандарта по показателям безопасности, экологичности, совместимости и взаимозаменяемости. Обязательная сертификация проводится в органах по сертификации или специальных аккредитованных экспертных организациях. Обязательная сертификация может осуществляться в двух формах: а) по документам Системы сертификации ГОСТ Р и систем сертификации соответствующих групп однородной продукции и б) по правилам сертификации продукции с использованием заявления-декларации изготовителя. Решение о возможности применения второй формы для конкретной продукции конкретного изготовителя принимает территориальный орган по сертификации. Заявитель направляет декларацию-заявку по установленной форме, и орган по сертификации рассматривает ее не позднее одного месяца после получения. Сертификат может быть выдан на вид товара, конкретную партию или отдельное изделие. Во втором и третьем случаях изготовитель

(поставщик) маркирует изделие и (или) упаковку, тару И сопроводительную документацию знаком соответствия-

Добровольная сертификация проводится по инициативе изготовителя, продавца (поставщика) или потребителя продукции. Объектами добровольной сертификации является продукция, либо ее дополнительные потребительские свойства, не подлежащие обязательной сертификации. При добровольной сертификации заинтересованное лицо вправе выбирать любую схему сертификации.

При ввозе импортной продукции, подлежащей обязательной сертификации, необходимо наличие сертификата и знака соответствия, выданных уполномоченными на то органами РФ, которые вправе выдать свидетельство о признании, если на товар имеется сертификат, выданный зарубежной или международной организацией. Эти документы представляются вместе с грузовой таможенной декларацией в таможенные органы и являются необходимыми документами для получения разрешения на ввоз продукции на территорию РФ.

Таким образом, к инструментам сертификации относятся;

декларация-заявка, сертификат, лицензия на применение знака соответствия, знак соответствия.

Изготовитель отвечает за соответствие продукции (товаров) стандартам и правильное использование знака соответствия, а оптовые и розничные продавцы – за наличие сертификата и знака соответствия на реализуемые ими товары. В договоре целесообразно конкретизировать порядок удостоверения сертификации передаваемого товара путем включения условия об обязанности высылки продавцом сертификата (заверенной его копии), либо проставлении знака соответствия на каждом изделии.

Одним из способов определения качества в договоре является продажа товара по образцу и (или) описанию. Этот способ предполагает установление качества товаров в договоре в соответствии с определенным образцом, согласованным сторонами. Изготовленный образец пломбируется, снабжается карточкой (этикеткой), имеющей подписи поставщика и покупателя и их печати. В договоре указывается о наличии согласованного образца, дается его описание с определением порядка хранения, исключающего возможность оспаривания подлинности образца, а также порядка сличения поставленных товаров (продукции) с образцом. Описание образца

должно определять все существенные качественные показатели товара (продукции).

Условие о качестве товара не относится к существенным условиям договора. При отсутствии в договоре условия о качестве применяется правило, предусмотренное п. 2 ст. 469 ГК РФ. В то же время следует учитывать, что отсутствие в торговых договорах условия о качестве товара может привести к негативным для покупателя последствиям, связанным с невозможностью использования не подходящего по своим характеристикам товара.

Договору принадлежит решающая роль в деле улучшения качества продукции. Это обусловлено возможностью включения в договор условия о передаче товара повышенного, по сравнению с требованиями стандарта, качества. В долгосрочных договорах можно включить условие о поэтапном переходе к изготовлению и поставке (продаже) товаров более высокого качества.

ГК РФ предусматривает два способа гарантирования качества. Так, закон закрепляет требование о возможности использования товара для целей, для которых такого рода товары обычно используются, в пределах разумного срока. Данное положение распространяется на любую продукцию (товар) и применяется в случае, если специальная гарантия не установлена в договоре. Требования, связанные с недостатками товара, могут быть предъявлены при условии, что недостатки были обнаружены в разумный срок, но в пределах двух лет со .дня передачи товара покупателю, либо более длительного срока, когда такой срок предусмотрен законом или договором. Продавец в этом случае несет ответственность, если покупатель докажет, что недостатки возникли до передачи товара покупателю или по причинам, возникшим до этого момента (бремя доказывания лежит на покупателе).

Кроме того, в отношении различных товаров может предусматриваться определенный период времени, в течение которого товар должен соответствовать требованиям, установленным в законе или договоре (гарантийный срок). Гарантийные сроки могут предусматриваться в стандартах на товар или в договоре. Стороны вправе включить в договор условие о гарантийном сроке большей продолжительности, чем в стандарте. Если на товар установлен гарантийный срок, то требования по поводу обнаруженных недостатков предъявля-

ются в пределах этого срока- В этом случае ответственность несет продавец, если не докажет, что недостатки товара возникли вследствие нарушения покупателем правил пользования товаром или его хранения, либо действий третьих лиц,

либо непреодолимой силы (бремя доказывания лежит на продавце).

На изделие может быть также установлен срок годности, под которым понимается период времени, по истечении которого товар теряет свои потребительские свойства и не может использоваться по назначению. Срок годности определяется либо периодом времени, в течение которого товар пригоден к использованию, либо датой, до наступления которой товар пригоден к использованию. Срок годности исчисляется со дня изготовления товара. Товары, на которые установлен срок годности, продавец обязан передать покупателю с таким расчетом, чтобы они могли быть использованы по назначению до истечения срока годности. В договорах оптовой купли-продажи и поставки желательно предусматривать условие об остаточном сроке годности на момент поступления товара к оптовому покупателю. Целесообразно также предусмотреть в договоре последствия несоблюдения этого условия в виде права покупателя отказаться от принятия и оплаты товаров, реализация которых из-за небольшого остаточного срока годности становится невозможной, и обязанности продавца по их вывозу. Оптовый покупатель обязан руководствоваться нормой, в соответствии с которой продажа товаров с просроченным сроком годности запрещается.

Нормативные акты

1. Гражданский кодекс РФ. Ст. 465–-473.

2. Закон РФ "О стандартизации" (с изм.) // Ведомости СНД и ВС РФ. 1993. №25. Ст. 917; СЗРФ. 1996. №1. Ст. 4.

3. Закон РФ "О сертификации продукции и услуг" (с изм. и доп.) // Ведомости СНД и ВС РФ. 1993. № 26. Ст. 966; СЗ РФ. 1996. № 1. Ст. 41; 1998. № 10. Ст. 1143; № 31. Ст. 3832.

4. Положение о государственной инспекции по торговле, качеству товаров и защите прав потребителей Комитета по торговле (утв. Постановлением Правительства РФ от 27 мая 1993 г. № 501 (с изм.) //СЗРФ. 1997. №29. Ст. 3529.

5. Постановление Правительства от 12 февраля 1994 г. № 100 "Об организации работ по стандартизации, обеспечении единства измерений, сертификации продукции и услуг" // САПП РФ. 1994. №8. Ст. 598; СЗРФ. 1996. №3. Ст. 191.

6. Постановление Правительства РФ от 13 августа 1997 г. № 1013 "Об утверждении перечня товаров, подлежащих обязательной сертификации"//СЗРФ. 1997. № 17. Ст. 2020.

7. Постановление Госстандарта России от 25 июля 1996 г. № 14 "О правилах применения знака соответствия при обязательной сертификации продукции" // Российские вести. 1996. 8 авг.

Литература

1. Девяткин К, Качество продукции и товаров // Хозяйство и право. 1992. № 3.

2. Емельянова М.Б. Качество, стандартизация и право. Рига, 1997. 3 Сертификация потребительских товаров: зарубежный опыт. М., 1990.

Раздел 11. Установление цен на товары и способы расчетов

Установление цен на товары и способы расчетов отражают экономическую сторону содержания договоров и служат достижению участниками договора их основных целей.

В ГК РФ содержится ряд статей, регулирующих определение в договоре условия о цене товара. Правила в этих статьях носят диапозитивный характер. Это способствует закрепленному в законе праву сторон в рыночных условиях по собственному усмотрению определять цены на товар.

По вопросам Цен закон допускает возможность издания обязательных для сторон правовых актов императивного характера.

Государственное регулирование цен может осуществляться путем:

1) установления в твердой сумме цен (тарифов) на товары, снабженческо-сбытовых и торговых надбавок к ценам на товары, наценок на товары;

2) регулирования цен (тарифов) на товары, различных надбавок, наценок, при этом определяется их предельный уровень или коэффициенты к действующим ценам (тарифам), либо иным образом-

Закон не относит цену к существенным условиям торговых договоров. ГК РФ (ст. 424) следует подходу, предложенному в ст. 55 Конвенции ООН о договорах международной купли-продажи товаров, где цена признается определяемым условием договора. Однако в п. 54 постановления Пленумов Верховного Суда РФ и Высшего Арбитражного Суда РФ от 01.07.96 № 6/8 предлагается отличный от изложенного в Венской конвенции подход к определению условия о цене товара. Согласно названному акту, если цена товара не определена сторонами в условиях договора, она может быть определена в соответствии с правилами п. 3 ст. 424 ГК РФ; вместе с тем при наличии разногласий сторон по условию о цене и недостижении сторонами соответствующего соглашения договор считается незаключенным.

В условиях договора о цене товара определяют:

• размер цены за единицу товара с указанием включаемых в цену налогов и расходов;

• базис цены, определяемый обычно как распределение между сторонами расходов, имеющих значительный вес в структуре цены; по погрузке, оплате транспортировки, разгрузке, хранению, охране в пути и др.;

• способ фиксации цены: твердо фиксированные цены;

фиксированные на определенный период с последующей их корректировкой; подвижные цены, фиксируемые на момент исполнения обязательства; скользящие цены, определяемые расчетным путем в зависимости

от показателей, ее обусловливающих (себестоимость, затраты и т.п.); :

• порядок изменения цены на товар. Так, в договорах иногда используется уведомительный порядок изменения цены на товар, обосновываемый правилом в п. 2 ст. 348 ГК РФ, согласно которому молчаливый акцепт предложения об 'изменении цены, направленного контрагентом по договору, возможен, если этот порядок предусмотрен условиями договора и следует из прежних деловых отношений сторон;

• общая стоимость товара по договору.

Выбор способа расчетов предполагает определение сроков, размера платежей и формы расчетов по договору, поскольку по общему правилу в торгово-предприниматель-ской деятельности расчеты производятся в безналичном порядке (п. 2 ст. 861 ГК РФ).

Глава 46 ГК РФ специально посвящена регулированию отношений по отдельным формам расчетов. Помимо ГК РФ значительную роль в регулировании отношений по расчетам играют правила, издаваемые Центральным Банком РФ и используемые в банковской практике обычаям делового оборота. Кроме того, отдельные нормы, регулирующие сроки и момент осуществления платежей, содержатся в разделах ГК РФ, посвященных отдельным видам договоров, например, ст. 486, п. 1 ст. 516 ГК РФ.

Форма расчетов по договору должна обеспечивать связь момента оплаты с моментом исполнения основного обязательства по договору и вместе с тем защищать интересы участников договора от возможных нарушений со стороны контрагента.

При определении условий о расчетах по договорам на возмездную реализацию товара правила ГК РФ выделяют момент оплаты в соотношении с моментом передачи товара:

• непосредственно до и после передачи товара;

• предварительная оплата;

• оплата товара, проданного в кредит (последующая оплата);

• оплата товара в рассрочку,

Наиболее выгодным для продавца является условие о расчетах за товар в виде полной предварительной оплаты стоимости товара, осуществляемой в форме платежного поручения покупателя своему банку на оплату товара. Эта форма расчетов надежно обеспечивает исполнение обязательства по оплате, поскольку денежные средства поступают до отгрузки товара и не требуется никаких связанных с расчетами расходов со стороны продавца. Вместе с тем она никак не защищает интересы покупателя от возможных нарушений со стороны продавца.

Оплата непосредственно до и после передачи товара обычно предусматривается включением в договор условия об оплате против получения счетов, отгрузочных и иных документов. Этот вид оплаты может осуществляться в форме различных видов аккредитивов. ГК РФ предусматривает:

покрытый (депонированный) и непокрытый (гарантированный), отзывный и безотзывный, а также подтвержденный аккредитивы. В международных расчетах также различают аккредитивы; документарные и резервные, с оплатой по предъявлении, с отсрочкой оплаты, акцептные и с учетом тратт, компенсационные, возобновляемые (револьверные), переводные (трансферабелъные).

Ввиду сложности и больших расходов при использовании и расчетах аккредитива в договоре может предусматриваться оплата чеком против представления реестров счетов, отгрузочных и иных согласованных в договоре документов.

Эта широко используемая во внешнеторговой практике форма расчетов удобна тем, что уменьшает до минимума разрыв во времени между передачей товара и его оплатой. Однако использование чека предполагает строгий контроль за соответствием реквизитов чека требованиям закона (ст. 878 ГК РФ) и установленного законом срока предъявления его к оплате (п. 2 ст. 879 ГК РФ).

В условиях дефицита свободных денежных средств в современных условиях часто используется последующая оплата в форме платежного поручения, либо предусматриваются расчеты по инкассо.

В настоящее время расчеты по инкассо осуществляются в формах: инкассового поручения, акцептуемого плательщиком, либо инкассового требования о безакцептном списании средств со счета плательщика.

При выставлении на инкассо требования о безакцептном списании средств со счета необходимо учитывать, что в соответствии со ст. 854 ГК РФ списание средств со счета без согласия его владельца допускается по решению суда и в случаях, предусмотренных законом или договором. Поскольку отношения между банком и плательщиком регулируются договором банковского счета, необходимо получить предварительное письменное согласие банка на безакцептное списание средств.

Практика допускает также применение в расчетах платежного требования-поручения, платежного требования. При использовании акцептуемого инкассового поручения, платежного требования-поручения или платежного требования оплата происходит только после предварительного акцепта их и не позднее указанного в документах срока платежа.

Допускается осуществление расчетов в иных формах, устанавливаемых в договоре в соответствии с законом, банковскими правилами и применяемыми в практике обычаями делового оборота, В соответствии со ст. 410 ГК РФ и п. 1.4 Положения о безналичных расчетах в Российской Федерации, утвержденного Центральным Банком РФ, допускается погашение обязательства по оплате зачетом встречного однородного требования как способ расчетов без участия банков. На практике также используется вексель в качестве финансового инструмента погашения денежных обязательств.

Нормативные акты

1. Конвенция ООН «О договорах международной купли-продажи товаров». Вена. 1980 г. // Вестник ВАС РФ. 1994. № 1.

2. Гражданский кодекс РФ (ст. 143, 421, 422, 424, 432, 438, 485, 486-489, 516, 854, 861-885).

3. Указ Президента РФ от 20.12.94 № 2204 "Об обеспечении правопорядка при осуществлении платежей по обязательствам за поставку товаров, выполнение работ или оказание услуг" // СЗ РФ. 1994. № 35. Ст. 3690 (п. 3).

4. Указ Президента РФ от 28.02.95 № 221 "О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)" (в ред. Указа Президента РФ от 08.07.95 № 685) // СЗ РФ. 1995. № 10. Ст. 859; СЗРФ. 1995. №28. Ст. 2645.

5. Постановление Правительства РФ от 07.03.95 № 239 "О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)" (в ред. постановлений Правительства РФ от 08.02.96 № 131, 15.04.96 № 473, 31.07.96 № 915, 30.06.97 № 773, 30.07.98 № 865) // СЗ РФ. 1995. № 11. Ст. 997; СЗ РФ. 1996. № 7. Ст. 690; СЗ РФ. 1996. № 17. Ст. 2002; СЗ РФ. 1996. № 32. Ст. 3942; СЗ РФ. 1997. № 27. Ст. 3232; СЗ РФ. 1998. № 32. Ст. 3908.

6. "Положение о безналичных расчетах в Российской Федерации", приложение к письму ЦБ РФ от 09.07.92 № 14 // Вестник ВАС РФ. 1993. №4.

Литература

1. Бабикова С. Расчеты по инкассо // Хозяйство и право. 1998. №4.

2. Витрянский В.В. Расчеты (глава 46 ГК) // Хозяйство и право.

1996. № 8.

3. Новоселова Л.А. Гражданский кодекс Российской Федерации о расчетах // Вестник ВАС РФ. 1996. № 10.

4. Принципы международных коммерческих договоров / Пер. с англ. АС. Комарова. М., 1996. Ст. 5.7, 6.1.1 - 6.1.12.

5. Суханов Е.А. Гражданский кодекс в хозяйственной практике // Хозяйство и право. 1997. № 5.

6. Эрделевский А. О расчетах по аккредитиву // Хозяйство и право.

1997. № 3.

Раздел 12. Посреднические договоры в торговом обороте: дистрибьюторские, комиссии, торгового агентирования и др.

Посреднические договоры в торговом обороте выделяются в связи с осуществлением одной из сторон этих договоров (торговым посредником) деятельности, связанной с оказанием услуг, посредством которых осуществляется организация рынка. К таким договорам относятся: договор поручения (ст. 971), договор комиссии (ст. 990), договор агентирования (ст. 1005), договор коммерческой концессии (ст. 1027), договор коммерческого представительства (п. 3 ст. 184), а также не упомянутый в ГК РФ, но широко используемый в торговом обороте дистрибьюторский договор. Необходимо отметить, что перечень названных в ГК РФ посреднических договоров не является закрытым. Кодекс допускает определения иных их видов в других федеральных законах, иных правовых актах (п. 2 ст. 421 ГК РФ) либо по инициативе самих субъектов.

Договоры поручения, коммерческого представительства, комиссии, агентирования и иные их виды образуют группу договоров, связанных с действиями в чужом интересе по поручению этого заинтересованного лица.

Общим в определении признаков этой группы является наделение посредника (поверенного, коммерческого представителя, комиссионера или агента) полномочиями, в соответствии с которыми он обязан совершить (совершать) действия в интересах и за счет лица, предоставляющего эти полномочия (выдавшего поручение). Все упомянутые договоры могут быть срочного или бессрочного характера,

По договору поручения поверенный на основании предоставленных доверителем полномочий обязуется совершить;

• юридические действия, определенные по характеру;

• в интересах и за счет доверителя;

• от имени доверителя, что означает возникновение прав и обязанностей по сделкам, совершенным поверенным

на основании договора поручения, непосредственно у доверителя;

• за вознаграждение (поскольку в торговом обороте доверитель осуществляет предпринимательскую деятельность, то он обязан выплатить вознаграждение поверенному, если в договоре поручительства не оговорено иное).

