48490

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО

Конспект

Государство и право, юриспруденция и процессуальное право

Любая отрасль права характеризуется предметом и методом правового регулирования. Предмет правового регулирования Предмет правового регулирования те общественные отношения которые регулируются данной отраслью права. Предмет гражданского права можно считать определенным только если мы перечислим все общественные отношения входящие в гражданское право.

Русский

2013-12-10

1.03 MB

2 чел.

Содержание лекционных занятий дисциплины

«ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО» (ОБЩАЯ ЧАСТЬ)

Тема 1 ПОНЯТИЕ ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА

Гражданское право отличается от других отраслей тем, что располагает уникальными правовыми средствами, которые оттачивались веками, которые позволили обеспечить организованность, порядок и стабильность без непосредственного воздействия со стороны государства, а полагаясь лишь на экономические средства. Переход к рыночной экономике привел к резкому увеличению гражданских норм.

Гражданское право является необходимым элементом саморегулирующегося экономического механизма под названием рынок.

Любая отрасль права характеризуется предметом и методом правового регулирования.

Предмет правового регулирования

Предмет правового регулирования — те общественные отношения, которые регулируются данной отраслью права.

В гражданское право входят не все отношения, в которых участниками являются граждане. В гражданское право входит гражданский оборот — в нем участвуют физические и юридические лица, а иногда и государство (например, путем выпуска государственных облигаций).

Предмет гражданского права можно считать определенным только, если мы перечислим все общественные отношения, входящие в гражданское право.

В предмет гражданского права  входят  прежде всего имущественные отношения, но не все из них относятся к предмету гражданского права, а только имущественно-стоимостные отношении.

Имущественно-стоимостные отношения — имущественные отношения, осуществляемые по закону стоимости. Как правило, имущественно-стоимостные отношения — это товарно-денежные отношения, но все же они несколько шире (например, мена — это не товарно-денежные, по имущественно-стоимостные отношения). Успешное развитие имущественно-стоимостных отношений достигается, если при законном регулировании учитывается закон стоимости.

В  предмет гражданского  права наряду с имущественными отношениями входят личные неимущественные отношения (например отношения по защите чести и достоинства).

Охарактеризуем личные имущественные отношения:

а) личные – это общественные отношения неразрывно связанные с личностью;

б) неимущественные – данные общественные отношения возникают по поводу нематериальных благ и духовных ценностей (имя, репутация, авторское произведение и т.п.);

в) в рамках личных неимущественных отношений проявляется индивидуальность личности и осуществляется оценка ее со стороны общества.

Личные неимущественные отношения – возникающие по поводу нематериальных благ общественные отношения, в которых осуществляется индивидуализация личности гражданина или органа посредством выявления или оценки их нравственных и личных качеств.

В соответствии  с  п. 1 ст. 2 ГК РФ гражданским правом регулируются только те личные неимущественные отношения, которые связаны  с  имущественными. В тоже время в соответствии  с п. 2 ст. 2 ГК РФ иные нематериальные блага, т. е.  личные неимущественные отношения, не связанные с имуществом, гражданским правом только охраняются, но не подлежат регулированию.

В задачу науки гражданского права входит обоснование единства предмета гражданского права (его однородности).

Имущественно-стоимостные и личные неимущественные отношения различны, а предмет отрасли однороден — значит, должно быть общее свойство между столь различными общественными отношениями.

Имущественно-стоимостные отношения предполагают взаимную оценку участниками этих взаимоотношений  количества и качества труда воплощенного в том материальном благе, по поводу которого отношения возникают. Личные  неимущественные отношения предполагают взаимную оценку их  участниками индивидуальных качеств личности, участвующей в отношениях. И те, и другие имеют взаимооценочный  характер— это общее свойство.

Вывод о взаимооценочном характере отношений имеет важное теоретическое и практическое значение: теоретическое - обосновали однородность предмета, практическое — взаимооценочный характер должен учитываться в практике.

 Взаимооценочный характер (общее свойство) предопределил метод правового регулирования гражданского права.

Методы правового регулированияспособы, приемы урегулирования общественных отношений.

Метод гражданского права — метод юридического равенства сторон.

Это связано со взаимооценочным характером; взаимооценка  возможна лишь при условии взаимного равенства сторон. Наиболее полное и правовое развитие имущественно-стоимостных и личных неимущественных отношений достигается лишь методом юридического равенства.

Метод юридического равенства — это не имущественное равенство. Он означает, что ни одна из сторон в гражданско-правовых отношениях не может указать другой, как себя вести, только в силу занимаемого положения. Применение метода юридического равенства сторон обеспечивает участникам гражданского оборота независимость и самостоятельность. В силу этого метода участники правоотношения могут совершать любые законные действия.

Гражданское право — совокупность правовых норм, регулируемых на началах юридического равенства сторон имущественно-стоимостных и лично-неимущественных отношений.

Тема 2 ПОНЯТИЕ НАУКИ ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА.

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО КАК УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА.     ПРАВОВЫЕ СЕМЬИ.      

В отличие от отрасли гражданского права, регулирующей имущественно-стоимостные и личные неимущественные отношения, наука гражданского права (цивилистическая наука) изучает закономерности гражданско-правового регулирования общественных отношений. Результатом такого изучения является сформировавшееся учение о гражданском праве, состоящее из системы взаимосвязанных и взаимосогласованных понятий, взглядов, выводов, суждений, идей, концепций и теорий.

Предмет цивилистической науки — прежде всего, нормы гражданского права. Предметом науки гражданского права охватываются и общественные отношения, регулируемые нормами гражданского права.

Изучая гражданское законодательство, наука выявляет его систему, иерархию нормативных актов гражданского законодательства, их юридическую силу, определяет состояние гражданского законодательства, его соответствие уровню развития нашего общества и определяет пути и способы его совершенствования.

В основе любых правоотношений лежат соответствующие юридические факты, изучение которых также относится к задачам цивилистнческой науки.

Дня выявления закономерностей взаимодействия гражданско-правовых норм и регулируемых ими общественных отношений важное значение приобретает практика применения норм гражданского права судами, арбитражными судами и другими правоприменительными органами.

В сферу гражданско-правовой науки входит изучение гражданского права не только России, но и других стран как ближнего, так и дальнего зарубежья, поскольку российская наука гражданского права не может успешно развиваться, не воспринимая опыт и достижения цивилистической науки других стран.

Гражданское право как учебная дисциплина

Обучает гражданскому праву и науке гражданского права. В задачу гражданского права как учебной дисциплины входит в первую очередь обучение тем нормам гражданского права и практике их применения, которые в совокупности образуют гражданское право как отрасль права.

В учебном курсе гражданского права излагаются положения и выводы цивилистической науки относительно предмета и метода гражданского права, содержания гражданских законов и иных правовых актов, механизм гражданско-правового регулирования общественных отношений, закономерностей становления  и развития гражданского законодательства с присущим ему юридическим инструментарием.

В основу системы учебного курса по гражданскому праву положена система гражданского права и гражданского законодательства. Вместе с тем, между указанными системами нет и не может быть тождества, поскольку учебным курсом гражданского права охватывается не только гражданско-правовая отрасль, но и наука гражданского права.

Гражданское право каждого нового государства при его возникновении испытывало сильнейшее влияние уже существующих правовых систем. Например, римское право оказало сильнейшее влияние па право многих стран континентальной Европы. Главным способом такого влияния было заимствование правовых конструкций. Такое заимствование могло быть прямым (например, рецепция римского права на территории южной и средней Европы) или косвенным, когда тот или иной институт формировался, исходя из общих начал ранее существовавшего, но с учетом тех или иных национальных особенностей (так, к примеру, заимствовалась модель доверительной собственности в континентальном праве). В результате заимствования гражданским правом одной страны большинства правовых институтов другой формировалась гражданско-правовая система.

Гражданско-правовая система (семья) представляет собой объединение нескольких государств по признаку единства основных закономерностей осуществляемого в них гражданско-правового регулирования общественных отношений.

Понятие о правовой системе является одним из ключевых в теории права. Обычно выделяются следующие правовые системы — романо-германская, или континентальная, англо-американская, или система общего права, мусульманская и патриархальная (классическим источником по этому вопросу является книга Рене Давида). Ранее шла речь также о социалистической системе права. Сейчас о такой системе может идти речь только как об одной из разновидностей уже названных систем или как об особой «авторитарной» разновидности системы права.

Элементы гражданско-правовой системы

Эти элементы помогают отличать гражданско-правовые системы друг от друга, при этом они должны быть достаточно объемными по содержанию, поскольку при детальном рассмотрении право каждой страны уникально. Под такими элементами обычно понимают:

1)  источники права, их состав и соотношение между собой по значимости;

2) структуру гражданского права, в том числе распределение норм по отдельным правовым институтам (подотраслям);

3)   правоприменительную практику (не только судебную, но также административную и т. п.);

4)  доктрину как совокупность существующих воззрений на право и практику его применения.

Каждый из этих компонентов связан с остальными, и все они в совокупности позволяют отграничивать одну правовую систему от другой.

Для современного гражданского права характерна тенденция к унификации национальных правовых систем при постоянном обогащении их внутреннего содержания. Унификация происходит путем сглаживания наиболее существенных различий и взаимного заимствования соответствующих конструкций. Однако гражданское право разминается пока в национальных рамках.

Место российского гражданского права среди гражданско-правовых систем современности

После Октября 1917 года в юридической литературе всегда старались выпятить особенности права СССР как права нового «социалистического» типа в противовес типу буржуазному.

Что же касается права гражданского, то никаких изменений в нем не произошло, если не выходить за его пределы. Так называемое «социалистическое» право не может быть отнесено к числу самостоятельных правовых систем. Оно является правом переходного периода от одного типа государственного устройства к другому, когда в обществе нарастают тоталитарные тенденции, неизбежные в условиях, когда один строй сменяется другим. Как представляется, процесс развития российского права пойдет в направлении усиления его общности с правом континентальным. Не исключены, однако, заимствования отдельных конструкций и из англо-американского права (например, агентский договор).

Континентальная или романо-германская система права

Является результатом творческого развития римского частного права европейскими учеными.

Для континентального права характерно четкое деление права на частное и публичное. Частное (гражданское) право служит интересам отдельных лиц, которые равны между собой в правах. В свою очередь, публичное право служит интересам целого общества и его основного представителя — государства.

В рамках континентального права они могут быть выделены в зависимости от того, законодательство какой страны — Франции или Германии — берется за основу. В XIX в. и в первой половине XX в. европейские страны при создании собственного гражданского законодательства следовали либо французской модели, воплощенной в Гражданском кодексе Франции 1804 г. (Кодекс Наполеона), либо германской - положенной в основу Германского гражданского уложения 1896 г. Соответственно, образовались группы романского и германского гражданского права.

При этом система гражданского права романской группы (Кодекса Наполеона) заимствована из Институций, простейшего учебника по римскому праву, составляющего часть Кодификации Юстиниана и предполагала группировку гражданско-правовых норм по следующим разделам:

1)  лица, т. е. субъекты права;

2)   вещи  и,  соответственно,  вещные права, т.  е. объекты права;

3)  иски и соответствующие искам обязательства.

Но постепенно она подверглась модификациям.

Система германской группы опиралась на Дигесты (Пандекты) Кодификации Юстиниана (а потому получила название пандектной), и изначально предполагала разделение норм материального и процессуального частного права (последние рассматривались отдельно). При этом все материальные нормы подразделялись на те, которые касаются любых институтов гражданского права (они образовали так называемую «Общую часть», включающую общие положения, нормы о субъектах права, объектах права и самих правах, в том числе об осуществлении и защите последних), и посвященные отдельным институтам — вещному, обязательному, семейному и наследственному праву («Особенная часть»). Германская система также в дальнейшем была модернизирована.

Основным источником континентального права являются законы, и среди них главный кодифицированный акт — Гражданский кодекс. Обычаи как источник права в континентальной системе играют незначительную роль. Основной упор в правовом регулировании сделан на закон. По существу, обы чаи сведены к деловым обыкновениям, дополняющим действующее позитивное право.

Прецедентное право в континентальной системе отсутствует.  Судебная практика, если и признается источником права, (что имеет место далеко не во всех странах), то только в узких рамках.

Правовые установления, относящиеся к лицам, делятся на дне части:

-  о физических лицах;

-  о юридических лицах.

Континентальное право содержит детально разработанную доктрину юридического лица. Юридическое лицо является абстрактной категорией, которая охватывает все возможные виды юридических лиц. Очень много внимания уделяется сущности и признакам юридического лица (которые закрепляются законом), а также классификации юридических лиц. Перечень этих видов представляет собой стройную систему.

Особенностью континентального подхода является выделение абстрактной категории «вещное право», под которую подведены отдельные разновидности таких прав. Эго право фиксирует связь лица с вещью в отвлечении от отношений этого лица с другими лицами.

Вещные права подразделяются на права на свои вещи (к числу которых относится право собственности) и права на чужие вещи — сервитуты, эмфитевзис, права застройки, залога и т. д. Последние различаются в зависимости от способа, широты, интенсивности и иных параметров воздействия на чужую вещь. Поскольку права на чужие вещи обременяют собственника, существует замкнутый перечень вещных прав. Это означает, что данные права не могут создаваться произвольно.

Ключевую позицию в нем занимает обязательство как универсальная конструкция, рассчитанная на любые частноправовые отношения между лицами. Обязательственное право представляет собой систему норм, рассчитанных на урегулирование отношений между лицами.

