30959

Гражданское право. Шпора

Шпаргалка

Государство и право, юриспруденция и процессуальное право

Предмет гражданского права. Деление права на отдельные отрасли осуществляется с помощью двух критериев: предмета и метода правового регулирования. Имущественные отношения составляют ядро предмета гражданского права. Это отношения складывающиеся по поводу имущества при этом имуществу дается широкая трактовка: к нему относятся не только вещи но и права требования.

Русский

2013-08-25

154.13 KB

4 чел.

11. Субъекты и объекты гражданских правоотношений.

Субъекты гражданских правоотношений. Участники гражданских правоотношений именуются их субъектами. Как и любое общественное отношение, гражданское правоотношение устанавливается между людьми. Поэтому в качестве субъектов гражданских правоотношений выступают либо отдельные индивиды, либо определенные коллективы людей. Отдельные индивиды именуются в гражданском законодательстве гражданами. Вместе с тем субъектами гражданских правоотношений в нашей стране могут быть не только граждане Российской Федерации, но и иностранцы, а также лица без гражданства.

Наряду с отдельными индивидами в качестве субъектов гражданских правоотношений могут участвовать и организации, которые называются юридическими лицами. В отличие от граждан юридические лица являются коллективными субъектами гражданских правоотношений. За юридическим лицом как субъектом гражданского правоотношения всегда стоит определенным образом организованный коллектив людей. В гражданских правоотношениях могут участвовать не только российские, но и иностранные юридические лица. В регулируемых гражданским законодательством отношениях могут участвовать также Российская Федерация, субъекты Российской Федерации и муниципальные образования (п. 1 ст. 2 ГК). Таким образом, субъектами гражданских правоотношений могут быть 1. Граждане России, иностранные граждане и лица без гражданства. 2. Российские и иностранные юридические лица. 3. Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные образования. Все возможные субъекты гражданских правоотношений охватываются понятием "лица", которое используется в ГК и других актах гражданского законодательства. Как субъекты гражданских правоотношений лица характеризуются тем, что они являются носителями субъективных гражданских прав и обязанностей. Объекты гражданских правоотношений. Под объектом правоотношения обычно понимают то, на что данное правоотношение направлено и оказывает определенное воздействие. Как общественная связь между людьми, устанавливающаяся в результате их взаимодействия, гражданское правоотношение может воздействовать только на поведение человека. Поэтому в качестве объекта гражданского правоотношения выступает поведение его субъектов, направленное на различного рода материальные и нематериальные блага.

3. Предмет гражданского права.

Деление права на отдельные отрасли осуществляется с помощью двух критериев: предмета и метода правового регулирования. Предмет гражданско-правового регулирования составляют две группы отношений:

1) имущественные отношения, основанные на равенстве, автономии воли и имущественной самостоятельности их участников;

2) личные неимущественные отношения, связанные с имущественными, основанные на равенстве, автономии воли и имущественной самостоятельности их участников.

Имущественные отношения составляют ядро предмета гражданского права. Это отношения, складывающиеся по поводу имущества, при этом имуществу дается широкая трактовка: к нему относятся не только вещи, но и права требования. Таким образом, имущественные отношения - отношения по поводу владения, пользования и распоряжения вещами, а также иные отношения, связанные с передачей материальных благ.

Личные неимущественные отношения традиционно делятся на связанные и не связанные с имущественными отношениями. В абз. 1 п. 1 ст. 2 ГК РФ указано, что гражданским правом регулируются личные неимущественные отношения, связанные с имущественными, - в основном это отношения, вытекающие из авторской и изобретательской деятельности. Они возникают по поводу результатов творческой деятельности. Гражданское право регулирует неимущественные права авторов произведений науки, литературы, искусства, изобретений и т.д., наряду с их имущественными правами. Тесная связь неимущественных прав с имущественными заключается в том, что личные неимущественные отношения являются предпосылкой имущественных (например, право авторства служит предпосылкой возникновения права на вознаграждение за использование произведения литературы третьими лицами). Кроме того, гражданское право регулирует отношения по защите неотчуждаемых прав и свобод человека и других нематериальных благ (жизни, здоровья, чести, достоинства и т.п.).

4. Метод гражданского права.

Под методом права понимается совокупность приемов и способов, посредством которых право воздействует на общественные отношения. В гражданском праве используется метод децентрализованного, диспозитивного регулирования. Децентрализация выражается в том, что регулирование гражданских отношений осуществляется не только нормативными актами, исходящими от государства, но также и актами участников гражданского оборота (соглашениями, односторонними сделками). Участники гражданских правоотношений могут самостоятельно устанавливать в рамках закона взаимные права и обязанности, в этих случаях они сами осуществляют индивидуально-правовое регулирование своих взаимоотношений. Правила, установленные в гражданско-правовых сделках, обязательны для исполнения их сторонами и в случае их нарушения подлежат защите со стороны государства. Для гражданско-правового метода в наибольшей степени характерен прием диспозитивного регулирования. Значительное количество гражданско-правовых норм носит диспозитивный характер. Это означает, что стороны могут своим соглашением исключить применение диспозитивной нормы либо установить условие, отличное от предусмотренного в ней (п. 4 ст. 421 ГК РФ). Одним из признаков диспозитивной нормы является оговорка "если иное не установлено договором (соглашением сторон)". Например, согласно п. 5 ст. 488 ГК РФ, если иное не предусмотрено договором купли-продажи, с момента передачи товара покупателю и до его оплаты товар, проданный в кредит, признается находящимся в залоге у продавца для обеспечения исполнения покупателем его обязанности по оплате товара. Стороны могут указать в договоре, что продавец не приобретает право залога на товар, проданный в кредит.

6. Основные гражданско-правовые системы современности.

Гражданско-правовая система (семья) представляет собой объединение нескольких государств по признаку единства основных закономерностей гражданско-правового регулирования общественных отношений. Гражданско-правовая система как понятие производна от правовой системы в широком смысле этого слова и является одним из ключевых в теории права. В настоящее время сложились следующие правовые системы: романо-германская, или континентальная, англо-американская, или система общего права, а также к ним можно отнести мусульманскую и патриархальную.. Гражданско-правовая система является самостоятельным образованием, и ее отдельные правовые характеристики могут не совпадать с чертами правовой системы в целом, хотя по сравнению с системой права она выступает как объединение более низкого уровня. По характеристике основных компонентов гражданско-правовой системы можно отличить одну гражданско-правовую систему от другой. К основным компонентам той или иной гражданско-правовой системы можно отнести: источники права, их состав и соотношение между собой по юридической значимости.; структуру гражданского права, т.е. распределение основных правовых норм по институтам и подотраслям, а также формирование общей и особенной частей. правоприменительную практику, в которую входят судебная, конституционная, административная и др.; В рамках имеющихся гражданско-правовых систем возможно выделение из них различных подсистем при использовании тех или иных критериев. С другой стороны, можно выделить и страны, использующие смешанную систему права: континентальную и англо-американскую (Шотландия, некоторые штаты США и Канады). Континентальная система права применяется практически во всех странах Европы за исключением Великобритании, а также во многих странах Латинской Америки, Японии, Китае и в бывших колониальных государствах, воспринявших правовую систему своих метрополий. Англо-американская система существует в Великобритании, США и странах английского содружества (Канада, Австралия, Новая Зеландия). Мусульманская система права действует в мусульманских странах Среднего Востока (страны Ближнего Востока вместе с Ираном и Афганистаном). Патриархальная система права сохраняет свое влияние в некоторых государствах Африки, Индокитая и Океании.

16. Понятие и виды дееспособности. Порядок ее ограничения.

Дееспособность - способность гражданина своими действиями приобретать и осуществлять гражданские права, брать на себя и исполнять гражданские обязанности. Если правоспособность признается в равной мере за всеми гражданами с момента рождения до смерти, то дееспособность возникает с момента достижения определенного возраста, а в полном объеме - с совершеннолетия. Это связано с совершением лицом волевых действий, что предполагает достижение определенного уровня психической зрелости. 2. Дееспособность малолетних (до 14 лет). 1) Малолетние от 0 до 6 лет являются полностью недееспособными. 2) Малолетние от 6 до 14 лет вправе самостоятельно совершать: - мелкие бытовые сделки (для удовлетворения обычных потребностей малолетнего и членов его семьи, незначительные по сумме для его уровня развития); - сделки, направленные на безвозмездное получение выгоды (подарки, пособия), не требующие нотариального удостоверения или государственной регистрации, а значит и не налагающие на них обязанностей; - сделки по распоряжению средствами, предоставленными законным представителем (с его согласия третьим лицом) для свободного распоряжения (карманные деньги) или для определенной цели. 3) Малолетние граждане, являясь недееспособными, не несут за свои действия никакой ответственности. Ответственность за их действия, а также за причиненный ими вред несут их законные представители. 3.Дееспособность несовершеннолетних (от 14 до 18 лет): 1) Такие несовершеннолетние вправе самостоятельно совершать любые сделки при условии письменного согласия на это их законных представителей; 2) Они вправе без согласия законных представителей: - распоряжаться своими доходами (кроме будущих); - осуществлять права автора; - распоряжаться своими вкладами в кредитные организации; - с 16 лет вступать в кооперативы. 3) Они несут самостоятельную имущественную ответственность по заключенным ими сделкам, а также за причинение ими вреда; 4) Несовершеннолетние граждане по достижении ими 16 лет имеют право на эмансипацию, т. е. объявление их полностью дееспособными, если они работают по трудовому договору или занимаются предпринимательской деятельностью. Эмансипация совершается по решению органа опеки при согласии на это обоих родителей или решению суда при несогласии хотя бы одного из них. 4. Дееспособность несовершеннолетних. Гражданин считается полностью дееспособным: - с достижением 18 лет; - со вступлением в брак; - с объявлением его эмансипации. 5. Гражданин, который вследствие психического расстройства не может понимать значения своих действий или руководить ими, по заявлению заинтересованных лиц может быть признан судом недееспособным. Он не вправе совершать никаких сделок, включая мелкие бытовые, и не несет за них, а также за причинение вреда никакой ответственности. От его имени все сделки совершает его опекун. 6. Гражданин, который вследствие злоупотребления спиртными напитками или наркотиками ставит в тяжелое материальное положение свою семью, по заявлению заинтересованных лиц может быть ограничен судом в дееспособности. Он не вправе без согласия попечителя совершать никаких сделок, кроме мелких бытовых, однако несет полную имущественную ответственность по ним, а также за причинение вреда.

42. Сделки: понятие, признаки, виды.

Сделка – это действие граждан и юр. лиц направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав или обязанностей.    1)Сделка это правовое действие. 2) Сделка это волевое действие, то есть направлена на достижение определенной цели. Внешние выражение воли называется волеизъявлением. Воля может быть выражена письменно, устно и с помощью конлюгенных действий и при помощи умолчания.    Сделка всегда направлена на достижение правовой цели в виде возникновения. изменения, или прекращения гражданских прав и обязанностей.   Виды сделок 1) в зависимости от числа сторон: - односторонние (завещание, выдача доверенности) - двухсторонние (договор аренды, займа0 - многосторонние (договор о совместной деятельности между 3 лицами). 2) В зависимости от того соответствуют ли обязанности одной из сторон встречная обязанность др. стороны. – возмездные и безвозмездные. Если для заключения сделки достаточно лишь соглашения сторон, то это консенсуальная сделка. Если же требуется еще и передача имущества являющегося предметом сделки то это реальная сделка. Сделки бывают – срочные и бессрочные в зависимости от указания в них срока действия. 3) В зависимости от связанности сделки с правовым основанием: - казуальные (договор займа) и абстрактные ( в которых отсутствуют правовые основания, выдача векселя) 4) Выделяют фидуциарные сделки которые имеют доверительный характер ( поручение, передача имущества в доверительное управление).

44. Недействительность сделок: понятие, виды, последствие.

Недействительная сделка это сделка которая не порождает желаемого сторонами правового результата, а при определенных условиях влечет возникновение неблагоприятных для сторон последствий. Они делятся на 1) оспаримын 2) ничтожные. Различия: Оспаримые недействительны в силу признания их таковыми судом. Ничтожные в не зависимости от такого признания.  Требования о признании оспаримой сделки недействительной может быть предъявлено только лицом указанным в ГК, а последствия недействительности ничтожной сделки могут быть применены по иску любого заинтересованного лица, либо по инициативе суда. Ничтожная сделка всегда недействительна с момента заключения, тогда как оспаримая сделка может быть признана судом недействительной на будущее и считается недействительной с момента вынесения судебного решения. Правовые последствия недействительности сделок. Недействительная сделка не влечет юр. последствий, за исключением тех, которые связаны с ее недействительностью. Главное последствие недействительной сделки - недопустимость ее к исполнению. Если иное не предусмотрено законом то каждая из сторон недействительной сделки обязана возвратить другой все полученное по сделке (двухсторонняя реституция) В некоторых случаях происходит изъятие всего полученного и причитающегося по сделке в доход РФ (односторонняя реституция) По отдельным сделкам предусматривается право потерпевшего на возмещение др. стороной причиненного ему реального ущерба. Основания недействительности сделки.   1) Общие. Несоответствие сделки требованиям закона или иным правовым актам.   2) Специальные. а) Нарушение требований о содержании сделки (сделка совершена с целью заведомо притворной основам правопорядка и нравственности) б) Совершение сделки лицом неспособным к ее совершению (недееспособным, малолетним до 14 лет). в) Нарушение формы сделки, или требование о ее гос. регистрации. г) Несоответствие волеизъявлению поданной воле стороны (мнимые и притворные). Мнимые - совершенная без намерения породить соответствующие ей правовые последствия. Притворная - прикрывающая др. сделку.

45. Осуществление гражданских прав и исполнение обязанностей: понятие, принципы и способы осуществления.

46. Пределы осуществления субъективных гражданских прав. Злоупотребление правом.

Свобода осуществления гражданских прав не ограничена. Пределы осуществления субъективных гражданских прав - это очерченные законом границы деятельности управомоченных лиц по реализации возможностей составляющих содержание данных прав. Способы осуществления гражданских прав не должны противоречить требованиям НА, нормам морали и нравственности. Пределы осуществления гр. прав видны в запретах использования права для достижения соц. вредных целей (сбыт наркотических средств). В ряде случаев субъекты при осуществлении гр. прав должны действовать добросовестно и разумно. Не допускаются действия граждан и юр. лиц, осуществляемые исключительно с намерением причинить вред другому лицу, а также злоупотребление правом в иных формах. Не допускается использование гр. прав в целях ограничения конкуренции, а также злоупотребление доминирующим положением на рынке. (ст.10 ГК). Нередко рамки осущ. гр. прав прямо определены самим законом. Гражданские права могут быть ограниченны только федеральным законом и в той мере в какой это необходимо для защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов др. лиц. Злоупотребление права - это такая форма осущ. субъективных гр. прав, которая противоречит цели ради которой оно представляется субъектам. Поэтому всякое злоупотребление права это осуществление его в противоречии всего соц. назначения. Например (собственник дачного участка построил дом так что он затеняет участок соседа).

Шикана – действия граждан и юр. лиц исключительно намерено причинить вред др. лицу.

49. Защита гражданских прав: понятие, предмет и формы защиты.

Под защитой гр. прав можно понимать: 1)Систему мер материально правового порядка применяемого в целях устранения препятствий на пути осуществления права. 2) Деятельность по применению этих мер осуществляется компетентными органами в определенной процессуальной форме. Защита гр. прав имеет специальный объект в виде субъективного права закрепленного законом или иными НПА. Основанием для защиты субъективного права являются правонарушение. Каждый способ защиты гражданского права может применятся в определенном процессуальном или процедурном порядке (это формы защиты гражданского права. Существуют 2 формы защиты 1) юрисдикциионная 2) неюрисдикционная. Юрисдикционная – это защита гр. прав гос. органами обладающими правоприменительными полномочиями. Она предусматривает защиту прав в судебном или административном порядке. При судебном порядке лица используют свое право на иск. В адм. порядке защита прав возможна только в случаях предусмотренных законом: 1) Принятие гос. органом решения о применения определенной меры защиты гр. права. 2) Возможность обжалования действий должностных лиц и актов гос. органов в вышестоящие органы исполнительной власти. Неюрисдикционная форма защиты - это защита гр. прав самостоятельно действиями управомоченного лица без обращения в гос. или иные уполномоченные гос. органы.

а) при самозащите гр. прав. б) при применении мер оперативного воздействия правонарушения.

51. Самозащита гражданских прав.

Под защитой гр. прав понимается совершение управомоченным лицом действий фактического порядка соответствующих закону и направленных на охрану материальных и нематериальных благ. При самозащите гр. прав в первую очередь речь идет о действиях выраженных в воздействии лица на свое собственное имущество: 1) Устройство различных охранных приспособлений для защиты дома от нежелательного проникновения 3 лиц. 2) Клеймение домашних животных. 3)Проставление факсимиле на книгах в домашней библиотеке. Самое главное чтоб эти действия не противоречили закону. Вторая группа составляет действия воздействующие на личность правонарушителя, или его имущество. Фактически действия по защите гр. прав должны обладать признаками необходимой обороны или крайней необходимости. В гр. правовом отношении не подлежит возмещению вред причиненный в состоянии необходимой обороны если при этом не были нарушены ее пределы. Необходимая оборона – это действия заключающиеся в причинении вреда жизни, здоровью или имуществу лица посягающего на личность или имущество обороняемого. Признаки необходимой обороны: 1) Вред должен быть причинен только лицу преступно посягающему на личность обороняющегося. 2) Н.О должна быть своевременна. 3) Н.О. осуществляется лицом только в целях защиты.

Действие условий крайней необходимости. Под такими действиями понимаются действия лица причинившего вред но совершаемое для устранения опасности угрожающей самому причинителю вреда или др. лицам если эта опасность при данных обстоятельствах не могла быть устранена иными способами.

52. Меры оперативного воздействия на нарушителя гражданских прав.

Под мерами оперативного воздействия понимаются такие юридические средства правоохранительного характера, которые применяются к нарушителю гражданских прав и обязанностей непосредственно управомоченным лицом как стороной в гражданском правоотношении, без обращения за защитой права к компетентным государственным органам. В отличие от мер самозащиты гражданских прав меры оперативного воздействия, несмотря на то что они применяются самим управомоченным лицом без обращения к государственным органам, носят юридический, а не фактический характер, т. е. всегда влекут соответствующее изменение прав и обязанностей прежде всего для правонарушителя (например, прекращение права на оплату товара при обнаружении его недоброкачественности или появление обязанности устранить за свой счет дефекты в поставленном оборудовании и т. д.). Меры оперативного воздействия п применяются управомоченным лицом лишь тогда, когда обязанная сторона допустила те или иные нарушения, например не выполнила обязательства в установленный срок, уклоняется от выполнения тех или иных действий, систематически задерживает платежи, ненадлежаще исполняет обязательства и т. п. Другая особенность мер оперативного воздействия состоит в том, что их применение носит односторонний характер. Управомоченной стороне здесь нет надобности обращаться к компетентным государственным органам. Именно поэтому названные меры и носят название оперативных. Односторонний характер мер оперативного воздействия определяет и особый характер гарантий их правильного применения. Эти гарантии носят двоякий характер: во-первых, меры оперативного воздействия могут применяться управомоченным лицом к нарушителю только в тех случаях, когда они прямо предусмотрены законом или соглашением сторон, и, во-вторых, их применение не устраняет возможности обязанного лица оспорить правильность их применения в суде или арбитражном суде. Эффективность мер оперативного воздействия состоит не только в их оперативности, быстроте воздействия на нарушителя, но и в том, что их применение управомоченным лицом влечет за собой невыгодные последствия для обязанного лица. Меры оперативного воздействия многочисленны и многообразны, но они могут быть подразделены на следующие виды. 1)Меры оперативного воздействия, связанные с исполнением обязательств за счет должника. Общая норма, касающаяся данного вида мер оперативного воздействия, установлена ст. 397 ГК. 2)Меры оперативного воздействия, связанные с обеспечением встречного удовлетворения. Принципиальное положение о них сформулировано в ст. 359 ГК, 3)Меры оперативного воздействия, связанные с отказом совершить определенные действия в интересах неисправного контрагента (меры отказного характера). К ним относятся: а)отказ от договора; б) отказ от принятия ненадлежащего исполнения, в) отказ во встречном удовлетворении по причине ненадлежащего исполнения обязательства.

53. Гражданско-правовая ответственность: понятие, особенности и виды.