В отличие от договора поручения по договору комиссии одна сторона (комиссионер) обязуется совершить в интересах и за счет другой стороны (комитента) по поручению комитента;

• одну или несколько сделок;

• от своего имени, что означает приобретение прав и обязанностей по совершенной сделке комиссионером, независимо от того, что комиссионер мог быть назван в сделке или вступил в непосредственные отношения с третьим лицом по исполнению сделки;

» за вознаграждение.

Особо следует рассмотреть признаки агентского договора, являющегося новым в гражданском законодательстве.

Агентский договор наиболее характерен для торгового оборота, поскольку широко охватывает возможности осуществления деятельности посредника как предусмотренные договорами комиссии и поручения, так и не предусмотренные ими. По этому договору одна сторона (агент) обязуется совершать в интересах и за счет другой стороны (принципала);

• юридические и иные действия;

• как от своего имени, так и от имени принципала;

• за вознаграждение.

Широкое определение предмета агентского договора дает агенту возможность осуществлять не только юридически значимые действия, но и иные действия фактического характера. Такие действия агента могут включать проведение рекламы и иные способы продвижения товара на рынке, сбор заказов от потенциальных клиентов на товары принципала, обучение персонала клиентов, осуществление расчетов по заключаемым договорам через свой счет, хранение товаров,

которые должны быть переданы агентом в счет исполнения заключенных им в интересах принципала договоров, и другие действия фактического характера.

Разнообразие, периодичность исполнения и связанность упомянутых действий обусловливает долговременный характер агентского договора, что подчеркивается в употреблении термина "совершать" в ст. 1005 ГК РФ.

При рассмотрении договора коммерческого представительства необходимо обратить внимание на спорность выделения его в самостоятельный вид. Постоянство и самостоятельность действий коммерческого представителя, их предпринимательский характер, необходимость совершения им в связи с заключением договоров фактических действий при представительстве сближает этот договор с агентским договором, в котором агент действует только от имени принципала.

Более узкий характер предмета договора коммерческого представительства, содержащий только юридически значимые действия коммерческого представителя по заключению от имени доверителя договоров в сфере предпринимательства (ст. 184 ГК РФ) и ссылки на него в разделе о договоре поручения позволяют отнести этот договор к особому виду договора поручения, использующемуся в основном в торговом обороте.

Отличительные особенности содержания указанных договоров проявляются при рассмотрении вопросов, связанных с принятием и передачей имущества между управомачивающим лицом и управомоченным, ответственности и последствий прекращения договоров-

Если по договору поручения между сторонами складываются доверительные отношения и в силу этого каждая из сторон вправе отказаться от договора в любое время (за исключением случая коммерческого представительства – п. 3 ст. 972 ГК РФ), то по договору комиссии или для агента, выступающего от своего имени, эта возможность существует не всегда.

Поверенный, добросовестно исполняющий поручение, не несет ответственности за заключение сделки перед доверителем и в любом случае перед третьим лицом. Комиссионер (агент, выступающий от своего имени) всегда несет ответственность перед, третьими лицами как сторона заключенных с ними договоров, а в случаях, когда не проявил необходимой

осмотрительности в выборе этих третьих лиц либо принятия на себя ручательства (делькредере), несет также ответственность за исполнение сделок третьими лицами перед комитентом (принципалом).

Дистрибьюторские договоры ( называемые также иногда

дилерскими, или договоры с единоличным дилером) и договоры коммерческой концессии (договоры франшизы) образуют группу договоров, связанных с передачей исключительных или единоличных прав с целью организации торговли или производства товаров (выполнения работ, оказания услуг) на определенной территории или без ее указания.

Общими признаками договоров этой группы являются:

" передача управомачивающей стороной прав с целью организации сбыта или производства товаров (выполнение работ, оказание услуг) управомачивающей стороны на определенной территории или без ее указания;

• оказание сопутствующих основной деятельности услуг;

• как правило, долгосрочный характер договоров.

По дистрибыоторскому договору управомачивающая сторона (принципал) передает управомоченной стороне (дистрибьютору) права на торговлю определенными видами товаров на определенной территории, а дистрибьютор обязуется торговать только товарами принципала. При этом;

• дистрибьютор заключает с принципалом договоры купли-продажи товаров, заказы на которые были сформированы по дистрибыоторскому соглашению. Поэтому в отношении закупаемых товаров дистрибьютор действует независимо от принципала как их собственник и, в частности, не обязан отчитываться перед ним о прибыли, полученной от их продажи (формируется двухуровневая система договоров между принципалом и дистрибьютором: дистрибъюторский договор и договоры оптовой купли-продажи, которая называется иногда системой "двойных договоров");

• в отношениях с клиентами дистрибьютор действует от собственного имени, принципал не участвует в отношениях между клиентом и дистрибьютором;

• дистрибьютор осуществляет торгов о-предпринимательскую деятельность и заключает с клиентами договоры торгово-предпринимательского характера;

• права, передаваемые дистрибьютору, могут носить исключительный или единоличный характер.

Последний признак означает, что принципал не имеет права назначить другого дистрибьютора на оговоренную в договоре территорию. При этом если дистрибьютору были переданы исключительные права представительствовать, то принципал не имеет права конкурировать с дистрибьютором на упомянутой территории, если же были переданы не исключительные, а лишь единоличные права, то принципал имеет право самостоятельно продавать товары на упомянутой территории. В этом случае имеет место так называемая схема "параллельной" торговли, когда торговля товарами ведется как через дистрибьютора, так и непосредственно принципалом (обычно по более низким ценам), что стимулирует дистрибьютора снижать цены и не злоупотреблять полученным правом на единоличный сбыт товаров.

Хотя последняя схема договорных отношений стимулирует конкуренцию, в целом соглашение имеет ограничительный для предпринимательской деятельности принципала характер. Поэтому при определении его условий следует учитывать нормы законодательства о регулировании антимонополистической деятельности на товарных рынках.

В отличие от дистрибьютор ского договора по договору коммерческой концессии в торговом обороте управомачиваю-щая сторона (правое бладатель) обязуется передать (предоставить) управомоченной стороне (пользователю):

• право осуществлять торгово-предпринимательскую деятельность под фирменным наименованием правообла-дателя или его коммерческим обозначением;

• в комплексе с правом на использование охраняемой коммерческой информации правообладателя и иных, предусмотренных договором объектов исключительных прав: товарный знак, знак обслуживания и т.д.

• за вознаграждение;

• с использованием в определенном объеме, помимо комплекса исключительных прав, деловой репутации и коммерческого опыта правообладателя;

• с указанием или без указания территории использования;

• применительно к определенной сфере предпринимательской деятельности.

Договор коммерческой концессии по своему характеру ближе к лицензионным договорам, предметом которых является передача определенных исключительных прав, принадлежащих правообладателю (другими словами, выдача разрешения – "лицензии" на их использование) на охраняемую коммерческую информацию, на товарный знак, знак обслуживания и т.п. Однако последние носят более узкий характер, так как относятся лишь к одному из объектов исключительных прав. В отличие от этого договор коммерческой концессии дает право на осуществление деятельности под именем (фирменное наименование или коммерческое обозначение) правообладателя в комплексе с предоставлением исключительных прав, обычно передаваемых по лицензионным договорам, а также использование технологии, приемов, способов осуществления предпринимательской деятельности правообладателя. Поэтому в случае, когда истекает срок действия исключительного права, переданного по договору коммерческой концессии, сам договор продолжает действовать за исключением положений, относящихся к прекратившемуся праву, а пользователь вправе требовать соразмерного уменьшения причитавшегося правообладателю вознаграждения (ст. 1040 ГК РФ).

Следует отметить резко отличающийся характер условий договора коммерческой концессии от дистрибыоторского договора, хотя они находятся в одной группе посреднических договоров. Условия договора коммерческой концессии предполагают установление жесткого контроля за использованием предоставляемых пользователю по договору прав. Если по дистрибьюторскому договору сопутствующие услуги оказывает дистрибьютор принципалу, то по договору коммерческой концессии их оказывает правообладатель пользователю.

Соответственно, по дистрибыоторскому договору принципал может лишь применить к дистрибьютору общие меры ответственности в виде возмещения убытков или расторгнуть договор, и при этом он не несет ответственности перед третьими лицами (за исключением ответственности перед

потребителем в случаях, оговоренных в действующем законодательстве). По договору коммерческой концессии правооб-ладатель несет субсидиарную или полную ответственность перед клиентами (ст. 1034 ГК РФ) и, следовательно, может заявить регрессные требования пользователю.

Нормативные акты

1. Гражданский кодекс РФ (ст. 10, 184, 971-989, 990-1004, 1005-1011, 1027-1040).

2. Закон "О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках" в редакции Федерального закона от 25.05.95 № 83-ФЗ // Ведомости СНД и ВС РСФСР. 1991. № 16. Ст. 499; СЗ РФ. 1995. № 22. Ст. 1977 (статьи 5, 6).

3. Указ Президента РФ от 18.08.96 № 1212 "О мерах по повышению собираемости налогов и других обязательных платежей и упорядочению наличного и безналичного денежного обращения" // СЗРФ. 1996. №35. Ст. 4144 (п. 6).

Литература

1. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть II. Текст, комментарии, алфавитно- предметный указатель / Под ред. О.М. Козырь, А.Л. Маковского, С.А. Хохлова. М., 1996. .

2. Евдокимова В. Франшиза и договор коммерческой концессии в Гражданском кодексе российской Федерации // Хозяйство и право. 1997. № 12.

3. Панченко С.И. Договоры комиссии, поручения и агентирования // Налоговый вестник. 1998. № 2.

4.. Сосна С.Л. Договор франшизы // Законодательство и экономи- / ка. 1996. № 15, 16.

5. Суханов Е.А. Агентирование, доверительное управление имуществом, коммерческая концессия // Хозяйство и право. 1996. № 11.

6. Шмиттгофф К.М. Экспорт: право и практика международной торговли. М., 1993 (гл. 15, 16, 19).

Раздел 13. Договоры, обслуживающие торговлю

Переход страны к рыночной экономике потребовал значительного расширения маркетинговых исследований, получения необходимой информации о движении товара от производителя к покупателю, правового обеспечения иных видов деятельности при совершении торговых операций.

Маркетинг как система мероприятий по изучению рынка и воздействия на спрос с целью расширения сбыта товаров – явление сравнительно новое.

Информация, полученная с помощью маркетинга, позволяет правильно организовать работу с поставщиками и покупателями, выбрать нишу рынка и решить другие вопросы, связанные с продвижением товара на рынок и заключением договоров купли-продажи (поставки) товаров.

Получение маркетинговой информации возможно с помощью специального подразделения, организуемого в основном на крупных и средних предприятиях, или путем заключения договора на проведение маркетинговых работ со специализированными организациями,

По договору на выполнение маркетинговых работ исполнитель обязуется провести маркетинговые исследования в соответствии с заданием, утвержденным заказчиком, и передать ему результат в документированном виде: отчет и рекомендации, а заказчик обязуется принять его и оплатить выполненную работу,

В Гражданском кодексе РФ отсутствуют нормы, специально регулирующие правоотношения сторон в связи с выполнением договора маркетинга. Однако потребность в

маркетинговой информации вынуждает стороны заключать договоры на проведение маркетинговых исследований, руководствуясь при этом общими нормами гражданского законодательства и нормами, регулирующими сходные правоотношения и содержащимися в гл. 37, 38 и 39 ГК РФ, Анализ показывает, что в содержание договора стороны включают различные элементы других договоров (например, договоров подряда, выполнения НИР и др.), что не противоречит ГК РФ и соответственно к договору на выполнение маркетинговых работ будут применяться в соответствующих частях правила, регулирующие договоры подряда, выполнения НИР и иные.

Условия договора на выполнение маркетинговых работ определяются по усмотрению сторон и содержат наименование сторон (заказчик, исполнитель), предмет договора (цели, способы и направления проведения исследований), обязанности сторон, порядок сдачи и приемки работы, вознаграждение исполнителя и порядок расчетов, ответственность сторон, условия о конфиденциальности, срок действия договора, юридические адреса и банковские реквизиты сторон.

Стороны согласовывают в договоре территорию проведения исследования (район, отдельный регион, конкретная отрасль хозяйства, вид деятельности и т.д.) и направления маркетинговых исследований, касающиеся получения информации (рекомендаций) о возможностях и перспективах ведения коммерческих операций, об условиях работы с источниками сырья, сбыте определенной продукции, ее качестве, количестве и ценах, складировании и транспортировке, степени развития коммерческой инфраструктуры (реализация товаров через биржи, аукцион, посредников и т.д.), спросе на продукцию и потенциальных потребителях, целесообразности и эффективности проведения рекламы и по другим вопросам.

Заказчик вправе рассчитывать на определенный результат проведения маркетинговых исследований, который зависит от четкого определения предмета договора и использования научно обоснованных методик исследования. Поэтому стороны должны определить методы, которые будут использованы для получения в соответствии с заданием тех или иных характеристик и параметров (например, проведение опроса, эксперимента, наблюдения и др.); согласовать широту охвата

объекта исследования, что непосредственно влияет на точность результатов и вместе с тем на стоимость работ. Стороны могут определить основные требования к отчету, представляемому исполнителем по результатам проведенного исследования. Отчет должен содержать данные о целях и задачах исследования, методах, которые применялись для сбора, анализа и обработки сведений, о процентах возможных погрешностей, влияющих на степень достоверности информации, о выводах и рекомендациях, сделанных на основании данных проведенного исследования. Именно отчет и будет являться результатом работы, который исполнитель обязан передать заказчику по акту сдачи-приемки, а заказчик должен принять работу в срок, оговоренный сторонами, подписать акт или возвратить отчет на доработку, если исполнителем нарушены условия договора.

Претензии по качеству результатов маркетинговых исследований могут быть предъявлены исполнителю в период до подписания заказчиком акта сдачи-приемки работы. В последующем невозможность внедрения результатов маркетинговых исследований в большинстве случаев не может связываться с их качеством, поскольку исполнитель не отвечает за быстро меняющуюся ситуацию на рынке и неэффективные действия заказчика.

Стороны в договоре могут предусмотреть срок после сдачи работы, в течение которого исполнитель обязан будет осуществлять бесплатное текущее консультирование по результатам проведенного исследования.

Дальнейшее сопровождение коммерческой деятельности заказчика, связанное с составлением прогнозов состояния конъюнктуры определенного сегмента рынка, а также с использованием результатов исследования, может быть оформлено соответствующими договорами на возмездное оказание услуг.

Результаты маркетинговых исследований являются собственностью заказчика, и исполнитель не вправе разглашать эти данные третьим лицам. В свою очередь заказчик может принять на себя обязательство не разглашать третьим лицам методику проведения исследований и другие данные, которые, по мнению исполнителя, составляют секрет его деятельности.

Порядок выплаты вознаграждения исполнителю, определяется договором в соответствии с нормами гражданского законодательства, регулирующими расчетные отношения. Ответственность сторон наступает за невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств, принятых на себя исполнителем и заказчиком. Исполнитель может нести ответственность за то, что не провел исследование по тем направлениям, которые были зафиксированы в предмете договора, не применил те методы, использование которых было оговорено сторонами в договоре. Вместе с тем исполнитель не может нести ответственность за результативность внедрения полученной информации и ее применение заказчиком, поскольку это не является его обязанностью.

Заказчик несет ответственность за своевременную выплату исполнителю вознаграждения в течение срока, оговоренного сторонами после подписания акта сдачи-приемки работы, В случае просрочки уплаты он несет ответственность за неисполнение денежного обязательства.

Переход к рыночной экономике сопряжен с необходимостью рекламирования товаров и услуг. В принятом законе РФ "О рекламе" реклама определена как любая форма распространения рекламодателем (юридическое или физическое лицо) информации независимо от используемых им технических и иных средств, в том числе их обнародование путем опубликования, передачи в эфир, публичного показа и т.д. в отношении третьих лиц о рекламодателе, его товарах, их свойствах и характеристиках, условиях производства, приобретения и использования, иных обстоятельствах, служащих формированию или поддержанию интереса к рекламодателю и его товарам, направленных на повышение конкурентоспособности их на рынке.

Законом урегулированы различные правоотношения, возникающие в рекламном процессе между рекламодателем, являющимся источником рекламной информации, рекламо-производителем – лицом, осуществляющим приведение рекламной информации к готовой для распространения форме (рекламные агентства) и рекламораспространителем – лицом, осуществляющим размещение (или распространение) рекламной информации путем предоставления или использования имущества, в том числе технических средств радиовещания и телевидения.

Рекламодатель определяет объект рекламы и ее виды, формулирует цель и задачи рекламы, готовит проект договора с рекламным агентством, утверждает эскизы, тексты рекламных материалов и оплачивает выполненные работы.

Рекламное агентство создает рекламную продукцию и размещает ее в средствах массовой информации с учетом вида рекламы. Как правило, объектом рекламы является конкретный товар, ввод которого на рынок осуществляется путем создания и поддержания положительного образа (имиджа) предприятия-рекламодателя и рекламы полезных потребительских свойств товара. При этом закон запрещает подчеркивать в рекламе исключительность товара в ущерб аналогичным товарам, выпускаемым другими предприятиями.

При заключении договора на оказание рекламных услуг стороны самостоятельно определяют следующие условия:

предмет договора, в котором дается описание объекта рекламы, вид (способ) рекламы, время проведения рекламного мероприятия, указываются обязанности рекламодателя и рекламиста (это могут быть рекламопроизводители и рекламорас-пространители, с которыми отдельно составляются договоры) , порядок оплаты работы рекламиста, срок действия договора и ответственность сторон.

Права и обязанности сторон будут существенно отличаться при заключении договорных отношений в сфере различных видов рекламы. Для продвижения на рынок товаров, являющихся объектом рекламы, широко используются товарная реклама (рекламируются сами товары, их полезные свойства) и корпоративная реклама, способствующая повышению деловой репутации и росту известности предприятия-рекламодателя. При этом стороны могут договориться об использовании одного или нескольких видов рекламы, которые, по их мнению, дадут наибольший эффект. Стороны включают условия, касающиеся содержания и оформления рекламы. В частности, предусматривается, что текст и товарный знак должны быть видны на определенном расстоянии, оговариваются цвета красок и их яркость. Стороны согласовывают условия об обслуживании щита или рекламы на наземном транспорте. Речь идет о замене рекламы в случае ее повреждения и сроках периодической замены,

например, рекламной аппликации в салонах автобусов или трамваев.