Существует весьма развитая общая часть обязательственного права, сосредоточивающая нормы, применимые ко всем обязательствам. Особенная часть обязательственного права посвящена отдельным видам обязательств.

Права на результаты творческой деятельности закрепляются развитым законодательством, созданным на основе международных конвенций — Бернской и Женевской, посвященных авторскому праву. Парижской, созданной для регулирования патентного права, и ряде других. Поэтому особой специфики, связанной именно с континентальной или англо-американской системами, здесь нет.

Характеристика англо-американской системы права

В основе англо-американской системы лежит общее право Великобритании, родившееся в результате деятельности королевских судов, решения которых признавались имеющими обязательную силу для нижестоящих судов.

Существенные изменения в английское право были внесены в США. Поэтому данная правовая система получила название англо-американской. Эти изменения были связаны главным образом с федеративным устройством США.

Общий перечень источников в англо-американской системе тот же — законы, судебная практика, обычаи, но их соотношение меняется. Законы в англо-американском праве не играют той роли, которая им присуща в праве континентальном, хотя их в последние годы принимают все чаще.

Решающее значение для определения содержания гражданского права имеет судебная практика, принимающая форму прецедентного права.

Прецедентное право - систематизированная доктриной совокупность решений судов высших инстанций, подлежащие применению к аналогичным делам.

Обычаям также уделяется достаточно большое внимание, особенно при формировании новых прецедентов.

Правовое регулирование лиц в англо-американском праве также подразделяется на нормы, посвященные физическим и юридическим лицам. Регламентация правосубъектности лиц в позитивном праве незначительна. Основное внимание уделяется тем содержательным компонентам правосубъектности, которые выделены практикой. Разграничение правоспособности и дееспособности не проводится.

Англо-американскому праву неизвестно признание лица безвестно отсутствующим и умершим как самостоятельные правовые институты.

Обшее понятие о юридических лицах развито слабо. Вместо универсальной категории юридического лица существуют две основные разновидности юридических лиц — товарищества и компании (в Великобритании) или корпорации (в США; публичные корпорации в Великобритании).

Собственность является одним из ключевых понятий в англо-американском праве. Вещное право как система норм, рассчитанных на урегулирование отношений лица к вещи, отсутствует. Место категории «вещное право» занимает «собственность». Отсутствует и четкое деление прав на свои и на чужие веши (последние также называются собственностью). В строгом континентальном смысле даже собственность на недвижимость в англо-американском праве не является правом на свою вещь, ибо верховным собственником земель признается государство («корона»). С этой точки зрения каждый владелец земли — уже не собственник. На практике же полномочия «короны» номинальны.

Главная черта англо-американской трактовки собственности состоит в допущении существования разделенной (двойственной) собственности апример, институт траста).

Собственность трактуется предельно широко. Помимо традиционных прав к ней подчас относят даже некоторые права требования (например, на получение пенсий, пособий,  алиментов и т.   п.),  исключительные  права  (интеллектуальную собственность), особенно, если они отчуждаемы.

Ключевыми понятиями англо-американской системы права соответственно являются договор и деликт. Общая часть обязательственного права, рассчитанная на применение к любым обязательствам, отсутствует. Общая часть, преимущественно в доктринальном, а не в легальном плане, есть лишь у договорного и деликтного права. Нет и никакой легальной классификации обязательств. Основаниями возникновения  обязательств являются договор, квазидоговор (неосновательное обогащение, ведение чужих дел без поручения) и деликт. Договорное право развилось как ответ на запросы практики.

Деликтное право существует как совокупность специальных деликтов, выработанных судебной практикой. Генеральный деликт как таковой отсутствует: есть лишь его доктринальные модели. Под деликтами понимают причинение вреда имуществу или личности. Никакой легальной классификации специальных деликтов также не существует.

В англо-американской системе наследование имеет ряд специфических черт. Наследование в англо-американском праве по сути уже т является универсальным правопреемством, поскольку практически все права и обязанности наследодателя переходят в доверительную собственность третьего лица, главной обязанностью которого является исполнение воли наследодателя (прямо выраженной или предполагаемой). Задача этого исполнителя - рассчитываться с долгами наследодателя и передать остаток наследникам, в интересах которых он и обязан действовать. Поскольку наследники получают имущество очищенным от долгов, они и не отвечают по долгам наследодателя.

В англо-американском праве также различается наследование по закону и завещанию.  Однако допускается только одна форма завещания — письменное завещание, подписанное наследодателем и удостоверенное в присутствии не менее двух свидетелей.

Отграничение гражданского права от смежных отраслей права

Административное право регулирует организационные отношения (они складываются в любой сфере общественной деятельности), но эти отношения организованы методом власти — подчинения.

Другая смежная с гражданским правом отрасль — трудовое право: между работником и предприятием — возникают имущественные отношения. В СССР эта проблема объясняется так: в условиях социализма рабочая сила не являлась товаром, а значит нет товарно-денежных отношений, и считали, что в трудовом праве применен метод всемерной охраны интересов работника. В настоящее время наблюдается сближение отраслей гражданского и трудового права, и иногда с уверенностью трудно определить отраслевую принадлежность конкретных правоотношений.

Экологическое правоэто отрасль права, которая регулирует отношения по поводу природных объектов (земля, водные объекты и т. п.). Представители этой отрасли считают, что природные объекты не обладают стоимостью (в них не вложен труд), т. е. с ними нет стоимостных отношений. А в законодательстве они были изъяты из оборота. Но сейчас природные объекты становятся товаром, т. е. эти отношения втягиваются в предмет гражданского права.

Финансовое право — предметом его являются те отношения, которые возникают по поводу накопления и распределения средств на общегосударственные нужды. Тут проблема — с деньгами ведь всегда возникают имущественно-стоимостные отношения. Однако деньги здесь выступают также как средство накопления, т. е. отношения утрачивают стоимостный характер.

Семейное правопредметом являются отношения между членами семьи. Но между ними складываются и имущественные отношения, и личные неимущественные отношения. При социализме считали, что между членами семьи складываются такие личные отношения, накладывающие такой отпечаток на гражданские отношения, что они утрачивают гражданско-правовой характер. Сейчас считают, что отпечаток личного характера отношений присутствует, но товарно-денежный характер сохраняется (например, появился брачный контракт)

Хозяйственное право — в СССР  все распределялось и производилось в плановом порядке. Сейчас именуется коммерческое правопредставители не претендуют на звание отрасли, но говорят об отдельной учебной дисциплине. О необходимости выделения особой отрасли хозяйственного права со своим специфическим предметом очень много писал В. В. Лаптев.

Принципы гражданского права

Принципы гражданского праваосновные начала гражданского правового регулирования общественных отношений. Они юридически закреплены в ст. 1 ГК РФ:

1)  принцип равенства правового режима для всех субъектов гражданского права;

2)  принцип неприкосновенности собственности  (определяет основы имущественного обращения) — ни один субъект гражданского права не может быть лишен своего имущества  иначе, чем по решению суда в случаях, прямо предусмотренных законом;

3)  принцип свободы договора — означает свободу в выборе контрагента, свободу выбора вида договора и его условий, недопустимость понуждения к заключению договора;

4)  принцип невмешательства в частные дела — ни органы государственной власти, ни органы местного самоуправления не  могут  вмешиваться   в  частные  дела  граждан,  если   они осуществляют деятельность в соответствии с законом;

5)   принцип дозволительной направленности гражданско-правового регулирования общественных отношений — допускается делать все то, что прямо не запрещено законом; большинство норм гражданского права носит диспозитивный характер    (применение    норм    субъектами    зависит    от    их усмотрения);

6)  принцип беспрепятственного осуществления гражданских прав — субъекты гражданского права по своему усмотрению могут осуществлять гражданские права;

7)  принцип свободного перемещения товаров, услуг и финансовых средств на всей территории РФ.

В теории назывались и иные возможные принципы (законность, плановость и т.п.)

Тема 3 ГРАЖДАНСКОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

Нормы гражданскою права находят свое выражение в статьях различных правовых нормативных актов — это источники гражданского права. Эти источники в своей совокупности и образуют гражданское законодательство.

В ГК РФ при принятии указали, что в гражданское законодательство входят лишь законодательные акты (т. е. законы), а в ст. 71 Конституции в понятие законодательства включают все нормативные акты.

Гражданское законодательство находится в определенной системе: вертикальной (строится в зависимости от юридической силы нормативного акта) и горизонтальной (строится в зависимости от тех общественных отношений, которые регулируются нормами гражданского права).

Вертикальная система гражданского законодательства

В зависимости от юридической силы различают законы (нормативные акты, принятые высшими органами власти) и подзаконные акты (указы, постановления, письма и т. д.). Подзаконные акты должны соответствовать закону и не противоречить ему.

Законодательные акты (квалифицируются по юридической силе):

1)   Конституция РФ — многоотраслевой законный акт, в т. ч. регулирующий гражданское право;

2)    отраслевые    кодифицированные   нормативные    акты: Гражданский кодекс РФ.

Их значение: те нормы, которые содержатся в них, обладают более высокой юридической силой по сравнению с иными законами (при этом, если два закона с одинаковой юридической силой противоречат — действителен более специализированный) — они носят всеохватывающий характер.

Среди отраслевых кодифицированных нормативных актов особое значение имеет Гражданский кодекс РФ (ГК РФ).

Часть 1 ГК РФ принята Государственной Думой 21 октября 1994  года и введена в действие с 1 января 1995 года.

Часть 2 ГК РФ принята Государственной Думой 22 декабря 1995  года и введена в действие с 1 марта 1996 года.

Часть 3 ГК РФ принята Государственной Думой 1 ноября 2001 года и введена в действие с 1 марта 2002 года.

Эти 3 части ГК РФ имеют следующее значение:

—  заложили основу рыночной системы экономики;

— появились нормы, рассчитанные на регулирование предпринимательской деятельности.

3)  Специальные Основы и Кодексы — регулируют лишь отдельные сферы общественных отношений (например, Кодекс торгового мореплавания и т. п.).

4)   Специальные  законы  —  регулируют отдельные  виды общественных отношений (например, закон «О несостоятельности (банкротстве)»  1999 г.).

Подзаконные акты (квалификация по юридической силе):

1)  указы Президента РФ (п. 3 ст. 3 ГК РФ устанавливает, что указы Президента не должны противоречить закону);           

2)  постановления Правительства РФ;                                      

3)  нормативные акты федеральных органов исполнительной власти (министерств и ведомств). Министерства и ведомства могут издавать только такие нормативные акты, которые предусмотрены законами,   постановлениями   Правительства или указами Президента.

Раньше к числу источников гражданского права относили нормативные акты местных органов власти — сейчас это исключено — в ст. 71 Конституции РФ говорится, что гражданское законодательство относится к исключительной компетенции РФ (т. е. на федеральном уровне).

Соотношение гражданского законодательства РФ и норм международного права

П. 4 ст. 15 Конституции РФ говорит, что общепринятые принципы и нормы международного права и международные  договоры, в которых участвует РФ, являются составной частью правовой системы РФ. П. 2. ст. 7 Конституции РФ объявляет приоритет международных договоров над внутренним гражданским законодательством.

Соотношение гражданского законодательства, обычаев делового оборота и морали (нравственности)

Обычаи делового оборота — сложившиеся и широко применяемые в предпринимательской деятельности правила поведения, не закрепленные в законе (они не являются источником гражданского права). Ст. 6 ГК РФ гласит, что если отношения, входящие в предмет гражданского права не урегулированы законом или соотношением сторон, то применяется обычай делового оборота.

Правила морали также не являются источником гражданского законодательства. Как правило, правила морали совпадают с законом, но если нет, то действует закон. Правила морали имеют решающее значение при толковании нормы.

Соотношение гражданского законодательства и постановлений Пленумов ВС РФ и ВАС РФ

Пленум Высшего арбитражного суда РФ, Верховного суда РФ — это высшие судебные органы, и они должны давать и дают толкование норм, обязательное для нижестоящих судов.

Постановления Пленума не являются источником гражданского законодательства, но применяются как разъяснительный акт по толкованию.

В литературе Постановления Пленума иногда считают источником права:

1)   в законе СССР была норма, что эти постановления обязательны для всех лиц;

2)  толкование создает фактически новую норму.

Соотношение гражданского законодательства и судебной практики, и судебного прецедента

Судебная практика — многократное и единообразное решение судами аналогичных дел (это не источник).

Судебный прецедент — решение по конкретному делу. Он имеет значение для лиц, участвующих в деле, а для остальных не имеет общеобязательного значения.

Горизонтальная система гражданского законодательства

Горизонтальная система гражданского законодательства включает в себя деление норм на общую и особенную части, а также более мелкое дробление на подотрасли, институты.

Общая часть гражданского законодательства — правовые нормы, которые применяются при регулировании любых общественных отношений, входящих в предмет гражданского права.

Значение общей части:

1)  обеспечивает единообразное урегулирование самых различных отношений, входящих в предмет гражданского права;

2)  позволяет избежать ненужного дублирования и многочисленных повторов;

3)   позволяет  сократить  в  значительном   размере   объем гражданского законодательства.

Особенная часть гражданского права — регулирует отдельные виды общественных отношений, входящих в предмет. Особенная часть состоит из отдельных подотраслей:

1)  право собственности и другие вещные права;

2)  обязательственное право (предмет этой подотрасли — отношения экономического оборота);

3)  право на результаты творческой деятельности человека (регулирует создание и использование результатов интеллектуальной деятельности человека);

4)  наследственное право.