Гр. пр. ответственность- это мера воздействия на лицо, нарушившее права и охраняемые законом интересы др. участников гражданского оборота. Гр. правовая ответственность состоит в возложении на правонарушителя обязанности претерпеть неблагоприятные последствия. Исполнение правонарушителем этих обязанностей обеспечивается мерами гос. принуждения. В зависимости от оснований возникновения гр.-пр. отв. Подразделяют на 2 вида: 1)договорная, 2) внедоговорная ответственность. Договорная отв. Наступает за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий договора одной из сторон и регулируется правилами в соответствующем договоре, а также общими положениями об ответственности. Внедоговорная отв. Наступает при отсутствии между субъектами договорных отн. за нарушение абсолютных имущественных прав и нематериальных благ (пр. собственности, пр. на жизнь). Такое пр. нарушение является основанием для возникновения особого вида обязательств – деликтного обязательства. В зависимости от характера распределения отв. между несколькими ответственными лицами различают: 1) долевую, 2) солидарную, 3) субсидиарную отв. Долевая имеет место тогда, когда каждый из должников несет отв. перед кредитором лишь в определенной доле в соответствии с законом или договором. Если размер доли не предусмотрен спец. нормой или договором то они считаются =. По общ. правилу отв. нескольких лиц является долевой если законом или договором не установлена солидарная или субсидиарная отв. Солидарная отв. наступает только в тех случаях прямо предусмотренных договором или законом. Кредитор вправе требовать исполнения солидарной обязанности как от всех должников совместно, так и от каждого в отдельности, при том как полностью, так и в части долга (должник и поручитель).Удовлетворение требований кредитора в полном объеме одним из солидарных должников освобождает остальных от исполнения обязательств. Субсидиарная отв. имеет место тогда, когда в обязательстве участвуют несколько должников один из которых является основным, а др. дополнительным. При этом субсидиарно должник несет отв. перед кредитором дополнительно к ответственности основного должника. Субсидиарная отв. наступает в случаях отказа основного должника от удовлетворения требований кредитора или отсутствия с его стороны ответа на заявленные требования в течении разумного срока.

54. Гр. -правовая отв. за неисполнение денежных обязательств.

Содержание ден. обязательств составляет обязанность уплатить деньги вытекающая из договора или из внедоговорного основания. Его главная особенность состоит в том, что она имеет своим предметом деньги, которые в нормальном гражданском обороте всегда дают прирост независимости от усилий их владельца (например положить деньги на депозит). Поэтому тот у кого находятся ден. средства подлежащие передачи (кредитору или потерпевшему) должен вернуть их не в первоначальной обусловленной сумме, а с указанным приростом, если только иное прямо не указано в договоре или установлено законом. Обязанность уплатить может возникнуть из различных оснований в частности из договора, из причинения вреда либо неосновательного обогащения. В соответствии со ст. 395 ГК размер % определяется как действующая ставка рефинансирования ЦБРФ. Эта сумма не является ни неустойкой ни не убытками, она является платой за пользование чужими денежными средствами за все время их фактического использования. 9совместное постановление Пленума ВАС и ВС №13/14, и Постановление Пленума « О некоторых вопросах связанных с применением ч.1 ст.395 ГК» от 01.07 1996г №6/8)

55. Основания и условия ответственности по гр. праву.

Основанием для применения мер отв. является нарушение субъективного гр. пр. За 1 правонарушение по общему правилу может быть применена только 1 мера ответственности. По общ. правилу убытки взыскиваются только в части непокрытых неустойкой или %. Условия гр. пр. отв. 1) Противоправность поведения лица нарушающего субъективное право. 2) Наличие вреда под которым понимается умаление материального или нематериального блага. Данное условие не является необходимым для взыскания неустойки или % за пользование чужыми ден. средствами. 3) Причинная связь между противоправным поведением и наступившем результатом. 4) Вина – это субъективное условие ответственности. Она представляет собой психическое отношение правонарушителя к своему противоправному поведению и его последствие. В гр. пр. установлена презумпция вины правонарушителя. Потерпевший обязан доказать факт правонарушения, в необходимых случаях наличие вредных последствий и причинной связи. Правонарушитель для освобождения от ответственности должен доказать свою невиновность. Лицо признается невиновным если при той степени заботливости и осмотрительности какая от него требовалась по характеру обязательства и условиям оборота оно приняло все меры для надлежащего исполнения обязательства. Выделяют 2 формы вины это умысел и неосторожность. Неосторожность подразделяют на грубую и простую. Грубая неосторожность выражается в совершении действий вредность которой видна для каждого. ( При отсутствии вины правонарушение признается случаем (казусом), за который как правило правонарушитель не несет ответственность. Степень вины правонарушения как правило не влияет на размер гр. пр. отв., за исключением случаев предусмотренных законом или договором. Категории вины используются также в отношении кредитора или потерпевшего. Вина кредитора в неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательства является основанием уменьшения ответственности должника. Умысел потерпевшего освобождает приченителя вреда от ответственности, а грубая неосторожность влечет уменьшение размера возмещения. В случаях предусмотренных законом правонарушитель возмещает убытки независимо от вины (предприниматели, владельцы источников повышенной опасности). В таких случаях основанием для освобождения от ответственности служит непреодолимая сила. Правонарушитель должен доказать , что надлежащее исполнение обязательства оказалось невозможным в следствии чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельства (стихийные бедствия). К непреодолимой силе не относятся отсутствие у должника денежных средств.)?

56. Основания освобождения от гражданско-правовой ответственности. Случай и непреодолимая сила.

При отсутствии вины правонарушение признается случаем (казусом), за который как правило правонарушитель не несет ответственность. Случай – это то что заранее никто предвидеть не мог. Если имел место случай то не может быть и вины. Степень вины правонарушения как правило не влияет на размер гр. пр. отв., за исключением случаев предусмотренных законом или договором. Категории вины используются также в отношении кредитора или потерпевшего. Вина кредитора в неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательства является основанием уменьшения ответственности должника. Умысел потерпевшего освобождает приченителя вреда от ответственности, а грубая неосторожность влечет уменьшение размера возмещения. В случаях предусмотренных законом правонарушитель возмещает убытки независимо от вины (предприниматели, владельцы источников повышенной опасности). В таких случаях основанием для освобождения от ответственности служит непреодолимая сила. Правонарушитель должен доказать , что надлежащее исполнение обязательства оказалось невозможным в следствии чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельства (стихийные бедствия). К непреодолимой силе не относятся отсутствие у должника денежных средств.

57. Размер гр. пр. ответственности.

Гр. пр. отв. основана на принципе полноты возмещения причиненного вреда или убытков. Это означает, что лицо причинившее вред или убытки по общему правилу должно возместить как реальный ущерб, так и не полученные доходы, в установленном законом случаях и моральный вред. Объективные границы размера гр.пр. отв. Она не должна превышать сумму убытков или размера причинения вреда. При этом ее размер может определятся не только законом но и соглашением сторон. Неустойка – это ден. сумма определенная законом или договором на случай неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств. Законную неустойку договором можно только увеличить. Договорную неустойку стороны вправе изменить своим соглашением как в сторону увеличения так и в сторону уменьшения. При большом размере неустойка может быть уменьшена судом в случае явной несоразмерности ее суммы с последствиями нарушения обязательств. (ст. 333 ГК). Неустойка размер которой защитывается в общую сумму убытков называется зачетной. В отдельных случаях закон может ограничить право на полное возмещение убытков. Речь идет либо об ограничении убытков размерами реального ущерба и исключений из них упущенной выгоды (например в договорах об энергоснабжении), либо о возможности взыскания заранее установленных сумм, главным образом в виде штрафов. (например в договорах перевозки грузов и пассажиров.

60. Право собственности: понятие, содержание и виды.

. Право собственности представляет собой разновидность вещных прав, которые закрепляют принадлежность вещей субъектам гражданских правоотношений.. Право собственности в объективном смысле – это совокупность правовых норм, закрепляющих и охраняющих принадлежность материальных благ конкретным лицам (возникновение, осуществление, прекращение, защиту прав собственника, а также их возможность владеть, пользоваться и распоряжаться этими материальными благами. Право собственности в субъективном смысле – это субъективные права собственника по осуществлению принадлежащим имуществом по своему усмотрению и в своем интересе полного хозяйственного господства, включающее в себя право владения, пользования и распоряжения. Содержание права собственности раскрывается в п. 1 ст. 209 Гражданского кодекса РФ и включает в себя :владения ,пользования, распоряжения. Владение основанная на законе возможность иметь имущество в своем хозяйстве, фактически обладать им.Пользования – основанная на законе возможность использовани1. я имущества путем извлечения из него полезных свойств. Распоряжения – основанная на законе возможность определять юридическую судьбу имущества путем продажи, дарения и т.д. вплоть до уничтожения. Все три правомочия могут принадлежать и не собственнику, однако главное что характеризует собственника это возможность осуществлять правомочия по своему усмотрению. Собственник по общ. правилу несет бремя по содержанию имущества и риск его случайной гибели. Согласно ч.2 ст.8 Конс. РФ все формы собственности признаются и защищаются равным образом (частная, гос., мун. и иные формы). Частная собственность делится на собственность физ. и юр.лиц. Пр. собственности юр. лиц охватывает хоз. обш. и товарищества (полное и неполное) собственность производственных и потребительских кооперативов, собственность общественных и др. коммерческих организаций. Право гос. собственности состоит из права федер. Собственности и собственности субъектов РФ и муницип. собственности ( городские, сельские и др. муницип. образования). По критерию ко-ва владельцев пр. собственности подразделяется на: 1) пр. собственности принадлежащее 1 лицу; 2) Пр. собственности принадлежащее 2 и более лицам ( долевая, совместная); 3)В зависимости от вида имущества можно разделить на движимое и недвижимое.

63. Право собственности хозяйственных товариществ и обществ.

Хоз. товариществами и обществами признаются коммерческие организации с разделенными на доли учредителей уставным капиталом. Имущество, созданное за счет вкладов учредителей, а также произведенное и приобретенное хоз. товарищами или обществами в процессе его деятельности принадлежит ему на праве собственности. Хоз. товарищества могут создаваться в форме полного товарищества и товарищества на вере (коммандитного товарищества). Хоз. общества могут создаваться в форме акционерного общества, общества с ограниченной или дополнительной ответственности. Полным товариществом признается товарищество, участники которого в соответствии с дог. занимаются предпринимательской деятельностью от имени товарищества. Все участники ПТ солидарно несут субсидиарную отв. по обязательствам ПТ всем лично им принадлежащим имуществом. Тов. На вере (коммандитное тов.) –это тов., в котором наряду с участниками, осущ. от имени тов. предпринимательскую деятельность и отвечающими по его обязат. Своим имуществом, имеется 1 или несколько участников-вкладчиков (командистов), которые несут риск убытков лишь в пределах сумм своих вкладов и не принимают участия в осуществлении тов. предприним. деятельности. ООО признается учрежденное одним или несколькими лицами общество, уставной капитал которого разделен на доли определенных учред. док. размеров. Участники ООО не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков общества лишь в пределах стоимости внесенных ими вкладов. ОДО подобно полным товариществам, солидарно несут субсидиарную отв. по обязательствам общества своим имуществом. Но в отличии от полного тов. участники общества отвечают в одинаковом для всех кратном к стоимости их вкладов размере, определенном учредительными док. АО. Уставной капитал АО делится на число именных акций. Участники АО не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков в пределах стоимости их акций. АО подразделяется на ОАО и ЗАО. Различия между ОАО и ЗАО. Число учредителей ОАО не ограничено, а число ЗАО не может превышать 50. ОАО вправе проводить подписку на свои акции и их свободную продажу, его участники могут отчуждать свои акции без согласия др. акционеров. Акции ЗАО напротив распределяются только среди его учредителей или иного заранее определенного круга лиц. ЗАО не вправе проводить открытую подписку на выпускаемые им акции, а его акционеры имеют преимущественное право на приобретение. Минимальный уст. капитал ОАО должен составлять не менее 1000 кратной, а ЗАО – 100 кратной суммы минимального размера оплаты труда на дату регистрации общества.

67. Право собственности государственных и муниципальных унитарных предприятий.

Муниципальные и унитарные предприятия относятся к государственным предприятиям, в которых контрольный пакет акций принадлежит государству, и находятся на его балансе. Унитарные предприятия передаются государством в полное хозяйственное владение трудовому коллективу. При этом государство не несет никакой ответственности за деятельность созданного им предприятия. Предприятие само несет имущественную ответственность за действия, производимые им в процессе хозяйственной деятельности. УП принадлежат на правах собственности сельским или городским поселениям, или другим муниципальным образованиям. Управление и ответственность за объекты собственности берет на себя администрация города или села. Унитарные и МП относятся к государственным бюджетным предприятиям. Они входят в состав определенного министерства, органа или ведомства местного управления. «Муниципальное унитарное предприятие» коммерческая организация, не наделенная правом собственности на закрепленное за ней собственником имущество. Имущество УП является неделимым и не может быть распределено по вкладам (долям, паям), в том числе между работниками предприятия. В форме унитарных предприятий могут быть созданы только государственные и муниципальные предприятия. Муниципальное УП отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом и не несет ответственности по обязательствам собственника его имущества. Правовое положение муниципальных унитарных предприятий определяется ГК РФ и законом о государственных и муниципальных унитарных предприятиях.

65. Субъекты, объекты и содержание права гос. собственности.

Главной особенностью гос. собственности и муницип. собственности является ее публичный характер. Она призвана служить обеспечению публично-правовых задач и функций гос. и муницип. образований. Субъектами пр. государственной собственности являются: РФ, ее субъекты. Объектами права гос. собственности выступают: имущество, составляющее исключительную собственность государства, недра, лесной фонд, водные ресурсы, ресурсы континентального шельфа, объекты культурно-исторического наследия, имущество гос. казны, объекты ядерной энергетики, и т.д.. Полномочия государство осуществляет в основном путем издания правовых актов. РФ может иметь на праве собственности любое имущество в том числе изъятое из оборота, а субъекты РФ любое имущество за исключением имущества отнесенного к исключительной собственности РФ ( нефть, газ, ядерное оружие). Существуют способы приобретения пр. собственности характерны только для государства: - национализация, - конфискация, - реквизиция. Специфический способ прекращения пр. собственности – приватизация.

68. Право собственности общественных и религиозных организаций.

Общественные и религиозные организации относятся к некоммерческим организациям, участниками которых являются только физические лица. Являясь участниками общественных и религиозных организаций, граждане не получают никакого материального дохода или прибыли. Такие организации создаются с целью удовлетворения духовных потребностей их участников. Круг субъектов права собственности общественных организаций достаточно широк: это общественные организации, общественные движения, общественные фонды, общественные учреждения, органы общественной самодеятельности. Субъектами же права собственности могут выступать лишь общественные объединения, обладающие правами юридического лица. Основаниями приобретения права собственности общественных объединений являются: вступительные и членские взносы, добровольные взносы и пожертвования, поступления от лекций, выставок, лотерей, аукционов, спортивных и иных мероприятий, от сделок по купле-продаже, мене, дарению, от предпринимательской деятельности и других не запрещенных законом источников. В качестве объекта права собственности общественного объединения выступает лишь имущество, необходимое для материального обеспечения деятельности, указанной в его уставе. Общественные объединения вправе использовать приобретенное имущество лишь для достижения целей, предусмотренных их учредительными документами (п. 4 ст. 213 ГК). Предпринимательская деятельность осуществляется общественными объединениями лишь постольку, поскольку это служит достижению уставных целей, ради которых они созданы. Она должна соответствовать этим целям. Поскольку общественные объединения относятся к юридическим лицам, на имущество которых их участники не имеют имущественных прав, то в случае ликвидации такой организации ее имущество, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, используется на цели, в интересах которых она была создана и (или) на благотворительные цели. В собственности религиозных организаций могут находиться здания, земельные участки, объекты производственного, социального, благотворительного, культурно-просветительского и иного назначения, предметы религиозного назначения, денежные средства и иное имущество, необходимое для обеспечения их деятельности, в том числе отнесенное к памятникам истории и культуры. Религиозные организации обладают правом собственности на имущество, приобретенное или созданное ими за счет собственных средств, пожертвованное гражданами, организациями или переданное религиозным организациям в собственность государством либо приобретенное иными способами, не противоречащими законодательству Российской Федерации. Передача в установленном порядке в собственность религиозным организациям культовых зданий и сооружений с относящимися к ним земельными участками и иного имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или муниципальной собственности, осуществляется безвозмездно. Религиозные организации могут иметь на праве собственности имущество за границей. На движимое и недвижимое имущество богослужебного назначения не может быть обращено взыскание по претензиям кредиторов. Перечень видов имущества богослужебного назначения, на которое не может быть обращено взыскание по претензиям кредиторов, устанавливается Правительством Российской Федерации по предложениям религиозных организаций.

69. Понятие и виды права общей собственности.

В силу различных причин имущество может принадлежать на праве собственности не одному лицу, а 2 и более лицам. Это могут быть физ. и юр. лица, публично-правовые образования в любых сочетаниях. В таких ситуациях на это имущество возникает право общей собственности. Выделяют два вида общей собственности. 1) долевая, 2) совместная.  Общая собственность именуется долевой когда каждому из ее участников принадлежит определенная доля. Под долей понимается арифметическое выражение (1/3, ½, и т.д.) . Доля в субъективном праве собственности на все общее имущество. В общей совместной собственности доли ее участников заранее не определены, они фиксируются лишь при разделе совместной собственности или при выделе доли из нее. Право каждого собственника не ограничивается какой-то конкретной частью общей вещи а распространяется на всю вещь. Общая собственность на имущество является долевой кроме случаев когда законом предусмотрено образование на это имущество совместной собственности.

70. Право общей долевой собственности: понятие, режим, особенности.

Содержание права общей долевой собственности составляет собственникам правомочия по владению, пользованию и распоряжению общим имуществом и каждый собственник независимо от размера своей доли имеет 1 голос при решении правовых вопросов касающихся этой собственности. Осуществление права общей долевой собственности должно происходить по взаимному согласию всех собственников. Например: если разногласия касаются правомочия распоряжения, то возникший спор не подлежит урегулированию судом, так как действует принцип взаимно согласия. Поэтому, при осуществлении права общей долевой собственности в принципе не имеет значения какой долей распоряжается каждый из собственников, хотя размер доли подлежит учету при распределении приносимых общим имуществом доходов и падающих на нее расходов и обременений. Каждый собственник по своему усмотрению может распоряжаться принадлежащей ему долей, в том числе и для ее отчуждения. При продажи доли постороннему лицу остальные участники долевой собственности имеют преимущественное право покупки продаваемой доли по цене которой она продается и на прочих равных условиях. Продавец доли обязан в письменной форме известить остальных участников долевой собственности о намерении продать свою долю постороннему лицу с указанием цены и др. условий, по которым продает ее. Если же собственники откажутся от покупки, или не приобретут продаваемую долю на недвижимое имущество в течении 1 месяца, а на движимое в течении 10 дней со дня извещения, то продавец вправе продать свою долю любому лицу. Имущество находящееся в долевой собственности может быть разделено между ее участниками по соглашению между ними. Раздел такого имущества означает прекращение общей долевой собственности. Если выдел доли в натуре не допускается, в таком случае выделяющийся собственник получает право на выплату ему стоимости его доли др. участниками долевой собственности.

71. Право общей совместной собственности: понятие, режим, особенности В ГК РФ закреплены 2 вида совместной собственности:1) Собственность супругов; 2) Членов крестьянского (фермерского) хозяйства. Участники совместной собственности так же как и участника долевой собственности владеют, пользуются и распоряжаются общ. имуществом по взаимному согласию. Сделки по распоряжению общим имуществом может совершать каждый из участников совместной собственности, если иное не вытекает из соглашения между ними. Совместная собственность не имеет заранее определенных долей, по общему правилу они признаются равными. Право общ. собств. супругов. Необходимым условием возникновения совместной собственности супругов является регистрация брака. Все нажитое супругами во время брака имущество за некоторым исключением относится к их совместной собственности не зависимо от того кем из них и за чей счет имущество было приобретено и на чье имя оформлено. При этом следует учесть, что раздел общего имущества супругов допускается и при сохранении их брака. Не все принадлежащее имущество супругов предполагает их общую совместную собственность. К ним не относятся: 1)Имущество принадлежащее супругам до вступления в брак; 2) Имущество полученное в дар или в порядке наследования одним из супругов во время брака; 3) Вещи индивидуального пользования (одежда, обувь) за исключением драгоценностей и др. предметов роскоши. Обычно под драгоценностями понимают изделия из золота, серебра, и др. драг. металлов, а также драг. Камней. Отношение общ. совместной собственности супругов прекращается с расторжением брака, что влечет за собой раздел общего совместного имущества, при этом общие долги супругов распределяются пропорционально присужденным ил долям. Смерть одного из супругов также влечет к прекращению общ. совместной собственности. К его наследнику переходит как имущество принадлежащее лично умершему так и его доля в общ. совместной собственности. Имущество крестьянского (фермерского) хозяйства принадлежит членам хозяйства на праве совместной собственности если законом или договором между ними не установлено иное. КФХ не наделяется правом юр. лица, но его членам предоставляется право создавать на базе имущества хозяйства хоз. товарищества или производственные кооперативы. Состав имущества относящегося к совместной собственности членов хозяйств определяется с учетом того, что хозяйство занимается предпринимательской деятельностью. В состав имущества КФХ могут входить земельный участок, хоз. постройки, продуктивный и рабочий скот, птица, сельскохозяйственная техника и оборудование, тр. средства необходимые для осуществления деятельности. Деятельность ФХ регулируется ФЗ от 11.06.2003г. №74 ФЗ «О крестьянском фермерском хозяйстве». В нем говорится что КФХ прекращает свою деятельность в связи с выходом всех ее членов.