Реклама в прессе имеет свои особенности, которые также должны учитываться в условиях договора. Особое внимание обращается на заголовки текстов, в которых должна быть отражена новизна рекламируемого товара. В виде иллюстрации желательно помещать цветную фотографию с кратким текстом, на который тогда чаще обращается внимание. Для достижения целей рекламы, а именно получения заказов от потребителей, в текст рекламы включаются условия, касающиеся цены, скидок и купонов. Что касается размещения рекламы в том или ином издании, то здесь также должны быть определены конкретные условия: поместить текст на передней стороне обложки издания или тыльной, на четных или нечетных страницах и т.д.

Реклама на радио характерна тем, что договор заключается непосредственно с радиостанцией. В договоре предусматриваются содержание рекламы, порядок помещения названия товара (в начале или в конце ролика), необходимость повторения отдельных сведений, например, обещания о предоставлении скидки за покупку товара; о времени трансляции и другие условия.

Реклама на телевидении имеет свои особенности, касающиеся содержания и размещения информации о рекламируемом товаре и создания имиджа фирмы, его производящей. Стороны договариваются о времени рекламы, после каких передач она будет показана и по каким каналам. С учетом особенностей рекламируемого товара, например, продуктов питания, в договор может быть внесено условие о показе пищи, готовой к употреблению.

Почтовая реклама также имеет значительные особенности, которые следует учитывать в условиях договора. Это прежде всего правильный выбор целевой аудитории в отношении товаров, которые не пользуются массовым спросом, рассчитаны на определенный уровень доходов потребителей, их вкусы и привязанности к тем или иным вещам. Реклама может содержаться на самом конверте в виде предложения, которое заинтересует потребителя наличием скидки на товар в виде купона, находящегося внутри конверта. Указание о том, что выпуск и поставка товаров ограничены, поможет потребителю быстрее принять решение о покупке товара.

Телефонная реклама предполагает непосредственное общение лица от имени рекламодателя и в его интересах. Результат рекламы товаров (услуг) по телефону во многом зависит от подготовленности лица, ведущего такие разговоры. Поэтому одним из условий, включаемых в договор, может быть наличие специальной подготовки лица, ведущего разговоры от имени рекламодателя о свойствах и качестве предлагаемого товара. Это лицо должно располагать информацией о хозяйственно-финансовой деятельности предприятия-рекламодателя, которую он может использовать для ответов на вопросы потенциальных потребителей.

Предусматриваемые договором основные обязанности рекламиста и рекламодателя состоят в следующем.

Рекламист принимает на себя обязанности подготовить программу по рекламе продукции с указанием количества и качества рекламируемых изделий; изготовить необходимые эскизы, макеты, слайды, фильмы, видеокассеты, значки; разработать текст рекламы; представить на утверждение рекламодателю образцы подлежащей тиражированию рекламной продукции; разместить рекламу, т.е. опубликовать текст объявления, развесить плакаты, разослать проспекты рекламы и т.д.

Обязанности рекламодателя сводятся к утверждению программы работ по рекламе и образцов рекламной продукции, подлежащей тиражированию, предоставлению рекламисту необходимой информации для изготовления рекламы и оплате работы рекламиста. Результат рекламы не влияет на оплату работы рекламиста, которая рассматривается в целом как услуга. Изготовление макетов, щитов для рекламы, фильмов и т.п. приводит к конкретному овеществленному результату. Эти работы могут оформляться отдельным договором подряда, например, на установку наружной рекламы, и отношения сторон будут регулироваться главой 37 ГК РФ.

В договоре стороны устанавливают твердую цену за оказание услуг по рекламе. Кроме того, они могут предусмотреть условие об участии рекламиста в прибылях от реализации рекламируемой продукции, оговорив при этом размер месячной базовой прибыли, превышение которого благодаря усилиям рекламиста увеличивает сумму прибыли. Рекламист получает определенный сторонами процент от разницы

между возросшей и базовой суммами прибыли в период действия договора.

В договоре на оказание рекламных услуг стороны в соответствии с главой 25 ГК РФ могут установить ответственность за нарушение обязательств, связанных с неисполнением или ненадлежащим исполнением своих обязанностей. Речь может идти, например, об ответственности рекламного агентства за несогласование оригинала-макета с рекламодателем, что повлекло погрешности в тексте рекламы, вследствие чего эффективность ее, по мнению рекламодателя, резко снизилась.

Стороны также могут предусмотреть ответственность рекламного агентства в случаях обнаружения, например, грамматических ошибок в тексте рекламного объявления, в виде обязанности повторной публикации либо трансляции (показа по телевидению) текста рекламы без дополнительной оплаты.

Ответственность рекламного агентства за неправильное, несвоевременное размещение рекламы на щитах, на транспорте может быть предусмотрена в виде продления договора на срок, в течение которого реклама не была размещена либо размещалась с нарушениями.

В договор может быть внесено условие, защищающее интересы рекламного агентства и освобождающее его от ответственности, когда оно приняло все меры для надлежащего исполнения обязательства, проявив при этом достаточную осмотрительность и заботливость, однако не смогло его исполнить, например, из-за закрытия издательства либо радиостанции, где предполагалось разместить рекламу.

Стороны не могут установить ответственность рекламного агентства за эффективность проведения рекламы, поскольку оказание рекламных услуг не имеет овеществленного выражения и не гарантирует заказчику, что рекламируемый товар будет пользоваться высоким спросом покупателей. Специалисты по рекламе обоснованно утверждают, что большая часть денег на рекламу расходуется впустую. Вместе с тем для рекламодателей рекламные услуги являются полезной мерой для повышения имиджа фирмы и спроса на товары, которые она выпускает.

В случае, когда невозможность исполнения возникла по обстоятельствам, за которые ни одна из сторон не отвечает,

заказчик возмещает исполнителю фактически понесенные им расходы.

Обычно между рекламодателем и рекламистом (рекламопро-изводителем, рекламораспространителем) заключается агентский договор, если речь идет о проведении рекламной компании, или договор подряда, когда требуется изготовление макетов, щитов, роликов и т.д., и конечным результатом работы по подряду является конкретная вещь, либо договор услуг по проведению рекламной акции,

Важнейшую роль в торговом обороте играет информация., Рынок информации включает в себя различные средства массовой информации, где постоянно публикуется либо транслируется реклама о товарах, справочные издания (справочники, бюллетени, каталоги и т.д.), справочно-информационные службы, справочные бюро и др., консалтинговые службы (юридические, маркетинговые и др.), компьютерные информационные системы ("Гарант-Сервис", ЮСИСи др.).

Основным объектом отношений в информационной сфере является информация, под которой понимаются сведения об окружающем мире и протекающих в нем процессах либо осведомляющие о положении дел, которые воспринимаются человеком непосредственно или с помощью технических устройств. Федеральный закон "Об информации, информатизации и защите информации" вводит понятие "документированной" информации (документ), зафиксированной на материальном носителе с реквизитами, позволяющими ее идентифицировать. Здесь происходит овеществление информации путем закрепления ее на материальном носителе. Документированная информация может быть представлена в виде книги, статьи в журнале, банка данных в ПЭВМ или на любом другом бумажном, машиночитаемом и иных носителях.

Информацию можно рассматривать одновременно как нематериальный объект и овеществленный предмет, что дает возможность гражданско-правовой защиты документированной информации как института интеллектуальной собственности. Такую двойственную правовую природу информации следует учитывать при защите прав граждан и юридических лиц на информацию. Информационные отношения сторон возникают в связи с созданием, распространением, преобразованием и потреблением информации, необходимой для

осуществления актов купли-продажи товаров. Правоотношения сторон возникают в связи с использованием информационных ресурсов в виде массивов документов (данных), информационных продуктов, формируемых на основе информационных ресурсов и предоставляемых пользователям как информационные услуги.

Федеральным законом " Об участии в международном информационном обмене" определено понятие информационных услуг как действий субъектов (собственников и владельцев) по обеспечению пользователей информационными продуктами. Субъектами правового регулирования в сфере информатизации выступают граждане, в том числе иностранные, и лица без гражданства, организации, являющиеся собственниками (владельцами) информации – информационные центры, фонды, агентства, библиотеки и другие, органы федеральной власти и субъектов Федерации, органы местного самоуправления.

Потребители информации, управляющие торговлей и осуществляющие акты купли-продажи товаров (продавец, покупатель, посредник и т.д.), заключают договор с соответствующим субъектом, владеющим информацией, на информационное обслуживание, которое может состоять в поиске необходимой информации, ее обработке, выдаче данных (документов), хранении информации. При этом стороны руководствуются положениями главы 39 ГК РФ. Сторонами могут заключаться договоры на предоставление пользования автоматизированными информационными системами, банками данных, компьютерными сетями. Отдельно могут быть оговорены, условия по передаче информации на материальных носителях и консультационные услуги.

Обязанностями исполнителя, осуществляющего информационное обслуживание, может быть, например, ежемесячное предоставление анализа рынка ссудных капиталов, публикация рейтинговых таблиц по конкретным параметрам предприятий конкурентов (уставной капитал, баланс, прибыль и другие показатели), предоставление реквизитов и балансовых показателей банков, выступающих гарантами, предоставление нормативных документов, изданных Центральным Банком России, другими федеральными органами.

Стороны предусматривают положение, запрещающее заказчику продавать информацию, полученную от исполните-

ля, третьим лицам. В свою очередь исполнитель обязуется не разглашать данные Коммерческого характера, полученные им от заказчика.

Стоимость услуг и расчеты за них Согласовываются сторонами с учетом договорных цен и порядка, установленного законом.

Стороны могут предусмотреть ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств, например, в случае несвоевременного предоставления информации исполнитель возвращает заказчику деньги за тот период, в течение которого информация не предоставлялась, а заказчик приостанавливает перечисление денежных средств на расчетный счет исполнителя. Исполнитель в случае несвоевременного перечисления заказчику денежных средств может приостановить информационное обслуживание.

Сдача-приемка работ в виде информационных услуг производится сторонами по акту, как правило, в месте нахождения заказчика.

Заключение договора на информационное обслуживание с использованием баз данных на ПЭВМ имеет некоторые особенности, связанные с указанием в предмете договора конкретной базы данных (например, банковское законодательство, формы правовых документов и др.).

Обязанности сторон могут изменяться в зависимости от вида обслуживания (телефонное, телеграфное, факсимильная связь, передача данных и др.) и распространения информации, но правовое содержание договора возмездного оказания информационных услуг при этом сохраняется. Оказание этих услуг оценивается заказчиком как положительная для него деятельность независимо от результата использования полученной информации.

Нормативные акты

1. Федеральный закон "О рекламе" // СЗ РФ. 1995. № 30.

Ст. 2864.

2 Федеральный закон "Об информации, информатизации и защите информации" // СЗ РФ. 1995. № 24. Ст. 69.

3 Федеральный закон "Об участии в международном информационном обмене" // СЗ РФ. 1996. № 28. Ст. 3347.

Литература

1. Панкратов Ф.Г., Серегина Т.К. Коммерческая деятельность. М.,

1996.

2. Завидов Б.Д. Договоры посреднических услуг. М., 1997.

3. Голубков Е.П. Процесс маркетинговых исследований // Маркетинг в России и за рубежом. 1997. Ноябрь – декабрь.

4. Котлер Ф. Основы маркетинга / Пер. с англ. М., 1990.

5. Глазунова В.В. Торговая реклама. М., 1998.

6. Крылов И.В. Теория и практика рекламы. М., 1996.

7. Копылов В.А, Информационное право: Учебное пособие. М., 1997.

8. Сергеев А.П. Право интеллектуальной собственности в РФ. М., 1996.

9. Право и информатика / Под ред. Е-А-Суханова. М., 1994.

Раздел 14. Правовое регулирование доставки и перевозки грузов

Исполнение торговых договоров неразрывно связано с перемещением товаров. Продвижение товаров от производителей к покупателям (потребителям) может осуществляться одной из сторон торгового договора с использованием собственных или арендованных транспортных средств. Однако в подавляющем большинстве случаев стороны прибегают к услугам специализированных транспортных организаций-перевозчиков путем заключения договора перевозки груза.

В зависимости от вида транспорта различают железнодорожную, автомобильную, воздушную, морскую и речную (внутреннюю водную) перевозку. Общее правовое регулирование договоров перевозки дано в гл. 40 ГК РФ, детальнее же взаимоотношения между сторонами при перевозке груза определяются в транспортном законодательстве; транспортных уставах и кодексах, а также правилах перевозок грузов.

На сегодняшний день транспортное законодательство находится в стадии обновления, поэтому до принятия нормативных актов, отвечающих современным требованиям, действуют акты, принятые ранее соответствующими органами.

По договору перевозки груза перевозчик обязуется доставить вверенный ему отправителем груз в пункт назначения и выдать его управомоченному на получение груза лицу (получателю), а отправитель обязуется уплатить за перевозку груза установленную плату (п. 1 ст. 785 ГК РФ).

Заключение договора перевозки груза удостоверяется соответствующими транспортными документами, содержащими условия договора. Наименование, форма документов и порядок их заполнения определяются транспортными уставами и кодексами, правилами перевозок.

При железнодорожной перевозке таковыми являются транспортная железнодорожная накладная, сопровождающая груз в пути следования, и выданная на ее основании грузоотправителю квитанция. В подтверждение приема груза для перевозки железная дорога обязана проставить в транспортной железнодорожной накладной календарный штемпель. Квитанция о приеме груза выдается грузоотправителю под роспись в соответствующей графе корешка дорожной ведомости (ст. 31 ТУЖД).

Аналогичный порядок оформления договорных отношений предусмотрен и для перевозки речным транспортом. Заключение договора подтверждается накладной, на основании которой порт или пристань отправления составляет дорожную ведомость. Накладная и дорожная ведомость сопровождают груз на всем пути его следования, накладная выдается грузополучателю в пункте назначения вместе с грузом, а дорожная ведомость после выдачи груза в пункте назначения остается у пароходства- В удостоверение приема груза к перевозке грузоотправителю выдается грузовая квитанция. Дата приема груза к перевозке удостоверяется календарным штемпелем порта или пристани отправления на накладной, грузовой квитанции и дорожной ведомости (п. 67 УБВТ).

Подтверждением заключения договора воздушной перевозки груза является грузовая накладная (п. 1 ст. 104 ВК РФ).

Накладная (транспортная железнодорожная, грузовая) предъявляется перевозчику одновременно с грузом. Обязанность по заполнению накладной лежит на грузоотправителе. При этом грузоотправитель несет ответственность за достоверность сведений, внесенных в накладную, а также за последствия, возникшие вследствие недостоверных, неточных или неполных сведений, указанных им в накладной (см., например, ст. 113 ТУЖД).

Одновременно с накладной грузоотправитель должен передать перевозчику все документы, требуемые санитарны^ ми, таможенными, карантинными и иными Правилами. Так, в соответствии с п. 73 УБВТ к накладной на груз, влажность которого при перевозке изменяется (сахар, мука, зерно всех видов, рыба сушеная, вяленая, и др.), грузоотправитель должен приложить удостоверение о качестве с указанием в нем процента влажности груза. В удостоверении о качестве хлебных грузов, перевозимых насыпью, кроме процента влажности, должен быть указан процент сорности.

Наименование и форма документов, подтверждающих заключение договора перевозки груза автомобильным транс-

портом, различаются в зависимости от вида предъявляемого груза и условий оплаты услуг перевозчика.

При предъявлении к перевозке груза товарного характера грузоотправителем составляется товарно-транспортная накладная (не менее четырех экземпляров). На основании этого документа производится списание перевозимого груза грузоотправителем и оприходование его грузополучателем,

Пользование автомобилем с оплатой его работы по повременному тарифу оформляется записями грузоотправителя (грузополучателя) в путевом листе с указанием пробега и времени нахождения автомобиля в его распоряжении за вычетом времени обеденного перерыва шофера.

При приеме груза к перевозке шофер предъявляет грузоотправителю служебное удостоверение и путевой лист, заверенный печатью автотранспортного предприятия.

Прием грузов к перевозке от грузоотправителя удостоверяется подписью шофера во всех экземплярах товарно-транспортной накладной, один из которых вручается грузоотправителю.

Договор морской перевозки груза может быть заключен с условием предоставления для перевозки всего судна, части его или определенных судовых помещений (чартер) или без такого условия. Чартер должен содержать сведения, предусмотренные ст. 120 КТМ.

Независимо от того, на каких условиях заключен договор морской перевозки, принимая груз к перевозке, морское пароходство выдает отправителю коносамент, который выполняет три функции; 1) доказательства наличия договора морской перевозки грузов и его содержания; 2) расписки, удостоверяющей принятие груза к перевозке; 3) товарораспорядительного документа. Коносамент должен содержать данные, указанные в ст. 144 КТМ.

Наличие двух документов, удостоверяющих заключение договора морской перевозки груза (чартера и коносамента), определено различными условиями, при которых они составляются. Чартер применяется для трампового судоходства (трамп – грузовое судно для перевозки грузов по любым направлениям в отличие от лайнера, который осуществляет перевозку лишь по определенным линиям). Коносамент – документ для линейного судоходства. Соответственно этому в торговом мореплавании различают линейный и чартерный

коносамент. Линейный коносамент регулирует взаимоотношения перевозчика и с получателем, и с отправителем груза. Чартерный коносамент определяет взаимоотношения между перевозчиком и получателем груза (держателем коносамента), а правоотношения перевозчика (фрахтовщика) с отправителем (фрахтователем) урегулированы в самом чартере.

По желанию отправителя ему может быть выдано несколько экземпляров (оригиналов) коносамента, причем в каждом из них отмечается число имеющихся оригиналов коносамента. После выдачи груза на основании первого из предъявленных оригиналов коносамента остальные оригиналы теряют силу.

Вместо коносамента отправитель вправе потребовать от перевозчика выдачи морской накладной или иного документа.

Несмотря на реальный характер договора перевозки груза (за исключением договора фрахтования) правоотношение по осуществлению перевозки устанавливается еще до заключения договора, с принятия заявки на перевозку груза или заключения организационного договора. Это связано с тем, что действующее законодательство устанавливает взаимные права и обязанности отправителя и перевозчика по передаче и принятию груза к перевозке. Они состоят в следующем.

Перевозчик обязан подать отправителю груза под погрузку транспортные средства в срок, согласованный сторонами. При этом транспортные средства должны быть в исправном состоянии, пригодном для перевозки соответствующего груза. В случае подачи транспортных средств, не пригодных для перевозки соответствующего груза, отправитель вправе отказаться от их использования, а перевозчик обязан подать взамен указанных необходимые транспортные средства.