Любая подотрасль гражданского права состоит из своих внутренних подразделений. В рамках подотрасли имеется своя общая и особенная часть. Особенная часть подотрасли состоит из институтов (подряда, купли-продажи и т. п.).

Тема 4. ДЕЙСТВИЕ ГРАЖДАНСКИХ ЗАКОНОВ

Действие гражданского законодательства во времени

Эти вопросы регулируются:

1)  Законом от 14.06.1994 № 5-ФЗ «О порядке опубликования  и  вступления в силу федеральных конституционных законов, федеральных законов, актов палат Федерального собрания (с изм. на 22.10.1999).

Его основные положения:

а)  вновь принятый закон применяется только после официального опубликования, которое должно быть осуществлено в течение 7 дней после подписания Президентом:

-  дата принятия закона — день принятия закона Государственной Думой в окончательной редакции;

— официальным опубликованием считается публикация либо в «Российской газете», либо в «Собрании законодательства РФ», либо в «Парламентской газете»;

-   применяются только те  законы, которые официально опубликованы;

б)   закон вступает в силу по истечении  10 дней со дня официального опубликования,

В самом законе может быть установлен иной порядок введения его в действие (обычно, когда закон имеет значительный объем). Для вступления в действие значимых по объему и важности законов принимается специальный закон о введении в действие гражданского закона.

2)  Указ Президента РФ от 23.05.1996 № 763 «О порядке опубликования вступления в силу актов Президента РФ, Правительства РФ и нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти» (с изм. на 13,08.1998).

Его основные положения:

а)  акты Президента и Правительства, имеющие нормативным характер, подлежат официальному опубликованию в «Российской  газете»  или  в «Собрании  законодательства  РФ»  в течение 10 дней со дня их принятия;

б)  акты Президента вступают в силу по истечении 7 дней со дня официального опубликования (если самим актом не установлен иной порядок);

в)  акты Правительства РФ, затрагивающие права, свободы и обязанности  гражданина, установление правового статуса федеральных исполнительных органов и организаций вступают в силу по истечении 7 дней со дня официального опубликования, а иные акты Правительства (не затрагивающие вышеперечисленное) вступают в силу со дня их подписания;

г)  нормативные акты федеральных исполнительных органов, затрагивающие права, свободы и обязанности гражданина, или устанавливающие правовой статус организаций, или имеющие межведомственный характер, должны:

— пройти регистрацию в Министерстве юстиции для проверки соответствия законам;

-  регистрация акта обязательно предшествует официальному опубликованию в газете «Российские вести» и в «Бюллетене нормативных актов федеральных органов исполнительной власти»;

д)  все остальные нормативные акты федеральных исполнительных органов не нуждаются в регистрации, но должны быть опубликованы там же;

е)   официально неопубликованные нормативные акты не имеют юридической силы и не вступают в действие;

ж)   зарегистрированные  и  опубликованные  нормативные акты федеральных органов вступают в силу по истечении 10 дней с момента опубликования (если иное не установлено самим актом).

Обратная сила закона

В соответствии со ст. 4 ГК РФ — закон обратной силы не имеет:

а)  акты гражданского законодательства применяются, по общему правилу, только к тем отношениям, которые возникли после введения их в действие;

б)  из общего правила может быть исключение, когда закону придается обратная сила (например, когда закон урегулировал те отношения, которые вообще не были урегулированы ранее, а также обратная сила придается гражданскому закону только тогда, когда он создает более льготный режим).

в)  особенности применения к длящимся правоотношениям — п.  2 ст. 4 ГК РФ - акты гражданского законодательства применяются только к тем правам и обязанностям, возникшим в длящихся гражданских правоотношениях, которые возникли после вступления в силу нового гражданского закона.

Прекращение действия нормативных актов гражданского законодательства

-  это возможно различными способами:

1)  в самом нормативном акте сказано, на какой срок он рассчитан (например, в Положении об АО было сказано и том, что он действует до принятия закона);

2)  когда принимается нормативный акт, а в нем указано прямо, какие нормативные акты утрачивают свою юридическую силу — прямая отмена;

3)  косвенная отмена — принимается новый нормативный акт, регулирующий те же общественные отношения (старый акт утрачивает силу).

Действие гражданских законов в пространстве и ни кругу лиц

Действие в пространстве — принятый нормативный акт вступает в силу на всей территории РФ одновременно, если из самого закона не вытекает иного.

Действие по кругу лиц - распространение на все лица (физические и юридические), находящиеся на территории РФ, если в самом законе не указано иное.

Тема 5

ПРИМЕНЕНИЕ ГРАЖДАНСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Все нормы, из которых состоят нормативные акты гражданского законодательства, делятся на императивные и диспозитивные.

Диспозитивные нормы — правила, закрепленные в ГК РФ в качестве таковых, могут меняться по соглашению сторон.

Императивные нормы не могут меняться по соглашению сторон (пример, сроки исковой давности), их можно найти по словам «запрещается; не может; недействительна; не допускается» и т. п.

Для правового применения нормы важно правильно истолковать смысл.

Толкование гражданско-правовых норм (виды) классифицируется:

1)  по субъекту толкования: аутентическое, легальное, судебное, научное.

Аутентичное толкование — смысл закона толкуется тем органом, который и принял этот закон — имеет обязательную юридическую силу.

Легальное толкование (имеет обязательную юридическую силу) - толкование тем органом, который в силу закона вправе разъяснять смысл гражданского законодательства (но это не издавший акт орган).

Судебное толкование — имеет место в процессе разъяснения судебного спора и такое толкование воплощено в судебном решении (обязательно только для участников этого прецедента).

Научное (доктринальное) толкование — ученые толкуют смысл закона (не имеет обязательной юридической силы).

2)  по способу: грамматическое, логическое, систематическое, историческое.

Грамматическое толкование — смысл уясняется с помощью грамматических правил.

Логическое толкование - смысл уясняется с помощью правил формальной логики.

Систематическое толкование — все правовые нормы находятся в системе и смысл нормы можно понять, сравнив ее с другими нормами.

Историческое толкование — смысл нормы уясняется с учетом историко-социальных условий, существующих при ее принятии.

3) по объему: буквальное, ограничительное и расширительное.

Буквальное толкование — смысл закона точно соответствует его тексту.

Ограничительное толкование — применяется, когда смысл закона уже его текста.

Расширительное толкование — когда смысл закона шире его буквального текста.

Исключение из общего правила расширительному толкованию не подлежит.

Аналогия закона и аналогия права

— применяется при существовании пробела в гражданском законодательстве:

1)  аналогия закона:

а)   имеют место общественные  отношения,  которые  по своим признакам входят в предмет гражданского права;

б)  не урегулированы нормой права;

в)  есть норма, регулирующая сходные общественные отношения — тогда она и применяется.

2)  аналогия права:

а)  общественные отношения, которые входят в предмет;

б)  они не урегулированы конкретной правовой нормой;

в)   нет нормы,  регулирующей сходные  отношения, т.  е. отношения урегулируются, исходя из общих начал гражданского права (требования добросовестности, справедливости и разумности).

Тема 6. ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВООТНОШЕНИЕ

Гражданское правоотношение — это общественное отношение, урегулированное нормой гражданского права.

Суть правового регулирования общественных отношений состоит в наделении субъектов правоотношения субъективными правами и обязанностями.

Две обязательные стороны правоотношения:

1)  управомоченная (обладающая субъективным правом);

2)  обязанная.

Общественные отношения складываются в результате взаимодействия между людьми. Любое явление, в том числе гражданское правоотношение, характеризуется содержанием.

Содержание гражданского правоотношения — взаимодействие между людьми в соответствии с их субъективными правами и обязанностями.

Форма гражданского правоотношения — сами субъективные права и обязанности.

Субъективное право — это юридически обеспеченная возможность управомоченного требовать определенного поведения от обязанного лица.

Субъективная обязанность — юридически обусловленная необходимость определенного поведения обязанного лица.

Любое гражданское правоотношение характеризуется субъектами (участниками) и объектами.

Субъектами гражданских правоотношений могут быть:.

1)  отдельные индивиды (граждане, иностранцы, апатриды);

2)  организации (только юридические лица);

3)  Российская Федерация, субъекты РФ и муниципальные образования.

Лица — все возможные субъекты гражданских правоотношений.

Объекты гражданских правоотношений — поведение субъектов гражданских правоотношений, направленные па материальные или духовные ценности.

Виды гражданских правоотношений:

1)  имущественные и личные неимущественные.

По общему правилу, если правоотношение произошло в рамках личного правоотношения, то ответственность носит имущественный характер, а если нет — то нет.

Имущественные правоотношения — звено, в котором неразрывно состыкуются правовая надстройка и экономический базис (если выражаться в терминах политэкономии).

2)  в зависимости от структуры межсубъектной связи: относительные и абсолютные.

Относительные правоотношения — конкретному управомоченному лицу противостоит конкретное обязанное лицо.

Абсолютные правоотношения — управомоченному лицу противостоят в качестве обязанных все окружающие лица (например, право собственности).

В абсолютном правоотношении интерес управомоченного удовлетворяется при условии воздержания всех окружающих его лиц от любых действий, препятствующих ему использовать материальные или нематериальные блага. В относительном правоотношении интерес управомоченного будет удовлетворен, когда обязанное лицо совершит какие-то активные действия.

Основания гражданских правоотношений (гражданские юридические факты)

Для возникновения, изменения или прекращения любого гражданского правоотношения необходимо наступление определенных обстоятельств, установленных законом, которые называются основанием гражданского правоотношения или гражданским юридическим фактом.

Классификация гражданских юридических фактов

1.   События  -  протекают независимо  от воли  человека (например, наводнение и т. п.)

2.  Действия — совершаются по воле человека. Подразделяются на:

2.1.  Неправомерные — нарушают требования закона;

2.2.  Правомерные — действия, соответствующие требованиям закона. Подразделяются на:

2.2.1.   Юридические поступки — порождают соответствующие последствия независимо от желания лица, их совершившего (написание романа);

2.2.2.  Юридические акты — намеренно порождают соответствующие гражданско-правовые последствия. Подразделяются на:

2.2.2.1.  Административные акты — как юридический факт гражданского права порождает и гражданско-правовые последствия — он совершается с намерением породить административные   и   гражданско-правовые   последствия   (например, выдача ордера па занятие жилого помещения и т. п.)

2.2.2.2.  Сделки -  порождают только гражданско-правовые последствия.

Тема 7. СУБЪЕКТЫ ГРАЖДАНСКИХ ПРАВООТНОШЕНИЙ

В качестве субъектов гражданских правоотношений выступают физические и юридические дина, а также государство как особый субъект права.

Для совершения сделок и других юридических фактов субъекты должны обладать определенными качествами: правоспособностью и дееспособностью.

Правоспособность — способность иметь гражданские права и нести обязанности (ст. 17 ГК). Это не естественное качество, а свойство, которое наделяет человека этой способностью. В РФ правоспособность признана в равной мере за любым гражданином, а из организаций — только за юридическими лицами.

Содержание правоспособности — любые допускаемые законом гражданские права и обязанности.

Дееспособность — способность своими действиями приобретать и осуществлять гражданские права и обязанности. Для обладания дееспособностью необходимо, чтобы человек осознавал свои действия.

Право- и дееспособность являются юридическими качествами, которыми лица наделяют государство, т. е. только государство может ограничить или лишить этих качеств.

Ст. 22 ГК РФ устанавливает, что сделки, направленные на ограничение право- и дееспособности недействительны (а также акты государственных органов управления, ограничивающих право- и дееспособности, тоже являются недействительными).

Соотношение право- и дееспособности с субъективным правом: правоспособность — это лишь абстрактная способность, а субъективное право — это конкретное право на что-то.

Граждане как субъекты гражданского права

Граждане обладают правоспособностью (в демократическом обществе она в принципе у всех равна). Юридическим выражением этой возможности является ст. 18 ГК РФ: «все граждане равны в своей правоспособности».

Граждане могут:

— иметь имущество на праве собственности;

-  наследовать имущество;

-  заниматься предпринимательской и иной, не запрещенной законом деятельностью;

-  создавать юридические лица, как самостоятельно, так и совместно с другими лицами;

-  совершать любые не запрещенные законом сделки;

-  выбирать место жительства;

-  иметь авторские права и т. д.

В содержание правоспособности входит и способность возлагать на себя обязанности.

Гражданская правоспособность гражданами реализуется по-разному и поэтому объем прав и обязанностей у граждан разный.

Гражданская правоспособность гражданина возникает с момента его рождения и существует до момента его смерти (даже объявление умершим по суду не прекращает правоспособность).

П. 1 ст. 1116 ГК РФ гласит, что в число наследников входит ребенок умершего, который родился после смерти гражданина, но это не означает, что не родившийся ребенок обладает правоспособностью (данная статья есть лишь юридико-технический прием).

Лишить гражданина правоспособности нельзя, а ограничение правоспособности возникает только по решению суда и только за совершение уголовного преступления.

Граждане вправе заниматься предпринимательской деятельностью без образования юридического лица, но только с момента регистрации в качестве индивидуального предпринимателя (ст. 23 ГК РФ). Если лицо не зарегистрировалось в качестве индивидуального предпринимателя, но осуществляет предпринимательскую деятельность, то оно не вправе ссылаться на это обстоятельство и к нему применяются правила для предпринимателей.