72. Понятие и значение наследования. Основные категории наследственного права.

Наследование — переход имущества и имущественных прав и обязанностей умершего лица (наследодателя) к живым лицам (наследникам) в порядке универсального правопреемства в неизменном виде как единое целое и в один и тот же момент (ст. 1110 ГК РФ). Поскольку умерший был собственником этого имущества, то и те, к кому оно перешло, становятся его собственниками. Особенностью наследственного правопреемства является его универсальность: все права умершего переходят как единое целое, причем одновременно и без посредничества третьих лиц. В результате правопреемства возникает наследственное правоотношение. Значение наследования состоит в том, что оно является основанием (способом) возникновения права собственности на чужое имущество. Понятие «наследственное право» употребляется в двух смыслах: объективном и субъективном: -в субъективном смысле — это право лица быть признанным к наследованию и его права на имущество после принятия наследства. - в объективном смысле — это совокупность норм, регулирующих процесс перехода прав и обязанностей умершего гражданина другим лицам. Эти нормы образуют подотрасль гражданского права. Главным источником наследственного права является ГКРФ. Юридическими фактами, порождающими открытие наследства, является смерть наследодателя либо решение суда о признании его умершего. Наследственное правоотношение имеет следующую структуру: объекты, субъекты, содержание (полномочия наследников), выделяют основание возникновения наследственного правоотношения. Объектом наследственного правоотношения являются вещи, принадлежащие наследодателю на день открытия наследства, а также имущественные права, которые не связаны с личностью умершего. Важнейшим имущественным правом является право собственности на имущество (недвижимость (квартира, дом, дача), денежные сбережения, в частности вклады в банках, транспортные средства (автомобиль, яхта), личные вещи умершего, предметы домашней обстановки и обихода). Субъектами наследственного правоотношения являются наследодатель и наследник. Умерший называется наследодателем, а лица, наследующие ему, - наследниками. Наследодателем может быть только физическое лицо. В тех случаях, когда наследодатель составляет завещание, он должен быть дееспособен. У одного и того же наследодателя может быть несколько наследников. Наследственные доли таких наследников предполагаются равными. Наследники делятся на «обычных», «необходимых» и «недостойных».

73. Субъекты наследственного правопреемства. Недостойные наследники.

Субъектами наследственного правопреемства являются наследодатель и наследники. Наследодатель - лицо, после смерти которого наступает наследственное правопреемство. Наследодателями могут быть российские и иностранные граждане, а также лица без гражданства, проживающие на территории нашей страны. Юридические лица не могут оставлять наследства: при их прекращении (реорганизации) имущество переходит к другим лицам в установленном законом в порядке, а при их ликвидации правопреемства не возникает. Наследники - лица, указанные в законе или завещании в качестве правопреемников наследодателя. Наследовать может любой субъект гражданского права: гражданин, юридическое лицо, государство или муниципальное образование. Граждане и государство могут быть наследниками как по закону, так и по завещанию. Причем возможность гражданина наследовать никоим образом не зависит от объема его дееспособности. Юридические лица могут выступать в качестве наследников только в том случае, если в их пользу составлено завещание. При наследовании по закону - граждане, находящиеся в живых к моменту смерти наследодателя, а также дети, зачатые при его жизни и родившиеся после его смерти; При наследовании по завещанию - любые лица, находившиеся в живых к моменту смерти наследодателя, а также зачатые при его жизни и родившиеся после его смерти. Чтоб защитить интересы участников наследственных отношений, законодательство включает нормы о лишении недостойных граждан права наследовать. Во-первых, не имеют права наследовать ни по закону, ни по завещанию граждане, которые противозаконными действиями, направленными против наследодателя, кого-либо из его наследников или против осуществления последней воли наследодателя, выраженной в завещании, способствовали призванию их к наследованию. Обстоятельства эти должны быть подтверждены в судебном порядке. Во-вторых, не могут наследовать по закону родители после детей, в отношении которых они были лишены родительских прав и не восстановлены в них на момент открытия наследства, если это обстоятельство подтверждено в судебном порядке. В-третьих, не наследуют по закону родители и совершеннолетние дети, злостно уклонявшиеся от выполнения лежащих на них в силу закона обязанностей по содержанию наследодателя. Это обстоятельство также должно быть подтверждено в судебном порядке. Во втором и третьем случае речь идет о запрещении наследования лишь по закону. Поскольку завещать имущество можно любому лицу, наследование по завещанию в подобных ситуациях не исключается. Юридические лица могут быть наследниками только по завещанию. Кроме того, они могут получить имущество от наследников, отказавшихся от наследства именно в пользу юридического лица. Государство (публично-правовые образования) имеет возможность стать наследником всего или части имущества как по закону, так и по завещанию. В законодательстве перечислены конкретные случаи, когда наследственное имущество полностью или частично переходит к государству: если имущество завещано государству; если у наследодателя нет наследников ни по закону, ни по завещанию; если все наследники лишены завещателем права наследования; если ни один из наследников не принял наследства.

74. Наследство: понятие и состав.

Одной из важнейших категорий наследственного права является наследство (наследственная масса). В его состав, согласно ст. 1112 ГК, входят вещи, а также иное имущество, в том числе имущественные права и обязанности. Состав наследственного имущества чрезвычайно разнообразен. По-прежнему это прежде всего право собственности на предметы обихода, личного потребления, жилой дом и т.п. Включаются в состав наследства средства транспорта, а также другое имущество, предоставленное государством или муниципальным образованием на льготных условиях наследодателю в связи с его инвалидностью или другими подобными обстоятельствами (ст. 1184 ГК). Государственные награды, которых был удостоен наследодатель и на которые распространяется законодательство о государственных наградах Российской Федерации, не входят в состав наследства. В соответствии с п. 12 Положения о государственных наградах РФ, утвержденного Указом Президента РФ от 2 марта 1994 г. в случае смерти награжденного награды остаются у наследников. Среди наследнико названы только супруг, отец, мать, сын или дочь награжденного. Если таких лиц нет, награды должны быть возвращены Управлению Президента РФ по государственным наградам. Иной режим установлен для государственных наград, на которые не распространяется законодательство о государственных наградах РФ: они входят в состав наследства и наследуются на общих основаниях. Не входят в состав наследства суммы страховых выплат (возмещений), причитающиеся выгодоприобретателям по договорам страхования жизни в пользу третьего лица в случае смерти застрахованных лиц. Эти суммы выплачиваются страховщиками выгодоприобретателям (бенефициарам), указанным в договорах страхования (п. 1 ст. 934 ГК). В состав наследства не входят права и обязанности, неразрывно связанные с личностью наследодателя, в частности право на алименты, право на возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина. Помимо этого в состав наследства не входят права и обязанности, переход которых в порядке наследования не допускается ГК или другими законами. В частности, договор поручения прекращается смертью любой из его сторон, а стало быть права и обязанности, возникшие в таком договоре, не переходят по наследству. Не входят в состав наследства личные неимущественные права и другие нематериальные блага. Среди них, в частности, жизнь и здоровье, достоинство личности, личная неприкосновенность, честь и доброе имя, деловая репутация и т.п. Они неразрывно связаны с личностью их обладателя, а потому неотчуждаемы и непередаваемы никаким способом.

76. Общие правила, касающиеся формы и порядка совершения завещания.

Завещание – акт лица, в котором указывается воля завещателя по дальнейшему владению, пользованию и распоряжению принадлежащими ему материальными и нематериальными благами. Форма завещания должна быть письменной. Если завещание составлено в устной форме и не имеет своего письменного выражение, то оно признается недействительным. К содержанию завещания ГК РФ особых требований не предусматривается. Конкретно указывать на какое-либо имущество не обязательно, самое главное указать, кому причитаются все материальные или нематериальные блага завещателя. Однако, чтобы не возникло парадоксальных ситуаций, лучше указать, какое именно имущество кому принадлежит по завещанию. Завещание обязательно должно быть подписано завещателем лично, либо при помощи рукоприкладчика, о чем делается запись при составлении завещания. Возложение на представителя прав и обязанностей по совершению завещания не допускается. Завещание совершается от имени одного гражданина, завещание от нескольких лиц законом не допускается. При составлении, подписании, удостоверении завещания должны присутствовать свидетели, чьи данные обязательно указываются при составлении завещания. Законом установлены случаи, когда присутствие свидетелей является обязательным. В данном случае неприсутствие свидетелей влечет недействительность завещания. Завещание удостоверяется нотариусом или лицом, уполномоченным на совершение данных действий. Завещание может носить юридическую силу, даже если оно не было удостоверено нотариусом или иным уполномоченным на то лицом. Данным исключением обладают завещания, составленные в чрезвычайных условиях, и закрытые завещания, которые не могут быть удостоверены нотариусом в силу своей правовой природы, иначе закрытое завещание не будет являться таковым. Однако нотариус обязан выдать документ, подтверждающий принятие завещания. На всех участников совершения завещания распространяется ответственность по хранению тайны завещания до тех пор, пока оно не будет оглашено по наступлению смерти завещателя. При разглашении содержания завещания завещатель имеет право потребовать возмещение как морального, так и материального ущерба. В ГК РФ указан перечень лиц, которые не могут выступать в качестве свидетелей: нотариус; лицо, в пользу которого совершается завещание; недееспособные граждане; неграмотные; лица с физическими недостатками, которые не позволяют им осознавать происходящее; лица, не владеющие языком, на котором составляется завещание. Участие ненадлежащего свидетеля при совершении завещания не является основанием для признания завещания недействительным, однако данное завещание может быть оспорено в суде как несоответствующее нормам наследственного законодательства. На завещании должны быть указаны место и дата его удостоверения.

77. Формы завещания, порядок их совершения.

Завещание должно быть составлено в письменной форме и удостоверено нотариусом. Удостоверение завещания другими лицами допускается в случаях, предусмотренных пунктом 7 статьи 1125, статьей 1127 и пунктом 2 статьи 1128 ГК. Несоблюдение установленных настоящим Кодексом правил о письменной форме завещания и его удостоверении влечет за собой недействительность завещания. Составление завещания в простой письменной форме допускается только в виде исключения в случаях, предусмотренных статьей 1129 ГК. В случае, когда в соответствии с правилами ГК при составлении, подписании, удостоверении завещания или при передаче завещания нотариусу присутствуют свидетели, не могут быть такими свидетелями и не могут подписывать завещание вместо завещателя: нотариус или другое удостоверяющее завещание лицо; лицо, в пользу которого составлено завещание или сделан завещательный отказ, супруг такого лица, его дети и родители; граждане, не обладающие дееспособностью в полном объеме; неграмотные; граждане с такими физическими недостатками, которые явно не позволяют им в полной мере осознавать существо происходящего; лица, не владеющие в достаточной степени языком, на котором составлено завещание, за исключением случая, когда составляется закрытое завещание. На завещании должны быть указаны место и дата его удостоверения, за исключением случая, предусмотренного статьей 1126 ГК. Нотариально удостоверенное завещание должно быть написано завещателем или записано с его слов нотариусом. При написании или записи завещания могут быть использованы технические средства (электронно-вычислительная машина, пишущая машинка и другие). Завещание, записанное нотариусом со слов завещателя, до его подписания должно быть полностью прочитано завещателем в присутствии нотариуса. Если завещатель не в состоянии лично прочитать завещание, его текст оглашается для него нотариусом, о чем на завещании делается соответствующая надпись с указанием причин, по которым завещатель не смог лично прочитать завещание. Завещание должно быть собственноручно подписано завещателем. Если завещатель в силу физических недостатков, тяжелой болезни или неграмотности не может собственноручно подписать завещание, оно по его просьбе может быть подписано рукоприкладчиком в присутствии нотариуса.. При составлении и нотариальном удостоверении завещания по желанию завещателя может присутствовать свидетель. Если завещание составляется и удостоверяется в присутствии свидетеля, оно должно быть им подписано и на завещании должны быть указаны фамилия, имя, отчество и место жительства свидетеля в соответствии с документом, удостоверяющим его личность. Нотариус обязан предупредить свидетеля, а также гражданина, подписывающего завещание вместо завещателя, о необходимости соблюдать тайну завещания (статья 1123 ГК РФ). При удостоверении завещания нотариус обязан разъяснить завещателю содержание статьи 1149 ГК (право на обязательную долю в наследстве) и сделать об этом на завещании соответствующую надпись. Завещатель вправе совершить завещание, не предоставляя при этом другим лицам, в том числе нотариусу, возможности ознакомиться с его содержанием (закрытое завещание). Закрытое завещание должно быть собственноручно написано и подписано завещателем. Несоблюдение этих правил влечет за собой недействительность завещания. Закрытое завещание в заклеенном конверте передается завещателем нотариусу в присутствии двух свидетелей, которые ставят на конверте свои подписи. Конверт, подписанный свидетелями, запечатывается в их присутствии нотариусом в другой конверт, на котором нотариус делает надпись, содержащую сведения о завещателе, от которого нотариусом принято закрытое завещание, месте и дате его принятия, фамилии, об имени, отчестве и о месте жительства каждого свидетеля в соответствии с документом, удостоверяющим личность.

81. Обязательные наследники: понятие, категории обязательных наследников, размер доли.

Среди наследников по закону выделяется особая категория наследников, за которыми независимо от содержания завещания наследодателя бронируется определенная доля в наследстве. Эта доля получила название обязательной, поскольку необходимые наследники, кроме недостойных наследников, не могут быть лишены права ее унаследовать. Ст.1149 ГК РФ определяет понятие права на обязательную долю в наследственном имуществе, т.е. говорит об обязательных наследниках. Существует круг обязательных наследников, перечень которых является исчерпывающим: 1) дети наследодателя (как несовершеннолетние, так и совершеннолетние нетрудоспособные, независимо от наступления дееспособности, в частности до 18 лет вследствие эмансипации или вступления в брак); 2) переживший супруг и родители 3) нетрудоспособные иждивенцы (подлежащие призванию к наследованию в соответствии с п. п. 1 и 2 ст. 1148 ГК РФ, т.е. все иждивенцы, кроме не проживавших с наследодателем не наследников по закону). Право на обязательную долю, во-первых, не допускает исключения управомоченного лица из числа наследников на основании завещания, во-вторых, не допускает снижения размера доли данного наследника ниже установленного минимума. Согласно п. 1 ст. 1149 ГК РФ обязательная доля должна составлять не менее половины доли, которая причиталась бы наследнику при наследовании по закону. При этом учитываются все наследники соответствующей очереди, которые имели бы право наследовать, а также нетрудоспособные иждивенцы. Право на обязательную долю в наследстве удовлетворяется из оставшейся незавещанной части наследственного имущества, даже если это приведет к уменьшению прав других наследников по закону на эту часть имущества, а при недостаточности незавещанной части имущества для осуществления права на обязательную долю – из той части имущества, которая завещана. В обязательную долю засчитывается все, что наследник, имеющий право на такую долю, получает из наследства по какому-либо основанию, в том числе стоимость установленного в пользу такого наследника завещательного отказа. Если осуществление права на обязательную долю в наследстве повлечет за собой невозможность передать наследнику по завещанию имущество, которым наследник, имеющий право на обязательную долю, при жизни наследодателя не пользовался, а наследник по завещанию пользовался для проживания (жилой дом, квартира, иное жилое помещение, дача и тому подобное) или использовал в качестве основного источника получения средств к существованию (орудия труда, творческая мастерская и тому подобное), суд может с учетом имущественного положения наследников, имеющих право на обязательную долю, уменьшить размер обязательной доли или отказать в ее присуждении.

82. Понятие, способы и сроки принятия наследства. Наследственная трансмиссия. Со дня открытия наследства у наследников появляется право наследования. Для реализации права на наследство необходимо совершить юридический факт — принять наследство. По своей правовой природе принятие наследства является односторонней сделкой, в которой выражается воля наследника по поводу приобретения наследства. Принятие наследником части наследства означает принятие всего причитающегося ему наследства. Не допускается принятие наследства под условием или с оговорками. Закон особо подчеркивает, что принятие наследства одним или несколькими наследниками не означает принятия наследства остальными наследниками. Принятие наследства осуществляется каждым наследником самостоятельно. Независимо от фактического времени принятия наследства, а также независимо от момента государственной регистрации права наследника на наследственное имущество, оно считается принадлежащим наследнику со дня открытия наследства. Принятие наследства осуществляется двумя способами: 1) фактическое принятие наследства — фактическое вступление во владение наследственным имуществом; 2) юридическое принятие наследства — подача по месту открытия наследства заявления о принятии наследства или о выдаче свидетельства о праве на наследство нотариусу или должностному лицу, уполномоченному выдавать свидетельства о праве на наследство. Заявление о принятии наследства составляется в письменной форме. В нем наследник четко и однозначно выражает свою волю, направленную на безусловное и безоговорочное принятие наследства. Сроки принятия наследства Законодательством устанавливается срок, в течение которого лицо, имеющее право наследования, может принять наследство. Согласно п. 1 ст. 1154 ГК РФ, принятие наследства, независимо от способа принятия, должно быть осуществлено в определенные сроки. По общему правилу срок принятия наследства составляет 6 месяцев, который исчисляется со дня открытия наследства. Наследство может быть принято и после истечения срока на принятие наследства. В законодательстве установлены два случая, при которых наследство может быть принято, если срок пропущен. Срок может быть восстановлен судом (ст. 1155 ГК РФ). Решение о восстановлении срока суд может принять при условии, что наследник не знал, и не должен был знать об открытии наследства (о смерти наследодателя) либо, хотя и знал, но по уважительным причинам не мог принять наследство в установленный срок. Непременным условием для восстановления является и то, что наследник, пропустивший срок, обратился в суд в течение шести месяцев после того, как причины пропуска срока отпали. Восстановив срок, суд одновременно признает наследника принявшим наследство и определяет доли наследников в наследственном имуществе, а при необходимости решает вопрос о взыскании в пользу такого наследника причитающегося ему имущества. Наследство может быть принято пропустившими срок наследниками и без обращения в суд. Это может произойти при условии, что все наследники, принявшие наследство, дадут на это письменное согласие. Наследственная трансмиссия — переход права на принятие наследства в случае смерти наследника, призванного к наследованию, после открытия наследства, и который не успел принять его в установленный срок.

83. Отказ от наследства: понятие, способы и срок отказа. Приращение наследственных долей. После открытия наследства у наследника возникает право на принятие наследства. Наследник на свое усмотрение может им воспользоваться, а может и совершить отказ от принятия наследства. Если наследник изъявляет желание принять наследство, то у него возникает право на наследство. Если наследник не желает принять наследство или желает от него отказаться, то возможен вариант отказа от наследства, который влечет за собой так называемое отречение от наследства. Отказ от наследства может осуществляться в двух видах: 1) отказ от принятия наследства в пользу иного (иных) наследника (наследников); 2) отказ от принятия наследства без указания лиц, которым может быть передано в соответствии с законом наследство. Срок отказа от наследства установлен ГК РФ. Наследник, желающий отказаться от наследства, должен совершить отказ по истечению срока принятия наследства. Срок принятия наследства является процессуальным, а поэтому может быть восстановлен в судебном порядке. До окончания шестимесячного срока наследник имеет право отказаться от наследства. Наследник также имеет право сначала принять наследство, но отказаться он должен также до истечения срока принятия наследства. Законом установлено, что если наследник отказался от принятия наследства либо от наследства, то обратно вернуть его или отказаться от отказа он не может. Данное положение является императивным и не может быть изменено в судебном порядке. В судебном порядке может быть лишь признан пропущенным срок отказа наследника, и он в соответствии с судебным решением может отказаться от принятого наследства. Основанием для отмены отказа также не является желание наследника совершить отказ в пользу определенного наследника, если им был совершен отказ без указания лица, в отношение которого может быть совершен отказ в соответствии с законом. Если наследнику причитается наследство по нескольким основаниям или частям, то наследник имеет право отказаться от наследуемого имущества в целом, либо в его части, а также отказаться по тому или иному основанию. Законом установлены способы отказа от наследства: 1) посредством подачи заявления по месту открытия наследства нотариусу или иному должностному лицу, уполномоченному выдавать свидетельства о праве на наследство; 2) несовершением никаких действий по фактическому принятию наследства. Приращение наследственных долей Приращение долей наследников имеет место в тех случаях, когда наследник (по-другому его называют «отпавший наследник») отказывается от наследуемого имущества без указания наследника, к которому должно перейти все наследуемое имущество. В данном случае приращение долей осуществляется у наследников того же наследодателя, которым также завещалось или перешло в порядке наследования какое-либо имущество. Круг наследников, которым осуществляется приращение наследственной доли, определяется законом. Приращение наследственных долей возможно при наследовании на любых основаниях, будь то на основании завещания либо на основании закона. Наследство отпавшего наследника переходит наследникам, которых определяет закон, если не оговорено иное, в равных долях. Если наследодателем были определены в завещании доли наследников, тогда доля отказавшегося наследника распределяется между наследниками соразмерно их доли, определенной в завещании. Если завещателем часть имущества была завещана одному лицу, а часть имущества была распределена законом между наследниками по закону, то наследство отпавшего наследника по завещанию распределится только между наследниками по закону. Если отпавшим наследником будет наследник по закону, то наследство также распределится только между наследниками по закону.