Что касается отправителя, то на нем лежит обязанность по подготовке груза к перевозке. Грузоотправитель обязан до предъявления груза перевозчику подготовить груз так, чтобы обеспечивалась транспортабельность и сохранность его в пути следования.

Исполнение этой обязанности включает в себя следующее. При погрузке мелких штучных грузов отправитель должен объединить мелкие места в более крупные (например, упаковки в соответствующую тару). При предъявлении грузов в таре или упаковке и штучных грузов мелкими отправка-

ми грузоотправитель обязан заблаговременно замаркировать каждое грузовое место (отправительская маркировка). Порядок маркировки, а также случаи, когда помимо отправительской маркировки необходима еще и маркировка груза перевозчиком (транспортная маркировка), например, пароходством, устанавливаются правилами (п. 52 УАТ, п. 72 УВВТ).

Грузы, нуждающиеся в таре для предохранения их при перевозке от утраты, недостачи, порчи (повреждения), должны предъявляться к перевозке в исправной таре, соответствующей стандартам, или в установленных случаях в иной исправной таре, обеспечивающей их полную сохранность. Сельскохозяйственные продукты могут приниматься к перевозке в нестандартной таре, обеспечивающей сохранность груза при перевозке (п. 52 УАТ, п. 71 УВВТ).

В определенных случаях грузы предъявляются грузоотправителями с объявлением их ценности. Объявленная ценность не должна превышать действительной стоимости груза. В случае разногласий стоимость груза определяется экспертизой, о чем составляется акт. Перечень грузов, объявление ценности которых является обязательным, а также грузов, объявление ценности которых не допускается, устанавливается правилами (п. 46 УАТ, п. 70 УВВТ).

При железнодорожной перевозке обязательно, в частности, объявление ценности следующих грузов при условии их доставки без сопровождения: видео- и аудиоаппаратуры, электронно-вычислительной и множительной техники, опытных образцов машин, оборудования, приборов (ст. 23 ТУЖД).

За объявленную ценность грузов взимаются сборы, указанные в тарифном руководстве.

Осуществление погрузки (и выгрузки) груза возможно грузоотправителем, перевозчиком, грузополучателем. Распределение обязанностей между указанными субъектами определяется в соответствии с транспортным законодательством и договором (см., например, ст. 29 ТУЖД). Однако при заключении договора следует иметь в виду, что в соответствии со ст. 17 закона "О лицензировании отдельных видов деятельности" лицензированию подлежит погрузочно-разгрузочная деятельность в морских портах, на внутреннем водном транспорте, негосударственных организаций и индивидуаль

ных предпринимателей : на ^федеральном железнодорожном транспорте.

Погрузка, размещение и крепление груза в транспортном средстве осуществляются в соответствии с требованиями технических условий.

По общему правилу, независимо от того, кем осуществляется погрузка (перевозчиком или грузоотправителем), на грузоотправителе лежит обязанность по предоставлению необходимых для погрузки, крепления и перевозки грузов оборудования, средств пакетирования, иных приспособлений и вспомогательных материалов: козлы, стойки, прокладки, лотки, подкладки, проволока, щитовые ограждения и т.п. (п. 56 УАТ, п. 82 УВВТ, ст. 30 ТУЖД).

Вопрос о том, кто должен производить установку и снятие необходимых для перевозки приспособлений (грузоотправитель, грузополучатель или перевозчик) решается по-разному в зависимости от вида транспорта. В соответствии с п. 56 УАТ, п. 82 УВБТ необходимые для перевозки приспособления должны устанавливаться грузоотправителем и сниматься грузополучателем. При железнодорожной перевозке указанные действия проводятся грузоотправителями, грузополучателями или железной дорогой в зависимости от того, кем осуществляются погрузка и выгрузка (ст. 30 ТУЯЗД).

Сведения об установке приспособлений указываются грузоотправителями в транспортных документах. Все приспособления и материалы грузоотправителя, включенные в накладную, перевозятся как груз и выдаются грузополучателю вместе с грузом или возвращаются перевозчиком грузоотправителю в соответствии с его указанием в товарно-транспортной накладной и за его счет (абз. 3 п. 56 УАТ).

При автомобильных перевозках погрузка (выгрузка) осуществляется не в месте нахождения автотранспортного предприятия, а на территории грузоотправителя (грузополучателя). Указанное обстоятельство возлагает на этих лиц определенные обязанности. Так, грузоотправители и грузополучатели обязаны иметь подъездные пути от автомобильных дорог к пунктам погрузки и выгрузки и содержать эти пути в исправном состоянии, обеспечивающем беспрепятственное и безопасное движение автомобилей и свободное маневрирование их в любое время осуществления перевозок (п. 21 УАТ).

Погрузочно-разгрузочные пункты грузоотправителей и грузополучателей должны иметь: средства механизации и необходимое количество рабочих, обеспечивающих соблюдение установленных сроков погрузки в автомобили и выгрузки из них грузов; устройства для освещения рабочих мест и подъездных путей к ним при работе в вечернее и ночное время; инвентарь, такелаж и в необходимых случаях весовые устройства для взвешивания грузов и подвижного состава, а также в зависимости от объема и характера выполняемых работ необходимое количество оборудованных мест погрузки и выгрузки грузов и указатели размещения складов, въездов и выездов (п. 23 УАТ).

При проведении погрузочно-разгрузочных работ грузоотправителями или грузополучателями перевозчик осуществляет контроль за правильностью их выполнения. Так, в соответствии с п. 57 УАТ шофер обязан проверить соответствие укладки и крепления груза требованиям безопасности движения, обеспечения сохранности перевозимого груза и транспортного средства. При выявлении нарушений, угрожающих сохранности груза, он обязан сообщить об этом грузоотправителю для устранения последним неправильности в укладке и креплении груза.

Кодекс торгового мореплавания не регулирует взаимоотношения между сторонами при осуществлении погрузки груза на судно. В п. 1 ст. 150 лишь указывается: что перевозчик с момента принятия груза к перевозке до момента его выдачи надлежаще и старательно должен грузить:

укладывать, заботиться о грузе. В КТМ особо оговариваются условия, при которых груз может быть размещен не в трюме, а на палубе судна. В соответствии со ст. 138 перевозчик имеет право перевозить груз на палубе только в соответствии с согласием между перевозчиком и отправителем (о достижении такого соглашения делается отметка в коносаменте или ином документе, подтверждающем заключение договора), законом, или иными правовыми актами либо обычаями делового оборота.

По окончании погрузочных работ производится пломбировка.

Так, в соответствии со ст. 34 ТУЖД загруженные вагоны, контейнеры должны быть опломбированы перевозчиком, если погрузка осуществлялась железными дорогами, или

грузоотправителями, если погрузка была произведена грузоотправителями. Порядок опломбирования вагонов, контейнеров запорно-пломбировочными устройствами, а также перечень грузов, перевозки которых допускаются в вагонах, контейнерах без запорно-пломбировочных устройств, устанавливается правилами.

Запорно-пломбировочные устройства и устройства для их снятия предоставляются железными дорогами грузоотправителям, грузополучателям за плату.

На внутреннем водном транспорте этот вопрос решается несколько иначе. Загруженные трюмы судов, в том числе рефрижераторных и наливных, должны быть опломбированы;

пломбами пароходства, когда груз не только погружен, но и взвешен средствами пароходства, и пломбами грузоотправителя, когда груз погружен и вес определен средствами грузоотправителя (п. 74 УВВТ).

В соответствии с п.65 УАТ загруженные крытые автомобили и прицепы, отдельные секции автомобилей, контейнеры и цистерны с назначением одному грузополучателю должны быть грузоотправителем опломбированы, а мелкоштучные товары, находящиеся в ящиках, коробках и другой таре, опломбированы или обандеролены. Порядок пломбирования автомобилей, прицепов, отдельных секций автомобилей, контейнеров и цистерн устанавливается правилами.

В каботаже грузы могут перевозиться в опломбированном отправителем помещении судна. Перечень грузов, перевозка которых осуществляется в опломбированных помещениях, а также порядок опломбирования устанавливаются правилами (ст. 133 КТМ).

Погрузка (выгрузка) груза, осуществляемая силами и средствами отправителя (получателя) груза, должна производиться в сроки, предусмотренные договором, если такие сроки не предусмотрены транспортными уставами и кодексами, издаваемыми в соответствии с ними правилами (п. 3 ст. 791 ГК РФ).

Применительно к морской перевозке действует иной порядок исчисления срока. Так, в соответствии со ст. 134 КТМ срок, в течение которого груз должен быть погружен на судно (сталийное время), определяется соглашением сторон, а при отсутствии такого соглашения – сроками, обычно принятыми в порту погрузки. Соглашением сторон могут

быть установлены дополнительное по окончании срока погрузки время ожидания (контрсталийное время) и размер соответствующей платы (демередж), а также вознаграждение за окончание погрузки груза до истечения сталийного времени (диспач). Подробнее эти вопросы урегулированы в СТ.131-133КТМ.

Перевозчик обязан доставить груз в пункт назначения в сроки, определенные транспортными уставами и кодексами, а при отсутствии таких сроков в разумный срок. На сегодняшний день в указанных правовых актах нет норм о конкретных сроках доставки груза (времени нахождения груза в пути), в них лишь содержатся общие положения и отсылочные нормы к правилам перевозок грузов (ст.39 ТУЖД, ст.92 ВК РФ, п.69 УАТ).

Так, при железнодорожной перевозке сроки доставки грузов и правила их исчисления утверждаются МПС РФ по согласованию с федеральным органом исполнительной власти в области экономики. Грузоотправители и железные дороги в договорах об организации перевозок могут предусмотреть иной срок доставки грузов. Исчисление сроков доставки грузов начинается с 24 часов дня приема грузов для перевозки. Грузы считаются доставленными в срок, если на железнодорожной станции назначения они выгружены железной дорогой или если вагоны, контейнеры с грузами поданы для выгрузки грузополучателями до истечения установленного срока доставки. Наряду с указанными в ст.39 ТУЖД содержатся и иные критерии определения срока исполнения обязанности перевозчика по доставке груза.

Сроки доставки грузов внутренним водным транспортом устанавливаются Правительством РФ (п.89 УВВТ).

Несмотря на видимое различие правового регулирования договоров поставки и перевозки, анализ соответствующих норм позволяет сделать вывод о непосредственной связи условий торгового договора с договором перевозки груза, заключенным во исполнение первого.

Взаимосвязь и взаимозависимость торгового договора и договора перевозки обусловлены следующим. Во-первых, при заключении торгового договора наряду с другими условиями стороны определяют момент исполнения продавцом обязанности по передаче товара. При этом они вправе выбрать один из вариантов, указанных в ст. 458 ГК РФ. Если

иное не предусмотрено договором купли–продажи, обязанность продавца передать товар покупателю считается исполненной в момент: 1) вручения товара покупателю или указанному им лицу, если договором не предусмотрена обязанность продавца по доставке товара; 2) предоставления товара в распоряжение покупателя в месте нахождения поставщика (выборка товара); 3) сдачи товара перевозчику или организации связи для доставки покупателю, если договором не предусмотрено иное.

От формулировки этого условия в договоре зависит не только определение момента возникновения права собственности на товар у покупателя, но и определение стороны, ответственной за перемещение товара. Так, при выборке товара его транспортировка осуществляется силами покупателя.

Применительно к договору контрактации выборка товара представляет более частый случай. Заготовитель обязан не только принять сельскохозяйственную продукцию у производителя по месту ее нахождения, но и обеспечить ее вывоз (п. 1 ст. 536 ГК РФ). Однако эта норма диапозитивная, стороны в договоре вправе установить иной порядок взаимоотношений, например, в соответствии со ст. 510, 458 ГК РФ.

Доставка товаров осуществляется поставщиком путем отгрузки их транспортом, предусмотренным договором поставки, и на определенных в договоре условиях. При согласовании условия о перевозке товара стороны определяют не только вид транспорта, но и конкретного перевозчика. Это связано с тем, что (за исключением железнодорожного транспорта) в качестве перевозчика могут выступать не только государственные, но и частные фирмы. При этом различно не только правовое положение перевозчиков, но качество предоставляемых ими услуг и условия их оплаты. В соответствии со ст. 17 закона о лицензировании отдельных видов деятельности лицензированию подлежат перевозки грузов морским транспортом, деятельность по осуществлению фрахтовых операций по перевозкам грузов в морских сообщениях, перевозочная деятельность на внутреннем водном транспорте, перевозочная деятельность на внутреннем водном транспорте, перевозочная деятельность на подъездных железнодорожных путях, не входящих в систему федерального железнодорожного транспорта.

В торговом договоре могут содержаться и другие условия, влияющие на содержание договора перевозки, например, перевозка будет осуществляться одним транспортным предприятием (перевозка в местном сообщении), несколькими предприятиями одного вида транспорта по одному транспортному документу (перевозка в прямом сообщении), несколькими видами транспорта по одному транспортному документу (перевозка в прямом смешанном сообщении), скорость перевозимого груза- Так, на железнодорожном и внутреннем водном транспорте грузы принимаются к перевозке грузовой скоростью или большой скоростью с оплатой последней по повышенному тарифу (ст. 20 ТУЖД, п. 76 УВВТ).

Скорость перевозки грузов указывает в транспортной железнодорожной накладной грузоотправитель. Если же перевозка данного груза допускается только определенной скоростью, грузоотправитель должен указать в накладной только эту скорость. При перевозке в прямом смешанном сообщении общий срок доставки груза определяется исходя Из совокупности сроков доставки каждым видом транспорта и рассчитывается на основании правил исчисления сроков доставки грузов, действующих на транспорте соответствующих видов.

При отсутствии в договоре определения вида транспорта или указания, на каких условиях осуществляется доставка, право выбора вида транспорта или определения условий доставки товаров принадлежит поставщику, если иное не вытекает из закона, иных правовых актов, существа обязательства или обычая делового оборота.

Во-вторых, к перевозке предъявляется груз, наименование и количество которого согласованы в договоре поставки применительно к каждой партии товара. В зависимости от вида груза, его веса, объема определяется вид транспортного средства: грузовой автомобиль, автомобиль-тягач с полуприцепом, крытый железнодорожный вагон или открытая платформа и т.д.

В-третьих, условие о сроке предъявления груза к перевозке зависит от указанного в торговом договоре срока исполнения продавцом обязанности по поставке товара. Для надлежащего исполнения этой обязанности продавец учитывает

время нахождения груза в пути. Сроки предъявления груза к перевозке зависят от периодов, графиков поставки.

В-четвертых, поставка товаров может осуществляться путем передачи товаров покупателю или лицу, указанному покупателем в качестве получателя товара. Исполнение договора не покупателем, а получателем допускается, если договором предусмотрено право покупателя давать поставщику указания об отгрузке товаров получателям (отгрузочные

разнарядки).

От условия договора поставки о получателе товара зависит

и указание грузополучателя товара в транспортных документах. При исполнении договора третьему лицу грузоотправитель в транспортных документах в качестве получателя груза указывает не покупателя, а лицо, поименованное в договоре поставки или отгрузочной разнарядке (получателя). На получателе груза лежит обязанность по исполнению договора перевозки в части принятия груза от предприятия транспорта.

Груз, принятый к перевозке, до выдачи его получателю

может быть переадресован. Так, железная дорога по заявлению грузоотправителя или грузополучателя проводит переадресовку перевозимого груза с изменением грузополучателя или железнодорожной станции назначения. За переадресовку груза железная дорога взимает сбор в размере, указанном в тарифном руководстве (ст. 37 ТУЖД). Осуществление переадресовки груза проводится в соответствии с указанием МПС РФ от 2 июля 1997 г. № В~780у "О порядке переадресовки

грузов".

При воздушной перевозке грузоотправитель вправе изменить в грузовой накладной грузополучателя до выдачи груза управомоченному лицу, распорядиться грузом в случае непринятия или невозможности выдачи его грузополучателю

(п. 1 ст. 110 ВКРФ).

При перевозке внутренним водным транспортом этот вопрос решается несколько иначе. В соответствии с п. 91 УВВТ грузоотправитель имеет право требовать выдачи груза не тому грузополучателю, который указан в накладной. Заявление о таком изменении подается начальнику порта (пристани) отправления с приложением квитанции. И лишь в исключительных случаях пароходство может по требованию

грузоотправителя, грузополучателя изменить пункт назначения груза, принятого к перевозке.

Изменение пункта первоначального назначения производится с оформлением дальнейшей перевозки новой накладной. В новой накладной должна быть сделана отметка о переадресовке с указанием номера накладной, по которой груз был принят к перевозке.

Переадресовка нефтеналивных грузов производится без оформления новой накладной с начислением провозной платы за общее фактически пройденное расстояние.

Переадресовка производится после взыскания штрафа с организации, потребовавшей переадресовку. При переадресовке грузов и изменении грузополучателей вследствие явлений стихийного характера или в целях предупреждения скопления и простоя судов на причалах пароходств штраф не взыскивается.

Переадресовка скоропортящихся грузов допускается лишь в том случае, если груз в новый пункт назначения может быть доставлен в течение срока действия сертификата или удостоверения о качестве груза или после продления действия их соответствующей инспекцией или органом санитарного надзора.

Повторная переадресовка грузов и переадресовка их в обратных направлениях запрещаются (п. 92 УВВТ).

При наличии длительных долгосрочных и устойчивых связей с покупателями продавцы могут заключать организационные договоры на перевозку грузов. Заключение указанных договоров в определенной степени облегчает взаимоотношения с перевозчиком. По договору об организации перевозок грузов перевозчик обязуется в установленные сроки принимать, а грузовладелец предъявлять к перевозке грузы в обусловленном объеме. В указанном договоре определяются объемы, сроки и другие условия предоставления транспортных средств и предъявления грузов для перевозки, порядок расчетов, а также иные условия организации перевозки (ст. 798 ГК РФ). Договор об организации перевозок не является договором перевозки, взаимоотношения между сторонами регулируются договором и нормами общей части обязательственного права.

Поскольку при перевозке груза железнодорожным, воздушным, морским, речным транспортом в отдельных случаях

необходима доставка груза от продавца (отправителя) к перевозчику и от перевозчика к покупателю (получателю), т.е. так называемый завоз-вывоз, то при наличии стабильных, постоянных связей между субъектами торгового оборота возможно осуществление централизованных перевозок грузов.

Централизованные перевозки выполняются автотранспортным предприятием от одного грузоотправителя, как правило, всем грузополучателям, или от всех грузоотправителей к одному грузополучателю.