Банкротство индивидуального предпринимателя:

а) гражданин, занимающийся  индивидуальным предпринимательством, отвечает по своим долгам всем своим имуществом за некоторым исключением;

б)  объявить гражданина банкротом можно только по решению суда,  и только в случае,  если  он не в состоянии удовлетворить требования всех кредиторов, касающихся предпринимательской деятельности.

Требования удовлетворяются в следующем порядке:

1)   возмещение  гражданам  нанесенного вреда и выплата алиментов;

2)  выплата заработной платы и выходного пособия, а также вознаграждений по авторским договорам;

3)  требования, обеспеченные залогом;

4)  платежи в бюджет;

5)  расчеты с другими кредиторами.

Все неудовлетворенные требования после окончания процедуры банкротства считаются погашенными, за одним исключением — возмещение нанесенного вреда жизни и здоровью граждан.

Дееспособность граждан

В зависимости от нее граждане делятся на три категории:

1) полностью дееспособные;

2)  недееспособные;

3)  не полностью дееспособные.

Полная дееспособность

По достижении 18 лет граждане могут приобретать своими действиями любые права и обязанности.

В качестве исключения, считается, что если гражданин в законном порядке вступил в брак до 18-летнего возраста, то он приобретает дееспособность с момента вступления в брак. При разводе до достижения 18 лет дееспособность у вступивших в брак не теряется.

Полная недееспособность

Возможна у лица в силу малолетнего возраста или по состоянию здоровья.

Недееспособные малолетние (лица до 14 лет) — своими действиями они не могут приобретать права и обязанности, а вместо них правоспособность реализуется действиями их законных представителей (родителей, опекунов и т. д.).

В порядке исключения малолетние в возрасте от 6 до 14 лет могут своими действиями:

а)  совершать мелкие бытовые сделки;

б)  совершать безвозмездные сделки, направленные на получение выгоды (если сделки не требуют нотариального заверения или регистрации);

в)   могут распоряжаться средствами, полученными от законных представителей или других лиц с разрешения законных представителей.

Мелкая бытовая сделка — сделка на небольшую сумму и направленная на удовлетворение повседневных потребностей.

Недееспособные по состоянию здоровья — согласно ст. 29 ГК РФ если гражданин, страдающий психическим расстройством и не понимающий своих действий, по решению суда объявлен недееспособным, т. е. ему назначается опекун и он совершает все (даже мелкие бытовые) сделки за него. Пока не отменено решение суда, это лицо, даже в светлые промежутки понимающее свои действия, все равно остается недееспособным. Если недееспособный причиняет своими действиями вред, то ответственность несут его опекуны.

Неполная (частичная и ограниченная) дееспособность

Возможна по возрасту либо по социальным причинам.

Частично дееспособные (в возрасте от 14 до18 лет) - граждане от 14 до 18 лет участвующие в гражданском обороте своими действиям, но с письменного согласия своих родителей.

В порядке исключения частично дееспособные могут без согласия родителей:

1)  осуществлять все, что могут малолетние (п. 2 ст. 26 ГК РФ);

2)  самостоятельно распоряжаться заработком, стипендией и иными доходами;

3)  самостоятельно осуществлять авторские и изобретательские права и иные права по поводу результатов в их интеллектуальной деятельности.

Частично дееспособные самостоятельно отвечают за причиненный ими вред своим имуществом, а если этого имущества не хватает, то к дополнительной (субсидиарной) ответственности привлекаются родители.

С 16 лет можно заниматься предпринимательской деятельностью.

С 16 лет возможна эмансипация — объявление несовершеннолетнего дееспособным при условиях:

— достижении 16 лет:

-   работает по трудовому договору, контракту или занимается предпринимательской деятельностью;

-  оба родителя (попечителя) дают согласие на эмансипацию;

-  решение принимает орган опеки и попечительства. Если родители не дают согласия, то этот спор разрешается судом.

Ограниченно дееспособные (ст. 30 ГК РФ) — граждане, злоупотребляющие спиртным или наркотическими веществами и тем самым ставящие семью в тяжелое материальное положение, по решению суда могут быть ограничены в дееспособности.

Необходимые юридические факты:

а)  злоупотребление спиртным или наркотиками;

б)  ставит в трудное материальное положение семью. Затруднительное  материальное   положение  членов  семьи такого гражданина может быть вызвано уклонением его от своих обязанностей по содержанию других членов семьи, или когда семья вынуждена его содержать.

Ограниченно дееспособные могут:

1) совершать сделки с согласия назначенного попечителя;

2)    совершать мелкие бытовые сделки;

3)  нести ответственность за причинение вреда.

Опека и попечительство

Опекун своей дееспособностью полностью заменяет дееспособность своего подопечного, а попечитель только одобряет действие своего подопечного.

Опека и попечительство устанавливаются над недееспособными либо не полностью дееспособными. При этом опекун (попечитель) назначается судом, когда нет родителей или они лишены родительских прав. И опекун, и попечитель работают под контролем органов опеки и попечительства (органы народного образования и социального обеспечения).

Характеристика:

1)  Доходы подопечного гражданина, в том числе доходы, получаемые от управления имуществом попечителя, расходуются только в интересах подопечного и с согласия органов опеки.

2)  Опекуны не вправе без разрешения органов опеки совершать сделки по отчуждению или уменьшению имущества подопечного,  а  попечители  не  вправе давать согласие  на совершение подобных сделок.

3)  Опекун (попечитель), их супруги и близкие родственники не вправе совершать сделки с подопечным, за исключением сделок о передаче имущества подопечному в дар или в безвозмездное пользование.

4)  При необходимости постоянного управления недвижимым или ценным движимым имуществом органы опеки и попечительства заключают договор доверительного управления с управляющим.

5)   По просьбе совершеннолетнего гражданина,  который по состоянию здоровья не может осуществлять свои права и обязанности, установлено попечительство в виде патронажа, т. е. это лицо заключает само договор поручения или доверительного управления с управляющим, а бытовые и мелкие сделки совершает самостоятельно. Патронаж может быть прекращен по заявлению подопечного.

Индивидуализация физических лиц в гражданском обороте

Гражданин в гражданских правоотношениях должен быть индивидуализирован (2 признака):

1) Имя (Ф. И. О.) — гражданин приобретает права и обязанности под своим именем.

Можно использовать псевдоним или сменить имя (но только в порядке, установленном законом). Имя гражданина и его перемена регистрируются в порядке, установленном для регистрации актов гражданского состояния. Приобретение прав и обязанностей с использованием чужого имени не допускается.

2) Место жительства

В соответствии со ст. 20 ГК РФ место жительства — то место, где лицо постоянно или преимущественно проживает. Для граждан до 14 лет или находящихся под опекой место жительства совпадает с местом жительства родителей или опекунов. Место жительства придает устойчивость гражданскому обороту (предъявление исков и т. п.).

Никаких данных больше не требуется для индивидуализации гражданина (для гражданского оборота нет необходимости указывать паспортные данные, ИНН и т. п.).

Институт безвестного отсутствия

Согласно ст. 42 ГК РФ суд может признать гражданина безвестно отсутствующим, если в течение одного года на месте его постоянного места жительства нет сведении о его местонахождении.

Требования:

1)  решение выносит только суд;

2)  гражданин длительное время сам отсутствует на месте постоянного места жительства (1 год);

3)  отсутствие сведений в месте постоянного места жительства, в течение более чем 1 года;

4)  заинтересованные лица должны принимать определенные меры к розыску гражданина.

Годичный срок исчисляется со дня получения последних сведений (если это невозможно установить — срок начинается с 1 числа следующего месяца, а если не известен месяц, то с 1 января следующего года).

Последствия признания:

1)  над имуществом безвестно отсутствующего устанавливается доверительное управление (из этого имущества выделяется содержание гражданам, которых он должен был содержать;  погашаются  задолженности  безвестно  отсутствующего);

2)  брак может быть расторгнут в упрощенном порядке.

Явка гражданина в место постоянного жительства после вступления в силу решения порождает правовые последствия:

1)  решение суда отменяется;

2)  доверенное управление прекращается;

3)  по поводу брака (если вступили в новый брак - все зависит от желания участников брачных отношений).

Институт объявления гражданина умершим

Не является обязательным предварительное признание гражданина безвестно отсутствующим.

Согласно ст. 45 ГК РФ для объявления умершим необходимо:

1) длительное безвестное отсутствие гражданина по постоянному месту жительства более пяти лет. Исключения:

а)  если гражданин пропал при обстоятельствах, грозящих его жизни (землетрясение) или дающих основание предполагать гибель в несчастном случае (кораблекрушение) — после шести месяцев можно объявлять умершим.

б)  если гражданин пропал без вести при ведении военных действии — объявить умершим можно, но истечении двух лет со дня окончания военных действий.

У гражданина не должно быть оснований скрываться с постоянного места жительства — это необходимо для объявления умершим.

Юридические последствия признания умершим:

1)  открывается наследство;

2)  брак автоматически прекращается;

3)  объявленный умершим сохраняет правоспособность.

 Юридические последствия появления признанного умершим:

1)  решение суда отменяется;

2)  имущество (при сохранении в натуре) гражданина возвращается лиами, получившими его безвозмездно.

Исключения: деньги и ценные бумаги на предъявителя не подлежат возврату от добросовестного приобретателя.

Если имущество объявленного умершим приобретено возмездно, то имущество возвращается только при недобросовестном приобретении.

3)  если супруг не успел вступить в другой брак, то их брак автоматически восстанавливается, независимо от желания супругов.

Тема 8. ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА КАК

СУБЪЕКТЫ ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА

Понятие юридического лица

В соответствии со ст. 48 ГК РФ юридическим лицом признается организация, которая имеет в собственности, на праве хозяйственного ведения или оперативного управления имущество, и отвечает по своим обязательствам этим имуществом; может иметь права и обязанности и быть ответчиком в суде.

Признаки юридического лица:

1)  организационное единство

Любое юридическое лицо есть определенным образом организованный коллектив:

— необходима независимость юридического лица от входящих в его состав участников, которые могут меняться (юридическое лицо — это отдельная личность);

- оно должно быть так организационно устроено, чтобы это позволяло вырабатывать и выражать самостоятельную волю в гражданском обороте.

Обеспечивают организационное единство с помощью либо Устава, либо Учредительного договора, либо на основании общего положения о юридических лицах некоторого вида.

2)  имущественная обособленность

Юридическое лицо, участвующее в имущественных отношениях, должно обладать таким имуществом, которое должно быть обособлено, в том числе от имущества граждан — участников юридического лица.

Эта имущественная обособленность обеспечивается с помощью одного из трех правовых средств:

а)  правом собственности;

б)  правом хозяйственного ведения;

в)  правом оперативного управления имуществом.

3)  самостоятельная имущественная ответственность

Это означает, что по своим обязательствам юридическое лицо отвечает своим обособленным имуществом, а учредители (или участники или собственники юридического лица) не отвечают по обязательствам юридического лица.

Возможны исключения — устанавливаются только законом или учредительными документами юридического лица.

4) участие в гражданском обороте от своего имени. Каждое юридическое лицо обладает собственным наименованием, под которым оно и приобретает гражданские права и обязанности. Например, филиал не является юридическим лицом (у него нет своего имени).

Юридическое лицо — это организация, обладающая обособленным имуществом, отвечающая по своим обязанностям своим имуществом и участвующая в гражданском обороте от своего имени

Виды юридических лиц

I) В зависимости от прав учредителей на имущество этого юридического лица:

а)  те юридические лица, в которых учредители (участники) имеют обязательственные права на  имущество юридического лица (право требования): хозяйственные общества и товарищества, производственные и потребительские кооперативы;

б)   те юридические лица,  учредители  которых обладают вещным правом (право собственности, оперативное управление, хозяйственное ведение) на имущество юридического лица: государственные и муниципальные унитарные предприятия, а также учреждения;

в)  те юридические лица, учредители которых вообще не имеют никаких прав на имущество юридического лица:

-  общественные и религиозные объединения (организации);

-  благотворительные и иные фонды;

-  объединения юридических лиц (союзы, ассоциации).

Имущество таких юридических лиц при их ликвидации поступает на цели, которые преследовало юридическое лицо.

II)  В зависимости от целей деятельности: коммерческие и некоммерческие.

Коммерческие организации — это юридические лица, основной целью деятельности которых является извлечение прибыли.

Некоммерческие организации — те юридические лица, которые не имеют в качестве основной своей цели извлечение прибыли и не распределяют прибыль между его участниками. Некоммерческие организации могут заниматься предпринимательской деятельностью при наличии двух условий:

а)  эта предпринимательская деятельность должна служить достижению целей некоммерческой организации;

б)  предпринимательская деятельность должна соответствовать целям.

Различие в коммерческих и некоммерческих лицах имеют и другое значение: коммерческие юридические лица могут создаваться только в тех организационно-правовых формах, которые прямо предусмотрены ГК (хозяйственные образования и товарищества, производственные кооперативы, государственные и муниципальные предприятия — это исчерпывающий список коммерческих юридических лиц).

Формы некоммерческих юридических лиц: потребительские кооперативы, общественные и религиозные объединения, учреждения и иные формы.