84. Раздел наследства. Преимущественное право, его реализация. 

После принятия наследства, если наследодателем не были оговорены доли каждого наследника, все имущество переходит к наследникам на праве общей долевой собственности. Каждый наследник стремится к тому, чтобы достичь определенности в наследственных отношениях, чтобы точно знать, что ему причитается и в каком размере. Для этого в наследственном праве предусмотрен раздел имущества, оставленного наследодателем после его смерти. Раздел имущества может быть осуществлен по письменному соглашению наследников или, если между наследниками не достигнуто соглашение и имеются различные споры по данному правоотношению, в судебном порядке. С иском в суд может обратиться наследник, имеющий право на выделение его наследственной доли из общей массы наследуемого имущества, с правом требования выдела в натуре его доли или выплаты другими наследниками денежной суммы, соразмерной его доли в наследстве. Если наследники договорились о разделе имущества самостоятельно, то они обязательно должны заключить соглашение о разделе имущества. Заключение данного соглашения наследников направлено на возникновение, изменение или прекращение прав и обязанностей круга наследников по закону или по завещанию. Если соглашение о разделе имущества между наследниками не достигнуто, то раздел имущества может быть осуществлен посредством обращения в суд в порядке искового производства. Если в завещании завещателем были определены доли наследства каждого наследника, то в судебном порядке они не могут быть отменены или изменены, так как в данном случае предполагается нарушение принципов наследственного права – принципа охраны интересов наследодателя и принципа учета воли наследодателя как действительной, так и предполагаемой. Помимо охраны интересов социально незащищенных слоев населения, законом также предусмотрено и преимущественное право некоторых категорий лиц: 1) преимущественное право на неделимую вещь при разделе имущества; 2) преимущественное право на предметы обычной домашней обстановки и обихода при разделе имущества. Неделимой признается вещь, раздел которой невозможен без изменения ее назначения. При предоставлении преимущественного права на неделимую вещь при разделе имущества закон выделяет три группы наследников: 1) лица, обладавшие совместно с наследодателем правом общей собственности на неделимую вещь, доля в праве на которую входит в состав наследства; 2) наследники, постоянно пользовавшиеся неделимой вещью, входящей в состав наследства. Данная категория наследников имеет при разделе наследства преимущественное право на получение в счет своей наследственной доли этой вещи перед наследниками, не пользовавшимися этой вещью и не являющимися ранее участниками общей собственности на нее; 3) наследники, претендующие на преимущественное право на жилое помещение. Особенностью последней группы является сама неделимая вещь – жилое помещение (жилой дом, квартира и другое), раздел которого невозможен. В данном случае наследники, проживавшие в этом жилом помещении ко дню открытия наследства и не имеющие иного жилого помещения, имеют перед другими наследниками, не являющими собственниками жилого помещения, входящего в состав наследства, преимущественное право на получение в счет их наследственных долей этого жилого помещения. Данное преимущественное право они имеют перед иными наследниками, не являющимися совладельцами данного жилого помещения. Перед совладельцами жилого помещения данная категория наследников преимущественного права не имеет.

85. Охрана наследства и управление им.

В отношении наследственного имущества может быть осуществлена охрана от возможного посягательства иных лиц, не имеющих право на получение данного имущества, от возможного расхищения имущества и прочее в интересах наследников, отказополучателей, кредиторов, а также и государства. Охрана наследственного имущества осуществляется посредством применения мер по охране имущества, указанных в законе (опись, сдача имущества на хранение, доверительное управление имуществом и др.). Охрана наследственного имущества осуществляется нотариусом по месту открытия наследства, а также по местонахождению соответствующей части наследственного имущества. Право на охрану наследства имеет также и исполнитель завещания, если имеется завещание и в нем указан исполнитель. В данном случае охрана наследственного имущества осуществляется нотариусом, но с предварительного согласования с исполнителем завещания. Основанием для принятия мер по охране наследственного имущества является подача заявления. Правом на подачу заявления обладают наследники, исполнитель завещания, органы местного самоуправления, органы опеки и попечительства, а также иные лица, действующие в интересах сохранения наследственного имущества. Меры по охране наследственного имущества должны быть предприняты нотариусом, исполнителем завещания, должностным лицом в течение трех дней со дня поступления заявления. Срок, в течение которого должны осуществляться меры по охране наследственного имущества, установлен в 6 месяцев, т. е. срок принятия наследства. Однако данный срок является процессуальным и его можно восстановить, если суд сочтет причину пропуска уважительной. В соответствии с данным положением и срок охраны наследственного имущества может быть продлен до 9 месяцев. Срок охраны наследственного имущества может быть также продлен в случае отказа наследника от принятого наследственного имущества. Нотариусу предоставляется право определения состава наследственного имущества путем подачи запросов в кредитные организации и иные юридические лица. На кредитные организации и юридические лица возлагается обязанность предоставления имеющейся у них информации. При этом не нарушается принцип банковской, коммерческой, государственной и иной тайны. Полученная информация нотариусом может быть оглашена только наследникам и исполнителю завещания. При разглашении тайны нотариус может быть привлечен к ответственности, которая предусмотрена положениями ГК РФ, Основами законодательства РФ о нотариате.

86. ответственность наследника по долгам наследодателя. эПри принятии наследства наследники могут быть уведомлены о том, что наследуемое имущество обременено долгами, т. е. когда наследодатель является должником. Таким образом, после получения наследуемого имущества наследники должны рассчитаться с возможными кредиторами. Но на практике возникают случаи, когда наследодатель является кредитором, тогда право требовать удовлетворения кредиторских требований переходит в порядке наследования к наследникам. Наследники вместе несут солидарную ответственность по долгам наследодателя, т. е. кредитор (кредиторы) имеет право требовать удовлетворения кредиторских требований от одного наследника, который в свою очередь должен рассчитаться с кредитором. Необходимо отметить, что наследник будет отвечать по кредиторским требованиям только в пределах наследуемого имущества. Если наследуемого имущества одного наследника не хватает для удовлетворения кредиторских требований, то привлекается еще один наследник. После расчета с кредиторами, если наследуемого имущества хватило, наследник имеет право регрессного требования к другим наследникам, т. е. наследник имеет право требования возмещения выплаченных сумм за вычетом причитающейся доли на его имущество. Оставшиеся наследники отвечают перед наследником, рассчитавшимся с кредиторами, как долевые должники. В случаях приобретения наследственного имущества в порядке наследственной трансмиссии наследник отвечает по обязательствам того наследодателя, которому принадлежало данное имущество. Если умирают отец и сын одновременно, т. е. они являются коммориентами, то к наследованию будут призваны как наследники отца, так и наследники сына. То имущество, которое должно было перейти умершему сыну, не успевшему принять наследство, переходит в порядке наследственной трансмиссии к жене сына, т. е. к снохе отца. В данном случае она будет отвечать по обязательствам отца, но не мужа, так как имущество обременено обязательствами первоначального наследодателя. По обязательствам мужа жена будет отвечать имуществом, принадлежащим мужу, которое перешло ей в порядке наследования. Для удовлетворения своих требований кредиторы должны с момента открытия наследства предъявить свои требования в суд. ГК РФ устанавливается срок, в течение которого кредиторы могут предъявить свои требования – в течение срока давности. Согласно общим положениям ГК РФ срок давности – 3 года, если иное не предусмотрено специальными нормативными актами, а также данный срок не может быть прерван, приостановлен или восстановлен как по согласию всех наследников, так и в судебном порядке. Данное положение обусловлено нормами, закрепленными в ГК РФ, а именно замена сторон в обязательстве не является основанием для изменения срока давности.

88. Ограниченные вещные права: понятие, виды, субъекты и объекты.

Ограниченное вещное право представляет собой право на чужую вещь, уже присвоенную др. лицом – собственником. Специфика и сущность огрн. вещн. прав состоит в том, что они предоставляют законную возможность одному лицу в том или ином отношении использовать вещь, принадлежащую другому лицу, т.е. чужую, причем в независимости от согласия присвоившего ее собственника. Любое ОВП, будучи производным и зависимым от пр. собственности, не может существовать помимо него. Из этого следует невозможность существования какого-либо ОВП на бесхозную вещь, не имеющую собственника. Виды ограниченных вещных прав. 1. Ограниченные вещные права, связанные с использованием чужих земельных участков: *право пожизненного наследуемого владения - право граждан на владение и целевое пользование земельным участком, передаваемое по наследству; *право постоянного (бессрочного) пользования земельным участком, основным отличием которого является то, что им может обладать как физическое, так и юридическое лицо; *сервитуты - закрепленные за гражданами и юридическими лицами возможности пользования чужими земельными участками и иным недвижимым имуществом; публичные сервитуты устанавливаются в интересах неограниченного круга лиц (например, право пользования земельными участками, открытыми для общего пользования: улицами, парками и пр.); частные сервитуты устанавливаются в интересах конкретного лица по соглашению с собственником имущества или в судебном порядке (например, право прогона скота через чужой земельный участок); 2. Ограниченные вещные права по пользованию чужим жилым помещением: *право члена семьи собственника жилого помещения на проживание в нем; *право пожизненного пользования жилым помещением, установленное в силу договора пожизненного содержания с иждивением либо завещательного отказа. 3.Право залога Объектом права залога может быть и движимое имущество. В случае неисполнения обеспеченного залогом обязательства возможно прекращение права собственности на заложенное имущество и продажа его с публичных торгов; право удержания - удержание кредитором у себя вещи должника в случае неисполнения последним своего обязательства. Объектом права удержания могут быть и движимые вещи. Субъекты: физ. лица, юр.. лица. Объекты – движимое и недвижимое имущество и вещи

91. Защита права собственности: понятие, система способов защиты. ЗПС – это совокупность средств применяемых в связи с нарушениями совершенными против этих прав и направленных на защиту или восстановление имущественных интересов их владельцев. Система защиты состоит из 4 относительно самостоятельных направлений. 1. Вещно-правовые средства защиты права собственности, характеризующиеся тем, что они направлены непосредственно на защиту права собственности как абсолютного субъективного права, не связаны с какими-либо конкретными обязательствами и имеют целью либо восстановить владение, пользование и распоряжение собственника принадлежащей ему вещью, либо устранить препятствия или сомнения в осуществлении этих правомочий. Соответственно к вещно-правовым искам относятся иск об истребовании имущества из чужого незаконного владения (виндикационный иск), иск об устранении нарушений, не соединенных с лишением владения (негаторный иск), и, наконец, иск о признании права собственности. 2.Вторую группу способов защиты права собственности образуют обязательственно-правовые средства. К ним относятся, например, иск о возмещении причиненного собственнику вреда, иск о возврате неосновательно приобретенного или сбереженного имущества, иск о возврате вещей, предоставленных в пользование по договору и т.д. Для всех них характерно то, что составляющее их притязание вытекает не из права собственности как такового, а основывается на других правовых институтах и соответствующих этим институтам субъективных правах. Так, если собственник сдал в аренду принадлежащее ему имущество, от возврата которого по истечении срока договора арендатор уклоняется, права собственника будут защищаться нормами договорного права, а не нормами о праве собственности. Иными словами, обязательственно-правовые средства охраняют, право собственности не прямо, а лишь в конечном счете. 3. Третью группу средств защиты права собственности составляют те из них, которые не относятся ни к вещно-правовым, ни к обязательственно-правовым средствам, но вытекают из различных институтов гражданского права. Например, правила о защите имущественных прав собственника, признанного в установленном порядке безвестно отсутствующим или объявленного умершим, в случае его явки (ст. 43, 46 ГК), о защите интересов сторон в случае признания сделки недействительной и т.д. 4. Четвертую группу следует выделить те гражданско-правовые средства, которые направлены на защиту интересов собственника при прекращении права собственности по основаниям, предусмотренным в законе. К ним, в частности, относятся гарантии установленные государством на случай обращения в государственную собственность имущества, находящегося в собственности граждан и юридических лиц (национализация). Национализация может производиться только на основании закона, а не каких-либо иных правовых актов.

92. Вещно-правовые способы защиты права собственности. ВПСЗ –направлены на защиту непосредственно пр. собственности как абсолютного субъективного права. Они не связанны с какими либо конкретными обязательствами и направлены на восстановление права владения, пользования и распоряжения собственника принадлежащей ему вещью, либо устранение препятствий в осуществлении этих правомочий. К вещно-правовым искам относятся: 1)иск об истребования имущества из чужого незаконного владения (виндикационный иск); 2) иск об устранении нарушений не связанных с лишением владения (негаторный иск); 3)иск об признании пр. собственности. Виндикационный иск это внедоговорные требования не владеющего собственника к фактическому владельцу имущества о возврате имущества. Сущностью этого иска является возврат собственнику конкретного индивидуально определенного имущества выбывшего из его владения вне его воли. Условия предъявления винд. иска: 1)необходимо, что бы собственник был лишен фактического господства над своим имуществом которое выбыло из его владения; 2)необходимо чтоб имущество сохранилось в первоначальном виде и фактически находилось во владении др. лиц.; 3)Винд. иск должен носить внедоговорной характер и защищать пр. собственника как абсолютное субъективное право. Право на виндикацию принадлежит собственнику утратившему владение вещью, а также лицу владеющему имуществом в силу закона или договора, но не являющегося собственником (унитар. предприятия). В качестве ответчиков выступают фактический владелец имущества, незаконность владения которого принадлежит доказыванию в виндикационном процессе. Предметом иска является требования о возврате имущества. Негаторный иск- это внедоговорные требования владеющего вещью собственника третьему лицу об устранении препятствий в осущ. правомочий владения, пользования и распоряжения имущества. Н. иск предъявляется лишь тогда, когда собственник и 3лицо не состоят между собой в обязательственных отношениях по поводу спорной вещи и когда совершенное правонарушение не привело к прекращению субъективных пр. собственности. Истцом может выступать только собственник вещи или его титульный владелец, который владеет вещью но лишен возможности пользоваться или распоряжаться ею. В качестве ответчика выступает лицо, которое своим противоправным действием создает препятствия мешающие нормальному осуществлению пр. собственности. Н. иск может быть заявлен до тех пор пока длится правонарушение или не ликвидированы его последствия. Иск о признании пр. собственности – это внедоговорные требования собственника имущества о констатации перед 3 лицами факта принадлежности истцу пр. собственности на спорное имущество не соединенное с конкретными требованиями о возврате имущества или препятствий не связанных с лишением владения. Истцом по данному иску выступают собственник индивидуально определенной вещи, как владеющий так и не владеющий ею, а также титульный владелец имущества (в частности субъект пр. хоз. ведения или оперативного управления). В качестве ответчика выступает 3 лицо как заявляющее о своих правах на вещь, так и не предъявляющее таких прав но не признающих за истцом вещного на имущество. Решение по иску должно устранить сомнение в праве и предать определенность взаимоотношениям сторон.

94. Понятие, объекты и субъекты авторского права и смежных прав. Понятие «авторское право» понимается в объективном и субъективном смысле. В объективном смысле АП – это совокупность правовых норм, регулирующих отношения, возникающие в связи с созданием и использованием произведений литературы, науки и искусства (выступает в качестве подотрасли гражданского права). В субъективном смысле АП – совокупность субъективных прав, возникающих у автора в связи с созданием конкретного произведения литературы, науки и искусства. Объекты авторского права – произведения литературы, науки и искусства, являющиеся результатом творческой деятельности, независимо от назначения и достоинства произведения, а также способа его выражения. а) литературные произведения (включая программы для ЭВМ) – художественные, документальные, учебные произведения, тексты песен и др.; б) драматические и музыкально-драматические произведения, сценарные произведения; в) хореографические произведения и пантомимы; г) музыкальные произведения с текстом или без текста – песни, мелодии для фильма и др.; д) аудиовизуальные произведения (кино, теле и видеофильмы); е) произведения живописи ж) произведения архитектуры и т. д. Субъектом АП прежде всего является автор произведения – создатель произведения, обладающий совокупностью имущественных и личных неимущественных прав, лицо, указанное в качестве автора на оригинале или ином экземпляре произведения. Различают первоначальных и производных субъектов АП. Субъектом первоначального АП всегда является гражданин (физическое лицо), который и приобретает весь комплекс исключительных имущественных и личных неимущественных прав. Субъектом производного АП является физическое или юридическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, которому переданы авторские имущественные права и использующий их в соответствии с условиями авторского договора. Возраст создателя произведения значения не имеет. За недееспособных и малолетних (до 14 лет) АП осуществляют от их имени родители, усыновители или опекуны. Несовершеннолетние от 14 до 18 лет могут самостоятельно осуществлять свои авторские правомочия (например, заключать договоры на издание своих произведений). Субъектами АП могут быть и недееспособные лица. Субъектами АП являются так же иностранные граждане: авторское право распространяется на произведения, обнародованные на территории РФ или не обнародованные, но находящиеся в какой-либо объективной форме на территории РФ, и признается за авторами независимо от их гражданства. Субъектами АП являются так же составители. Автору сборника и других составных произведений принадлежит АП на осуществленные им подбор или расположение материалов, представляющих результат авторского труда. Составитель пользуется авторским правом при условии соблюдения им прав авторов каждого из произведений, включенных в составное произведение. Смежные права – права, близкие к авторскому праву и производные от них, однако полностью не совпадающие с ним. Возникают они в результате проявления определенных творческих усилий, однако элемент творчества в данном случае является недостаточным для того, чтобы говорить о наличии авторского права. Субъекты смежных прав: 1) исполнители – актеры, певцы, музыканты, танцоры или иные лица, которые играют роль, читают, декламируют, поют, играют на музыкальном инструменте и т.д.; 2) изготовитель фонограммы – физ. или юр. лицо, взявшее на себя инициативу и ответственность за первую звуковую запись исполнения или иных звуков; 3) организация эфирного и кабельного вещания – юр. лицо, осуществляющее в качестве своей основной деятельности передачу в эфир или по кабелю радио или телевизионных сигналов, посредством которых радио или телевизионные программы доводятся до неопределенного круга лиц. Объектами смежных прав являются: 1) объекты прав исполнителей – результаты исполнительской деятельности артистов исполнителей, режиссеров-постановщиков спектаклей и иных театрально зрелищных представлений, и т. д.; 2) объекты прав производителей фонограмм на запись – звукозаписи и видеозаписи со звуком и без звука; 3) объекты прав организаций эфирного и кабельного вещания – передача в эфир или передача по кабелю радио и телевизионных сигналов, посредством которых радио или телевизионные программы доводятся до неопределенного круга лиц.

95. Авторские и смежные права, срок их действия. Для имущественных и личных неимущественных прав предусмотрен различный срок действия АП. Личные неимущественные права (право авторства, право на имя и право на защиту репутации автора) охраняются бессрочно. Имущественные права ограничены сроком жизни автора и 70 годами после его смерти. Закон предусматривает некоторые изъятия из общего правила: а) срок АП на произведение, обнародованное анонимно или под псевдонимом, составляет 70 лет со дня его правомерного обнародования . Однако если автор в течение этого периода раскроет свою личность или его личность не будет далее оставлять сомнений, то применяется общий срок действия авторского права (в течение жизни и 70 лет после смерти); б) авторское право на произведение, созданное в соавторстве, действует в течение всей жизни и 70 лет после смерти последнего автора, пережившего других соавторов; в) авторское право на произведение, впервые выпущенное в свет после смерти автора, действует в течение 70 лет после его выпуска; г) в случае, если автор был репрессирован и реабилитирован посмертно, то срок охраны прав начинает действовать с 1 января года, следующего за годом реабилитации; д) в случае, если автор работал во время Великой Отечественной войны или участвовал в ней, то срок охраны авторских прав увеличивается на 4 года. Течение срока действия АП начинается 1 января года, следующего за годом, в котором обнародовано произведение или имел место юридический факт, являющийся основанием для начала течения срока. Автор вправе назначить лицо по правилам назначения исполнителя завещания, которое пожизненно будет осуществлять охрану личных неимущественных прав автора. В случае отсутствия такого указания охрану прав автора осуществляют наследники автора или, если их нет, – РФ. Общественное достояние – состояние, при котором произведение используется без соответствующей выплаты авторского вознаграждения в связи с истечением срока действия авторского права. Использование произведения осуществляется с соблюдением личных неимущественных прав автора. Правительством РФ могут устанавливаться случаи выплаты специальных отчислений за использование на территории РФ произведений, перешедших в общественное достояние. Такие отчисления выплачиваются в профессиональные фонды авторов, а также организациям, управляющим имущественными правами авторов на коллективной основе, и не могут превышать одного процента от прибыли, полученной за использование таких произведений. Срок действия смежных прав. Имущественные права исполнителя действуют в течение 50 лет после первого исполнения или постановки. Права исполнителя на имя и на защиту исполнения или постановки от всякого искажения или иного посягательства как личные неимущественные права охраняются бессрочно. Права производителя фонограммы действуют в течение 50 лет после первого опубликования фонограммы либо в течение 50 лет после ее первой записи, если фонограмма не была опубликована в течение этого срока. Права организации эфирного и кабельного вещания действуют в течение 50 лет после осуществления такой организацией первой передачи в эфир или по кабелю. Наследники и иные правопреемники приобретают права на оставшийся срок.