Централизованные перевозки грузов не применяются, как правило, при перемещении отдельных партий или видов грузов, или при периодическом обслуживании отдельных

грузоотправителей или грузополучателей.

При централизованных перевозках автотранспортные

предприятия производят по договору перевозку грузов и по согласованным графикам, составленным с учетом производственных процессов основного производства у грузоотправителей и грузополучателей, завоз (вывоз) грузов с промышленных предприятий, баз, складов, станций железных дорог, из портов (пристаней) и аэропортов (п. 38 УАТ).

Порядок организации централизованного завоза (вывоза), а также права и обязанности автотранспортных предприятий, станций железных дорог, портов (пристаней) и аэропортов устанавливаются Правилами централизованного завоза (вывоза) грузов на станции железных дорог, в порты (на

пристани) и аэропорты.

При централизованном вывозе грузов со станций железных дорог, из портов (с пристаней) и аэропортов прием автотранспортными предприятиями или организациями грузов от станций железных дорог, портов (пристаней) и аэропортов производится по правилам, действующим соответственно на железнодорожном, водном и воздушном

транспорте.

Отношения по централизованным перевозкам имеют

сложную договорную структуру, основным звеном в которой является автотранспортное предприятие или экспедитор. Структура договорных связей зависит от того, кем выполняются функции экспедитора, автотранспортным предприятием или иным субъектом. Как правило, автотранспортное предприятие выполняет наряду с основной обязанностью по перевозке груза и функции экспедитора. Однако не исключе-

но, что функции экспедитора выполняет иной субъект хозяйственной деятельности.

Автотранспортное предприятие-экспедитор выполняет свои обязанности перед грузоотправителем (грузополучателем) либо на основании договора на оказание услуг по централизованному завозу (вывозу) грузов и договора транспортной экспедиции, либо на основании договора на оказание услуг по централизованному завозу (вывозу) грузов, содержащего условие об оказании экспедиционных услуг (смешанного договора).

Независимо от способа оформления договорных отношений для осуществления функции экспедитора необходима доверенность, выданная грузоотправителем (грузополучателем).

Помимо указанных договоров для осуществления централизованных перевозок необходимо еще и заключение автотранспортным предприятием (или экспедитором) договора с железной дорогой, портом (пристанью), аэропортом на выполнение централизованного завоза (вывоза) грузов на станции железных дорог, в порты (на пристани) и аэропорты.

Нормативные акты

1. Устав внутреннего водного транспорта Союза ССР. Утв. постановлением Совета Министров СССР от 15 октября 1955 г. // Транспортные перевозки. М., 1996. С.91-141.

2. Кодекс торгового мореплавания Утв. федеральным законом от 30 апреля 1999 г. // СЗРФ. 1999. № 18. Ст. 2207.

3. Устав автомобильного транспорта РСФСР. Утв. постановлением Совета Министров РСФСР от 8 января 1969 г. // Транспортные перевозки. М., 1996.

4. Воздушный кодекс РФ от 19 марта 1997 г. // СЗ РФ. 1997. № 12. Ст. 1383.

5. Транспортный устав железных дорог Российской Федерации. Утв. федеральным законом от 8 января 1998 г. // СЗ РФ. 1998. № 2. Ст. 218.

6. Общие правила перевозок грузов автомобильным транспортом. Утв. Минавтотрансом РСФСР 30 июля 1971 г. // Транспорт. М., 1984.

7. Указание Министерства путей сообщения РФ от 2 июля 1997 г.

№ В-780у "О порядке переадресовки грузов" // БНА РФ. 1997. • № 17.

8. Письмо Министерства путей сообщения РФ от 14 мая 1993 г. № С-405у/АК"7/ЦМ-180 "О введении в действие Правил централизованного завоза (вывоза) грузов с железнодорожных станций, расположенных на территории Российской Федерации, выполняемого транс портно-экспедиционными службами" // СПС "Консультант плюс".

Литература

1. Калпин А.Г. Основные условия договора фрахтования судна и практика их применения. М., 1984.

2. Комментарий к Кодексу торгового мореплавания СССР. М.,

1973. 3- Комментарий к Уставу автомобильного транспорта РСФСР. М., 1976.

4. Савичев Г.П. Транспортное право в условиях перехода к рынку // Гражданское право России при переходе к рынку / Под ред. Е.А.Суханова. М., 1995.

Раздел 15. Хранение (ответственное хранение) товаров

Действия по хранению товаров в одних случаях выступают как самостоятельное обязательство, а в других – играют роль дополнительного условия в ином обязательстве-

В качестве самостоятельного обязательства хранение признается тогда, когда оно составляет главную или одну из главных целей, ради которой стороны и вступили в правоот-

ношение, например, при заключении договоров хранения, консигнации. Дополнительная обязанность хранения возникает в том случае, когда хранение осуществляется как вспомогательная функция, сопутствующая исполнению основного обязательства. В этом случае взаимоотношения сторон по хранению регулируются нормами, относящимися к основному договору.

По договору хранения одна сторона (хранитель) обязуется хранить вещь, переданную ей другой стороной (поклажедате-лем), и возвратить эту вещь в сохранности (п. 1 ст. 866 ГК РФ).

Поскольку не все положения о хранении применимы в коммерческом обороте, необходимо различать правоотношения, складывающиеся с участием граждан, и правоотношения между субъектами предпринимательской деятельности, выделив из последних только те, которые применимы к субъектам торгового оборота.

Широкое распространение в торговых отношениях имеют договоры хранения на товарных складах. ГК РФ выделяет хранение на товарном складе как особый вид хранения, имеющий наряду с общими чертами, присущими для всех видов хранения, свои особенности. Эти особенности проявляются в субъектном составе, порядке оформления договора, содержании взаимоотношений между сторонами.

Нормы ГК РФ о хранении на товарном складе регулируют отношения только с такими организациями-хранителями, которые на основании выданной им лицензии осуществляют самостоятельную профессиональную деятельность по хранению товаров и оказывают связанные с этим услуги (например, таможенные склады и склады временного хранения, склады транспортных и оптовых торговых организаций), и не распространяются на склады структурных подразделений, производственных, строительных и иных предприятий. Деятельность по хранению отдельных видов товаров подлежит лицензированию, например, лекарственных средств и изделий медицинского назначения, взрывчатых материалов промышленного назначения (ст. 17 закона "О лицензировании отдельных видов деятельности").

Среди товарных складов выделяют склады общего пользования, когда коммерческая организация обязана принимать товары на хранение от любого товаровладельца, и склады,

принимающие товар от определенных лиц. Товарный' склад признается складом общего пользования, если из закона, иных правовых актов или выданного этой коммерческой организации разрешения (лицензии) вытекает, что она обязана принимать товары на хранение от любого товаровладельца.

Договор складского хранения, заключаемый товарным складом общего пользования, признается публичным договором. Это означает, что при необоснованном отказе или уклонении от заключения договора при наличии возможности взять товары на хранение поклажедатель вправе обратиться в суд с требованием о понуждении заключить договор и возместить причиненные ему убытки.

Наряду с общими положениями о хранении на товарном складе, предусмотренными ГК РФ, в соответствующих случаях применяются правила, установленные нормами других отраслей права. Так, например, таможенные склады могут быть открытого типа, доступными для использования любыми лицами, или закрытого типа, предназначенными для Хранения товаров лишь определенных лиц. Требования, предъявляемые к таможенным складам, определяются Государственным таможенным комитетом РФ. Таможенные склады, учреждаемые таможенными органами РФ, являются складами общего пользования в силу прямого указания закона, деятельность указанных складов не подлежит лицензированию.

Таможенный склад может использоваться только для хранения товаров, помещенных под режим таможенного склада. При этом обустройство таможенного склада должно исключать возможность поступления товаров и изъятия их со склада помимо таможенного контроля, а также обеспечивать сохранность товаров, находящихся на складе. Товары помещаются на таможенный склад в присутствии или с ведома уполномоченных должностных лиц таможенного органа, при помещении товаров под режим таможенного склада взимаются таможенные сборы. Товары могут храниться на таможенном складе не более трех лет. Для отдельных лиц указанный срок может ограничиваться таможенным органом. По истечении срока хранения товары, не заявленные к таможенному режиму, помещаются на склад временного хранения, владельцем которого является таможенный орган.

По общему правилу договор складского хранения должен быть заключен в письменной форме. Письменная форма договора складского хранения считается соблюденной, если принятие товара на склад удостоверено складскими документами. Таковыми являются двойное складское свидетельство, простое складское свидетельство или квитанция. Двойное складское свидетельство, любая из двух его разделенных частей (складское свидетельство и залоговое свидетельство (варрант)), и простое складское свидетельство являются ценными бумагами. Они должны содержать предусмотренные законом реквизиты (ст. 913, 916 ГК РФ).

Условие о сроке не относится к существенным условиям договора хранения. Вместе с тем оно определяет важные обязанности сторон, так как хранитель обязан держать товар в течение обусловленного договором срока. Срок хранения существенно влияет на ответственность профессионального хранителя при просрочке должника.

Если срок определен моментом востребования, хранитель вправе по истечении обычного при данных обстоятельствах срока хранения товара потребовать от поклажедателя взять вещь обратно, предоставив для этого разумный срок. При невыполнении поклажедателем обязанности забрать товар по истечении обусловленного в договоре срока хранения или срока, предоставленного хранителем для получения товара, последний вправе самостоятельно реализовать товар. Однако следует иметь в виду, что хранитель вправе совершить такие действия только при наличии трех условий: 1) если иное не предусмотрено договором, 2) после письменного предупреждения поклажедателя, 3) в порядке, установленном п. 2 ст. 899 ГК РФ; товар продается по цене, сложившейся в месте хранения, а если его стоимость по оценке превышает сто установленных законом минимальных размеров оплаты труда, товар подлежит продаже с аукциона. Вырученная от продажи сумма за вычетом сумм, причитающихся хранителю, в том числе и расходов на продажу вещи, передается поклажедателю.

Различают несколько видов хранения товаров на складе – с раздельным хранением и хранение с обезличением. Последний вид хранения так же называют иррегулярным. Хранение товаров с обезличением означает, что принятые товары одного поклажедателя могут смешиваться с товарами того же

рода и качества других поклажедателей. Поклажедателю возвращается равное или обусловленное сторонами количество товара того же рода и качества. Иррегулярное хранение возможно только в случаях, прямо предусмотренных договором и только в отношении родовых, заменимых вещей. Этот вид хранения используется элеваторами, холодильниками, овощехр анилищами.

Особым видом хранения с обезличением является хранение с правом товарного склада распорядиться сданными ему на хранение товарами. Такой договор рассматривается как смешанный, к отношениям сторон применяются правила о займе, а время и место возврата товаров определяются правилами о хранении. Основанием возникновения такого вида хранения может быть закон, иные правовые акты или договор.

Сочетание обязанности хранения с правом распоряжения товаром предусматривает договор консигнации. Указанный договор является разновидностью договора комиссии и регулирует передачу консигнантом экспортируемого товара на находящийся в другой стране склад посредника-консигнатора, обязанного затем реализовать этот товар от своего имени.

ГК РФ устанавливает особые правила приема, хранения и возврата товара при его хранении на товарных складах. Если иное не предусмотрено договором, товарный склад при приеме товаров на хранение обязан за свой счет произвести осмотр товаров и определить их количество (число единиц или товарные мест либо меру – вес, объем) и внешнее состояние. Товарный склад обязан предоставлять товаровладельцу во время хранения возможность осматривать товары или их образцы, если хранение осуществляется с обезличением, брать пробы и принимать меры, необходимые для обеспечения сохранности товаров.

Исходя из того, что товарный склад осуществляет свою деятельность профессионально и лучше, чем поклажедатель, может определить необходимые способы хранения, в случаях, когда для обеспечения сохранности товаров требуется изменить условия их хранения, товарный склад вправе принять требуемые меры самостоятельно. Уведомление товаровладельца о принятых мерах обязательно, если потребовалось существенно изменить условия хранения товаров, предусмотренные договором, а также при обнаружении во время

хранения повреждений товара, выходящих за пределы согласованных в договоре или обычных норм естественной порчи. В последнем случае товарный склад обязан незамедлительно не только известить товаровладельца, но и составить акт о выявленных недостатках.

За услуги по хранению поклажедатель уплачивает вознаграждение, размер которого и порядок уплаты (по окончании хранения или по периодам) согласовывается сторонами. Если иное не предусмотрено договором, в вознаграждение включаются расходы по хранению. По согласованию между сторонами сверх вознаграждения могут возмещаться чрезвычайные расходы (расходы на хранение товара, которые превышают обычные расходы такого рода и которые стороны не могли предвидеть при заключении договора), при условии, что поклажедатель дал согласие на эти расходы или одобрил их впоследствии, а также в других случаях, предусмотренных законом, иными правовыми актами или договором.

По инициативе одной из сторон договор может быть досрочно расторгнут; в случае отказа поклажедателя передать товар на хранение в обусловленный сторонами срок; по первому требованию поклажедателя до истечения установленного договором срока; при просрочке уплаты вознаграждения более чем за половину периода, за который оно должно быть уплачено, хранитель вправе отказаться от исполнения договора и потребовать от поклажедателя немедленно забрать сданный на хранение товар.

При возращении товара товаровладелец или товарный склад вправе потребовать осмотра тойара и проверки его количества. Связанные с этим расходы возмещает тот, кто потребовал совершения указанных действий. Если при возвращении товара он не был совместно осмотрен или проверен, заявление о недостаче или повреждении товара вследствие его ненадлежащего хранения должно быть сделано складу письменно при получении товара, а в отношении недостачи или повреждения, которые не могли быть обнаружены при обычном способе принятия товара, в течение трех дней по его получении- При отсутствии заявления считается, если не доказано иное, что товар возвращен складом в соответствии с условиями договора складского хранения.

Профессиональный хранитель отвечает за утрату, недостачу или повреждение товара, если не докажет, что утрата,

недостача или повреждение произошли вследствие; 1) непреодолимой силы, либо 2) из-за свойств товара, о которых хранитель, принимая его на хранение, не знал и не должен был знать, либо 3) в результате умысла или грубой неосторожности потерпевшего. Если утрата, недостача или повреждение принятых на хранение товаров произошли после того, как наступила обязанность поклажедателя взять товар обратно, хранитель отвечает лишь при наличии с его стороны умысла или грубой неосторожности. Причиненные поклаже-дателю убытки возмещаются по общим правилам ст. 393 ГК РФ, если законом или договором хранения не предусмотрено иное. В случае, когда в результате повреждения, за которое хранитель отвечает, качество товара изменилось настолько, что он не может быть использован по первоначальному назначению, поклажедатель вправе от него отказаться и потребовать от хранителя возмещения стоимости товара, а также других убытков. Договором или законом может быть установлено иное правило.

Разновидностью договора хранения является хранение материальных ценностей государственного резерва. Общая характеристика этого вида хранения дана в законе "О государственном материальном резерве". В государственный резерв входят запасы материальных ценностей для мобилизационных нужд Российской Федерации (мобилизационный резерв), запасы стратегических материалов и товаров, запасы материальных ценностей для первоочередных работ при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

Несмотря на то что закон о материальном резерве использует термин "ответственное хранение", правовая природа этого вида хранения не соответствует режиму ответственного хранения, предусмотренному ГК РФ, В законе о материальном резерве термин "ответственное хранение" используется для подчеркивания значимости надлежащего исполнения обязанности по хранению и означает хранение заложенных в государственный резерв материальных ценностей. В отличие от этого ГК РФ под ответственным хранением понимает иной характер взаимоотношений между субъектами коммерческой деятельности,

В соответствии с п. 1 ст. 514 ГК РФ ответственное хранение возникает тогда, когда покупатель (получатель) в соответствии с законом, иными правовыми актами или

договором поставки отказывается от переданного! 'ему поставщиком товара. Принятие товара на ответственное хранение возможно в двух различных ситуациях. В одних случаях речь идет о взаимоотношениях с транспортной организацией, когда грузополучатель в силу закона обязан принять груз на ответственное хранение, а нормы об ответственном хранении содержатся в транспортных уставах и кодексах. В зависимости от вида транспорта несколько отличаются основания для принятия груза на ответственное хранение. Так, в соответствии с п. 1 ст. 42 ТУЖД при перевозке железнодорожным транспортом грузополучатель обязан принять груз от железнодорожной станции на ответственное хранение в случаях прибытия в адрес грузополучателя груза, поставка которого не предусмотрена договором между грузоотправителем и грузополучателем, или груза, наименование которого не соответствует наименованию, указанному в транспортной железнодорожной накладной. При перевозке автомобильным транспортом (при междугородных перевозках и при централизованном вывозе грузов со станций железных дорог, из портов, пристаней и аэропортов) на ответственное хранение принимается только груз, не предусмотренный договором (абз. 4 п. 72УАТ).

В других случаях речь идет о регулировании взаимоотношений между поставщиком и покупателем, когда покупатель в соответствии с законом, иными правовыми актами или договором поставки отказывается от переданного поставщиком товара. При этом следует иметь в виду, что товар получен покупателем (в том числе и от транспортной организации) и находится в фактическом обладании покупателя (получателя).

Основания, представляющие покупателю право на отказ от принятия товара, указываются непосредственно в законе либо могут быть предусмотрены договором между сторонами (ст. 464, п. 1 ст. 466, ст. 468 ГК РФ и др.).

Несмотря на различные основания принятия товара на ответственное хранение, в ст. 514 ГК РФ установлен единый правовой режим ответственного хранения: права и обязанности покупателя (получателя) и поставщика (отправителя). Принимая товар на ответственное хранение, получатель (покупатель) обязан: 1) обеспечить его сохранность всеми доступными средствами с учетом требований, предъявляемых

к хранителю по нормам договора о хранении, при этом хранитель не признается профессиональным, 2) незамедлительно уведомить поставщика (отправителя) о принятии товара на ответственное хранение.

По получении уведомления последний в свою очередь обязан в разумный срок совершить одно из следующих действий: вывезти товар или распорядиться им. Если поставщик в этот срок не распорядится товаром, покупатель вправе реализовать товар или возвратить его поставщику. При этом независимо от. дальнейшей судьбы товара покупатель вправе предъявить к поставщику требование возместить необходимые расходы, понесенные им в связи с принятием мер по сохранности товара.