III)   В зависимости от организационно-правовой формы различают следующие виды коммерческих юридических лиц:

1)  государственные и муниципальные предприятия;

2)  полное товарищество;

3)  товарищество на вере (коммандитное);

4)  ООО (общество с ограниченной ответственностью);

5)  ОДО (общество с дополнительной ответственностью);

6) АО (акционерное общество: может быть закрытым и открытым).

Правоспособность и дееспособность юридических лиц

Говоря о право- и дееспособности юридических лиц отметим сразу основное отличие от граждан — у граждан правоспособность изначально является равной, а у юридических лиц она не одинакова.

Говоря о юридических лицах необходимо упомянуть о таком понятии как специальная правоспособность.

Специальная правоспособность характеризуется тем, что такие юридические лица вправе приобретать только те права и обязанности, которые соответствуют целям деятельности данного юридического лица. Например, такой правоспособностью обладают некоммерческие организации.

Правоспособность коммерческого юридического лица — по общему правилу, обладают общей правоспособностью.

Исключение составляют унитарные государственные предприятия и некоторые другие виды коммерческих предприятий (например, если в учредительных документах установлено прямое ограничение видов деятельности).

Правоспособность юридического лица возникает в момент создания юридического лица и прекращается в момент прекращения юридического лица.

ГК РФ и некоторые нормативные акты устанавливают ограничения правоспособности некоторых видов юридических лиц:

1) для некоторых видов деятельности необходимы лицензии (эти виды деятельности могут быть установлены только законом, т. е. ни указ Президента, ни Постановление правительства не могут установить виды деятельности, нуждающиеся в лицензировании).

2) в законе может быть предусмотрено, что соответствующее юридическое лицо не может заниматься определенным видом деятельности, (например, байкам прямо запрещено заниматься торговлей и производственной деятельностью).

В учредительных документах юридического лица может быть предусмотрен запрет заниматься определенным видом деятельности.

Дееспособность юридического лица проявляется в том, что юридическое лицо может приобретать юридические права и обязанности действиями:

а)  своих органов управления;

б)   действиями   участников   (в  предусмотренных  законом случаях).

Юридические лица в отличие от граждан обладают одинаковой и полной дееспособностью.

Дееспособность юридического лица возникает в момент создания юридического лица и прекращается ликвидацией.

Органы юридического лица:

1)  коллегиальные (например, общее собрание акционеров);

2)  единоначальные (например, директор унитарного предприятия);

3)  смешанные (есть и коллегиальное, и единоначальное).

Порядок назначения или избрания органов юридического лица определяется учредительным документом и законом.

Органы юридического лица и другие участники юридического лица должны действовать от его имени только в его интересах добросовестно и разумно. Если участник злоупотребляет, то обязан возместить юридическому лицу нанесенные убытки.

Способы образования юридического лица:

1)  распорядительный

Юридическое лицо создается на основе нормативного акта (распоряжения) государственного органа.

2)  разрешительный

Юридическое лицо создается по инициативе будущих участников юридического лица, но для создания юридического лица требуется разрешение компетентного органа управления.

3)  нормативно-явочный

Если в нормативном акте предусматривается возможность создания такого вида юридического лица, то явка учредителей этого лица обязывает государственный орган зарегистрировать данное юридическое лицо, если требования закона соблюдены.

Независимо от порядка создания юридического лица оно считается зарегистрированным только с момента регистрации. Отказ в регистрации по мотивам нецелесообразности создания не допускается.

В соответствии с ГК РФ все юридические лица должны регистрироваться органами юстиции, но на практике это не выполнено (сейчас коммерческие организации регистрируются регистрационной палатой).

Для создания юридического лица надо в регистрационный орган предъявить учредительные документы:

1)  Устав;

2)   учредительный договор (договор, заключенный между учредителями);

3)  и устав, и учредительный договор (например, ООО);

4)   на  основании  общего  положения   закона  (например: общеобразовательные учреждения).

В учредительных документах должны быть определенные сведения:

1)  наименование и местонахождение;

2)  порядок управления юридическим лицом;

3)  иные сведения, предусмотренные законом;

4) у некоммерческих лиц, обладающих специальной правоспособностью, обязательно должны быть отражены цели деятельности.

В учредительном договоре должно быть (когда это обязательный учредительный документ):

а)  обязательство о создании юридического лица;

б)  определенный порядок совместной деятельности в создании юридического лица

п) порядок формирования имущества;

г) порядок распределения прибыли и убытков;

л) порядок управления;

е) порядок выхода из состава юридического лица.

В связи с принятием Федерального закона от 8 августа 2001 г. № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц» необходимо учитывать, что с 1 июля 2002 года изменяется порядок регистрации юридических лиц. Давая краткую характеристику этому закону, отметим основные изменения в порядке государственной регистрации юридических лиц:

1)  установлен более длительный срок регистрации — 5 рабочих дней с момента предоставления документов в регистрирующий орган;

2)  подпись заявителя на заявлении, подаваемом в регистрирующий орган, должна быть нотариально удостоверена;

3)  установлен прямой запрет на предъявление требований о нотариальном заверении, предоставляемых в регистрирующий орган документов, кроме случаев, прямо установленных законами;

4)  нашли отражение особенности государственной регистрации вновь создаваемых юридических лиц, создаваемых в результате реорганизации юридических лиц; порядок государственной регистрации изменений в учредительных документах юридического лица;

5)  подробно расписан порядок государственной регистрации ликвидации юридического лица;

6)  наконец-то, в законе (п. 2 ст. 8) отражено уже выработанное практикой правило, что государственная регистрации юридического лица осуществляется по месту нахождения указанного учредителями в заявлении о государственной регистрации постоянно действующего исполнительного органа, в случае отсутствия такого исполнительного органа — по месту нахождения иного органа или лица, имеющих право действовать от имени юридического лица без доверенности;

7)  следствием вышеназванного правила (п. 2 ст. 8) стало появление дополнительного основания для отказа в государственной регистрации такого как «представление документов в ненадлежащий регистрирующий орган»;

8) установлено требование в шестимесячный срок со дня вступления в силу этого закона представить уже зарегистрированным юридическим лицам в регистрирующий орган сведения о наименовании, местонахождении, учредителях и способе образования юридического лица.

Таким образом, с принятием этого закона реализованы положения ГК РФ, устанавливающие, что государственная регистрация юридических лиц должна регулироваться федеральным законом.

Индивидуализация юридических лиц:

1)  наименование — должно содержать указание на организационно-правовую форму юридического лица.

Для некоммерческих организаций и унитарных предприятий установлено особое требование — в наименовании должно быть указание на характер деятельности юридического липа.

Коммерческие юридические лица должны иметь фирменное наименование (должно регистрироваться вместе с регистрацией юридического лица и имеет важное значение — юридическое лицо обладает исключительным правом на использование фирменного наименования. Юридическое лицо имеет право на защиту его в судебном порядке и взыскание убытков).

2)  местонахождение — место государственной регистрации юридического лица.

В соответствии с законом в учредительных документах некоторых юридических лиц может быть установлено и иное местонахождение юридического лица. Наряду с этим может быть указание на его почтовый адрес (он должен совпадать с местонахождением органов юридического лица).

В некоторых законах и подзаконных актах встречается понятие юридический адрес (а в ГК РФ такого понятия нет).

3)  товарный знак (знак обслуживания) — обозначение, способствующее  отличать товары   (услуги)   одних юридических лиц от однородных товаров других юридических лиц.

Правовое положение товарных знаков определено ФЗ от 23.09.1992 № 3521-1 «О товарных знаках и знаках обслуживания».

В соответствии с законом для получения права на товарный знак его нужно зарегистрировать в патентном ведомстве РФ. С момента регистрации у юридического лица появляется исключительное право на использование и распоряжение этим товарным знаком: юридическое лицо может продать товарный знак или сдать в аренду. При использовании товарного знака без согласия владельца можно защищать свое право по суду.

Различные виды товарных знаков:

1) словесный (какое-то словосочетание);

2)  изобразительный;

3)  объемный товарный знак (например, круг «Мерседеса»);

4)  комбинация первых трех.

Филиалы и представительства юридических лиц

- территориально обособленные, структурные подразделения юридических лиц. Они созданы для территориального расширения сферы деятельности юридического лица и находятся вне места нахождения юридического лица.

Они создаются на основании решения компетентного органа управления юридического лица, а также необходимо согласовать расположение филиала или представительства с местной администрацией.

Как филиал, так и представительство действуют на основе Положения о них — они не являются юридическими лицами, поэтому руководитель филиала действует на основании доверенности юридического лица.

Филиал и представительство должны быть указаны в учредительных документах.

Филиал осуществляет те же функции, что и само юридическое лицо, только в меньшем объеме, а представительство создано для представления интересов юридического лица и осуществления его функций (представительство не вправе осуществлять хозяйственную деятельность).

Прекращение юридических лиц

Юридическое лицо может прекратить свою деятельность либо путем ликвидации, либо путем реорганизации,

Реорганизация — одно юридическое лицо прекращается, а на его месте возникает одно или несколько новых юридических лиц. Реорганизация всегда связана с правопреемством.

Реорганизация может быть:

1)  добровольная (собственники или участники юридического лица сами принимают решение о реорганизации);

2)  принудительная (решение о реорганизации юридического лица принимается внешним органом).

Способы реорганизации:

1)  слияние юридических лиц — два или более юридических лица сливаются  в одно,  и  все  их права  и  обязанности  по передаточному балансу переходят к вновь создающемуся юридическому лицу;

2)  присоединение — одно юридическое лицо прекращается, входя в другое юридическое лицо;

3)   выделение (не связано с прекращением  юридического лица,  но есть правопреемство)  - из состава юридического лица выделяется часть и становится независимым юридическим лицом, но с правопреемством;

4)  разделение — одно юридическое лицо прекращает свое существование,   а   на   его   месте   возникают два   или  более юридических лиц;

5)  преобразование — юридическое лицо приобретает иную организационно-правовую форму.

Независимо от способа реорганизация всегда связана с правопреемством (этим отличается от ликвидации). Действующее законодательство закрепляет требования к документам при реорганизации:

1) должны быть отражены аспекты правопреемства по всем обязанностям юридического лица;

2)  разделительный или передаточный баланс утверждается органом, принявшим решение о реорганизации;

3)  документы подаются в регистрационный орган;

4)  юридическое лицо считается прекратившим свое существование только после внесения записей в государственный реестр юридических лиц;

5)  когда принято решение о реорганизации, юридическое лицо должно сообщить об этом в регистрационный орган;

6)   до  принятия  решения  о реорганизации  юридическое лицо обязано сообщить об этом своим  кредиторам: в этом случае кредиторы могут потребовать досрочного прекращения обязательств или возмещения всех понесенных убытков.

7)  если в разделительном балансе умышленно или случайно упущено какое-то обязательство, то действует правило: «в том случае, если невозможно определить правопреемника, кредитор вправе предъявить иск к любому из них».

Ликвидация — юридическое лицо прекращает свое существование как субъект гражданского права и на его месте не возникает никаких других юридических лиц, т. е.  нет правопреемства.

Ликвидация может быть:

1) добровольная (решение принимается либо собственником, либо участником);

2)   принудительная — по решению суда в случаях, прямо предусмотренных законом:

а)  если юридическое лицо занимается запрещенной деятельностью;

б)  если юридическое лицо неоднократно нарушало закон;

в)   если  занимается  деятельностью,  не  соответствующей Уставу.

Стадии ликвидации юридического лица:

1)  орган, принявший решение о ликвидации юридического лица, обязан сообщить в регистрационный орган об этом;

2)   в процессе ликвидации создается ликвидационная комиссия и определяются сроки и порядок ее работы. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати сообщение о ликвидации, и в этой публикации сообщается о порядке и сроках предъявления претензий кредиторами (не менее двух месяцев).

Ликвидационная комиссия обязана принять все доступные меры по обнаружению и оповещению кредиторов и должников.

3) После окончания срока ликвидационная комиссия составляет промежуточный баланс: в первой части содержатся все активы юридического лица, а во второй части — долги; при этом актины должны превышать долги, иначе будет не добровольная ликвидация, а банкротство.

Промежуточный баланс утверждается органом, принявшим решение о ликвидации, и ликвидационная комиссия осуществляет погашение долгов юридического лица.

Очередность погашения долгов установлена ст. 64 ГК РФ.

1)   требования   граждан,   перед  которыми  ликвидируемое юридическое лицо несет ответственность за причинение вреда жизни или здоровью, путем капитализации соответствующих повременных платежей;

2)  выплата выходных пособий и оплата труда лиц, работающих по трудовому договору, в том числе по контракту, и выплата вознаграждений по авторским договорам;

3) требования кредиторов по обязательствам, обеспеченным залогом имущества ликвидируемого юридического лица;

4)  задолженность по обязательным платежам в бюджет и во внебюджетные фонды;

5)  расчеты с другими кредиторами в соответствии с законом.

Расчеты осуществляются за счет денег на счете юридического лица, а если их не хватает — взыскание обращается на имущество.

Если кредитор пропустил срок предъявления претензии, то расчеты с ним осуществляются после расчетов со всеми кредиторами и из остатков имущества, если имущества не хватает, то обязательство погашается.

После завершения ликвидации все требования кредиторов считаются погашенными.

6)  Если после расчетов с кредиторами осталось какое-либо имущество, то оно передается участникам юридического лица, которые обладают либо вещными, либо обязательными правами на это имущество.