96. Защита авторских и смежных прав. Защита авторских и смежных прав – это совокупность мер, целью которых является восстановление и признание этих прав в случае их нарушения. В зависимости от отрасли права, обеспечивающей защиту авторских и смежных прав, выделяют следующие способы защиты. 1. Гражданско-правовой способ защиты – возмещение имущественного ущерба автору или иному правообладателю. Прежде всего - защита авторских и смежных прав происходит способами, предусмотренными ст.12 ГК РФ. Защита авторских и смежных прав данным способом имеет ряд специфичных черт. Личные неимущественные права подлежат защите независимо от вины правонарушителя. В случае, например, если издательство не знало и не могло знать о том, что публикует произведение, присвоенное другим автором, оно должно принять все меры по устранению правонарушения. Если допущена ошибка в имени автора, то автор вправе требовать внесения изменений в тираже, либо публикации, осведомляющей о допущенной ошибке и какое имя считать правильным, либо требовать запрещения выпуска произведения в свет. На требования о защите личных неимущественных прав не распространяется исковая давность. При нарушении имущественных авторских прав: а) может быть наложен арест на контрафактные (т. е. изготовленные с нарушением авторских прав) экземпляры до рассмотрения дела по существу; б) автор или иной обладатель исключительных прав вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации (двукратный размер стоимости экземпляров произведений или объектов смежных прав либо двукратный размер стоимости прав на использование произведений или объектов смежных прав); в) автор или иной обладатель исключительных прав вправе требовать возмещения морального вреда, а также компенсации упущенной выгоды; г) суд может вынести решение о конфискации контрафактных экземпляров произведения, а также материалов и оборудования, используемых для их воспроизведения. 2. Административно-правовой способ защиты – путем обращения в вышестоящие организации по отношению к организации нарушителю, в антимонопольный орган или творческий союз (например, ст. 14.20, 15.25, 16.19 КоАП РФ). 3. Уголовно-правовой способ защиты – за наиболее серьезное нарушение авторских и смежных прав. УК РФ предусмотрена ответственность, например, за плагиат, если это деяние причинило крупный ущерб автору или иному правообладателю или совершено в крупном или особо крупном размере.

97. Понятие и субъекты патентного права. Патентное право в объективном смысле - совокупность норм, регулирующих имущественные и личные неимущественные отношения, возникающие в связи с признанием авторства и охраной изобретений, полезных моделей и промышленных образцов, установлением режима их использования, материальным и моральным стимулированием и защитой права их авторов и патентообладателей. В субъективном смысле патентное право представляет собой имущественное или личное неимущественное право конкретного субъекта, связанное с определенным изобретением, полезной моделью или промышленным образцом. Субъектами патентного права являются авторы изобретений, полезных моделей и промышленных образцов, патентообладатели, а также другие лица (не авторы), приобретающие по закону или договору некоторые патентные права. Авторами, т. е. создателями изобретений и других объектов промышленной собственности, признаются граждане РФ и иностранцы. Возможность граждан России иметь права автора объекта промышленной собственности является элементом содержания их правоспособности. Закон не ограничивает возникновение субъективного права авторства и других патентных прав достижением определенного возраста. От возраста зависит лишь возможность самостоятельного осуществления патентных прав. Иностранные физ. и юр. лица пользуются правами, предусмотренными Патентным законом, наравне с физ. и юр.лицами РФ в силу международных договоров России или на основе принципа взаимности. К числу субъектов патентного права, не являющихся авторами объектов промышленной собственности, относятся фи. и юр. лица, приобретающие патентные права на основе закона или договора. Это прежде всего правопреемники авторов изобретений, полезных моделей и промышленных образцов. К данной группе принадлежит и государство. В качестве правопреемников отечественных авторов внутри страны могут выступать, в частности, граждане, наследующие право на подачу заявки, получение патента, а также основанное на патенте исключительное право на объект промышленной собственности. Эти граждане являются субъектами наследственного права. В качестве субъектов патентного права они выступают лишь при наследовании исключительного права на объект промышленной собственности, основанного на действующем патенте. В отношениях правопреемства могут участвовать и отечественные юридические лица, приобретающие и отчуждающие право на использование объектов промышленной собственности. В этом качестве они являются субъектами патентного права. В соответствии с п. 2 ст. 8 Патентного закона право на получение патента на объект промышленной собственности, созданный работником в связи с выполнением им своих служебных обязанностей или полученным от работодателя конкретным заданием, принадлежит работодателю, если договором между ними не предусмотрено иное. Автор служебного объекта промышленной собственности приобретает право на вознаграждение, выплачиваемое в размере и на условиях, определяемых на основе соглашения между ним и работодателем. РФ и другие публично-правовые образования обладают исключительным правом на объекты промышленной собственности, если такое право переходит к ним в установленном законом порядке, например в силу наследования.

98. Объекты патентного права: понятие, признаки. Объектами патентного права являются изобретения, полезные модели и промышленные образцы. Для того, чтобы результат творческой деятельности признавался объектом патентного права, он должен обладать патентоспособностью. Патентоспособность — это свойство новшества быть признанным изобретением, полезной моделью или промышленным образцом в правовом смысле. В юр. смысле под изобретением или промышленным образцом понимается только решение, отвечающее всем легальным условиям патентоспособности и прошедшее установленную законом квалификацию. Органом, осуществляющим акт признания новшества в качестве изобретения, является федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности — Федеральная служба по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (Роспатент). В качестве изобретения, согласно ст. 1350 ГК РФ, охраняется техническое решение в любой области, относящееся к продукту (в частности, устройству, веществу, штамму микроорганизма, культуре клеток растений или животных) или способу (процессу осуществления действий над материальным объектом с помощью материальных средств). Изобретению предоставляется правовая охрана, если оно является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо. Изобретение является новым, если оно неизвестно из уровня техники. Уровень техники, служащий критерием новизны изобретения, включает любые сведения, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета изобретения. Приоритет изобретения устанавливается по дате поступления в Роспатент заявки, содержащей заявление о выдаче патента, описание, формулу и чертежи, если в описании на них имеется ссылка. Приоритет может также устанавливаться по дате подачи первой заявки в государстве — участнике Парижской Конвенции по охране промышленной собственности, если заявка на изобретение поступила в Роспатент в течение 12 месяцев с указанной даты. Изобретение является промышленно применимым, если оно может быть использовано в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении и других отраслях деятельности. Законодательство не считает изобретениями: 1) открытия; 2) научные теории и математические методы; 3) решения, касающиеся только внешнего вида изделий и направленные на удовлетворение эстетических потребностей; 4) правила и методы игр, интеллектуальной или хозяйственной деятельности; 5) программы для ЭВМ; 6) решения, заключающиеся только в представлении информации. Однако возможность отнесения указанных объектов к изобретениям исключается только в случае, если заявка на выдачу патента на изобретение касается указанных объектов как таковых. Не могут быть и объектами патентного права способы клонирования человека, способы модификации генетической целостности клеток, и т.д. противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали

99. Оформление права на изобретение, полезную модель, промышленный образец. Права на изобретение, полезную модель и промышленный образец охраняет закон и подтверждает патент на изобретение и промышленный образец и свидетельство на полезную модель (патент). Патент удостоверяет авторство, приоритет и исключительные права на использование объекта промышленной собственности. Для получения патента автор, работодатель или иные лица подают заявку в патентное ведомство самостоятельно или через патентного поверенного (его полномочия удостоверяются доверенностью). Заявка подается на русском языке. Датой ее подачи считается дата ее поступления в патентное ведомство. Документы, которые должны быть в заявке: на изобретение: заявление о выдаче патента (указываются автор, лицо, на имя которого испрашивается патент, их местонахождение); полное описание изобретения; формула изобретения, выражающая его сущность; чертежи и иные необходимые материалы; документ, подтверждающий уплату патентной пошлины; на полезную модель: то же что и на изобретение; на промышленный образец: заявление о выдаче патента (указываются автор, лицо, на имя которого испрашивается патент, их местонахождение); комплект изображений изделия; чертеж общего вида изделия, эргономическая схема, конфекционная карта; описание промышленного образца; перечень существенных признаков промышленного образца; документ, подтверждающий уплату патентной пошлины. Поданная заявка проходит две стадии: формальную экспертизу и экспертизу по существу. Исключением является полезная модель, в отношении которой проводится только формальная экспертиза. При формальной экспертизе проверяются представленные документы, соблюдение установленных требований. Результаты такой экспертизы сообщаются незамедлительно. Если есть какие-либо нарушения в течение 2 месяцев с даты уведомления об этом, заявитель должен представить исправленные или недостающие документы. Данный срок может быть продлен, но не более 10 месяцев. По истечении 18 месяцев с даты подачи заявки при успешно пройденной формальной экспертизе патентное ведомство публикует в своем официальном бюллетене сведения о заявке на изобретение, промышленный образец. После этого любое лицо имеет право на ознакомление с данной заявкой. В течение 3 лет со дня подачи заявки по заявлению заинтересованных лиц проводится экспертиза по существу, в противном случае заявка считается отозванной. Такая экспертиза включает информационный поиск в отношении заявленного изобретения, промышленного образца для определения уровня техники (только для изобретения) и проверку соответствия заявленного объекта условиям патентоспособности. Такой информационный поиск осуществляется в течение 6 месяцев, в процессе могут быть запрошены дополнительные материалы. По результатам данной экспертизы принимается решение о выдаче патента на изобретение или промышленный образец или об отказе в выдаче. Если заявитель не согласен с решением об отказе в выдаче патента, он имеет право подать возражение в Палату по патентным спорам в течение 6 месяцев с даты такого решения. Экспертиза заявки на полезную модель включает: проверки наличия требуемых документов; соблюдение установленных требований; отсутствие нарушений требования единства полезной модели; соответствие заявленного решения охраняемому в качестве полезной модели. По итогам проверок патентное ведомство вносит в один из государственных реестров РФ (изобретений, полезных моделей, промышленных образцов) объект промышленной собственности и выдает заявителю патент. До регистрации в соответствующем реестре заявитель может отозвать заявку.

100.Право автора и патентообладателей, их защита.

Автором изобретения, полезной модели, примышленного образца признается физ. лицо, творческим трудом которого они созданы. Если в создании этих объектов участвовало несколько физ. лиц, все они считаются его авторами (соавторами). Патентообладателю принадлежит исключительное право на использование охраняемых патентом изобретения, полезной модели или промышленного образца по своему усмотрению, если такое использование не нарушает прав др. патентообладателей. Защита прав авторов и патентообладателей осуществляется как в судебном, так и в адм. порядке. В судебном порядке рассматриваются споры: об авторстве на изобретение, полезную вещь, промышленный образец; об устранении патентообладателя; о нарушении исключительного права на использование охраняемого объекта промышленной собственности и др. имущественных прав патентообладателя; о заключении и исполнении лицензионных договоров на использование охраняемого объекта промышленной собственности; и.т.д. Административный порядок защиты прав авторов и патентообладателей предполагает их обращение в специальное подразделение федерального органа по интеллектуальной собственности. Это палата по патентным спорам. В частности это подразделение рассматривает возражения на отказ в выдаче патента, а также возражение против выдачи патента.

101. Понятие и виды товарного знака и знака обслуживания, срок их действия.

Товарные знаки являются инструментом индивидуализации товаров, работ и услуг субъекта предпринимательской деятельности. Товарные знаки и знаки обслуживания – обозначения, служащие для индивидуализации товаров, выполняемых работ или оказываемых услуг юр. или физ. лиц. Правовые режимы этих обозначений по существу одинаковы: только товарный знак предназначен для индивидуализации товаров, а знак обслуживания – для индивидуализации работ или услуг. Закон, используя понятие товарного знака, одновременно имеет в виду и знак обслуживания. В качестве товарных знаков могут быть зарегистрированы словесные, изобразительные, объемные и другие обозначения или их комбинации. Наиболее распространенными являются словесные товарные знаки. В качестве словесных товарных знаков могут регистрироваться существующие слова («Camel»– верблюд), сочетания слов («Веселый молочник»), искусственные слова («CocaCola»), сочетания букв (аббревиатуры – «ВАЗ», «BMW») ицифр (газета «777»). В качестве изобразительных товарных знаков выступают разнообразные рисунки и символы (фирма Pringles использует в качестве товарного знака изображение усатого мексиканца, компания BMW использует в качестве товарного знака круг, символизирующий небо и пропеллер). Объемными изображениями считаются трехмерные объекты, фигуры и комбинации линий, фигур. К другим обозначениям относят также звуковые, световые и иные обозначения. Не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения: 1) не обладающие различительной способностью; 2) состоящие только из элементов: а) вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида; б) являющихся общепринятыми символами и терминами; и т.д. Исключительное право на товарный знак действует в течении 10 лет со дня подачи заявки на гос. регистрацию товарного знака в федер. орган исполнит. власти по интеллектуальной собственности. Этот срок может быть продлен на 10 лет по заявлению правообладателя поданного в течение последнего года действия этого права. Продлевать этот срок можно неограниченное число раз. Запись о продлении срока вносится федер. органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности в гос. реестр товарных знаков и в свидетельство на товарный знак.

102. Оформление и использование права на товарный знак.

Товарный знак подлежит обязательной регистрации в патентном ведомстве. Заявку на такую регистрацию может подать юр. лицо или ИП как самостоятельно, так и через патентного поверенного. Заявка должна содержать: заявление о регистрации товарного знака; заявляемое обозначение; перечень товаров, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака и которые сгруппированы по классам Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков; описание заявленного обозначения; документ, подтверждающий уплату пошлины; устав коллективного знака, если заявка подается на его регистрацию. Датой подачи заявки считается дата поступления полного комплекта документов или последнего из них. При регистрации товарного знака производятся две экспертизы - формальная и экспертиза заявленного обозначения. В ходе формальной экспертизы проверяются необходимые документы и их соответствие установленным требованиям. Проходит она в течение 1 месяца со дня подачи заявки. Ее результат - решение в принятии заявки к рассмотрению или отказ в таком принятии. Экспертиза заявленного обозначения проводится по итогам формальной экспертизы, при этом проверяется соответствие товарного знака определенным требованиям закона (не допускается регистрации общепринятых символов и терминов, сходных обозначений до степени смешения и др.), а также его приоритет. Результатом такой проверки является решение о регистрации или об отказе в регистрации. В случае если заявитель не согласен с решением, он вправе обжаловать его в Палату по патентным спорам в течение 3 месяцев с даты получения решения. Конечной стадией регистрации являются: оплата госпошлины за регистрацию; внесение сведений о товарном знаке в Государственный реестр товарных знаков - в течение 1 месяца со дня оплаты; выдача свидетельства заявителю - в течение 1 месяца после регистрации. Исключительное право на товарный знак дает право его обладателю пользоваться и распоряжаться им по своему усмотрению, а также запрещать его использование другим лицам Исключительное право на товарный знак прекращается в следующих случаях: истечение срока действия регистрации; отказ от него правообладателя; при использовании товарного знака на товарах, не обладающих едиными характеристиками, - на основании решения суда; досрочное прекращение в случае его неиспользования в течение 3 лет - на основании решения патентного ведомства; досрочное прекращение в случае ликвидации юридического лица, прекращения деятельности индивидуального предпринимателя; досрочное прекращение в случае превращения товарного знака в обозначение определенного вида товаров всеобщего употребления.

103. Гражданско-правовая защита прав владельцев товарных знаков и знаков обслуживания.

104. Наименование места происхождения товара и его гражданско-правовая охрана.

Наименование места происхождения товара – обозначение, представляющее собой либо содержащее современное или историческое наименование страны, населенного пункта, местности (другого географического объекта) или производное от такого наименования и ставшее известным в результате его использования в отношении товара, особые свойства которого исключительно или главным образом определяются характерными для данного географического объекта природными условиями и (или) людскими факторами (ст. 30 Закона о товарных знаках). К наименованиям мест происхождения товаров относят названия народных промыслов, пищевых продуктов, минеральных вод, спиртных напитков и т. п. Это названия географической местности, в которой производятся определенные товары, обладающие характерными свойствами, выделяющими их среди товаров такого типа. Причем между условиями производства в данной местности и свойствами товаров существует установленная связь. Людской фактор – это традиции производства, а природный фактор – климат, почва и прочие внешние условия, а также особенности самого товара (например, химический состав минеральной воды). Не может быть признано наименованием места происхождения товара такое обозначение, которое хотя и содержит название географического объекта, но вошло в РФ во всеобщее употребление как обозначение товара определенного вида, не связанное с местом его изготовления. Субъектами прав на наименование места происхождения товара могут быть как юридические, так и физические лица, причем не только индивидуальные предприниматели. Первоначально должно быть зарегистрировано само наименование места происхождения товара. Лицо, его зарегистрировавшее, одновременно получает право пользования этим наименованием, если производимый им товар отвечает установленным требованиям. Правопользования этим же наименованием места происхождения товара может быть предоставлено любому другому лицу , которое в границах того же географического объекта производит товар, обладающий теми же основными свойствами. Права на регистрацию наименований мест происхождения товаров предоставляются также иностранным юридическим и физическим лицам. Регистрация наименований мест происхождения товаров осуществляется в Федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности. Регистрация наимено вания места происхождения товара действует бессрочно. Срок действия свидетельства на право пользования наименованием места происхождения товара составляет 10 лет с даты подачи заявки и продлевается каждые 10 лет.

105. Личные неимущественные права: понятие и виды.

Личные неимущественные права в гражданско-правовом смысле представляют собой урегулированные нормами права связи между определенными субъектами по поводу личных неимущественных благ, это субъективные права граждан, возникающие вследствие регулирования нормами гражданского права личных неимущественных отношений, не связанных с имущественными. При характеристике личных неимущественных прав как субъективных гражданских прав необходимо отметить, что эти права являются правами строго личного характера. Это означает, что данные права согласно ст. 150 ГК принадлежат гражданину от рождения или в силу закона, являются неотчуждаемыми и непередаваемы другим лицам иным способом, кроме случаев, предусмотренных законом, когда в установленном им порядке личные неимущественные права и другие нематериальные блага, принадлежавшие умершему, могут осуществляться и защищаться другими лицами, в том числе наследниками правообладателя. Личные неимущественные права в гражданском праве представляют собой самостоятельный вид субъективных прав, выполняют роль правового средства обеспечения личной (индивидуальной) сферы гражданина от постороннего вмешательства и требуют применения гражданско-правовых инструментов их регулирования. Личные неимущественных прав гражданскому праву подразделяются на следующие виды: 1) личные неимущественные права, направленные на индивидуализацию личности управомоченного лица: право на имя, право на защиту чести и достоинства, а также тесно связанные с ним право на опровержение и право на ответ; 2) личные неимущественные права, направленные на обеспечение личной неприкосновенности граждан, включающие право на телесную неприкосновенность и охрану жизни и здоровья, на неприкосновенность личного облика, а также личного изображения; 3) личные неимущественные права, направленные на обеспечение неприкосновенности и тайны личной жизни граждан: права на неприкосновенность жилища, личной документации, права на тайну личной жизни, в том числе адвокатскую, медицинскую тайну, тайну совершения нотариальных и следственных действий, вкладов в банки и иные кредитные организации, личного общения, сведений, полученных средствами массовой информации.

106. Право на защиту чести, достоинства и деловой репутации.

Право на честь, достоинство и деловую репутацию – это право на самооценку и социально значимую оценку моральных, деловых и иных черт и свойств гражданина или юр. лица, от которых зависит их положение в обществе. Под достоинством понимается самооценка личности, осознание ею своих личных качеств, способностей, мировоззрения, выполненного долга и своего общественного значения. Честь – объективная оценка личности, определяющая отношение общества к гражданину или юр. лицу, это социальная оценка моральных и иных качеств личности. Деловая репутация – оценка профессиональных качеств. Гражданин вправе требовать по суду опровержения порочащих его честь, достоинство и деловую репутацию сведений, если распространивший такие сведения не докажет, что они соответствуют действительности Порочащими являются такие не соответствующие действительности сведения, содержащие утверждения о нарушении гражданином действующего законодательства или моральных принципов, которые умаляют его честь и достоинство. Под распространением сведений, порочащих честь и достоинство граждан, следует понимать опубликование таких сведений в печати, трансляцию по радио и телевидеопрограммам, и других средствах массовой информации, изложение в судебных характеристиках, публичных выступлениях, заявлениях, адресованных должностным лицам, или сообщение в иной, в том числе устной, форме нескольким лицам или хотя бы одному лицу. Сообщение таких сведений только тому лицу, которого они касаются, не может признаваться их распространением. Ст. 152 ГК устанавливает специальный порядок опровержения порочащих сведений, которые были распространены в средствах массовой информации: опровержение должно последовать в тех же средствах массовой информации. При рассмотрении в суде дела о защите чести и достоинства истец доказывает лишь сам факт распространения порочащих его сведений лицом, к которому предъявлен иск. Специальный порядок установлен и для опровержения сведений, содержащихся в документе, исходящем от организации: такой документ подлежит замене. Например, запись в трудовой книжке об увольнении за систематическое нарушение трудовой дисциплины признана судом не соответствующей действительности; в этом случае работник вправе требовать замены трудовой книжки без внесения в нее порочащей записи. Согласно п. 3 ст. 152 ГК гражданин, в отношении которого средствами массовой информации опубликованы сведения, ущемляющие права или охраняемые законом интересы, имеет право на опубликование своего ответа в тех же средствах массовой информации. Если действия лица, распространившего порочащие другое лицо сведения, содержат признаки преступления, потерпевший вправе обратиться в суд с заявлением о привлечении виновного к уголовной ответственности, а также предъявить иск о защите чести и достоинства в порядке гражданского судопроизводства. Если установить лицо, распространившее сведения, порочащие честь, достоинство или деловую репутацию гражданина, невозможно, лицо, в отношении которого такие сведения распространены, вправе обратиться в суд с заявлением о признании распространенных сведений не соответствующими действительности (п. 6 ст. 152 ГК). Гражданин, в отношении которого распространены сведения, порочащие его честь, достоинство или деловую репутацию, вправе наряду с опровержением таких сведений требовать возмещения убытков и морального вреда, причиненных их распространением.