Если же поставщик не распорядился товаром, то наряду с возмещением расходов по хранению, в зависимости от того, какое было принято решение, покупатель имеет право на возмещение расходов по возврату товара либо по его реализации. Скоропортящийся товар подлежит реализации на месте. При принятии решения покупателю следует иметь в виду, что возмещению подлежат только необходимые расходы, а также некоторые различия в осуществлении субъективного права. Так, при реализации товара покупатель сразу же возмещает понесенные расходы, а вырученные средства, за вычетом ему причитающихся, передает поставщику. В этом случае право требования возврата причитающихся средств принадлежит поставщику. При принятии решения о возврате товара поставщику покупателю предоставляется лишь право требования возврата причитающихся средств, а возмещение расходов и их размер зависит от удовлетворения требования поставщиком.

Что касается хранения, являющегося составной частью основного обязательства, то здесь возможны два варианта. Во-первых, обязанность по хранению товара при исполнении ряда обязательств может быть основана на законе. Например, законодательством предусмотрена обязанность транспортных организаций по хранению прибывших грузов, обязанность комиссионера по обеспечению сохранности находящегося у него имущества комитента. Во-вторых, обязанность по хранению может быть предусмотрена в основном договоре.

Транспортные организации обязаны сохранять груз не только во время перевозки, но и в тех случаях, когда грузополучатель не востребовал прибывший груз или отказался от его приема, а грузоотправитель не дал указаний о новом грузополучателе. Исключение из данного правила установлено для воздушной и морской перевозки. При отказе грузополучателя от приема прибывшего груза перевозчик оставляет у себя груз на хранение на риск грузоотправителя (п. 2 ст. 11 ВК РФ). Применительно к морской перевозке действует следующее правило. Если для перевозки груза предоставлено не все судно и получатель не востребовал груз или от него отказался, либо так задержал его прием, что груз не может быть выгружен в установленное время, перевозчик вправе сдать груз на хранение в склад или иное надежное место за счет и на риск управомоченного распоряжаться грузом с уведомлением об этом отправителя (ч. 1 ст.157 КТМ). Осуществление данного права зависит от условий договора перевозки. Если для перевозки груза было предоставлено не все судно, достаточно лишь уведомить отправителя о передаче груза на хранение. Если для перевозки было предоставлено все судно, перевозчик вправе сдать груз на хранение при соблюдении требований, установленных в п. 2 ст. 159 КТМ.

В соответствии со ст. 43 ТУЖД железная дорога обязана хранить прибывшие грузы, подлежащие выгрузке и выдаче. При условии надлежащего уведомления грузополучателя о прибытии груза за хранение сверх 24 часов взимается сбор, указанный в тарифном руководстве. Если железная дорога не уведомляет о прибытии груза, грузополучатель освобождается от сбора за хранение грузов до получения уведомления об их прибытии. Сроки и порядок хранения грузов на станции устанавливаются правилами перевозок грузов на железнодорожном транспорте.

По истечении определенных сроков хранения невостребованные грузы подлежат реализации. Так, предельный срок хранения грузов, перевозимых автомобильным транспортом, – 30 суток (п. 71 УАТ). Порядок реализации грузов и расчетов между сторонами установлен Правилами перевозок грузов автомобильным транспортом, а в отношении скоропортящегося груза – абз. 6 п. 72, п. 73 УАТ.

При морской перевозке перевозчик вправе продать груз, если в течение двух месяцев со дня прихода судна в порт

сданный на хранение груз не будет востребован и отправитель или фрахтователь либо уполномоченное распоряжаться грузом лицо не уплатит перевозчику всех причитающихся по данной перевозке сумм. Невостребованный скоропортящийся груз, а также груз, расходы на хранение которого превышают его стоимость, может быть продан и до истечения указанного срока, но не ранее срока доставки груза (п. 3 ст. 159 КТМ).

В соответствии со ст. 122 ТУЖД в случае, если грузополучатель отказался от принятия груза или не представил решение о судьбе груза в течение 4 суток с момента уведомления о прибытии груза на железнодорожную станцию, железная дорога имеет право реализовать груз-

В зависимости от обстоятельств реализация грузов осуществляется на основании решения руководителя федерального органа исполнительной власти в области железнодорожного транспорта (в случаях, предусмотренных ст. 49 ТУЖД) или руководителя железной дороги. Независимо от того, кем принято решение о реализации груза, действуют единые нормы об осуществлении этого права: путем заключения договора купли-продажи исходя из цены груза, подтвержденной документом об оплате или соответствующим договором, а при отсутствии таких документов или договора – исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за аналогичные товары.

Сумма, полученная за реализованные грузы, за вычетом причитающихся дороге платежей и затрат на реализацию груза подлежит перечислению указанному в перевозочных документах получателю в случае оплаты им стоимости груза или грузоотправителю во всех остальных случаях. Указанные правила не применяются в тех случаях, когда реализация груза произошла в связи с отказом получателя принять груз либо он не представил решение о судьбе груза в течение 4 суток с момента уведомления о прибытии (ст. 52, 112 ТУЖД). При невозможности перечислить указанную сумму грузоотправителю или грузополучателю по независящим от железной дороги причинам указанная сумма по истечении срока исковой давности подлежит перечислению в доход федерального бюджета.

За несохранность груза, происшедшую после принятия его к перевозке и до выдачи грузополучателю или управомо-

ченному им лицу, перевозчик несет ответственность, если не докажет, что утрата, недостача или повреждение (порча) груза произошли вследствие обстоятельств, которые перевозчик не мог предотвратить и устранение которых от него не зависело.

Законодательством установлено ограничение ответственности перевозчика. Перевозчик возмещает ущерб в следующем размере: 1) в случае утраты или недостачи – в размере стоимости утраченного или недостающего груза, 2) в случае повреждения (порчи) – в размере суммы, на которую понизилась стоимость груза, а при невозможности восстановления поврежденного груза – в размере его стоимости, 3) в случае утраты груза, сданного к перевозке с объявлением его ценности, – в размере объявленной стоимости. Несколько иначе определяется размер ответственности воздушного перевозчика (ст. 119 ВК РФ).Что касается обязательства хранения комиссионера, то в соответствии со ст. 998 ГК РФ комиссионер отвечает перед комитентом за утрату, недостачу или повреждение находящегося у него имущества комитента (принятого от комитента или приобретенного для него).

Комиссионер обязан принять меры по охране прав комитента, собрать необходимые доказательства и обо всем без промедления сообщить комитенту, если: 1) при приеме комиссионером имущества комитента (присланного комитен-. том или поступившего к комиссионеру для комитента) окажутся повреждения или недостача, которые могут быть обнаружены при наружном осмотре; 2) в случае причинения кем-либо ущерба имуществу комитента, находящемуся у комиссионера.

Несмотря на то что обязанность по хранению предусмотрена законом, комиссионер не имеет права на возмещение расходов на хранение находящегося у него имущества комитента, если в договоре не установлено иное.

При расторжении договора комиссии комитент в течение сроков, установленных ГК РФ или договором, обязан распорядиться своим находящимся в ведении комиссионера имуществом. Если комитент не выполнит эту обязанность, комиссионер вправе сдать имущество на хранение за счет комитента либо продать его по возможно более выгодной для комитента цене.

Включение в договор купли-продажи условия о хранении товара связано с принадлежностью покупателю или поставщику права собственности на товар в зависимости от условий договора. Здесь особое значение имеет определение в договоре момента исполнения обязанности продавцом передать товар, так как, если иное не предусмотрено договором, риск случайной гибели или случайного повреждения товара лежит на продавце до того момента, когда в соответствии с законом или договором он считается исполнившим свою обязанность по передаче товара покупателю.

Для обеспечения сохранности товара продавец (покупатель) может нести затраты, связанные с исполнением принятой на себя обязанности (расходы по охране помещения, принятию мер по предотвращению порчи товара и др.). При этом возможны как необходимые издержки, без которых сохранность товара не была бы обеспечена, так и издержки не являющиеся таковыми. Например, поддержание постоянной температуры в помещении, хотя сохранность товара была бы обеспечена и без этого. Поэтому в договоре следует предусматривать, подлежат ли расходы по хранению возмещению или нет, и если –- да, то какие (только необходимые либо все), в противном случае расходы не возмещаются. При несохранности товара применяются общие нормы об ответственности по ст. 401 ГК РФ, на хранение при купле-продаже правило об ответственности профессионального хранителя не распространяется.

Нормативные акты

1. Гражданский кодекс РФ.

2. Федеральный закон от 29 декабря 1994 г. «О государственном материальном резерве» (с изм. и доп.) // СЗ РФ. 1995. № 1. Ст. 3; 1997. № 12. Ст. 1381; 1998. № 7. От. 798.

3. Воздушный кодекс Российской Федерации // СЗ РФ. 1997. № 12. Ст. 1383.

4. Федеральный закон от 25 сентября 1998 Г. «О лицензировании отдельных видов деятельности» // СЗ РФ. 1998 № 39 Ст. 4857; № 48. Ст. 5853.

5. Устав внутреннего водного транспорта Союза ССР. Утв. постановлением Совета Министров СССР от 15 октября 1955 г. (с изм. и доп.) // Транспортные перевозки. М., 1996. С. 91–141.

6. Устав автомобильного транспорта РСФСР. Утв. постановлением Совета Министров РСФСР от 8 января 1969 г. (с изм. и доп.) // Транспортные перевозки. М., 1996. С. 50–90.

7. Транспортный устав железных дорог Российской Федерации // СЗ РФ. 1998. №2. Ст. 218.

8. Кодекс торгового мореплавания РФ. Утв. федеральным законом, от 30 апреля 1999г. //СЗРФ. 1999. № 18. Ст. 2207. ;;

9. Приказ ГТК РФ от 10 августа 1993 г. № 314 «Об утверждении Положения о таможенных складах» (с изм. и доп.) // БНА РФ. 1993. № 11; Российские вести. 1994. 6 июля; Таможенные ведомости. 1998. № 3, 7.

Литература

1. Белов В.А. Ценные бумаги в Российском гражданском праве. М., 1996. Гл. 1 и 6.

2. Грибанов В.П. Пределы применения управомоченным лицом правоохранительных мер оперативного характера // Пределы осуществления и защшы гражданских прав. М., 1992. С. 125–155.

3. Цыбуленко З.И. Обязательства хранения в советском гражданском праве. Саратов, 1980.

Раздел 16. Страхование товаров и коммерческих рисков

Страхование товаров и коммерческих рисков осуществляется по правилам имущественного страхования. При этом страхователем являются покупатели, продавцы (ст. 490 ГК РФ), иные субъекты торгового оборота.

В качестве страховщиков выступают юридические лица, имеющие разрешения (лицензии) на осуществление страхования соответствующего вида (ст. 938 ГК РФ). Требования, которым должны отвечать страховые организации, порядок

лицензирования их деятельности определяются законами о страховании. В соответствии со ст. 6 Закона "Об организации страхового дела" страховщиками признаются юридические лица любой организационно-правовой формы, созданные для осуществления страховой деятельности и имеющие лицензию на ее осуществление.

Основой финансовой устойчивости страховщиков является наличие у них оплаченного уставного капитала и страховых резервов, а также система перестрахования.

По договору имущественного страхования одна сторона (страховщик) обязуется за обусловленную договором плату (страховую премию) при наступлении предусмотренного в договоре события (страхового случая) возместить другой стороне (страхователю) или иному лицу, в пользу которого заключен договор (выгодоприобретателю), причиненные вследствие этого события убытки в застрахованном имуществе либо убытки в связи с иными имущественными интересами страхователя (выплатить страховое возмещение) в пределах определенной договором суммы (страховой суммы) (п. 1 ст. 929 ГК РФ).

В зависимости от имущественного интереса выделяют следующие виды имущественного страхования: 1) страхование риска утраты (гибели), недостачи или повреждения определенного имущества; 2) страхование риска ответственности по обязательствам, возникающим вследствие причинения вреда жизни, здоровью или имуществу других лиц, а в случаях, предусмотренных законом, также ответственности по договорам – риска гражданской ответственности; 3) страхование предпринимательского риска (риск убытков от предпринимательской деятельности из-за нарушения своих обязательств контрагентами предпринимателя или изменения условий этой деятельности по независящим от предпринимателя обстоятельствам, в том числе риск неполучения ожидаемых доходов). Перечень имущественных интересов не является исчерпывающим.

Страхование риска наступления ответственности по договору возможно только в случаях, прямо предусмотренных законом. Без прямого указания в законе стороны не вправе заключать такого рода договоры. Непосредственно в ГК РФ страхование риска ответственности за нарушение договора предусмотрено для ломбардов, страхующих за свой счет в

пользу поклажедателей переданное на хранение и под залог имущество (п. 4 ст. 919); для банков, страхующих возврат вкладов граждан (п. 1 ст. 840); дня лиц, у которых находится заложенное имущество (п. 1 ст. 343); для плательщика ренты по договору, предусматривающему передачу под выплату ренты движимого имущества, в пользу получателя ренты (ст. 587). В соответствии со ст. 134 ВК РФ обязательному страхованию подлежит ответственность перевозчика перед грузовладельцем или грузоотправителем за утрату, недостачу или повреждение (порчу) груза на застрахованную сумму, размер которой не должен быть менее чем два минимальных размера оплаты труда на момент выдачи грузовой накладной за каждый килограмм груза.

Поскольку применительно к торговым договорам страхование риска ответственности за нарушение договора действующим законодательством не предусмотрено, далее речь пойдет только о страховании риска недоговорной (деликтной) ответственности.

Договор страхования должен быть заключен в письменной форме, несоблюдение письменной формы влечет его недействительность. Договор страхования может быть заключен путем составления одного документа либо вручения страховщиком страхователю на основании его письменного или устного заявления страхового полиса (свидетельства, сертификата, квитанции), подписанного страховщиком. Условия, на которых заключается договор, могут быть определены в стандартных правилах страхования соответствующего вида, принятых, одобренных или утвержденных страховщиком (правила страхования).

К существенным условиям договора имущественного страхования относятся: 1) объект страхования (определенное имущество или иной имущественный интерес); 2) страховой случай (характер события, на случай наступления которого осуществляется страхование); 3) размер страховой суммы, 4) срок действия договора.

Условия, содержащиеся в правилах страхования и не включенные в текст договора (страхового полиса), обязательны для страхователя, если в договоре прямо указывается на применение таких правил и сами правила изложены в одном документе с договором или на его оборотной стороне либо приложены к нему. В последнем случае вручение страхователю при заключении договора правил страхования должно быть удостоверено записью в договоре.

При заключении договора стороны могут договориться об изменении или исключении отдельных положений правил страхования и о дополнении правил.

Страховые полисы и свидетельства, как правило, содержат все условия договора, включая общие правила страхования, специальные условия для данного договора, согласованные со страхователем. В страховых сертификатах и квитанциях содержатся только существенные условия договора, а в остальном они отсылают к общим правилам страхования.

При отсутствии у страхователя или выгодоприобретателя страхового интереса в сохранности застрахованного имущества договор недействителен полностью или в той части, в которой сумма страхования превышает страховую стоимость, т.е. страховой интерес. Страховой интерес в одном и том же имуществе могут одновременно иметь несколько лиц, и каждое из них может быть страхователем и (или) выгодопри-обретателем в пределах своего страхового интереса.

Договор страхования имущества в пользу выгодоприобретателя может быть заключен без указания имени или наименования выгодоприобретателя (страхование "за счет кого следует"). При заключении такого договора страхователю выдается страховой полис на предьявителя. При осуществлении страхователем или выгодолриобретателем прав по такому договору необходимо представление этого полиса страховщику.

При рассмотрении отдельных видов имущественного страхования следует обратить внимание на следующее-

Страхование риска утраты (гибели), недостачи или повреждения имущества может осуществляться как непосредственно по инициативе субъекта коммерческой деятельности, так и являться обязанностью, принятой на себя одной из сторон (например, продавца или покупателя, комитента или комиссионера) при заключении договора (ст. 490, 998 ГК РФ).

К этому виду имущественного страхования относятся страхование грузов; страхование имущества в холодильниках от повреждения, гибели, порчи, наступивших вследствие внезапного или непредвиденного повреждения, уничтожения и выхода из строя указанных в договоре холодильных установок; огневое страхование или страхование на случай пожара и др.

При Заключении договора страховщик вправе в целях установления действительной стоимости страхуемого имущества провести его осмотр, а при необходимости назначить экспертизу. Страховая стоимость имущества, указанная в договоре, не может быть впоследствии оспорена, за исключением случая, когда страховщик, не воспользовавшийся своим правом на оценку страхового риска, был умышленно введен в заблуждение относительно этой стоимости.

Договор страхования грузов заключается грузоотправителями и грузополучателями. В этих случаях объектом страхования является возмещение убытков от случайностей и опасностей перевозки. Груз считается застрахованным в течение всей перевозки (включая перегрузки и перевалки, а также хранения на складах в пунктах перегрузок и перевалок), пока он не будет доставлен на склад в пункте назначения, указанном в страховом свидетельстве. При заключении такого рода договоров страховщик, чтобы оценить степень риска, которому подвергаются грузы, внимательно изучает требования к грузу в пункте назначения (т.е. условия приема груза получателем по договору), а также в зависимости от вида груза ~ основные риски, сопровождающие перевозку таких грузов, как насыпные, промышленная техника и оборудование, продукты питания, фрукты.

Систематическое страхование разных партий однородного имущества (товаров, грузов и т.п.) на сходных условиях в течение определенного срока может по соглашению страхователя со страховщиком осуществляться на основании одного договора – генерального полиса.

В этом случае страхователь обязан в отношении каждой партии имущества, подпадающей под действие генерального полиса, сообщать страховщику обусловленные таким полисом сведения в предусмотренный им срок, а если срок не предусмотрен, немедленно по их получении. Страхователь не освобождается от этой обязанности, даже если к моменту получения таких сведений возможность убытков, подлежащих возмещению страховщиком, уже миновала,

По требованию страхователя страховщик обязан выдавать страховые полисы по отдельным партиям имущества, подпадающим под действие генерального полиса. При несоответ

ствии содержания страхового полиса генеральному полису предпочтение отдается страховому полису.

Если в период действия договора произошел переход прав на имущество от выгодоприобретателя к другому лицу, к последнему переходят права и обязанности по договору страхования. При переходе прав на застрахованное имущество новый владелец обязан незамедлительно письменно уведомить об этом страховщика. Указанное правило не примени-. ется, если переход прав произошел в результате принудительного изъятия имущества (по основаниям п. 2 ст. 235 ГК РФ) или отказа от права собственности (ст. 236 ГК РФ).

Особенности страхования риска наступления недоговорной ответственности проявляются в следующем. Во-первых, в отличие от страхования риска ответственности по договору страхование риска наступления недоговорной ответственности может быть произведено как по прямому указанию закона (обязательное страхование), так и в добровольном порядке (добровольное страхование).