7)  После завершения распределения имущества ликвидационная комиссии обращается в орган, принявший решение, с просьбой утвердить окончательный ликвидационный баланс. Затем все документы передаются в регистрационный орган, и ликвидация завершается.

Если долгов больше, чем имущества, то ликвидация осуществляется только через банкротство.

Несостоятельность (банкротство) юридического лица

Несостоятельность (банкротство) — признанная арбитражным судом или объявленная должником неспособность должника в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей.

Заявить о признании банкротом может как само юридическое лицо, так и его кредиторы и прокурор.

Порядок установлен законом РФ от 08.01.1998 № 6-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (с изм. на 12.03.2001).

Признаки банкротства:

—  юридическое лицо не способно выполнить требований  кредиторов в течение трех месяцев;

-  требования к должнику — юридическому лицу в совокупности составляют не менее 500 мрот., а к должнику-гражданину — не менее 100 мрот.

Процедура банкротства предназначена для защиты интересов кредиторов, если требования кредиторов не могут быть выполнены, то потери кредиторов должны быть распределены между ними равномерно.

Возможные процедуры банкротства:

1)  наблюдение — сохраняется руководство, но вводятся ограничения на продажу имущества и займы. Устанавливается с момента принятия судом заявления о признании банкротом. При этом контролируется использование имущества и удовлетворение имущественных требований.

Функции временного управляющего:

-  анализ финансового состояния;

-  созыв собрания кредиторов;

-  контроль за руководителем и сделками и т.п.

2)  внешнее управление — арбитражный суд назначает арбитра (внешнего) управляющего и он приобретает права руководителя юридического лица на срок не более 12 месяцев (возможно продление на 6 месяцев).

Функции внешнего управляющего:

-  создание реестра требований кредиторов;

—  осуществление мер по финансовому оздоровлению;

-  взыскание задолженности;

—  отчет.

3)  конкурсное производство — вводится судом на срок до одного года (возможно продление на 6 месяцев).

Функции конкурсного управляющего:

—  с учетом финансового положения реализует имущество и удовлетворяет требования кредиторов в соответствии с очередью.

4)  мировое соглашение — возможно на любой стадии — в нем содержатся размеры и порядок погашения признанных требований кредиторов;

5)  иные процедуры банкротства, предусмотренные законом. В качестве досудебной  процедуры банкротства возможно применение санации (оздоровления) — оказание финансовой помощи для восстановления платежеспособности лица (на практике бывает редко).

В качестве общего понятия «управляющего» во всех процедурах банкротства используется понятие арбитражный управляющий — это физическое лицо, обладающее специальными знаниями и лицензией.

Процедура банкротства:

а) заинтересованное лицо обращается в суд с иском о признании банкротом;

6)   арбитражный суд принимает заявление о банкротстве юридического лица;

в) решение  арбитражною суда о процедуре банкротства публикуется в «Вестнике Высшего арбитражного суда РФ».

Участники процесса банкротства:

1)  арбитражный управляющий, назначенный судом;

2)  собрание кредиторов и комитет кредиторов;

3)  должники юридического лица;

4)  работники юридического лица и другие заинтересованные лица.

Все участники выполняют различные функции:

1)  функции арбитражного управляющего — были раскрыты выше;

2)  функции собрания кредиторов:

-  выдвигает кандидатуру арбитражного управляющего (но его назначает суд);

-  дает разрешение на совершение сделок с имуществом юридического лица;

-  определяет размер вознаграждения арбитражного управляющею.

- осуществляет контроль за деятельностью арбитражного управляющего.

3)   функции комитета кредиторов — действует между собраниями, а если кредиторов менее 50 — то может действовать и вместо собрания кредиторов.

Тема 9. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ФОРМЫ КОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Указанный в ГК РФ перечень коммерческих организаций носит исчерпывающий характер.

Хозяйственное общество или товарищество — коммерческая организация, капитал которой разделен на доли между его участниками (два и более). В порядке исключения законом допускается и один участник.

Имущество хозяйственного общества или товарищества формируется за счет взносов участников и принадлежит ему на праве собственности. Имущество, приобретенное в процессе хозяйственной деятельности, также становится собственностью этого юридического лица.

В качестве вклада могут быть:

1)  деньги;

2)  ценные бумаги;

3)  движимое и недвижимое имущество;

4)  имущественные права;

5)  иное право, имеющее денежную оценку.

Государственные органы и органы местного самоуправления не вправе выступать участниками хозяйственного общества и товарищества на вере.

Сама система хозяйственных обществ и хозяйственных товариществ построена таким образом, что чем больше влияния участник может оказать на ход деятельности юридического липа, тем больше его ответственность по обязательствам юридического дина, и наоборот.

Различие хозяйственных товариществ и хозяйственных обществ Хозяйственные товарищества:

а) полное товарищество;

6)  товарищество на вере (коммандитное).

Их характеристика:

1)  Товарищество предполагает объединение лиц и их имущества. Отношения между участниками носят личный характер. Прием в товарищи допускается только с согласия всех участников.

2)   По действующему законодательству требуется личное участие  товарища   в  предпринимательской  деятельности.   В качестве товарища могут выступать коммерческие организации или индивидуальные предприниматели.

3) Участники товарищества отвечают по обязательствам товарищества всем своим личным имуществом.

Хозяйственные общества:

1)  общество с ограниченной ответственностью;

2)  общество с дополнительной ответственностью;

3)  АО (в форме ЗАО и ОАО).

Характеристика особенностей обществ:

1)  общество предполагает объединение капиталов, личное участие в хозяйственной деятельности не требуется.

2)   Участником гражданского общества должен выступать любой субъект права.

3)  По общему правилу, участники хозяйственного общества по обязательствам хозяйственного общества личным имуществом не отвечают.

Полное товарищество

- коммерческая организация, создаваемая в результате объединения лиц и их имущества на основе заключенного между ними договора о совместной предпринимательской деятельности, участники которой несут ответственность по обязательствам всем принадлежащим им имуществом.

Признаки полного товарищества:

1)  объединение лиц и их имущества;

2)  в основе лежит договор о совместной предпринимательской деятельности;

3)  участники полного товарищества солидарно несут субсидиарную ответственность по его обязательствам.

Раньше полное товарищество не признавалось юридическим лицом, а сейчас идут дискуссии, т. к. признак юридического лица — самостоятельная имущественная ответственность юридического лица, а в полном товариществе это не совсем так, хотя ГК РФ признает его юридическим лицом.

Участник полного товарищества может участвовать только в одном полном товариществе и не вправе одновременно участвовать в других.

Фирменное наименование полного товарищества должно содержать либо:

-  имена всех товарищей и слова «полное товарищество»;

-  содержать имена нескольких товарищей и «компания» и слова «полное товарищество».

Единственный учредительный документ — учредительный договор.

Имущество товарищества создано за счет вкладов в складочный капитал (т. к. нет Устава, поэтому он не называется уставным) — он является собственностью самого товарищества. Его размер должен быть определен в Учредительном договоре, при этом вклады могут быть и не равными, но прибыль и убытки распределяются пропорционально вкладам, однако в договоре может быть установлено и иное. Нельзя распределять прибыль, если она ведет к уменьшению складочного каптала.

Так как взаимоотношения между товарищами носят личный характер, то доля в складочном капитале может быть передана 3-му лицу только с согласии всех остальных участников.

По обязательствам участника кредиторы могут обратить взыскание па его долю, только если не хватает его собственного имущества.

Организационное единство закреплено в Учредительном договоре, органы управления не создаются — делами управляют сами товарищи на принципе единогласия (для решения вопроса должно быть единогласие), однако в учредительном договоре может быть закреплено иное. Одному участнику соответствует один голос, если учредительный договор не устанавливает иное.

По общему правилу, любой из товарищей вправе совершать сделку от имени товарищества, но учредительный договор может установить иное.

Признак самостоятельной имущественной ответственности проявляется в том, что кредиторы в первую очередь обращают взыскание па имущество товарищества.

В составе участников товарищества могут происходить изменения в результате:

-  смерти товарища;

-  ликвидации юридического лица;

-  выхода из состава участников одного из товарищей.

По общему правилу, вышеперечисленные обстоятельства вызывают прекращение юридического лица, если иное не предусмотрено Учредительным договором.

Один из участников может быть исключен единогласным решением остальных в случае допущения грубых нарушений соглашений в товариществе. Изменение состава участников может проходить и при передаче доли товарища (с согласия остальных).

Участник полного товарищества может выйти из товарищества и тогда ему выплачивают стоимость его доли, а по соглашению участников может получить имущество. При смерти гражданина наследник может быть признан товарищем только с согласия остальных.

Если остался 1 участник, то товарищество ликвидируется или может быть преобразовано в хозяйственное общество.

Недостаток полного товарищества — невозможность привлечения средств инвесторов.

Коммандитное товарищество (товарищество на вере)

— это коммерческая организация, объединяющая лиц и их имущество на основе договора о совместной предпринимательской деятельности, в которой одни участники (полные товарищи) отвечают, а другие (вкладчики) не отвечают по обязательствам товарищества.

Основное различие с полным товариществом — в коммандитном товариществе наряду с полным товариществом имеются другие участники (вкладчики), которые несут ответственность только в пределах своего вклада.

Вкладчики не участвуют в управлении делами товарищества на вере, а, следовательно, в качестве вкладчика может быть любой другой субъект гражданского права. Вкладчики доверяют управление делами полным товарищам и имеют право на получение части прибыли, пропорционально их доле в складочном капитале. Вкладчик может передать свою долю любому лицу без согласия товарищей. По окончании финансового года вкладчик может выйти из товарищества и получить свой пай. Вкладчики имеют преимущественное право перед полными товарищами на получение своего вклада.

Фирменное наименование должно содержать имена (наименования) всех полных товарищей или слова «товарищества на вере» или «коммандитное товарищество». Если товарищей много, то указываются имена (наименования) нескольких и слово «компания».

Товарищество на вере создается на основе Учредительного договора, но вкладчики его не подписывают. Вкладчики не могут контролировать и оспаривать деятельность полных товарищей.

Прекращение товарищества на вере — те же случаи, что и полное товарищество, а также когда выбывает последний вкладчик.

Общество с ограниченной ответственностью (ООО)

- коммерческая организация, создаваемая в результате объединения (выделения) имущества несколькими или одним лицом, которые не несут ответственности по обязательствам этой организации и имеют долю в ее уставном капитале.

Существует специальный закон от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» (с изм. на 31.12.1998).

Участниками ООО могут быть любые лица (возможен всего I участник).

В ООО в отличие от товарищества имеется уставный капитал, разделенный па доли между участниками. Участники ООО не отвечают по обязательствам ООО и несут риск убытков только в размере своего вклада.

Участники ООО могут не участвовать в предпринимательской деятельности.

В ООО создаются органы управления юридического лица, путем утверждения Устава ООО.

Учредительные документы ООО Учредительный договор и Устав.

Фирменное наименование должно содержать название общества и слова «с ограниченной ответственностью».

ООО получило широкое распространение по следующим причинам:

1)  Позволило уменьшить риск предпринимательской деятельности до величины вклада и одновременно предоставило возможность реально влиять на деятельность ООО.

2)   Круг  участников,   как  правило,   незначителен   и  они знают друг друга.

3)  Участник может в любое время выйти из ООО и забрать свой вклад.

Имущественную базу ООО составляет уставный капитал, разделенный на доли участников (собственником является ООО). Уставный капитал — это определенная гарантия кредиторов. Минимальный размер уставного капитала ООО должен быть не менее 100 мрот.

Уставный капитал — это не стартовый капитал начала предпринимательской деятельности, а это гарантия для кредиторов, следовательно, если по окончании финансового года стоимость чистых активов будет меньше уставного капитала, то уставной капитал должен быть уменьшен, а если эта сумма меньше минимума, то общество прекращается.

Не допускается освобождение участника ООО от его обязанности внести вклад в уставный капитал (в уставный капитал можно вносить лишь имущество, на которое может быть обращено взыскание кредиторов, не допускается внесение вклада в качестве права требования к ООО, а также в виде интеллектуальной собственности, не имеющей материальной оценки).

Па момент создания ООО уставный капитал должен быть оплачен не менее чем на 50%, а другая половина должна быть сформирована в срок не более одного года после регистрации.

Долю в уставном капитале ООО можно передать 3-м лицам, если иное не предусмотрено уставом, однако остальные вкладчики обладают преимущественным правом покупки (это означает, что прежде, чем продать долю 3-му лицу участник обязан в письменном виде предложить ее другим участникам на тех условиях, на которых собирается продавать). Если условия преимущественной покупки нарушены (продано 3-му лицу), то участник, желавший купить, может предъявить иск о пере поде на него прав покупателя.

Если Уставом установлено, что доля не может быть передана 3-му лицу - если все участники ООО отказались от выкупа доли, то ООО обязано выкупить ее, выплатив денежную стоимость или выдать в натуре.

Доля участника может быть унаследована и наследник станет участником, если иное не предусмотрено Уставом.

Организационное единство ООО обеспечивается с помощью Учредительного договора и Устава. В Уставе указаны органы управления ООО.

Высшим органом управления является собрание участников, а также постоянный исполнительный орган — он может быть коллегиальным или единоначальным (может быть или не быть участником ООО),

Действующее законодательство установило вопросы, относящиеся исключительно к компетенции собрания акционеров:

1)  изменение Устава, уставного капитала;

2)  образование исполнительных органов;

3)  распределение прибыли и убытков;

4)  утверждение годовых отчетов и балансов;

5)  ликвидация общества;

6)  вопросы реорганизации;

7)  и т. п.