8. Правосубъектность: понятие, состав, сравнительная характеристика по видам субъектов гр. правоотношений.

Правосубъе́ктность — юридическая категория, под которой понимается способность физического или юридического лица иметь и осуществлять, непосредственно или через своих представителей, юридические права и обязанности, то есть выступать субъектом правоотношений. В составе правосубъектности различают правоспособность и дееспособность. Правоспособность — это обусловленная правом способность лица иметь субъективные юридические права и обязанности, то есть быть участником правоотношения. Таким образом, может быть достаточно одной правоспособности, чтобы выступить стороной в правоотношении. Так, общая гражданская правоспособность индивида возникает в момент его рождения, и участником гражданско-правового отношения (например, правоотношения наследования) может быть младенец. Дееспособность — это обусловленная правом способность своими собственными действиями (бездействием) приобретать субъективные юридические права и обязанности, осуществлять и прекращать их. Правоспособность и дееспособность — это две стороны одного и того же феномена — правосубъектности, которая по своей природе является единой праводееспособностью. Правосубъектность может быть общей (способность быть субъектом права вообще), отраслевой (способность быть субъектом права в определенных социально-правовых отношениях) и специальной (например, правосубъектность юридических лиц).

20. Признание гражданина безвестно отсутствующим и объявление его умершим: понятие, порядок и правовые последствия.

Гражданин может быть по заявлению заинтересованных лиц признан судом безвестно отсутствующим, если в течение года в месте его жительства нет сведений о месте его пребывания. При невозможности установить день получения последних сведений об отсутствующем началом исчисления срока для признания безвестного отсутствия считается первое число месяца, следующего за тем, в котором были получены последние сведения об отсутствующем, а при невозможности установить этот месяц - первое января следующего года. Имущество гражданина, признанного безвестно отсутствующим, при необходимости постоянного управления им передается на основании решения суда лицу, которое определяется органом опеки и попечительства и действует на основании договора о доверительном управлении, заключаемого с этим органом. Из этого имущества выдается содержание гражданам, кот. безвестно отсутствующий обязан содержать, и погашается задолженность по другим обязательствам безвестно отсутствующего. Орган опеки и попечительства может и до истечения года со дня получения сведений о месте пребывания отсутствующего гражданина назначить управляющего его имуществом. В случае явки или обнаружения места пребывания гражданина, признанного безвестно отсутствующим, суд отменяет решение о признании его безвестно отсутствующим. На основании решения суда отменяется управление имуществом этого гражданина. Гражданин может быть объявлен судом умершим, если в месте его жительства нет сведений о месте его пребывания в течение пяти лет, а если он пропал без вести при обстоятельствах, угрожавших смертью или дающих основание предполагать его гибель от определенного несчастного случая, - в течение шести месяцев. Военнослужащий или иной гражданин, пропавший без вести в связи с военными действиями, может быть объявлен судом умершим не ранее чем по истечении двух лет со дня окончания военных действий. Днем смерти гражданина, объявленного умершим, считается день вступления в законную силу решения суда об объявлении его умершим. В случае объявления умершим гражданина, пропавшего без вести при обстоятельствах, угрожавших смертью или дающих основание предполагать его гибель от определенного несчастного случая, суд может признать днем смерти этого гражданина день его предполагаемой гибели. В случае явки или обнаружения места пребывания гражданина, объявленного умершим, суд отменяет решение об объявлении его умершим. Независимо от времени своей явки гражданин может потребовать от любого лица возврата сохранившегося имущества, которое безвозмездно перешло к этому лицу после объявления гражданина умершим, за исключением случаев добросовестного приобретения. Лица, к которым имущество гражданина, объявленного умершим, перешло по возмездным сделкам, обязаны возвратить ему это имущество, если доказано, что, приобретая имущество, они знали, что гражданин, объявленный умершим, находится в живых. При невозможности возврата такого имущества в натуре возмещается его стоимость..

 24. Индивидуализация юр. лица и результатов его деятельности.

Индивидуализация юридического лица согласно ст. 54 ГК осуществляется путем определения его местонахождения и присвоения ему наименования. Место нахождения юридического лица определяется местом его государственной регистрации, если в его учредительных документах не установлено иное. Конкретный адрес лица указывается в уставе или учредительном договоре и, как правило, привязан к месту нахождения его постоянно действующего органа. По месту нахождения лица происходит исполнение обязательств, предъявление исков, применение к нему актов местных органов власти и решение многих других вопросов. Наименование юридического лица обязательно должно включать в себя указание на его организационно-правовую форму. Все некоммерческие, а также некоторые коммерческие организации (унитарные предприятия, инвестиционные фонды и т. п.) должны включать в свое название указание на характер деятельности. Фирменное наименование — собственно название коммерческой организации. Право на фирму является личным неимущественным правом коммерческой организации и носит абсолютный характер. Оно неотделимо от самой организации и может отчуждаться вместе с ней. В гражданском обороте необходимо индивидуализировать не только юридическое лицо, но и его продукцию: товары, работы, услуги. Для того чтобы их различать, используются производственные марки, товарные знаки и наименования мест происхождения товаров. Согласно Закону РФ от 23 сентября 1992 г. N 3520-I "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" производственная марка (маркировка) товара — это словесный (описательный) способ индивидуализации товара. Она в обязательном порядке помещается на самом товаре или его упаковке и обычно включает в себя: фирменное наименование изготовителя и его адрес; · название товара; · ссылку на стандарты, которым должен соответствовать товар; · перечень его основных потребительских свойств; · другие обязательные данные. Производственная марка применяется юридическим лицом без какой-либо специальной регистрации и сама по себе не пользуется правовой защитой. Товарный знак представляет собой словесное, изобразительное, объемное или иное условное обозначение товара (или группы товаров), используемое для его отличия от однородных товаров других изготовителей. Использование товарного знака является субъективным правом товаропроизводителя и возможно только после регистрации знака в Патентном ведомстве. В отличие от производственной марки товарный знак не содержит информации о виде, качестве, свойствах самого товара, (если она и присутствует в знаке, то не пользуется правовой охраной). Организации, основная деятельность которых заключается в оказании услуг, могут зарегистрировать и использовать знак обслуживания, который приравнивается к товарному знаку. Свойства некоторых товаров определяются природными условиями или людскими факторами той местности, где они производятся, например, хохломская роспись, дымковская игрушка. Организации, изготавливающие такую продукцию, имеют право зарегистрировать и использовать наименование места происхождения товара. Право пользования таким наименованием не является исключительным и поэтому может закрепляться за любыми лицами, производящими аналогичный товар в той же местности. В отличие от товарного знака право использования места происхождения товара является бессрочным и не может передаваться по лицензии другим лицам.

27. порядок ликвидации юр. лица. Ликвидация юр. лица влечет его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам. Юр. лицо может быть ликвидировано: 1. По решению его учредителей либо уполномоченного органа юр. лица, в том числе в связи с истечением срока, на который создано юридическое лицо, с достижением цели, ради которой оно создано; 2. По решению суда в случае допущенных при его создании грубых нарушений закона либо осуществления деятельности без надлежащего разрешения (лицензии), либо запрещенной законом.. 3. Вследствие признания его несостоятельным (банкротом) (за исключением казенного предприятия, учреждения, политической партии и религиозной организации). Порядок ликвидации юр. лица 1. Учредители юр. лица или уполномоченный орган принимают решение о ликвидации. 2. Учредители юр. лица или орган, принявшие решение о ликвидации юр. лица, обязаны в течение 3 рабочих дней после даты принятия такого решения письменно сообщить об этом в регистрирующий орган по месту нахождения ликвидируемого юр. лица с приложением решения для внесения в ЕГРЮЛ сведения о том, что юр. лицо находится в процессе ликвидации. 3. Учредители юр. лица или орган, принявшие решение о ликвидации юр. лица, назначают ликвидационную комиссию (ликвидатора) и устанавливают порядок и сроки ликвидации. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по управлению делами юр. лица. 4. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых публикуются данные о государственной регистрации юр. лица, публикацию о его ликвидации и о порядке и сроке заявления требований его кредиторами. Этот срок не может быть менее 2 месяцев с момента публикации о ликвидации. Ликвидационная комиссия принимает меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также письменно уведомляет кредиторов о ликвидации юр. лица. 5. После окончания срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества ликвидируемого юр. лица, перечне предъявленных кредиторами требований, а также о результатах их рассмотрения. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается учредителями (участниками) юр. лица или органом, принявшими решение о ликвидации юр. лица. 6. Ликвидационная комиссия производит выплату денежных сумм кредиторам ликвидируемого юр. лица. Если имеющиеся у ликвидируемого юр. лица (кроме учреждений) денежные средства недостаточны для удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная комиссия осуществляет продажу имущества юр.лица с публичных торгов. 7. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается учредителями (участниками) юр. лица или органом, принявшими решение о ликвидации юр. лица. Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество юр. лица передается его учредителям (участникам), имеющим вещные права на это имущество или обязательственные права в отношении этого юридического лица. 8. Ликвидационная комиссия уведомляет регистрирующий орган о завершении процесса ликвидации юр. лица не ранее чем через 2 месяца с момента помещения в органах печати ликвидационной комиссией публикации о ликвидации.

28. Филиалы, представительства, дочерние предприятия юр. лиц.

Юр. лицо может испытывать потребность в постоянном совершении каких-либо действий за пределами своего основного места нахождения. С этой целью оно вправе создать в другом месте свое обособленное подразделение в виде представительства или филиала. Представительство создается для представления и защиты интересов юр. лица, т.е. с целью постоянного совершения для него определенных юр. действий, например, в центре того или иного региона. Филиал создается для осуществления всех или определенной части функций (целей) юр. лица, включая и цели представительства. Другими словами, филиал занимается той же деятельностью, что и создавшее его юр. лицо, но одновременно может осуществлять и функции его представительства. В этой роли может выступать, например, отдельно расположенный цех или иное производство, отделение банка и т.п. Филиалами иногда могут становиться и вполне самостоятельные в экономическом или в структурном смысле организации, если их учредитель – юр. лицо считает необходимым сохранить полный контроль (и полную ответственность) за их деятельностью. Создавшие представительство или филиал юр. лица передают им некоторое имущество (обязательно указывая об этом в своих учредительных документах для того, чтобы об этом знали потенциальные кредиторы) и утверждают положения, определяющие содержание и порядок их деятельности. Однако это имущество остается принадлежащим создавшему их юр. лицу. Для осуществления представительских и иных юр. функций от имени юр. лица последнее должно выдать доверенность назначенному им руководителю (директору) своего представительства или филиала, т.е. конкретному физ. лицу. Руководитель представительства или филиала на основании выданной ему доверенности действует от имени и в интересах юр. лица (а не "от имени" филиала или представительства). Хозяйственное общество признается дочерним, если другое (основное) хозяйственное общество или товарищество в силу преобладающего участия в его уставном капитале либо в соответствии с заключенным между ними договором, либо иным образом имеет возможность определять решения, принимаемые таким обществом.Дочерние хозяйственные общества не могут рассматриваться в качестве самостоятельной организационно-правовой формы. Их специфика состоит в характере отношений с основными обществами (товариществами), которые при определенных условиях отвечают по долгам дочерних обществ. Если дочерними могут быть только хозяйственные общества, то основными - хозяйственные товарищества и общества всех видов. Коммерческая организация приобретает статус дочернего общества при наличии одного из трех оснований: 1) преобладающее участие в его уставном капитале другого общества (товарищества); 2) договор между ним и другим обществом (товариществом) об управлении его делами; 3) иные способы определения другим обществом (товариществом) решений, им принимаемых (например, путем установления залога на его имущество, заключения заемного договора). Если дочернее общество не отвечает по долгам основного общества (товарищества), то основное общество (товарищество), имеющее право давать дочернему обязательные указания, отвечает солидарно с последним. Обязательность таких указаний должна быть предусмотрена в договоре с дочерним обществом или уставе последнего. Несостоятельность (банкротство) дочернего общества по вине основного является основанием для субсидиарной ответственности по его долгам при недостатке имущества. 

31. Гражданско-правовое положение полного товарищества и товарищества на вере.

Полным товариществом признается товарищество, участники которого (полные товарищи) в соответствии с заключенным между ними договором занимаются предпринимательской деятельность. Участниками полного товарищества могут быть индивидуальные предприниматели и (или) коммерческие организации. Полное товарищество создается и действует на основании учредительного договора. Прибыль и убытки распределяются между участниками пропорционально их долям в складочном капитале (если иное не предусмотрено соглашением между ними) (размер доли влияет на имущественные права и обязанности участников, не имеет значение для участия в управлении. Участники полного товарищества солидарно несут субсидиарную ответственность по его обязательствам всем своим имуществом независимо от размера вклада. Участник, выходящий из полного товарищества, получает стоимость части имущества (соответствующей его доле в складочном капитале). Выход одного из участников означает ликвидацию полного товарищества (учредительным договором или соглашением остающихся участников может быть предусмотрено, что полное товарищество продолжает свою деятельность). Полное товарищество ликвидируется (если в нем остается единственный участник, который в течение 6 месяцев не преобразует его в хозяйственное общество). Отношения участников полного товарищества (носят доверительный характер, обусловленный солидарной ответственностью по его обязательствам). Гражданско-правовой статус товарищества на вере Такое товарищество, в котором наряду с участниками, осуществляющими от имени товарищества предпринимательскую деятельность отвечающими по обязательствам товарищества своим имуществом (полные товарищи), имеется один или несколько участников- вкладчиков (коммандистов), которые несут риск убытков, связанных с деятельностью товарищества, в пределах сумм внесенных ими вкладов и не принимают участия в осуществлении товариществом предпринимательской деятельности. Товарищество на вере (коммандитное товарищество) создается на основе сочетания принципов полной и ограниченной ответственности. Участники товарищества на вере: 1) полные товарищи (индивидуальные предприниматели и (или) коммерческие организации, осуществляющие от имени товарищества на вере предпринимательскую деятельность и несущие ответственность по его обязательствам всем своим имуществом); 2) вкладчики (коммандитисты) (несут риск убытков, связанных с деятельностью товарищества на вере, в пределах сумм внесенных ими вкладов и не участвуют в осуществлении им предпринимательской деятельности). Полные товарищи (солидарно несут субсидиарную ответственность по обязательствам товарищества на вере, имеют исключительное право на участие в управлении его деятельностью). Вкладчики (не вправе оспаривать действия полных товарищей по управлению и ведению дел товарищества на вере) (при выбытии получают только свой вклад, право получения вклада – преимущественное и гарантированное) (имеют право передать свою долю в складочном капитале другому лицу без согласования с другими участниками, имеют преимущественное право покупки доли перед третьими лицами) Выбытие всех вкладчиков в товариществе на вере (требует его ликвидации или преобразования в полное товарищество).

21. Гражданско-правовое положение индивидуального предпринимателя. Банкротство гражданина. Предпринимательская деятельность является одним из видов отношений, регулируемых гражданским законодательством (наряду с имущественными и связанными с ними личными неимущественными отношениями). Правовое регулирование предпринимательской деятельности осуществляется в РФ на основе положений ст. 8, Конституции РФ, которые говорят о едином экономическом пространстве, свободном перемещении товаров, а также ст. 34, закрепляющей право каждого на свободное использование своих способностей и имущества для предпринимательской и иной не запрещенной законом экономической деятельности. В ГК РФ закреплены нормы, касающиеся именно предпринимательской деятельности (ст. 5, 23, 25, 132, 401, 492, 506 и многие другие). Эти нормы в совокупности создают в рамках гражданского права особый режим для предпринимателей. Для того чтобы стать предпринимателем, необходимо зарегистрироваться в этом качестве, поскольку осуществление систематической деятельности по получению прибыли без государственной регистрации влечет за собой юридическую ответственность. Все физ. лица, занимающиеся предпринимательской деятельностью без образования юридического лица, признаются субъектами малого предпринимательства. Определение предпринимательской деятельности дается в статье 2 ГК Российской Федерации: «Предпринимательской является самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в установленном законом порядке». Не каждый гражданин может заниматься предпринимательской деятельностью, т.к. для занятия данной деятельностью необходимо наличие полной дееспособности. На территории России предпринимательской деятельностью могут заниматься как граждане Российской Федерации, так и иностранные граждане и лица без гражданства. При осуществлении предпринимательской деятельности индивидуальный предприниматель может использовать наемный труд, принимать на работу и увольнять работников, распоряжаться своими доходами после уплаты всех налогов. Банкротство гражданина Банкротство гражданина, не являющегося предпринимателем, представляет собой новый для российского законодательства институт. Основанием для признания гражданина банкротом признается неспособность исполнить денежные обязательства или уплатить налоги и иные обязательные платежи в связи с превышением суммы имеющихся долгов над стоимостью имущества гражданина. Дело о банкротстве гражданина будет возбуждаться арбитражным судом по заявлению как самого должника, так и его кредиторов. При осуществлении процедуры банкротства свои требования к гражданину смогут предъявить также кредиторы по обязательствам, связанным с возмещением вреда жизни и здоровью, взысканием алиментов и иным обязательствам личного характера. Однако если такие требования не будут предъявлены, они, в отличие от других обязательств гражданина, сохранят свою силу и после окончания процедуры банкротства. После завершения расчетов с кредиторами за счет выручки от продажи имущества гражданина, за исключением имущества, на которое в соответствии с процессуальным законодательством не может быть обращено взыскание, гражданин, признанный банкротом, освобождается от всех, в том числе оставшихся непогашенными, долгов. Признание банкротом гражданина, являющегося индивидуальным предпринимателем, означает также, что утрачивает силу его государственная регистрация в качестве индивидуального предпринимателя, а также аннулируются выданные ему лицензии на осуществление отдельных видов предпринимательской деятельности.

18. Опека и попечительство: содержание, условия назначения и прекращения. Патрона.

Опека устанавливается над малолетними (до 14 лет), а также над гражданами признанными судом недееспособными вследствие психического расстройства. При этом опекуны являются представителями подопечных в силу закона и совершают от их имени и в их интересах все необходимые сделки. Попечительство устанавливается над несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18 лет, а также над гражданами, ограниченными судом в дееспособности вследствие злоупотребления спиртными напитками или наркотическими средствами. В отличие от опекуна, попечитель не совершает вместо подопечного, но путем своего одобрения осуществляет контроль за сделками, которые подопечный не вправе совершать самостоятельно. Также попечитель оказывает содействие подопечному в осуществлении им своих прав и исполнении обязанностей. Государственный контроль по опеке и попечительству осуществляют органы местного самоуправления. Опекунами и попечителями могут назначаться только совершеннолетние дееспособные граждане. Являясь представителями подопечного, опекуны и попечители вправе распоряжаться доходами подопечного им гражданина самостоятельно если расходуемые средства направлены на самого подопечного. Во всех остальных случаях опекуны и попечители обязаны получать предварительное разрешение органов опеки и попечительства. Орган опеки и попечительства освобождает опекуна или попечителя от исполнения им своих обязанностей в случаях возвращения несовершеннолетнего его родителям или его усыновления. Также ненадлежащее выполнение опекунских или попечительских обязанностей влечет отстранение опекуна (попечителя) от исполнения им обязанностей. Опека прекращается: 1) над несовершеннолетними автоматически по достижению 14 лет заменяется попечительством; 2) над недееспособными душевнобольными – на основании решения суда о признании их дееспособными в случае их выздоровления. Попечительство прекращается: 1) над несовершеннолетними по достижении им совершеннолетия, вступления в брак или в случаи эмансипации; 2) над ограниченно дееспособным на основании решения суда об отмене ограничения дееспособности. Также опека и попечительство прекращается в случае смерти подопечного или объявлении его умершим. Попечительство в форме патронажа устанавливается органом опеки и попечительства только по просьбе самого совершеннолетнего дееспособного гражданина, который по состоянию здоровья не может самостоятельно осуществлять и защищать свои права и исполнять обязанности например инвалид по зрению. Попечитель может быть назначен только с согласия самого гражданина. В целях распоряжения имуществом принадлежащим совершеннолетнему дееспособному подопечному, попечитель (помощник) заключает с ним договор поручения или доверительного управления. Совершение бытовых сделок, направленных на содержание и удовлетворение бытовых потребностей подопечного, осуществляются его попечителем с согласия подопечного.