Обязательное страхование ответственности имеет место прежде всего при страховании ответственности владельцев источника повышенной опасности. Основания заключения таких договоров предусмотрены в транспортном законодательстве. Так, в соответствии с ВК РФ владелец воздушного судна обязан страховать ответственность; 1) перед третьими лицами за вред, причиненный жизни, здоровью либо имуществу третьих лиц при эксплуатации воздушного судна. При выполнении полетов и авиационных работ в воздушном пространстве Российской Федерации минимальный размер страховой суммы устанавливается в размере не менее чем два минимальных размера оплаты труда, установленных федеральным законом на момент заключения договора страхования, за каждый килограмм максимального взлетного веса воздушного судна (ст. 131); 2) за вред, причиненный жизни и здоровью пассажиров воздушного судна, а также за вред, причиненный багажу и находящимся при пассажире вещам

(ст. 133).

Обязательное страхование гражданской ответственности предусмотрено в законе от 24 декабря 1994 г. "О пожарной безопасности". Так, в соответствии со ст. 28 юридические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность на территории Российской Федерации, обязаны страховать

гражданскую ответственность за вред, который может быть причинен пожаром третьим лицам. Условия и порядок противопожарного страхования должны устанавливаться федеральным законом, который до настоящего времени не принят.

Во-вторых, по договору страхования риска ответственности по обязательствам, возникающим вследствие причинения вреда, может быть застрахован риск ответственности самого страхователя или лица, на которое такая ответственность может быть возложена. В случае, когда по договору страхования риска ответственности за причинение вреда застрахована ответственность лица иного, чем страхователь, последний вправе, если иное не предусмотрено договором, в любое время до наступления страхового случая заменить это лицо другим, письменно уведомив об этом страховщика.

В-третьих, выгодоприобретателем по договору страхования риска причинения вреда всегда будет потерпевший (лицо, которому причинен вред) независимо от того, кто назван в качестве выгодоприобретателя в договоре.

В-четвертых, в договоре страхования риска ответственности отсутствует максимальный размер страховой суммы, поскольку определить точный размер страхового интереса не представляется возможным. Поэтому в названных договорах страховая сумма определяется по соглашению сторон и не может быть ограничена.

При страховании имущества или предпринимательского риска, если договором не предусмотрено иное, страховая сумма не должна превышать их действительную стоимость (страховую стоимость). Такой стоимостью считается: для имущества – его действительная стоимость в месте его нахождения в день заключения договора страхования; для предпринимательского риска – убытки от предпринимательской деятельности, которые страхователь, как можно ожидать, понес бы при наступлении страхового случая. Если страховая сумма, указанная в договоре страхования имущества или предпринимательского риска, превышает страховую стоимость, договор считается ничтожным в той части страховой суммы, которая превышает страховую стоимость.

В-пятых, в случае, когда страховое возмещение недостаточно для того, чтобы полностью возместить причиненный вред, страхователь возмещает разницу между страховым воз

мещением и фактическим размером ущерба (ст. 1Л72 ГК РФ).

К данному виду имущественного страхования относится страхование ответственности за качество продукции – страхование ответственности товаропроизводителей (продавцов) перед потребителями (третьими лицами) за вред, причиненный их жизни, здоровью, имуществу вследствие использования продукции, произведенной (реализованной) с недостатками, а также ненадлежащее исполнение товаропроизводителем (продавцом) своих обязанностей перед потребителями, предусмотренных действующим законодательством.

Говоря о предпринимательском риске, следует иметь в виду, что может быть застрахован только риск самого страхователя и только в его пользу. Даже если предприниматель заключит договор в пользу выгодоприобретателя, договор будет считаться заключенным в пользу самого страхователя. В специальное литературе наряду с термином "предпринимательский риск" как равнозначные ему понятия используются термины "финансовый риск", "коммерческие риски".

При страховании коммерческих рисков можно выделить, во-первых, риски от потери прибыли вследствие вынужденного перерыва, простоя в производстве. Существенной особенностью страхования от простоя является размер ущерба, который во многом зависит от срока перерыва в производстве, поэтому при заключении договора особенно важно определить продолжительность ответственности страховщика. Чаще всего, этот период ограничивается одним годом. Во-вторых, риски, связанные с неисполнением обязательств контрагентами страхователя. Так, страхователь-поставщик, направляя покупателю товар с условием последующей оплаты, может заключить договор страхования коммерческого риска, по условиям которого в случае неисполнения покупателем-контрагентом страхователя своей обязанности по договору поставки страховщик обязан возместить страхователю неполученные доходы.

Имущество и предпринимательский риск могут быть застрахованы от разных страховых рисков как по одному, так и отдельным договорам страхования, в том числе и с различ-.ными страховщиками- Это означает, что страхователь вправе одновременно застраховать имущество и предпринимательский риск, связанный с этим имуществом (так называемое

пакетное страхование), либо один и тот же объект (имущество или предпринимательский риск) может быть застрахован от разных рисков по отдельным договорам. Например, уничтожение товара во время перевозки влечет убытки не только от утраты имущества, но и лишает страхователя доходов, которые он мог бы получить от реализации этого товара.

В случае, когда имущество или предпринимательский риск застрахованы лишь в части страховой стоимости, выго-доприобретатель вправе осуществить дополнительное страхование, в том числе и у другого страховщика, но с тем, чтобы общая страховая сумма по всем договорам страхования не превышала страховую стоимость.

Имущественный интерес может быть застрахован по одному договору страхования совместно несколькими страховщиками (сострахование). При этом, если в таком договоре не определены конкретно права и обязанности каждого из страховщиков, они солидарно отвечают перед страхователем (выгодоприобретателем) за выплату страхового возмещения.

Конкретные условия страхования согласовываются сторонами при заключении договора. Так, при заключении договора страхователь обязан сообщить страховщику известные ему обстоятельства, имеющие существенное значение для определения вероятности наступления страхового случая и размер возможных убытков от его наступления (страхового риска), если эти обстоятельства неизвестны страховщику. При этом существенными признаются во всяком случае обстоятельства, определенно оговоренные страховщиком в стандартной форме, договора страхования (страхового полиса) или в его письменном запросе. Если после заключения договора будет установлено, что страхователь сообщил страховщику заведомо ложные сведения, страховщик вправе потребовать признания договора недействительным и применения последствий, предусмотренных п. 2 ст. 179 ГК РФ.

По общему правилу договор страхования вступает в силу в момент уплаты страховой премии или первого взноса, если в договоре не предусмотрено иное.

В период действия договора могут появиться обстоятельства, существенно влияющие на страховой риск- В одних случаях это обстоятельства, полностью исключающие возникновение страхового риска. Таковыми являются гибель застра

хованного имущества по причинам иным, чем наступление страхового случая; прекращение в установленном порядке предпринимательской деятельности лицом, застраховавшим предпринимательский риск или риск гражданской ответственности, связанной с этой деятельностью. Например, банкротство или ликвидация юридического лица. При досрочном расторжении договора по указанным причинам страховщик имеет право на часть страховой премии пропорционально времени, в течение которого действовало страхование.

Если указанные обстоятельства не наступили, страхова-, тель вправе отказаться от договора в любое время. В этом случае уплаченная страховщику страховая премия возврату не подлежит, если договором не предусмотрено иное.

При наступлении страхового случая на страхователе лежат обязанности, во-первых, незамедлительно уведомить страховщика или его представителя о наступлении страхового случая. Такая же обязанность лежит на выгодоприобретателе, которому известно о заключении договора страхования в его пользу и он намерен воспользоваться правом на страховое возмещение. На основании этой информации страховщик может принять соответствующие меры по уменьшению убытка (организовать розыск пропавшего товара, оказать содействие в продаже поврежденного товара на более выгодных условиях), а также своевременно организовать осмотр товара, с целью избежать оплаты сопутствующих убытков, не относящихся к страховому случаю.

Во-вторых, принять разумные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры, чтобы уменьшить возможные убытки. Принимая такие меры, страхователь должен следовать указаниям страховщика, если они ему сообщены. При этом страхователь вправе принимать и дополнительные меры, если это не противоречит указаниям страховщика.

Независимо от результатов принятых по уменьшению убытков мер страховщик возмещает страхователю понесенные расходы, но при условии, что эти расходы были необходимыми или были произведены для выполнения указаний страховщика.

Страховщик освобождается от возмещения убытков, возникших вследствие того, что страхователь умышленно не принял разумных и доступных ему мер, чтобы уменьшить возможные убытки.

Страховщик также освобождается от выплаты страхового возмещения или страховой суммы, если страховой случай наступил вследствие умысла страхователя, выгодоприобрета-теяя или застрахованного лица.

К страховщику, выплатившему страховое возмещение, переходит в пределах выплаченной суммы право требования, которое страхователь (выгодоприобретатель) имеет к лицу, ответственному за убытки, возмещенные в результате страхования (суброгация). Указанное правило действует, если договором имущественного страхования не предусмотрено иное. Однако условие договора, исключающее переход к страховщику права требования к лицу, умышленно причинившему убытки, ничтожно.

Для реализации этого права страхователь (выгодоприобретатель) обязан передать страховщику все документы и доказательства и сообщить ему все сведения, необходимые для осуществления страховщиком перешедшего к нему права требования. Если страхователь (выгодоприобретатель) отказался от своего права требования к лицу, ответственному за убытки, возмещенные страховщиком, или осуществление этого права стало невозможным по вине страхователя (выго-доприобретателя), страховщик освобождается от выплаты страхового возмещения полностью или в соответствующей части и вправе потребовать возврата излишне выплаченной суммы возмещения.

Иск по требованиям, вытекающим из договора имущественного страхования, может быть предъявлен в течение двух лет.

Нормативные акты \. Гражданский кодекс РФ. Гл. 48.

2. Кодекс торгового мореплавания Союза ССР. Утв. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 17 сентября 1968 г. // Кодекс торгового мореплавания Союза ССР. М., 1996.

3. Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. "О пожарной безопасности" (ст. 28) // СЗ РФ. 1994. № 35. Ст. 3649; 1995. № 35. Ст. 3503; 1996. № 17. Ст. 1911; 1998. № 4. Ст. 430.

4. Воздушный кодекс РФ//СЗ РФ. 1997. № 12. Ст. 1383.

5. Закон "Об организации страхового дела в Российской Федерации" от 27 ноября 1992 г-(с изм.) // СЗРФ. 1998. № 1. Ст. 4.

6. Федеральный закон от 31 декабря 1997 г. "О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации "О страховании" // СЗ РФ. 1998. № 1. Ст. 5.

Литература

1. Александрова Т.Г., Мещерякова О-В. Коммерческое страхование.

М., 1996.

2. Валдайцев С.В. Риски в экономике и методы их страхования. СПб., 1992.

3. Комментарий к кодексу торгового мореплавания. М., 1973. Глава 12.

4. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации части второй (постатейный) / Под ред. О.Н-Садикова. М-, 1997. Глава 48.

5. Серебровский В.И. Страхование (по изданию 1927 г.). М., 1997.

Раздел 17. Ответственность за нарушение торговых договоров

В торговом обороте остаются распространенными факты неисполнения или ненадлежащего исполнения принятых сторонами на себя обязательств. К наиболее частым нарушениям относятся ненадлежащее качество переданных товаров, срывы поставок и просрочка передачи товара, нарушение обязательств по расчетам.

Одним из основных правовых средств укрепления договорной дисциплины являются меры ответственности, принимаемые к неисправному должнику. Ответственность состоит в претерпевании лицом, допустившим нарушение обязатель-

ства, неблагоприятных имущественных последствий. В торговом обороте применяются те же меры ответственности, что и в гражданском праве в целом.

Если взыскание неустойки относится к мерам ответственности, применение которых позволяет предупредить или пресечь нарушение права и компенсировать соответствующие потери, то возмещение убытков преследует цель восстановить нарушенное право и(или) возместить потери и неполученные доходы.

Факт причинения убытков и их размер подлежат доказы-ванию стороной, предъявившей требование. ГК РФ дает ориентир в определении размера убытков – размер подлежащих возмещению убытков зависит от того, какие цены положены в основу расчета реального ущерба и упущенной выгоды. Правило об учете цены содержится в п. 3 ст. 393 ГК РФ и преследует цель обеспечить справедливое возмещение убытков, причиненных нарушением договора. Исходя из того, что указанная норма носит диспозитивный характер, стороны в договоре могут определить, какие цены берутся во внимание при расчете убытков в случае его нарушения, а также взыскание убытков в твердом размере. Иной порядок может быть указан в законе или ином правовом акте.

В торговых договорах, основанием для возмещения убытков может послужить непредставление покупателем отгрузочной разнарядки, нарушение продавцом сроков отгрузки товара, отказ продавца передать товар в согласованном ассортименте и др. (ст. 463, п. 1 ст. 466, п. 2 ст. 487, п. 2 ст. 507, ст. 527, 533, 534 ПС РФ).

Для обязательств, связанных с предпринимательской деятельностью, следует учитывать, что согласно ст. 310 ГК РФ односторонний отказ от исполнения или расторжение договора допускается только в случаях, предусмотренных законом или договором. Поэтому потерпевшая сторона вправе требовать возмещения убытков, причиненных неосновательным изменением или отказом от договора, когда для этого отсутствовали правовые основания.

При неосновательном отказе от договора купли-продажи применяется особый порядок исчисления убытков. Так, в соответствии со ст. 524 ГК РФ, сторона, чье право нарушено, вправе либо предъявить требование о возмещении конкретных убытков в виде разницы между ценой, предусмот

ренной расторгнутым договором, и ценой по заключенной взамен сделке либо не заключать сделку взамен расторгнутой, а определить свои убытки в виде разницы между ценой, предусмотренной в расторгнутом договоре, и ценой на момент расторжения договора. Однако второй вариант поведения возможен только, если на данный товар имеется текущая цена. Указанная статья существенно облегчает доказывание убытков при расторжении договора.

При нарушении обязательства, за которое законом или договором предусмотрено взыскание неустойки, применяются следующие правила. Императивная норма, устанавливающая размер законной неустойки, подлежит безусловному применению. При этом размер законной неустойки может быть изменен соглашением сторон, но лишь в сторону увеличения размера и если это не запрещено законом.

Однако если положение о неустойке содержится в диспо-зитивной норме, она применяется лишь постольку, поскольку стороны своим соглашением не предусмотрели иной размер, в этом случае действует правило о соблюдении обязательной письменной формы соглашения о неустойке. В противном случае применению подлежит норма, установленная законом.

Стороны непосредственно в договоре определяют размер неустойки (если она не установлена законом), порядок исчисления денежной суммы, составляющей неустойку, соотношение между неустойкой и убытками. Неустойка может исчисляться в виде процентов от суммы договора или неисполненной его части; в кратном отношении к сумме неисполненного или ненадлежаще исполненного обязательства; в твердой сумме, выраженной в денежных единицах. В договоре может быть установлен предельный размер неустойки.

При определении размера неустойки следует иметь в виду, что в соответствии со ст. 333 ГК РФ при явной несоразмерности неустойки последствиям нарушения обязательства суд вправе уменьшить подлежащую уплате неустойку. Критериями несоразмерности в каждом конкретном случае могут быть: значительное превышение суммы неустойки над суммой возможных убытков, вызванных нарушением обязательств; чрезмерно высокий процент неустойки по сравнению с взимаемыми за сходные нарушения и др.

Применительно к отдельным видам нарушений действует особое правило. Так, за недопоставку или просрочку поставки установленная законом или договором неустойка взыскивается с поставщика до фактического исполнения обязательства в пределах его обязанности восполнить недопоставлен-ное количество товаров в последующих периодах поставки, если иной порядок не установлен законом или договором (ст. 521 ГК РФ). Уплата поставщиком неустойки за невыполнение обязанности по передаче товаров в установленный договором срок не освобождает от обязанности восполнения недопоставленного количества в натуре в следующем периоде либо в иные сроки, предусмотренные договором. Неустойка со стоимости недопоставленных в предыдущем периоде товаров взыскивается вторично, если товары не были переданы и только если покупатель не заявлял отказ от восполнения недопоставки. В остальных случаях неустойка взыскивается однократно за период, в котором произошла недопоставка.

Особый случай представляет достижение сторонами соглашения о предоставлении отступного (п. 3 ст. 396 ГК РФ). В этом случае исключается взыскание убытков, а Должник освобождается от исполнения обязательства в натуре (ст. 409 ГК РФ).

К последствиям неисполнения обязательства относится также право кредитора на исполнение обязательства за счет должника. В соответствии со ст. 397 ГК РФ в случае' неисполнения должником обязательства изготовить и передать вещь кредитор вправе поручить исполнение обязательства третьим лицам либо выполнить его своими силами и от должника потребовать возмещения понесенных необходимых расходов и других убытков. Одно из указанных действий должно быть совершено в разумный срок и за разумную цену.

Одним из основных нарушений торговых договоров является нарушение обязательств по расчетам (денежного обязательства). Нарушение денежного обязательства возможно как со стороны покупателя, так и со стороны продавца. Покупателями не оплачиваются поставленные товары, когда в соответствии с договором купли-продажи предусмотрена оплата товара через определенное время после его передачи покупателю либо оплата товара в рассрочку (п. 4 ст. 488 ГК РФ) либо недобросовестные поставщики, получив в качестве предоплаты денежные средства покупателей, пользуются ими

в своих интересах, не выполняя обязательства по передаче предварительно оплаченного товара (п. 4 ст. 487 ГК РФ).

Ответственность за нарушение денежного обязательства и правила исчисления подлежащих взысканию процентов установлены ст. 395 ГК РФ. В договоре или законе может быть установлена иная ответственность за просрочку исполнения денежного обязательства. Так, в соответствии с п. 14 ст. 16 закона РФ "О государственном материальном резерве" при несвоевременной оплате поставленной в государственный резерв продукции покупатель уплачивает поставщику пеню в размере 0,5% суммы просроченного платежа за каждый день просрочки, если иное не предусмотрено договором. В подобных случаях кредитор вправе предъявить требование о применении одной из этих мер, не доказывая факта причинения убытков, понесенных им при неисполнении денежного обязательства, если иное прямо не предусмотрено законом или договором- Таким образом, применение законной или договорной неустойки за нарушение денежного обязательства исключает возможность применения ответственности по ст.

395 ГК РФ.