Состав участников может измениться — участник ООО в любое время может выйти из него без согласия других участников, и общество обязано выплатить ему стоимость его вклада. Имущественная база ООО весьма не стабильна (ООО для крупных проектов не очень подходит). Состав участников может меняться и в результате правопреемства.

Общество с дополнительной ответственностью

Характеризуется теми же признаками и правилами, что и 000.

Отличительный признак — участники общества с дополнительной ответственностью несут дополнительную ответственность по долгам общества частью своего имущества, причем в одинаковом размере, кратном сумме его вклада.

Акционерное общество

Правовое положение определяется прежде всего ГК РФ и ФЗ от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (с изм. на 07.08.2001). Существуют и иные нормативные акты, касающиеся этой организационно-правовой формы (например, закон от 19.07.1998 № 115-ФЗ «Об особенностях правового положения акционерных обществ работников (народных предприятий)» и т. п.).

Акционерное общество (АО) — коммерческая организация, созданная в результате объединения имущества нескольких лиц, или выделения имущества одного лица, которые не несут ответственности по обязательствам АО и имеют в собственности акции, удостоверяющие их обязательное право по ношению к обществу.

Характерные признаки:

1)  участником может быть любое лицо;

2)  уставной капитал АО разделен на акции равной номинальной стоимости;

3)  акционеры не отвечают по обязательствам АО.

Исключение — акционеры, которые вправе давать обязательные указания по хозяйственной деятельности АО, которые довели до банкротства, несут субсидиарную ответственность;

4)  акционер не обязан участвовать в хозяйственной деятельности (акционера нельзя исключать);

5)  должен быть Устав, определяющий органы управления АО:

6)   фирменное наименование должно содержать название и слова «акционерное общество».

В АО личный характер отношений фактически отсутствует. Акционер может выйти из АО только продав акцию, но не может обратить взыскание на его имущество. Имущественная база АО всегда стабильна (это основное отличие от ООО), а это даст возможность сконцентрировать АО огромный капитал, распыленный среди вкладчиков. АО - способ концентрации капитала.

Имущественная база АО формируется с помощью продажи ценных бумаг — акций, а это дает возможность быстро переливать капитал из одной сферы предпринимательства в другую.

Недостатки АО:

1)  мелкие акционеры практически не имеют возможности влиять на деятельность АО;

2)  руководители общества приобретают возможность распоряжаться   огромным   капиталом,   и  объективно  возникает возможность обманывать акционеров.

Вывод: необходимо обеспечить как можно больший контроль над исполнительными органами в целях обеспечения интересов акционеров.

Виды АО:

1)  открытое (ОАО):

а)  его участники могут отчуждать свои акции без согласия других акционеров;

б)  ОАО может производить открытую подписку на акции и их свободную продажу;

в)  число акционеров не ограничено.

2)  закрытое (ЗАО):

а) отчуждение акций ограничено преимущественным правом приобретения другими акционерами;

б)  акции распределены среди учредителей или иного ограниченного круга лиц;

в)  число акционеров не должно быть больше 50.

Учредительные документы АО — только Устав, т. к. АО предполагает возможность частой смены акционеров. Учредители АО заключают договор о совместной деятельности по созданию АО — это не учредительный договор.

Имущественная база — уставный капитал, получаемый в результате продажи акций — сейчас минимальный размер такой: для ЗАО не менее 100 мрот, а для ОАО — не менее 1000 мрот.

Не допускается освобождение от обязанности внесения вклада в уставный капитал.

Если по окончанию второго, третьего и т. д. финансового года чистые активы уменьшаются до суммы менее размера уставного капитала, то АО должно объявить об уменьшении уставного капитала (для зашиты интересов кредиторов в этом случае установлено правило, что кредиторы вправе требовать досрочного исполнения обязательств или возмещения всех понесенных убытков).

Уставный капитал может быть увеличен двумя способами (по решению собрания акционеров):

1)  увеличение номинальной стоимости акций;

2)  выпуск дополнительных акций.

Нельзя увеличивать уставный капитал для покрытия убытков АО.

В Уставе может быть установлено преимущественное право акционеров на покупку дополнительных акции.

Виды акций:

1)  акции обыкновенные — дают право голоса на собрании акционеров;

2)  акции привилегированные — не дают права голоса, но по ним выплачиваются фиксированные дивиденды (выплачиваются в первую очередь). Если дивиденды по привилегированным акциям не выплачены, то они получают право голоса, пока дивиденды не будут выплачены.

Способы обеспечения организационного единства АО.

 Любое созданное АО ведет реестр акционеров (его может нести само АО или специализированный регистратор с лицензией).

В ОАО с более чем 500 акционерами реестр ведется только специальным регистратором.

Собрание акционеров — высший орган (его компетенция установлена ст. 48 закона «Об АО») — установлено, что собрание акционеров не вправе рассматривать вопросы, не отнесенные к его компетенции.

Голосование на собрании акционеров происходит по принципу 1 акция — I голос, и должно быть не менее одного собрания в год обязательно. Возможен созыв внеочередною собрания акционеров, по требованию Совета директоров, по требованию аудиторов или ревизионной комиссии, по требованию акционеров, владеющих не менее 10% акций.

Для контроля за исполнительными органами АО создается Совет директоров или Наблюдательный совет — он контролирует деятельность исполнительных органов в интересах акционеров.

Законом «Об АО» установлена исключительная компетенция собрания акционеров и Совета директоров.

Компетенция Совета директоров (ст. 65 закона):

1)  определяет направление деятельности АО;

2)  создает повестки дня и т. п.

Исполнительные органы АО могут быть коллегиальными и единоначальными — решают все текущие вопросы деятельности за исключением тех, которые относятся к компетенции собрания акционеров и Совета директоров, даже если они решили передать вопрос на рассмотрение исполнительных органов.

Члены Наблюдательного совета и исполнительных органов несут имущественную ответственность в полном объеме за нанесение убытков АО.

АО предполагает наиболее частую смену в составе его участников. Смена происходит при продаже акций, ликвидации и реорганизации АО, смерти акционера.

Унитарное предприятие

- предусмотрено только для государственных и муниципальных предприятий.

Характерные признаки:

1)  предприятие не становится собственником имущества, а имущество закрепляется за ним на праве хозяйственного ведения либо оперативного управления, и это имущество не подлежит распределению между участниками этого предприятия;

2)  учредительным документом является Устав, в котором должны быть отражены:

—  сведения о предмете деятельности;

—  размер уставного капитала, а также порядок и источники формирования уставного капитала;

  1.  органы управления назначаются собственником.

Собственниками унитарных предприятии могут быть:

- РФ;

—  субъекты РФ;

—  муниципальные органы.

Существует различие унитарных предприятий, основанных на праве хозяйственного ведения, и унитарных предприятий, основанных на праве оперативного управления. Последнее называется казенным предприятием, и его учредителем может быть только РФ.

Унитарное предприятие, основанное на праве хозяйственного ведения — это предприятие владеет, пользуется и распоряжается своим имуществом, но эти полномочия ограничены определенными рамками: движимостью распоряжается свободно, а недвижимостью - только с согласия собственника.

Собственник обладает определенными правами (это исчерпывающий перечень):

1)  он определяет предмет и цель деятельности предприятия;

2)  назначает органы управления;

3)  вправе принимать решения о создании, ликвидации и реорганизации предприятия;

4)  осуществляет контроль за сохранностью и надлежащим использованием имущества;

5)  получает часть прибыли.

Собственник унитарного предприятия не вправе изъять имущество этого предприятия до его ликвидации.

Собственник унитарного предприятия не отвечает по обязательствам предприятия и наоборот.

Казенное предприятие (унитарное предприятие, основанное на праве оперативного управления) подчиняется несколько иным правилам.

Действует па основании Устава, который утверждается РФ. Казенное предприятие владеет, пользуется и распоряжается имуществом, но в пределах, установленных законом, целями деятельности, заданиями собственника и назначением имущества.

Собственник наряду с вышеперечисленными правами может:

1)  изъять излишнее или неиспользуемое имущество;

2)  требуется согласие собственника на совершение казенным предприятием любых сделок, связанных с отчуждением имущества;

3)   собственник  сам   распоряжается  доходами   казенного предприятия.

Но казенное предприятие самостоятельно занимается реализацией товара.

Собственник казенного имущества несет субсидиарную ответственность по обязательствам казенного предприятия.

Производственные кооперативы

Регулируются ГК РФ и законом РФ от 08.05.1996 № 41-ФЗ «О производственных кооперативах» (с изм. на 14.05.2001).

Производственным кооперативом признается добровольное объединение граждан на основе членства для совместной производственной и иной хозяйственной деятельности, основанной на их личном трудовом и ином участии и объединении его членами (участниками) имущественных паевых взносом.

Особенности:

а)  главным является объединение граждан на основе членства, а не имущества;

б)  члены должны принимать трудовое участие в деятельности кооператива.

Организационное единство обеспечивается членством в кооперативе. Членом кооператива может быть любой гражданин, достигший 16-летнего возраста. Члены кооператива вносят свои паи при вхождении в него, при этом 10% пая нужно внести до регистрации кооператива как юридического лика, а вес остальное — в течение одного года с момента регистрации.

В качестве исключения члены кооператива могут участвовать только своими паями, но не трудовым участием — но не более 15% участников.

Члены кооператива несут субсидиарную ответственность по долгам кооператива в порядке, установленном Уставом и законом.

Фирменное наименование — название и слова «производственный кооператив» или «артель».

Учредительный документ кооператива — Устав (утвержденный общим собранием членов).

Число членов должно быть не менее 5 человек.

Имущественную базу деятельности кооператива составляют паевые взносы членов и прибыль кооператива — это имущество является собственностью кооператива, хотя имущество кооператива делится на паи отдельных членов (по это делается условно).

Член кооператива вправе передавать свой пай другому члену кооператива, если иное не предусмотрено Уставом. Уставом может быть предусмотрена возможность передачи пая 3-му лицу, но с согласия общего собрания.

При выходе из кооператива члену выплачивается стоимость пая или часть имущества кооператива пропорционально его паю. Наследники могут стать членами кооператива при согласии общего собрания.

По Уставу могут создаваться неделимые фонды — при выходе пай из неделимых фондов не выделяется.

Прибыль между членами распределяется в зависимости от степени участия в трудовой деятельности кооператива (пай не учитывается), однако Уставом может быть предусмотрено распределение прибыли в зависимости от размера пая.

Высший орган — общее собрание членов, при этом каждый член имеет 1 голос вне зависимости от пая (это императивная норма).

Компетенция общего собрания:

—  изменение состава;

—  образование Наблюдательного совета и исполнительных органов;

—  прием и исключение членов;

—  распределение прибыли и убытков;

-  утверждение финансовых отчетов и баланса;

-  вопросы реорганизации и ликвидации.

Максимальное количество членов не ограничено, но если в кооперативе более 50, может быть создан Наблюдательный совет (он должен наблюдать за исполнительными органами кооператива).

Исполнительный орган кооператива — правление кооператива во главе с председателем правления. Вопросы исключительной компетенции общего собрания и Наблюдательного совета не могут быть переданы исполнительным органам кооператива.  Исполнительные органы решают текущие вопросы деятельности кооператива. Возможно изменение состава членов кооператива:

а)  член кооператива может в любое время выйти;

б)  член кооператива может быть в любое время исключен по решению общего собрания за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих трудовых обязанностей и в других случаях, предусмотренных Уставом;

в)   члены  Наблюдательного совета или правления могут быть исключены из членов кооператива ввиду их участия и аналогичном кооперативе;

г)  при передаче пая 3-му лицу или наследнику с согласия общего собрания они могут стать членами.

Некоммерческие организации как субъекты гражданского права

В соответствии со ст. 50 ГК РФ некоммерческими являются организации, не имеющие извлечение прибыли в качестве основной цели деятельности и не распределяющие прибыль между участниками. По общему правилу, в случае ликвидации некоммерческой организации оставшееся имущество не распределяется среди учредителей, а направляется на цели, связанные с ее уставной деятельностью, или на благотворительные цели.

В отличие от коммерческих организаций перечень возможных организационно-правовых форм некоммерческих организаций не ограничен теми формами, что названы в ГК РФ — иные организационно-правовые формы некоммерческих организаций могут быть предусмотрены иными федеральными законами.

П. 3 ст. 50 ГК РФ устанавливает, что некоммерческие организации могут заниматься предпринимательской деятельностью при соблюдении двух условий:

—  она должна быть направлена на достижение целей деятельности;

-  она должна соответствовать целям деятельности.

Некоторые  организационно-правовые  формы   названы   и охарактеризованы и ГК РФ, но более детальная характеристика дана в целом ряде специальных законов. Назовем основные:

—  ФЗ от 12.01.19% № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» (с изм. на 08.07.1999);

—  ФЗ от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об общественных объединениях» (с изм. на 19.07.1998);

-  ФЗ от 15.04.98 № 66-ФЗ «О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан» (с изм. на 22.11.2000);

-  ФЗ от 19.06.92 № 3085-1 «О потребительской кооперации (потребительских обществах, их союзах) в Российской Федерации» (с изм. на 28.04.2000);

—   ФЗ от 26.09.1997 №  125-ФЗ «О свободе совести и о религиозных объединениях» (с изм. на 26.03.2000);

—  и другие законы.