19. Место жительства, местопребывания и местонахождения: понятие, юр. назначение.

Местом жительства признается место, где гражданин постоянно или преимущественно проживает. Если гражданин постоянно проживает в одном и том же месте, его место жительства определяется довольно просто. Однако бывают случаи, когда гражданин проживает в разных местах, переезжая по различным обстоятельствам с одного места на другое. В этом случае закон предусматривает определение места жительства по преимущественному месту нахождения гражданина, т. е. тому месту, где он находится наиболее часто и наиболее продолжительное время. Не имеют значения место прописки гражданина, место нахождения его имущества, либо место жительства супруга и другие подобные факты, поскольку закон не связывает с ними определение места жительства гражданина. Прописка является лишь одним из доказательств преимущественного проживания гражданина по конкретному адресу и сама по себе не предопределяет решения вопроса о месте жительства гражданина. Так, если гражданин прописан в Москве, а проживает преимущественно в Саратове, то его местом жительства будет признан Саратов. Граждане вправе сами выбирать себе место жительства, что, является одним из элементов правоспособности гражданина. Единственным исключением, установленным в законе, является определение места жительства малолетних, а также граждан, признанных недееспособными вследствие психического заболевания. Их местом жительства признается место жительства их законных представителей – родителей, усыновителей или опекунов (п.2 ст.20 ГК) В силу различных обстоятельств, гражданин может быть вынужден против его желания покинуть свое место жительства. Если гражданин покидает место жительства вследствие совершенного в отношении него или членов его семьи насилия или преследования в иных формах либо вследствие реальной опасности подвергнуться преследованию по признаку расовой или национальной принадлежности, вероисповедания, языка, а также по признаку принадлежности к определенной социальной группе или политических убеждений, ставших поводами для проведения враждебных кампаний в отношении конкретного лица или группы лиц, массовых нарушений общественного порядка, то таким гражданам придается особый статус (беженцев) на период до определения нового места жительства гражданина. Право самостоятельного выбора места жительства в данном случае государством не ограничивается. Напротив, в связи с вынужденной необходимостью оставить прежнее место жительства гражданину гарантируется возможность выбрать новое место жительства и получить государственную поддержку для обзаведения жильем. Иные обстоятельства, вынуждающие гражданина покидать место жительства: отсутствие работы, неприязненные отношения с соседями, медицинские показания и т. п., не имеют юридического значения и полностью охватываются правом гражданина самостоятельно определять место жительства.

14. Виды гражданских правоотношений.

По характеру взаимосвязи управомоченного и обязанного субъектов различаются абсолютные и относительные правоотношения; по объекту разделяются правоотношения имущественного и неимущественного характера; по способу удовлетворения интересов управомоченного лица разграничиваются вещные и обязательственные правоотношения. Можно также выделить правоотношения, элементом содержания которых являются корпоративные и преимущественные права. Абсолютные правоотношения - это такие правоотношения, в которых управомоченному лицу противостоит неопределенный круг обязанностей субъектов. Например, правоотношения, имеющие место между собственником и всеми третьими лицами; между обладателем исключительных прав на произведения науки, литературы и искусства и иные результаты интеллектуальной деятельности и всеми третьими лицами. В этих правоотношениях праву собственника, исключительному праву автора результата интеллектуальной деятельности корреспондирует обязанность неопределенного круга лиц не нарушать данные права. Относительными называются гражданские правоотношения, в которых управомоченному лицу (лицам) противостоит строго определенное обязанное лицо (лица). Круг относительных гражданских правоотношений весьма широк. Он включает обязательственные правоотношения; правоотношения, возникающие в результате передачи в пользование произведений, изобретений; правоотношения по реализации мер гражданско-правовой защиты и т. п. Правоотношения имущественного характера имеют своим объектом материальные блага (имущество) и отражают либо принадлежность имущества определенному лицу, либо переход имущества (по договору, в порядке наследования, возмещения вреда и т. п.). Правоотношения, имеющие в качестве объектов результаты интеллектуальной деятельности, личные неимущественные права и другие нематериальные блага, именуются личными неимущественными. Вещные правоотношения - правоотношения, фиксирующие статику имущественного положения субъектов. В них за управомоченным субъектом закрепляется возможность непосредственного воздействия на вещь с правом отражения любых посягательств на нее третьих лиц. Вещные права носят абсолютный характер. Для вещных прав присуще их следование за соответствующим имуществом, которое они как бы обременяют, сопровождают. К вещным правам наряду с правом собственности относятся право пожизненного наследуемого владения земельного участком, сервитуты, право хозяйственного ведения имуществом, право оперативного управления имуществом, право постоянного (бессрочного) пользования земельным участком. Обязательственные правоотношения - правоотношения, опосредующие динамику имущественных отношений по передаче имущества, выполнению работ, оказанию услуг, созданию и использованию продуктов интеллектуальной деятельности. Корпоративные правоотношения К ним относятся правоотношения, возникающие на основе участия (членства) субъектов в организационно-правовых образованиях - корпорациях, обладающих признаками юр. лиц. Данные правоотношения имеют в своем содержании так называемые корпоративные права. Основания возникновения корпоративных правоотношений различны - участие в учредительном договоре, вступление в кооператив, приобретение права собственности на акции и т п. Преимущественные права Особую группу составляют гражданские правоотношения, включающие в свое содержание права, именуемые законодателем преимущественными. Так, участник общей долевой собственности имеет преимущественное право на покупку продаваемой другим участником доли; участник ЗАО обладает правом преимущественной покупки продаваемых другим акционером акций; и т. д..

2. Гражданское право как частное право. Основные принципы и функции гр. права в условиях рыночной экономики.

Гражданское право – это отрасль частного права, регулирующая имущественные и связанные с ними личные неимущественные отношения, основанные на равенстве, автономии воли и имущественной самостоятельности их участников. Деление права на частное и публичное берет свое начало с античного Рима. Источником всего публичного и частного права считаются законы XII таблиц. Классическое разграничение публичного и частного права дано известным римским юристом Ульпианом: «Публичное право есть то, которое относится к положению римского государства, частное – к пользе отдельных лиц» 1. Разграничение частного и публичного права может быть произведено по различным критериям. 1) Материальный критерий – по содержанию регулируемых отношений. «Единственной теоретически правильной сферой гражданского права является сфера отношений имущественных» 2) Формальный критерий – по процессуальным особенностям судебной защиты. Публичное право охраняется в рамках уголовного и административного судопроизводства, а частное – в рамках гражданского. 3) По способам и приемам правового регулирования (методу регулирования) различают метод власти и подчинения (императивный метод, метод субординации), который характерен для публичного права, и метод равенства участников (диапозитивный метод, метод координации), который присущ частному праву. В публично-правовых отношениях один из участников обладает властными полномочиями по отношению к другому, а в частноправовых отношениях все участники юридически равны между собой. 4) По преобладанию определенного вида норм. Для публичного права характерно преобладание императивных норм, от которых участники правоотношений не могут отступать. Для частного права характерно преобладание диспозитивных норм, которые применяются 5) По составу участников правоотношений. В публичных правоотношениях одним из участников является публичное образование (Российская Федерация, ее субъекты, муниципальные образования), от имени которых выступают соответствующие органы. В частных правоотношениях участниками, как правило, выступают физические и юридические лица. Публичные образования могут быть участниками частных правоотношений, но лишь на началах равенства с другими субъектами. Ни один из указанных критериев не является безусловным. Четкого разграничения между частным и публичным правом нет и на протяжении истории «граница между публичным и частным правом далеко не всегда проходила в одном и том же месте». Гражданское право представляет собой базовую отрасль частного права, основанную на принципах частного права, некоторые из которых сложились еще во времена римского частного права. Среди них: - равенство участников правоотношений, - неприкосновенность права собственности, - свобода договора, - автономия воли участников, - недопустимость произвольного вмешательства в частные дела.

1. Понятие и предмет науки гр. права. Гражданское право – это отрасль частного права, регулирующая имущественные и связанные с ними личные неимущественные отношения, основанные на равенстве, автономии воли и имущественной самостоятельности их участников. Гражданское право представляет собой базовую отрасль частного права, основанную на принципах частного права, некоторые из которых сложились еще во времена римского частного права. Среди них: - равенство участников правоотношений, - неприкосновенность права собственности, - свобода договора, - автономия воли участников, - недопустимость произвольного вмешательства в частные дела. Предметом гражданского права является совокупность отношений, которые оно (право) регулирует. Гражданское право регулирует: -Имущественные отношения. -Личные неимущественные отношения, связанные с имущественными. -Личные неимущественные отношения, не связанные с имущественными. 1) Имущественные отношения включают в себя: • Вещные (например, право собственности), • Обязательственные (например, возникающие из договора купли- продажи, причинения вреда имуществу и т.д.) Гражданский кодекс РФ не дает четкого определения понятия имущества. В соответствии со ст. 128 Гражданского кодекса РФ имущество включает в себя не только материальные блага, но и права и обязанности, связанные с материальными благами. Так, например, при переходе по наследству под имуществом понимаются не только вещи, принадлежавшие наследодателю, но и имущественные права (например, право требования передачи квартиры) и обязанности (например, обязанность вернуть долг). 2) Личные неимущественные отношения, связанные с имущественными – это отношения, которые возникают по поводу использования объектов интеллектуальной собственности, в частности, произведений науки литературы и искусства, изобретений, промышленных образцов и др. Указанные объекты носят нематериальный (идеальный) характер и в результате их создания у автора возникают прежде всего неимущественные права. Так, автору книги принадлежат право авторства (право признаваться автором данного произведения), право на имя (право обнародовать произведение под своим именем, псевдонимом или анонимно) и другие. На основе личных неимущественных прав возникают права на использование объекта определенным способом (например, право на распространение, публичный показ и т.д.), право на получение вознаграждения. 3) Личные неимущественные отношения, не связанные с имущественными, - это отношения, которые возникают по поводу нематериальных благ – неотчуждаемых прав и свобод человека (жизнь, здоровье, честь, достоинство, деловая репутация и др.) Их перечень дан в ст. 150 Гражданского кодекса РФ. Такие объекты не могут быть предметом сделок, не могут передаваться от одного лица другому. Личные неимущественные отношения, возникающие по поводу этих благ, не регулируются, а лишь защищаются гражданским правом (п. 2 ст. 2 Гражданского кодекса РФ). Так, например, при публикации в периодическом издании информации, порочащей честь, достоинство гражданина им могут быть применены такие способы защиты как обращение в суд с требованиями о компенсации морального вреда (ст. 151 Гражданского кодекса РФ), об опровержении порочащих сведений (ст. 152 Гражданского кодекса РФ) и другие. гражданским правом

17. Осуществление гражданских прав и обязанностей недееспособными и ограничено дееспособными лицами. Ограниченная дееспособность. Физ. лицо может быть ограничено в дееспособности только по решению суда и только в случаях, предусмотренных ФЗ. ГК РФ устанавливает два случая ограничения гражданина в дееспособности. 1. Первый случай касается совершеннолетних полностью дееспособных лиц. Согласно ст. 30 ГК РФ гражданин, который вследствие злоупотребления спиртными напитками или наркотическими средствами ставит свою семью в тяжелое материальное положение, может быть ограничен судом в дееспособности. Злоупотреблением спиртными напитками или наркотическими средствами, дающим основание для ограничения дееспособности гражданина, является такое чрезмерное или систематическое их употребление, которое находится в противоречии с интересами его семьи и влечет за собой непосильные расходы денежных средств на их приобретение, чем вызывает материальные затруднения и ставит семью в тяжелое положение. Над гражданином, признанным ограниченно дееспособным устанавливается попечительство. К числу членов семьи гражданина, злоупотребляющего спиртными напитками или наркотическими средствами, относятся: супруг, совершеннолетние дети, родители, другие родственники, нетрудоспособные иждивенцы, которые проживают с ним совместно и ведут общее хозяйство. Гражданин, ограниченный в дееспособности, вправе самостоятельно совершать лишь мелкие бытовые сделки. Совершать другие сделки, а также получать заработок, пенсию и иные доходы и распоряжаться ими он может лишь с согласия попечителя. Однако такой гражданин самостоятельно несет имущественную ответственность по совершенным им сделкам и за причиненный им вред. 2. Второй случай ограничения в дееспособности затрагивает несовершеннолетних в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет в части распоряжения своими доходами. В таком возрасте ребенок не всегда разумно может распоряжаться своими доходами. При наличии достаточных оснований суд по ходатайству родителей, усыновителей или попечителя либо органа опеки и попечительства может ограничить или лишить несовершеннолетнего права самостоятельно распоряжаться своими заработком, стипендией или иными доходами, за исключением случаев, когда такой несовершеннолетний приобрел дееспособность в полном объеме. Основаниями для ограничении в дееспособности могут быть неразумное расходование заработной платы, стипендии, во вред своему здоровью, например, на спиртные напитки, наркотики, азартные игры, в результате вовлечения подростка в религиозные секты и т.д. Недееспособность. Гражданин (малолетний) является недееспособным до шести лет. Кроме того, гражданин может быть признан недееспособным по решению суда при условии, что вследствие психического расстройства не может понимать значения своих действий или руководить ими (ст. 29 Гражданского кодекса РФ). Признать гражданина недееспособным вправе только суд. Ограничение прав и свобод лиц, страдающих психическими расстройствами, только на основании психиатрического диагноза, фактов нахождения под диспансерным наблюдением в психиатрическом стационаре, либо в психоневрологическом учреждении для социального обеспечения или специального обучения не допускается. Над гражданином, признанным недееспособным, устанавливается опека. Недееспособный гражданин не вправе совершать сделки. В противном случае такие сделки являются ничтожными. От имени гражданина, признанного недееспособным, сделки совершает его опекун. Ответственность за вред, причиненный гражданином, признанным недееспособным несет его опекун или организация, обязанная осуществлять за ним надзор, если они не докажут, что вред возник не по их вине.

29. Система юр. лиц в гражданском праве.

Юр. лица можно разделить на коммерческие (цель создания которых – получение прибыли) и некоммерческие (занимаются предпринимательской деятельностью лишь в пределах, необходимых для осуществления уставных целей некоммерческого юридического лица). Коммерческие юр. лица могут создаваться в форме хозяйственных товариществ и обществ, производственных кооперативов, государственных и муниципальных предприятий. Хозяйственные товарищества: полные товарищества и товарищества на вере (коммандитные). Участники полного товарищества (полные товарищи) занимаются предпринимательской деятельностью от имени товарищества и несут ответственность по его обязательствам своим имуществом. В товариществе на вере, кроме полных товарищей, существуют еще коммандитные, несущие ответственность по обязательствам товарищества в пределах суммы внесенных ими вкладов и не участвующие в предпринимательской деятельности от имени товарищества. Хозяйственные общества: акционерные общества (ОАО и ЗАО), общества с ограниченной ответственностью, общества с дополнительной ответственностью. Участники акционерного общества, общества с ограниченной ответственностью не несут ответственности по обязательствам общества. Участники общества с дополнительной ответственностью солидарно несут субсидиарную ответственность в кратном размере указанном в уставе стоимости их вкладов в уставный капитал общества. Производственный кооператив – это добровольное объединение граждан на основе членства для совместной производственной или иной хозяйственной деятельности путем объединения его участниками имущества и личного трудового участия (ст. 107 ГК). Государственные и муниципальные унитарные предприятия: унитарное предприятие, основанное на праве хозяйственного ведения и унитарное предприятие, основанное на праве оперативного управления. Некоммерческие юр. лица могут создаваться в форме потребительских кооперативов (создаются на добровольном объединении граждан и юр. лиц на основе членства с целью удовлетворения материальных и иных потребностей участников: жилищно-строительные, гаражно-строительные, дачно-строи-тельные), общественных или религиозных организаций (создаются для удовлетворения духовных и иных нематериальных потребностей), благотворительных и иных фондов (цель создания – образовательная, культурная и иная общественно полезная деятельность). Коммерческие и некоммерческие организации в целях координации деятельности, обеспечения защиты прав могут объединяться в различные объединения (например, хозяйственные ассоциации (союзы)). Классификации юридических лиц по другим основаниям: 1) в зависимости от вида имущества, на базе которого создана организация, можно выделить юр. лица, созданные на базе: а) федеральной собственности; б) собственности субъектов РФ; в) муниципальной собственности; г) собственности отдельных юридических лиц; д) собственности граждан; е) смешанной собственности; 2) в зависимости от масштабов деятельности: а) малые предприятия; б) предприятия-монополисты (предприятия, занимающие хозяйствующее положение на рынке); в) прочие предприятия.

32. Общества: понятие, виды, содержание деятельности. ООО – учрежденное одним или несколькими лицами общество, уставный капитал которого разделен на доли определенных учредительными документами размеров; участники общества с ограниченной ответственностью не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости внесенных ими вкладов. Учредительными документами общества с ограниченной ответственностью являются: - учредительный договор, - устав. Если общество учреждается одним лицом, его учредительным документом является устав. Высшим органом общества с ограниченной ответственностью является общее собрание его участников. Уставом общества может быть предусмотрено образование совета директоров (наблюдательного совета) общества. В ООО создается исполнительный орган (коллегиальный и (или) единоличный), осуществляющий текущее руководство его деятельностью и подотчетный общему собранию его участников. Единоличный орган управления обществом может быть избран также и не из числа его участников. Правовое положение обществ с ограниченной ответственностью регулируется ФЗ № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью». Обзор вопросов судебной практики по делам, связанным с деятельностью обществ с ограниченной ответственностью, дан в Постановление Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 9 декабря 1999 г. № 90/14 «О некоторых вопросах применения Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью». Общество с дополнительной ответственностью – это учрежденное одним или несколькими лицами общество, уставный капитал которого разделен на доли определенных учредительными документами размеров; участники такого общества солидарно несут субсидиарную ответственность по его обязательствам своим имуществом в одинаковом для всех кратном размере к стоимости их вкладов, определяемом учредительными документами общества. При банкротстве одного из участников его ответственность по обязательствам общества распределяется между остальными участниками пропорционально их вкладам, если иной порядок распределения ответственности не предусмотрен учредительными документами общества. К обществу с дополнительной ответственностью применяются правила об обществе с ограниченной ответственностью. АО - общество, уставный капитал которого разделен на определенное число акций; участники акционерного общества (акционеры) не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций. Основным признаком АО является разделение уставного капитала на акции. Акции может выпускать только акционерное общество. Правовое положение акционерных обществ регулируется ФЗ от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»15, от 19 июля 1998 г. № 115-ФЗ «Об особенностях правового положения АО работников (народных предприятий)»16. Обзор судебной практики по дел, связанным с деятельностью акционерных обществ, дан в Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 18 ноября 2003 г. N 19 "О некоторых вопросах применения Федерального закона "Об АО". Виды акционерных обществ: • ОАО; • ЗАО; • АО работников (народное предприятие). В отличие от ОАО ЗАО не вправе проводить открытую подписку на выпускаемые им акции либо иным образом предлагать их для приобретения неограниченному кругу лиц. Акционеры ЗАО имеют преимущественное право приобретения акций, продаваемых другими акционерами этого общества. Число участников закрытого акционерного общества не должно превышать 50 учредителей. Акционерное общество работников (народное предприятие) – акционерное общество, работникам которого принадлежит количество акций народного предприятия, номинальная стоимость которых составляет более 75 процентов его уставного капитала.

45. Осуществление гр. прав и исполнение обязанностей: понятие, принципы и способ осуществления. Под осуществлением гражданского права понимается совершение действий по реализации возможностей, заложенных в содержании субъективного права. Субъективное право представляет собой меру возможного поведения управомоченного лица, обеспеченную соответствующими обязанностями других лиц и гарантированную государством. Содержание, границы того или иного субъективного права определяются нормативными актами или договорами (например, согласно статье 209 ГК РФ содержание права собственности составляет возможность владеть, пользоваться и распоряжаться вещью). Согласно пункту 1 ст. 9 ГК РФ граждане и юр. лица осуществляют принадлежащие им гражданские права по своему усмотрению (принцип диспозитивности). Носитель субъективного права самостоятельно решает вопрос о претворении в действительность предоставленных ему возможностей исходя из своих интересов и потребностей. Он не может быть принужден к осуществлению права, за исключением случаев, когда право одновременно является и его обязанностью. Субъект может воздержаться от осуществления права. По общему правилу, закрепленному в пункте 2 ст. 9 ГК РФ, отказ от осуществления права не влечет его прекращения. Однако в ряде случаев, предусмотренных законом, неосуществление права в течение определенного срока либо автоматически влечет его прекращение (например, согласно п. 3 ст. 250 ГК РФ, при продаже доли с нарушением преимущественного права покупки любой другой участник долевой собственности имеет право требовать в судебном порядке перевода на него прав и обязанностей покупателя только в течение 3 месяцев), либо является основанием для прекращения права по решению суда (например, согласно ст.284 ГК РФ, неиспользование земельного участка, предназначенного для сельскохозяйственного производства либо жилищного или иного строительства, в течение 3 лет является основанием для его изъятия). Усмотрение субъекта проявляется также в возможности выбора конкретного способа осуществления субъективного права (например, собственник вещи может сам пользоваться ею, передать ее в пользование др. лицу либо продать, подарить или иным образом распорядиться ею). Диапазон способов осуществления конкретного субъективного права зависит от его содержания. В одних случаях решающим является поведение самого управомоченного субъекта, в других случаях — действия обязанных лиц. Выделяют фактические и юр. способы осуществления гражданских прав. Под фактическими способами понимаются действия, направленные на удовлетворение потребностей управомоченного лица, с которыми закон не связывает наступление правовых последствий (например, пользование имуществом). Под юр. способами понимаются действия, совершение которых одновременно влечет возникновение, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей (например, продажа имущества; приемка вещи, изготовленной подрядчиком). Свобода осуществления гр. прав не является безграничной, закон устанавливает пределы их осуществления. Осуществление прав одним лицом не должно нарушать права и интересы других лиц (это правило закреплено в пункте 3 ст. 17 Конституции России и получило отражение в специальных нормах ГК РФ — пункте 2 ст. 209). Способы осуществления субъективных прав не должны противоречить требованиям нормативных актов, нормам морали, нравственности. Например, право на получение суммы долга в случае уклонения должника от его возврата может быть реализовано в судебном порядке, но не с помощью криминала. В пункте 1 ст. 10 ГК РФ закрепляется принцип недопустимости злоупотребления правом. Злоупотребление правом является особым типом гражданского правонарушения, совершаемого управомоченным лицом при осуществлении им принадлежащего ему права, связанным с использованием недозволенных конкретных форм в рамках дозволенного ему законом общего типа поведения.