При недостаточности суммы платежа, произведенного во

исполнение денежного обязательства, проценты, предусмотренные ст. 395 ГК РФ, погашаются после суммы основного долга. В тех случаях, когда размер процентов, исчисленных по ст. 395 ГК РФ, явно несоразмерен просрочке исполнения денежного обязательства, суд вправе уменьшить ставку взыскиваемых процентов.

Особенностью применения меры ответственности по

ст. 395 ГК РФ является невозможность применения к субъектам торгового предпринимательства норм, предусматривающих основания для освобождения должника от ответственности за нарушение обязательства (ст. 401 и ст. 416 ГК РФ). Указанное объясняется тем, что в денежных обязательствах исключается невозможность исполнения, а отсутствие у должника необходимых денежных средств ни при каких условиях, даже при наличии обстоятельств, которые могут квалифицироваться как непреодолимая сила, не может служить основанием к освобождению должника от ответственности за неисполнение денежного обязательства.

При применении мер гражданско-правовой ответственности следует исходить из того, что субъекты предпринима-

тельской деятельности несут ответственность независимо от наличия вины. Однако в качестве покупателей в торговых договорах могут выступать некоммерческие юридические лица, деятельность которых не связана с предпринимательством. При нарушении обязательств этими субъектами ответст-•венность наступает при наличии вины в соответствии с правилами п. 1 ст. 401 ГК РФ. Для всех участников торговых договоров наступление ответственности должника возможно и за случай, независимо от вины (п. 1 ст. 405 ГК РФ).

По общему правилу, основанием для освобождения от ответственности субъекта предпринимательской деятельности является невозможность исполнения вследствие непреодолимой силы. Обстоятельства, признаваемые непреодолимой силой, должны иметь всеобщий и абсолютный характер. Однако законом или договором перечень оснований освобождения должника от ответственности может быть расширен путем указания определенных обстоятельств, наступление которых не влечет наступление ответственности, либо установлением ответственности за вину. Исключение из общего правила об ответственности независимо от отсутствия вины установлено для производителей сельскохозяйственной продукции по договору контрактации. Указанные субъекты несут ответственность при наличии вины (ст. 538 ГК РФ).

При заключении договора стороны вправе включать усло^ вия об ограничении размера ответственности, например, путем указания твердого размера убытков, установления альтернативной или зачетной неустойки. При этом следует иметь в виду, что в определенных случаях закон ограничивает возможность заключения соглашения об освобождении или ограничении ответственности. Так, в соответствии со ст. 461 ГК РФ соглашение об освобождении или ограничении ответственности продавца в случае изъятия товара у покупателя третьими лицами по основаниям, возникшим до исполнения договора купли-продажи, – недействительно. Основанием для освобождения продавца от ответственности может быть неисполнение покупателем установленной законом обязанности привлечь продавца к участию в деле в случае предъявления иска об изъятии товара, при условии, если продавец докажет, что участие предотвратило бы изъятие (ст. 462 ГК РФ).

Ограничение ответственности может быть установлено законом. Например, п. 1–3 ст.77, п. 2 ст. 70, ч. 2 ст. 69 закона РФ «О несостоятельности (банкротстве)».

При применении гражданско-правовой ответственности возможно как уменьшение, так и увеличение ее размера. Если стороны непосредственно в договоре не ограничили размер ответственности, значительная роль в решении этого вопроса принадлежит суду.

Основаниями для уменьшения размера ответственности судом являются; 1) нарушение обязательств по вине обеих сторон (п. 1 ст. 404 ГК РФ); 2) умышленные либо неосторожные действия кредитора, способствовавшие увеличению размера убытков, причиненных нарушением обязательств (п. 1 ст. 404 ГК РФ); 3) непринятие кредитором разумных мер по уменьшению ожидаемых убытков (п. 1 ст. 404 ГК РФ); 4) просрочка кредитора (ст. 406 ГК РФ); 5) явная несоразмерность подлежащей уплате неустойки последствиям нарушения обязательства (ст. 333 ГК РФ); 6) просрочка должника (п. 2 ст. 405 ГК РФ); 7) обстоятельства, когда должник в силу закона или договора несет ответственность независимо от своей вины (п. 2 ст. 404 ГК РФ).

При нарушении обязательства для кредитора немалое значение имеет организационно-правовая форма юридического лица – должника, поскольку действующее законодательство в отдельных случаях предусматривает субсидиарную ответственность учредителей (участников), в том числе и бывших, по долгам созданного ими юридического лица. Ответственность учредителей существенно расширяет возможности для защиты нарушенных субъективных прав.

Наряду с этим ГК РФ предусмотрена ответственность основного общества, которое имеет право давать дочернему обществу, в том числе по договору с ним, обязательные для него указания. Основное общество отвечает солидарно с дочерним обществом по сделкам, заключенным последним во исполнение таких указаний (абз. 2 п. 2 ст. 105 ГК РФ). Аналогичная норма содержится в законе «Об обществах с ограниченной ответственностью» (абз. 2 п. 3 ст. 6). В противоречие ГК РФ в законе "Об акционерных обществах" сужены основания для применения ответственности к основному обществу. Так, в соответствии с абз. 2 п. 3 ст. 6

основное общество (товарищество) считается имеющим право давать дочернему обществу обязательные для последнего указания только в случае, когда это право предусмотрено в договоре с дочерним обществом или уставе дочернего общества. Следовательно, при отсутствии в уставе или в договоре записи о наличии права "материнской" компании давать обязательные указания последняя не несет ответственности.

Таким образом, как при формировании условий договора, так и при применении мер ответственности кредитору следует во всем объеме использовать предоставленные законом возможности для защиты нарушенных прав.

Нормативные акты

1. Гражданский кодекс РФ.

2. Федеральный закон от 29 декабря 1994 г. «О государственном материальном резерве» (с изм. и доп.) // СЗ РФ. 1995. № 1. Ст. 3; 1997. № 12. Ст. 1381; 1998. № 7. Ст. 798.

3. Федеральный закон от 26 декабря 1995 г. «Об акционерных обществах» (с изм. и доп.) // СЗ РФ. 1996. № 1. Ст. 1; № 25. Ст. 2956.

4. Федеральный закон от 8 февраля 1998 г. «Об обществах с ограниченной ответственностью» (с изм. и доп.) // СЗ РФ. 1998. № 7. Ст. 785; № 28. Ст. 32б1.

5. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 8 октября 1998 г, № 13/14 «О практике применения положений Гражданского кодекса Российской Федерации о процентах за пользование чужими денежными средствами» // Вестник ВАС РФ. 1998. №11.

Литература

1. Комаров АС. Ответственность в коммерческом обороте. М., 1991.

2. Гаджиев Г.А. Защита основных экономических прав и свобод предпринимателей за рубежом и в Российской Федерации. М., 1995.

3. Постатейный комментарий к Закону "О несостоятельности (банкротстве)". Общие и переходные положения // Вестник ВАС РФ. 1998. № 4-9.

Раздел 18. Приемка товаров по количеству и качеству

Продавец и покупатель обязаны проверить качество товара в случае, если такая обязанность предусмотрена законом, иными правовыми актами, государственными стандартами или договором (п. 1 ст. 474 ГК РФ). Так, например, Правилами продажи отдельных видов товаров, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 19 января 1998 г. № 55, предусмотрена обязанность продавца осуществить проверку качества товара до выставления его в торговом зале.

При приемке товаров от поставщика покупатель (получатель) обязан проверить не только качество, но и количество поставленных товаров (п. 2 ст. 513 ГК РФ).

Своевременная и правильная организация приемки товаров по количеству и качеству имеет важное значение, поскольку надлежащее исполнение покупателем этой обязанности является одним из основных условий для последующего удовлетворения требований, связанных с недостачей или недоброкачественностью полученных товаров.

В зависимости от вида обязательства и способа доставки различают приемку товаров от органов транспорта и без участия транспортных организаций.

Порядок приемки товаров от органов транспорта определяется нормами транспортных уставов и кодексов, а также правилами перевозки грузов, действующих на данном виде транспорта. Приемка товаров с участием перевозчика связа-

на в первую очередь с процессом выгрузки товара из транспортного средства.

На этом этапе основной обязанностью получателя является проверка сохранности груза при перевозке. В частности, проверяется наличие на транспортном средстве (вагоне, цистерне, барже, трюме судна, контейнере, автофургоне и т.п.) пломб отправителя или пункта отправления (станции, пристани, порта), исправность пломб, оттиски на них, состояние транспортных средств, наличие защитной маркировки груза и исправность тары. Получатель также должен проверить соответствие наименования груза и транспортной маркировки данным, указанным в транспортном документе. Наконец, необходимо проверить соблюдение правил перевозки, обеспечивающих предохранение груза от повреждения и порчи, сроки доставки, а также произвести осмотр груза.

Порядок выдачи и приемки грузов от органов транспорта различен в зависимости от того, как груз был принят к перевозке от отправителя и чьими силами и средствами произведена его погрузка. Поэтому органом транспорта груз может быть выдан как с проверкой, так и без проверки веса, Количества мест и состояния груза.

Б частности, железная дорога на станции назначения обязана при выдаче груза получателю произвести его проверку в случаях прибытия груза в неисправном вагоне, контейнере, а также в вагоне, контейнере с поврежденными пломбами; прибытия скоропортящегося груза с нарушением срока его доставки или с нарушением температурного режима; прибытия груза, погруженного железной дорогой, и некоторых других, предусмотренных ст. 45 ТУЖД. В указанных случаях или при обнаружении обстоятельств, которые могут повлиять на состояние и массу тарных и штучных грузов, железная дорога при выдаче проверяет состояние и массу таких грузов, находящихся в поврежденной таре и (или) упаковке. Аналогичные правила действуют и на автомобильном транспорте (п. 65 УАТ).

Если при проверке веса, количества грузовых мест или состояния груза в пункте назначения будут обнаружены недостача, повреждение (порча) груза либо такие обстоятельства установлены актом, составленным в пути следования, транспортная организация обязана определить размер факти

ческой недостачи, повреждения (порчи) груза (ст. 46 ТУЖД;

п. 68 УАТ; ст. 214УВВТ).

При необходимости проведения экспертизы транспортная организация по своей инициативе или по инициативе грузополучателя приглашает экспертов или соответствующих специалистов (ст. 46 ТУЖД; п. 68 УАТ).

В указанных случаях, а также других, предусмотренных транспортными уставами и кодексами, получатель вправе потребовать составления коммерческого акта, а на автомобильном транспорте – отметки на товарно-транспортной накладной или составления акта по установленной форме.

Коммерческий акт, акт общей формы и иные акты являются основанием для ответственности транспортной организации, грузоотправителей и грузополучателей.

Коммерческий акт составляется для удостоверения следующих обстоятельств (ст. 293КТМ;ст. 134 ТУЖД; ст. 124 ВК РФ):

• несоответствие наименования, массы, количества мест груза данным, указанным в перевозочном документе;

• повреждение (порча) груза;

• обнаружение груза без перевозочных документов, а также перевозочных документов без груза;

• возвращение перевозчику похищенного груза.

При железнодорожной перевозке грузов по требованию грузополучателя коммерческий акт составляется также в - случае непередачи железной дорогой груза на железнодорожный подъездной путь в течение 24 часов после оформления документов о выдаче груза. В Транспортном уставе железных дорог устанавливаются сроки составления коммерческого акта и перечень сведений, которые должны в нем содержаться.

Коммерческий акт подписывают работники транспортной организации, а также грузополучатель (получатель), если он участвует в проверке грузов. Представители сторон, участвующие в составлении коммерческого акта, не имеют права отказаться от его подписания- Однако при наличии у них возражений по содержанию коммерческого акта они вправе изложить свое мнение.

В случае отказа железнодорожной станции от составления коммерческого акта или оформления его с нарушением

установленных требований грузополучатель (получатель) имеет право подать заявление об этом в письменной форме в отделение (управление) железной дороги.

Для удостоверения фактов и обстоятельств, ответственность за которые вытекает из договора перевозки грузов, органами автомобильного транспорта делаются соответствующие записи в товарно-транспортной накладной. При наличии разногласий между перевозчиком и получателем по поводу этих обстоятельств или если необходимо произвести подробное описание обстоятельств, которые не могли быть описаны в товарно-транспортных документах, составляется акт установленной формы.

Записи в товарно-транспортных документах, сделанные в удостоверение этих обстоятельств, должны заверяться подписями грузоотправителя (грузополучателя) и шофера.

При отказе водителя-экспедитора от составления акта или внесения записи в товарно-транспортную накладную составляется акт с участием представителя незаинтересованной организации (ст. 157 УАТ).

В случаях, когда в качестве основания ответственности поставщика покупателем представляются документы о причинах несохранности товаров при их перевозке, составленные перевозчиком в одностороннем порядке, указанные документы оцениваются арбитражным судом наряду с другими доказательствами (п. 4 ст. 796 ГК РФ).

Судебная практика исходит из того, что если при разрешении спора выявляются обстоятельства, свидетельствующие о том, что недостатки товара явились следствием нарушения правил перевозки груза, за которые отвечает перевозчик, ответственность за эти недостатки не может быть возложена на поставщика. В то же время при наличии бесспорных доказательств, подтверждающих, что причиной несохранности товара явились ненадлежащие действия поставщика, ответственность может быть возложена на последнего независимо от предъявления покупателем требований к перевозчику (п. 15 постановления Пленума ВАС РФ от 22 октября 1997 г. № 18)4.

4 Вестаик ВАС РФ. 1998. № 3.

Порядок приемки принятых покупателем (получателем) товаров по количеству и качеству производится в соответствии с требованиями, установленными в законе, иных правовых актах, договоре или определяется обычаями делового оборота (п. 2 ст. 513 ГК РФ).

Порядок проверки качества товаров может быть предусмотрен обязательными требованиями государственных стандартов (п. 1 ст. 474 ГК РФ). В этих случаях проверка качества товаров, осуществляемая покупателем, должна соответствовать таким требованиям.

Следует иметь в виду, что порядок приемки товаров по количеству и качеству, установленный ранее действовавшими Инструкциями о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству (№ П-6) и по качеству (№ П-7), утвержденными постановлением Госарбитража СССР соответственно 15.06.65 и 25.04.66, подлежит обязательному применению только в случаях, когда это предусмотрено договором между сторонами (п. 14 постановления Пленума ВАСРФ № 18). Вместе с тем если стороны не предусмотрели необходимость применения названных Инструкций, получатель может произвести приемку, руководствуясь положениями этих Инструкций в качестве обычаев делового оборота.

Приемка товаров по количеству осуществляется по весу брутто и количеству мест или по весу нетто и количеству товарных единиц. Вес брутто включает в себя вес товара вместе с тарой и упаковкой, а вес нетто показывает чистый вес товара. Товары, поставленные без тары, в открытой или поврежденной таре принимаются, как правило, не только по количеству мест и весу брутто, но и по количеству товарных единиц и весу нетто.

Проверка качества означает выявление соответствия товаров требованиям договора, документам по стандартизации, образцу и (или) описанию, а также обычно предъявляемым к такого рода товарам требованиям. Порядок проверки устанавливается договором, если положения законов или иных правовых актов о нем являются диспозитивными, либо вообще отсутствуют, либо порядок определен рекомендательными требованиями стандартов. В договоре этот порядок определяется путем указания нормативных документов по стандартизации, установивших его, либо путем включения в договор соответствующих условий.

При включении в договор условий о порядке приемки товаров по количеству и качеству необходимо определить сроки и место осуществления такой приемки; способы и методы проверки; порядок и сроки составления актов и извещения продавца о выявленных недостатках» а также требования к их оформлению.

При этом необходимо учитывать, что проверка как количества, так и качества поступившей партии товаров может быть сплошной либо (если это предусмотрено стандартом или договором) выборочной с распространением ее результатов на всю партию. Так, например, при поставке крупных партий продовольственных или промышленных товаров всегда следует предусматривать выборочную проверку, поскольку проведение сплошной проверки каждого изделия практически невозможно.

При обнаружении нарушений условий договора о количестве и качестве покупатель обязан известить об этом продавца. При этом важное значение имеет соблюдение сроков приемки. В ГК РФ устанавливаются сроки обнаружения недостатков (ст. 477) и сроки извещения продавца о ненадлежащем исполнении условий договора (ст. 483).

Приемка импортных товаров по количеству и качеству имеет свои особенности. Она состоит из двух стадий: приемка груза от органов транспорта и приемка импортного груза, на складе получателя. При приемке груза от органов транс-, порта следует руководствоваться транспортным законодательством, на условиях которого перевозился груз. Порядок выдачи импортного груза может быть также определен международными соглашениями.

Порядок приемки импортных товаров на складе получателя должен быть определен условиями внешнеторговой сделки. В случае обнаружения признаков недостачи иди недоброкачественности товара приемка осуществляется с приглашением независимого эксперта либо компетентного представителя незаинтересованной организации.

Нормативные акты

1. Гражданский кодекс РФ (ст. 474, 477, 483).

2. Устав внутреннего водного транспорта Союза ССР. Утв. постановлением СМ СССР от 15 октября 1955 г. // Транспортные перевозки. М.,1996. С.91-141.

3. Кодекс торгового мореплавания Союза ССР // Ведомости Верховного Совета СССР. 1968. № 39. Ст. 351; Кодекс торгового мореплавания Союза ССР. М.,1996.

4. Устав автомобильного транспорта РСФСР. Утв. постановлением СМ РСФСР от 8 января 1969 г. // СП РСФСР. 1969. № 2-3. Ст. 8.

5. Воздушный кодекс РФ//СЗ РФ. 1997. №12. Ст. 1383.

6. Транспортный устав железных дорог Российской Федерации. ФЗ РФ от 8 января 1998 г. // СЗ РФ. 1998. № 2. Ст. 218.

7. Постановление Правительства РФ от 29 сентября 1997 г. № 1263 "Об утверждении Положения о проведении экспертизы некачественных и опасных продовольственного сырья и пищевых продуктов, их использовании и уничтожении" // СЗ РФ. 1997. № 40. Ст. 4610.

8. Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 22 октября 1997 г. № 18 "О некоторых вопросах, связанных с применением Гражданского кодекса РФ о договоре поставки" // Вестник ВАС РФ. 1998. № 3.

Литература

1. Венская Конвенция о договорах международной купли-продажи товаров. Комментарий. М., 1994.

2. Горбунова В.П., Тесля Э.П. Порядок и сроки приемки товаров по количеству и качеству. М-, 1998.

3. Красовский П.А. и др. Товар и его экспертиза. М., 1998,

4. Сафонов М.Н. Поставка и приемка товаров. М., 1997.

PAGE  1