64. Понятие, субъекты, объекты и содержание права собственности кооперативов.

 1. Субъектом права собственности кооператива является каждая кооперативная организация, признаваемая юр. лицом, независимо от вида кооператива. Это могут быть производственные и потребительские кооперативы; первые относятся к коммерческим, а вторые — к некоммерческим организациям. К производственным кооперативам относятся кооперативы в сферах производства и оказания услуг и сельскохозяйственные кооперативы. Видами сельскохозяйственных производственных кооперативов являются сельскохозяйственная артель рыболовецкая артель и кооперативное хозяйство В число потребительских кооперативов входят: жилищно-строительные, жилищные, ТСЖ, дачно-строительные, гаражно-стро-ительные и др.. Примером потребительского кооператива является и потребительское общество, осуществляющее в интересах пайщиков заготовительную, торговую и др. деятельность. 2. Содержание и осуществление права собственности кооперативов. Пределы осуществления права собственности кооператива зависят от его вида и от объема правоспособности. Потребительские кооперативы, наделенные специальной правоспособностью, в большей степени ограничены в осуществлении правомочий по владению, пользованию и распоряжению, нежели производственные кооперативы. К примеру, сельскохозяйственные потребительские сбытовые кооперативы используют принадлежащее им имущество лишь для достижения целей, связанных с реализацией сельскохозяйственной продукции, осуществляя продажу, хранение, сортировку, сушку, мойку, расфасовку, транспортировку и иные, связанные с этим сделки. Свои полномочия собственника кооперативная организация осуществляет через органы управления: общее собрание ее членов, правление кооператива, председателя правления и наблюдательный совет. Управление осуществляется обычно путем сочетания коллегиальности и единоначалия. Некоторые особенности имеет управление в сельскохозяйственных кооперативах. Если иное не предусмотрено в уставах, управление в них осуществляется правлением сельскохозяйственного кооператива коллегиально. Объекты права собственности кооператива. Кооператив является собственником имущества, переданного ему в качестве паевых взносов его членами, а также имущества, произведенного и приобретенного кооперативом в процессе его деятельности (п. 3 ст. 213 ГК). В число объектов права собственности кооперативов входят земельные участки, здания, сооружения, сельскохозяйственные машины, рыбопромысловый флот, транспортные средства, жилищный фонд, объекты здравоохранения, культуры, образования и другое имущество. Законы о кооперации и уставы отдельных кооперативных организаций конкретизируют круг этого имущества в зависимости от вида кооперативной организации (производственная или потребительская) и от объема ее правоспособности Имущество кооперативов подразделяется на фонды. Виды, размеры этих фондов, порядок их формирования и использования устанавливаются законом, органами управления кооперативом в соответствии с уставом кооператива. В составе имущества кооператива выделяют паевой фонд, складывающийся из паевых взносов его членов. Размер паевого фонда устанавливается на собрании кооператива и предусматривается его уставом.

103. Гражданско-правовая защита прав владельцев товарных знаков и знаков обслуживания.

Каждое лиц вступающее в гражданско-правовые отношения может защищать свои нарушенные или оспариваемые права, охраняемые законом интересы. Бесспорным правом на защиту обладают и владельцы товарных знаков и знаков торгового обслуживания. Закон «О товарных знаках…» определяет действия, которые могут быть квалифицированы как нарушения прав владельца товарного знака. Нарушением признается несанкционированное изготовление, применение, ввоз, предложение к продаже, продажа, иное введение в хозяйственный оборот или хранение с этой целью товарного знака или товара, обозначенного этим знаком, или обозначения, сходного с ним до степени смешения, в отношении однородных товаров. Поскольку права на объекты интеллектуальной собственности являются гражданскими правами, вопрос о применении мер защиты решает владелец этих прав, а не какой-либо государственный орган: гражданские права - есть частные права. Выделяют две формы защиты: юрисдикционную и неюрисдикционную. К неюрисдикционной форме относиться предусмотренная ст. 14 ГК РФ замозащита. В соответствии с законом способы замозащиты должны быть соразмерны нарушению и не выходить за пределы действий, необходимых для его пресечения. Самозащита в основном применима в договорных отношениях, она выражается в том, что сторона, по отношению к которой не были исполнены обязательства, может в свою очередь, приостановить выполнение своих обязательств. Так, например, самозащита может выражаться в уведомлении неправомерно использующих средства индивидуализации третьих лиц о нарушении исключительных прав их владельцев. Выбирая юрисдикционную форму защиты, лицо, чьи права нарушены или оспариваются, прибегает к помощи правоохранительных органов. Юрисдикционная форма охватывает административный и судебный порядок реализации способов защиты. Административно-правовая защита может быть осуществлена путем подачи возражения на против действия регистрации товарного знака в Апелляционную палату Патентного ведомства в случае, когда использование этих объектов нарушает права фирмовладельцев или владельцев прав на другие товарные знаки. Судебный порядок защиты прав на товарные знаки осуществляется в порядке искового производства. Судебное разбирательство происходит согласно нормам процессуального права, установленным Арбитражно-процессуальным кодексом РФ, а правовой базой для вынесения судей решения является нормы ГК РФ, Закона «О товарных знаках…», Закона «О конкуренции…». Средством защиты владельцев средств индивидуализации выступает иск – обращенное к суду требование о защите нарушенного или оспариваемого права или охраняемого законом интереса путем разрешения спора о праве. Согласно ст. 46 Закона «О товарных знаках…» использование товарного знака или сходного с товарным знаком обозначения для однородных товаров, противоречащее положениям Закона, влечет за собой гражданскую и (или) уголовную ответственность в соответствии с законодательством РФ. Закон позволяет владельцу знака требовать прекращения незаконного использования товарного знака и возмещения причиненных убытков. В этом случае могут быть применены соответствующие нормы ГК РФ.

38. Участие публично-правовых образований (ППО) в гр.-правовых отношениях. Наряду с ФЛ и ЮЛ участниками ГП отношений являются государственные и иные публично-правовые (ПП) образования. Для решения стоящих перед ними задач они во многих случаях участвуют в имущественных отношениях. К числу ППО относят государство (РФ и ее субъекты – государственные образования (республики, области, края, города ФЗ)) и муниципальные образования (ОМСУ). Особенностью всякого государства является наличие у него политической власти и государственного суверенитета, в силу которого оно само регулирует различные, в том числе и имущественные, отношения и устанавливает общеобязательные правила поведения. ОМСУ также обладают известными властными полномочиями, т.е. функциями публичной власти, которыми их наделяет закон. Но государство и иные ПП образования в ГП отношениях выступают на равных началах с иными участниками – ФЛ и ЮЛ, т.е. они не вправе использовать здесь никакие свои властные полномочия по отношению к другим участникам. За нарушения ГП или неисполнение ГО к ПП образованиям в судебном порядке могут быть применены обычные меры имущественной ответственности, т.к. во внутренних ГПО ПП образования лишены судебного иммунитета. Участие государства и иных ППО в вещных отношениях: РФ, ее субъекты и МО являются собственниками своего имущества и в этом качестве участвуют в вещных ПО. Как собственники своего имущества ППО независимы друг от друга и выступают в ГПО как самостоятельные, равноправные и имущественно обособленные субъекты (например, государство может устанавливать порядок приватизации, но не может определять объекты). РФ не отвечает своей казной по обязательствам иных ППО, а последние по обязательствам государства. ППО обладают некоторыми особыми возможностями приобретения имущества в собственность: клад, содержащий вещи-памятники истории и культуры, в ГС; бесхозная недвижимость и находки, на условиях закона, переходят в МС; отчуждение у частного собственника вещей, изъятых из обороты или ограниченных в обороте; изъятие недвижимости для Г или М нужд; ГС – выкуп, реквизиция, конфискация, национализация Ч имущества. Они могут быть наследниками по завещанию и собственниками выморочного имущества, а также обладателями некоторых ограниченных вещных прав (сервитутного типа). Только ППО могут отчуждать свое имущество в порядке приватизации. В качестве собственником могут создавать ЮЛ, наделяя их имуществом. Участие ППО в обязательственных отношениях: Г и М образования могут быть субъектами различных обязательств, возникающих как из договорных, так и внедоговорных отношений. ППО могут выступать в качестве заказчика в договорах поставки или подряда для госнужд; в роли заемщиков и заимодавцев в договорах займа и кредита; заключать с коммерческими организациями договоры поручения, комиссии, агентирования, доверительного управления. Могут выступать участниками обязательств из причинения вреда (деликтных).

1.Понятие и предмет науки гражданского права. Под «гражданским правом» понимают совокупность правовых норм, установленных законодательным органом, регулирующих общественные отношения, возникающие между участниками гражданских правоотношений, действующих на основных принципах. Термином «гражданское право» обозначают и учебную дисциплину, курс гражданского права, т.е. систему знаний, информации о гражданско-правовых явлениях. Как наука гражданское право имеет свой объект познания. В юр. литературе объект науки гражданского права практически не выделяется в качестве ее самостоятельного компонента. Как правило, раскрывается предмет науки гражданского права, в который включается и то, что следует характеризовать как объект данной науки. Объектом науки гражданского права является, прежде всего, такой относительно автономный элемент действительности, который охватывает собой все гражданско-правовые явления (гражданское право, гражданские правоотношения, гражданско-правовая ответственность и др.). Теория Г/П выделяется из системы других юридических наук именно тем, что она «специализируется» на изучении гражданско-правовых явлений. Наряду с этими явлениями в объект гражданско-правовой науки входит изучение условий, в которых формируется и реализуется гражданское право, а также практика, под которой понимается реальное поведение субъектов права в сфере гражданско-правового регулирования. Наука гражданского права прежде всего изучает гражданское право как отрасль права, объясняя, что такое гражданское право, его истоки и закономерности развития, состав, структуру и систему данной отрасли права, особую роль, которая принадлежит гражданскому праву в любом цивилизованном обществе. Особое внимание наука гражданского права уделяет правовым формам, которые могут обеспечить наиболее эффективное урегулирование разнообразных общественных отношений в сфере действия гражданского права. В предмет науки гражданского права входит также изучение источников гражданского права, их видов, среди которых особое внимание уделяется нормативным актам в их соподчиненности. В соответствии со ст. 1 Конституции Российская Федерация является правовым государством, что проявляется и в принципе верховенства закона, в том числе в сфере гражданско-правового регулирования. Особое значение законов в этой сфере обусловлено, прежде всего, тем, что им должна принадлежать ведущая роль в формировании единого национального рынка. Изучая законы и иные правовые акты, содержащие нормы гражданского права, наука гражданского права выявляет их соответствие закономерностям становления, развития и функционирования гражданского права с учетом тенденций развития общества, противоречия между различными нормативными актами, делает научно обоснованные выводы и предложения по совершенствованию действующей системы нормативных актов, ее развитию на перспективу.

2. Гражданское право как частное право. Основные принципы и функции г/п в условиях рыночной экономики.

Частное гр. пр. составляет базу правопорядка, основанного на рыночной организации хозяйства. Гр. (частное)пр. регулирует прежде всего различные отношения по принадлежности или использованию имущества, отличающиеся тем, что они основаны на юр. равенстве участников, автономии их воли и их имущественной самостоятельности. Автономия воли участников частноправовых отношений, их свободное усмотрение относительно того, вступать ли им в имущественный оборот, с каким именно контрагентом и на каких условиях. Участники частноправовых отношений самостоятельны. По общему правилу они являются собственниками своего имущества и в этом качестве присваивают полученный доход и несут риск возможных убытков. Своим имуществом они отвечают по своим обязательствам перед др. участниками оборота. В сферу гр. частного пр. входят и некоторые неимущественные отношения, участники которых также обладают автономией воли и самостоятельностью в их правовом оформлении. (права авторов). Основные принципы: 1) равенство участников гр. правоотношений; 2) принцип неприкосновенности собственности; 3) свободы договора; 4) беспрепятственного осу. Гр. прав. Функции: 1) Регулятивная- обеспечивает нормы гр. пр. отношений собственности, товарно-денежных а также личных неимущественных отношений. Она предоставляет участникам регламентируемых отношений возможностей их самоорганизации и саморегулирования.2) Охранительная функция- это защита имущественных интересов участников гр. оборота. Она реализуется путем восстановления нарушенных прав. 3) предупредительно-воспитательная функция; 4) предупредительно-стимулирующая.

5. Система гр. права.

Система гражданского права представляет собой внутренне согласованное единство и деление правовых норм, составляющих данную отрасль права. В соответствии с объективно существующими различиями комплексов общественных отношений, регулируемых данной отраслью, нормы права группируются по институтам. Система гражданского права в общих чертах нашла выражение в ГК РФ. Все гражданско-правовые нормы, составляющие систему гражданского права, можно условно разделить на Общую и Особенную части. В Общую часть входят положения, которые имеют значение для всех норм гражданского права. В частности, в нее входят положения о предмете гражданского права, возникновении, осуществлении и защите гражданских прав, субъектах и объектах гражданских прав, о главном основании возникновения гражданских прав - сделках, сроках и т.д. Все остальные нормы можно отнести к Особенной части. В системе гражданского права присутствуют также такие структурные элементы, как подотрасли права, под которыми понимаются совокупности однородных и предметно взаимосвязанных гражданско-правовых норм, имеющих подотраслевой предмет и метод правового регулирования. В настоящее время выделяют следующие подотрасли права: 1) право собственности и иные вещные права; 2) обязательственное право, которое имеют собственную общую часть; 3) право на результаты интеллектуальной деятельности (право интеллектуальной собственности); 4) личные неимущественные права; 5) наследственное право. В свою очередь и Общая часть, и подотрасли Особенной части делятся на институты, т.е. совокупности правовых норм, регулирующих относительно самостоятельные группы однородных и взаимосвязанных общественных отношений (например, институт представительства). Отдельные институты делятся на субинституты (более мелкие совокупности однородных норм, которые сохраняют единство своего предмета; например, институт купли-продажи делится на субинституты розничной купли-продажи, контрактации и т.д.).

107.Гражданско-правовая охрана индивидуальной свободы и личной жизни граждан. Индивидуальная свобода гражданина обеспечивается предоставлением ему ряда личных неимущественных прав, призванных охранять от постороннего вмешательства различные стороны проявления его личности (за исключением случаев, прямо предусмотренных законом). Например, права, направленные на индивидуализацию личности управомоченного лица (право на имя, право на защиту чести и достоинства), и права, направленные на обеспечение личной неприкосновенности (право на телесную неприкосновенность, право на охрану жизни и здоровья, право на неприкосновенность личного облика, право на неприкосновенность личного изображения). Неприкосновенность и тайна личной жизни гражданина обеспечиваются предоставлением ему таких личных неимущественных прав, которые позволяют охранять от постороннего вмешательства его поведение в индивидуальной жизнедеятельности (кроме случаев, когда такое вмешательство допускается законом). К этим правам относятся: права на неприкосновенность жилища, личной документации; право на тайну личной жизни, включающее тайну личной информации, усыновления, вкладов в банки и иные кредитные организации, личной корреспонденции и телефонно-телеграфных сообщений, совершения нотариальных и некоторых иных юридических действий, адвокатскую, медицинскую тайну и т. д. Охрана личных неимущественных прав, направленных на индивидуализацию личности и обеспечение личной неприкосновенности Право на имя - одно из важнейших личных неимущественных прав гражданина, направленных на индивидуализацию его личности. В настоящее время оно урегулировано ст. 19 ГК. Возможны случаи, когда право на имя охраняется одновременно с другими личными неимущественными правами, которые регулируются гражданским правом. Если, например, право на имя нарушается в связи с нарушением чести и достоинства гражданина, то его защита осуществляется посредством защиты чести и достоинства. В связи с этим в п. 5 ст. 19 ГК подчеркивается, что при искажении либо использовании имени гражданина способами или в форме, которые затрагивают его честь, достоинство или деловую репутацию, применяются правила, предусмотренные ст. 152 ГК. Вред, причиненный гражданину в результате неправомерного использования его имени, подлежит возмещению в соответствии с гл. 59 ГК. Право на телесную неприкосновенность, охрану жизни и здоровья - фундаментальное личное неимущественное право человека, направленное на обеспечение личной неприкосновенности. Гражданско-правовая охрана телесной неприкосновенности, жизни и здоровья не может быть сведена только к возмещению причиненного вреда.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

42339. ИССЛЕДОВАНИЕ ЯВЛЕНИЯ ДИФРАКЦИИ СВЕТА НА УЗКОЙ ЩЕЛИ 150 KB
  Цель работы – исследование явления дифракции света на узкой щели и определение ширины щели по ширине центрального дифракционного максимума. Описание метода измерений и экспериментальной установки Рассмотрим дифракцию плоской монохроматической волны от щели. Обозначим ширину щели а рис.
42340. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ПРЕЛОМЛЕНИЯ СТЕКЛА С ПОМОЩЬЮ ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ 183 KB
  Электронная теория дисперсии света дает следующую зависимость показателя преломления среды от частоты световых волн: 1 где N – число молекул в единице объема среды круговая частота собственных колебаний электронов круговая частота световой волны e и m – заряд и масса электрона. Дисперсией электромагнитных волн света называется зависимость показателя преломления среды n от их частоты . В данной лабораторной...
42341. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАДИУСА КРИВИЗНЫ ЛИНЗЫ С ПОМОЩЬЮ КОЛЕЦ НЬЮТОНА 218.5 KB
  При этом образуются интерференционные полосы имеющие форму концентрических светлых и темных колец. Условие минимума: Условие максимума: Условие возникновения темных колец выражено уравнением 2d = λk. Тогда условие образования темных колец примет вид Подставляя значение d в уравнение для получаем .
42342. Изучение явления интерференции света от двух когерентных источников в опыте Юнга 106 KB
  Параллельный световой пучок освещает тестобъект 2 который представляет собой тонкий стеклянный диск с непрозрачным покрытием на котором по кругу нанесены пары щелей с разными расстояниями между ними. Пары щелей равной ширины объединены в группы по четыре. Свет лазера проходя через пару щелей падает на экран 3 на котором и проводятся измерения ширины интерференционной полосы х. Провести пять измерений ширины интерференционных полос для каждой из пар щелей.
42344. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДЛИНЫ СВЕТОВОЙ ВОЛНЫ ПРИ ПОМОЩИ ДИФРАКЦИОННОЙ РЕШЕТКИ 148 KB
  Приборы и оборудование: оптическая скамья осветитель дифракционная решетка держатель для дифракционной решетки экран – шкала. Решетки применяемые в учебных лабораториях представляют собой обычно отпечатки таких гравированных решеток и называются репликами. Основными параметрами дифракционной решетки являются постоянная период решетки d расстояние между серединами соседних щелей и число штрихов N.
42345. ПРОВЕРКА ЗАКОНА МАЛЮСА 75 KB
  Цель работы – ознакомление с методом получения и анализа плоскополяризованного света. Приборы и оборудование: источник света два поляроида фотоэлемент миллиамперметр. из естественного света можно получить плоскополяризованный свет. В данной работе для получения и исследования линейнополяризованного света применяются поляроиды.
42346. ИЗУЧЕНИЕ ТЕПЛОВОГО ИЗЛУЧЕНИЯ МЕТОДОМ НЕКОНТАКТНОЙ ТЕРМОМЕТРИИ 221.5 KB
  Цель работы: изучение теплового излучения и ознакомление с методами оптической пирометрии на примере определения температурной зависимости коэффициента поглощения нечёрного тела. Все тела температура которых отлична от абсолютного нуля непрерывно излучают лучистую энергию. Этот процесс сопровождается уменьшением внутренней энергии тела вследствие чего тело остывает. Одновременно с излучением энергии происходит поглощение лучистой энергии падающей на поверхность тела.