Формы некоммерческих организаций:

Общественные объединения

Под общественным объединением понимается добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе граждан, объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей, указанных в уставе общественного объединения.

Существует закон «Об общественных объединениях», который даст подробную характеристику.

Учредителями и членами общественного объединения могут быть физические и юридические лица. Особо выделяется категория участники общественного объединения — лица официально не оформленные как члены или учредители, но финансирующие участие в деятельности общественного объединения.

Формы общественных объединений

1)   общественная  организация —  основанное  на  членстве общественное объединение, созданное на основе совместной деятельности для защиты общих интересов и достижения уставных целей объединившихся лиц. Руководство осуществляется общим собранием (или конференцией) и выборным коллегиальным органом.

2)  общественное движение — состоящее из участников и имеющее членства массовое общественное объединение, преследующее социальные, политические и иные общественно полезные цели, поддерживаемые участниками общественного движения. Руководящие органы аналогичны.

3)  общественный фонд — не имеющее членства общественное объединение, цель которого заключается в формировании имущества на основе добровольных взносов, иных не запрещенных законом поступлений и использовании данного имущества на общественно полезные цели.  Нельзя путать его с фондом, предусмотренным ст. 118 ГК РФ — это разные организационно-правовые формы

4)  общественное учреждение — не имеющее членства общественное объединение, ставящее своей целью оказание конкретного  вида  услуг,   отвечающих   интересам  участников  и соответствующих уставным целям указанного объединения.

5)   орган  общественной  самодеятельности —  не имеющее членства общественное объединение, целью которого является совместное решение различных социальных проблем, возникающих у граждан по месту жительства, работы или учебы, поправленное на удовлетворение потребностей неограниченного круга лиц, чьи интересы связаны с достижением уставных целей и реализацией программ органа общественной самодеятельности по месту его создания.

Существуют политические общественные объединения, которые регулируются особо ФЗ от 11.07.2001 № 95-ФЗ «О политических партиях».

Общественные объединения могут быть общероссийские, межрегиональные, региональные и местные.

Для учреждения общественного объединения необходимо не менее 3-х учредителей. Учредителями могут быть юридические лица и физические лица, достигшие 18 лет. Возраст членов и участников: по общему правилу, старше 18 лет (для молодежных объединений - 14 лет, для детских — 8 лет). Учредительным документом общественных объединений является Устав. Правосубъектность приобретается общественным объединением с момента государственной регистрации в качестве юридического лица.

Фонд

В соответствии со ст. 118 ГК РФ фондом признается не имеющая членства некоммерческая организация, учрежденная гражданами и (или) юридическими лицами на основе добровольных имущественных взносов и преследующая социальные, благотворительные, культурные, образовательные или иные общественно-полезные цели.

Фонд обладает переданным ему учредителями имуществом на праве собственности. Учредители и фонд не отвечают по долгам друг друга. Фонд использует свое имущество на цели деятельности, предусмотренные в уставе, в том числе вправе осуществлять для достижения этих целей предпринимательскую деятельность и учреждать хозяйственные общества.

Государственная корпорация

Государственной корпорацией признается не имеющая членства некоммерческая организация, учрежденная Российской Федерацией на основе имущественного взноса и созданная для осуществления социальных, управленческих или иных общественно полезных функций.

Государственная корпорация создается на основании федерального закона. Государственная корпорация обладает имуществом на праве собственности. Для ее создания не требуется учредительных документов (возникает в силу закона). Должен быть принят специальный закон, регулирующий деятельность государственной корпорации.

Учреждение

Учреждение — некоммерческая организация, созданная собственником для осуществления управленческих, социально-культурных или иных функций некоммерческого характера и финансируемая полностью или частично этим собственником. Обладает имуществом на праве оперативного управления. Отвечает по своим обязательствам в пределах имеющихся денежных средств, а далее — субсидиарная ответственность собственника имущества.

Некоммерческое партнерство

Некоммерческим партнерством признается основанная на членстве некоммерческая организация, учрежденная гражданами и (или) юридическими лицами для содействия ее членам в осуществлении деятельности, направленной на достижение социальных, культурных и иных целей.

Обладает имуществом на праве собственности. Учредители и некоммерческое партнерство не несут ответственности по долгам друг друга.

Особенность: члены могут, если это не запрещено законом или учредительными документами, получать при выходе из него или при ликвидации некоммерческого партнерства часть его имущества.

Автономная некоммерческая организация

Автономной некоммерческой организацией признается не имеющая членства некоммерческая организация, учрежденная гражданами и (или) юридическими лицами на основе добровольных имущественных взносов в целях предоставления услуг в области образования, здравоохранения, культуры, науки, права, физической культуры и спорта и иных услуг.

Обладает имуществом на праве собственности. Учредители и автономная некоммерческая организация не несут ответственности по долгам друг друга. Учредители вправе пользоваться се услугами наравне со всеми.

Объединения юридических лиц (ассоциации и союзы)

Коммерческие организации в целях координации их предпринимательской деятельности, а также представления и защиты общих имущественных интересов могут по договору между собой создавать объединения в форме ассоциации или союзов, являющихся некоммерческими организациями.

Если по решению участников на ассоциацию (союз) возлагается ведение предпринимательской деятельности, такая ассоциация (союз) преобразуется в хозяйственное общество или товарищество, либо может создать для осуществления предпринимательской деятельности хозяйственное общество или участвовать в таком обществе.

Некоммерческие организации могут добровольно объединяться в ассоциации (союзы) некоммерческих организаций. Ассоциация (союз) некоммерческих организаций является некоммерческой организацией (т. е. может заниматься предпринимательской деятельностью в пределах, установленных для некоммерческих организаций).

Вывод: в ассоциацию (союз) не могут одновременно входить и коммерческие, и некоммерческие организации.

Потребительский кооператив

Потребительский кооператив — это добровольное объединение граждан и (или) юридических лиц, созданное, как правило, по территориальному признаку, на основе членства путем объединения его членами имущественных паевых взносов для торговой, заготовительной, производственной и иной деятельности в целях удовлетворения материальных и иных потребностей его членов.

Для учреждения потребительского кооператива необходимо не менее 5 граждан (в возрасте не менее 16 лет) и/или 3 юридических лица. Учредительным документом является Устав.

Личное участие членов кооператива в его деятельности, по общему правилу, не требуется (исключение составляют сельскохозяйственные кооперативы - в соответствии с ФЗ от 08,12.1995 № 193-ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации» (с изм. на 18.02.1999)).

Управление осуществляется общим собранием кооператива, советом и правлением. Обладание правами для участника связано с членством в кооперативе.

Потребительский кооператив обладает имуществом на праве собственности. Учредители вносят вступительные и паевые взносы. Вступительный взнос не входит в состав паевого фонда и не подлежит возврату при выходе пайщика из потребительского общества.

Потребительский    кооператив    вправе    создавать    иные фонды: неделимый, резервный, фонд развития и другие.

В случае образования убытков члены кооператива обязаны в течение 3-х месяцев после утверждения ежегодного баланса покрыть их путем дополнительных взносов. В ином случае кооператив может быть ликвидирован в судебном порядке по требованию кредиторов. Члены кооператива субсидиарно несут солидарную ответственность в пределах невнесенной части дополнительного взноса.

Доходы от деятельности кооператива направляются в фонды кооператива, а также распределяются между его членами (размер определяется общим собранием) и пайщиками [не более 20% от доходов).

Пайщику, выходящему или исключенному из потребительского общества, вытачиваются стоимость его паевого взноса и кооперативные выплаты в размерах, в сроки и на условиях, которые предусмотрены уставом потребительского общества на момент вступления пайщика в потребительское общество. Уставом потребительского общества может быть предусмотрена выдача паевого взноса в натуральной форме в случаях, если паевым взносом были земельные участки или иное недвижимое имущество,

Основания прекращения членства в кооперативе:

—  добровольный выход пайщика;

-  исключение пайщика;

-  ликвидация юридического лица, являющегося па»тисом;

—  смерть гражданина, являющегося пайщиком;

—  ликвидации потребительского общества.

Тема 10.

ГОСУДАРСТВО КАК СУБЪЕКТ ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА

В СССР этот вопрос обходили стороной. В ГК РФ этому вопросу посвящена Глава 5.

П. 1 ст. 124 ГК РФ говорит о том, что РФ, субъекты РФ и муниципальные образования выступают на равных с иными участниками в гражданском обороте.

Выводы:

1)  РФ, субъекты РФ и муниципальные образования обладают гражданской правоспособностью;

2)  принцип юридического равенства сторон сохраняется и при их участии.

Правоспособность государства как субъекта гражданского права: традиционно считается, что государство обладает универсальной правоспособностью (в частности, такой позиции придерживается профессор Н. Д. Егоров). Кафедра гражданского права СПбГУ склоняется к тому, чтобы считать, что правоспособность государства носит целевой характер (т. е, реализуется в соответствии с государственными функциями).

Публично-правовая сущность государства имеет значение и в гражданско-правовых отношениях:

1) государство обладает суверенитетом (он не утрачивается);

2)   государство не является  юридическим лицом, хотя к нему и применяются нормы, касающиеся юридических лиц.

Формы реализации гражданской правоспособности государства:

1)  опосредованное участие государства в гражданском обороте имеет место, когда государство представлено в гражданском обороте созданными им юридическими лицами (например, государственные учреждения и т. п.);

2)  непосредственное участие — представление различными государственными органами, представителями государства.

В принципе, правильнее считать, что государство участвует в гражданском обороте только непосредственно, т. к. государственные предприятия являются юридическими лицами, которые участвуют в гражданском обороте от своего имени.

Особенностью правоспособности государства является то, что оно не способно своими действиями осуществлять свои права и обязанности (ст. 125 ГК РФ) — от имени государства всегда действуют его органы в рамках их компетенции (от имени муниципальных образований действуют органы местного самоуправления).

В обоих случаях имеют место отношения представительства в силу закона, что позволяет распространить на них действие Главы 10 ГК РФ.

В гражданском кодексе заложена плюралистическая модель участия государства в гражданских правоотношениях — это означает, что органы представляют государство в пределах своей компетентности.

В свою очередь, это означает, что концепция казны (когда государство представляется одним органом, который участвует во всех гражданских правоотношениях от имени государства) в российском праве не воспринята..

Понятие казны по российскому гражданскому праву

П.1 ст. 126 ГК РФ говорит об ответственности РФ, субъектов РФ и муниципальных образований по своим обязательствам своим имуществом, принадлежащим им па праве собственности, за исключением имущества, которое закреплено за созданными ими юридическими лицами, а также имущества, которое может находиться только в государственной или муниципальной собственности.

То есть, из всего имущества государства выделено имущество казны государства и т. п. — именно на это имущество казны государства и может быть направлено взыскание.

Ст. 1069 ГК РФ говорит, что вред, причиненный лицам государством, надлежит возмещать за счет казны государства.

Ст. 1071 ГК РФ указывает органы и лица, выступающие от имени казны при возмещении вреда — это финансовые органы (органы федерального казначейства и т. п.) государства или муниципальных образований.

Отдельные стороны гражданской правоспособности государства:

1) участие государства в правоотношениях собственности.

В настоящее время государственная собственность носит многоуровневый характер — это закреплено Постановлением ВС РФ от 27.12.1992 № 3020-1 «О разграничении государственной собственности в Российской Федерации па федеральную собственность, государственную собственность республик в составе Российской Федерации, краев, областей, автономной области, автономных округов, городов Москвы и Санкт-Петербурга и муниципальную собственность» (с изм. на 24.12.1993).

До 1991 г. государственная собственность носила единый характер, что вытекало из принципа единства государственной собственности. В результате изменений в государственной собственности субъекты (субъекты РФ, муниципальные образования и сама РФ) получили право собственности на имущество. Возникла очень сложная система регулирования государственной собственности (было множество органов с разной компетентностью).

Самостоятельным субъектом права собственности признана РФ в целом — управление и распоряжение федеральной собственностью осуществляется Правительством РФ (п. 15 Постановления), однако отдельные полномочия могут быть делегированы отдельным министерствам и ведомствам. Осуществление основных полномочий по управлению и распоряжению федеральной собственностью осуществляется Мингосимушеством РФ (Постановление Правительства РФ от 10.02.1994 № 96). В п. 5 этого постановления указаны полномочия, переданные Мингосимушеству РФ.

Государственным имуществом управляют комитеты по управлению имуществом (они обладают исключительными полномочиями по распоряжению имуществом).

В законе «О собственности в РФ» от 24 октября 1990 г. была закреплена самостоятельность муниципальной собственности от государственной собственности — но сейчас в соответствии со ст. 215 ГК РФ от имени муниципального образования права собственника осуществляют органы местного самоуправления, а также иные лица. В 1995 г. принят закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», где подтверждается положение ГК РФ, а там, где нет местного самоуправления, управление осуществляется населением непосредственно.

2) участие государства во внешнеторговом обороте.

Государство участвует в различных отношениях: оно вступает в отношения с субъектами международного права (государствами и т. п.), но эти отношения не являются гражданскими, и они регулируются нормами международного публичного права; оно также вступает в отношения с частными лицами и органами — эти отношения, как правило, регулируются внутренним правом государства.

Специфика участия государства по внешнеторговом обороте определяется таким признаком как иммунитет. Бывают разные иммунитеты (иммунитет на собственность и т. п.) — этот признак основан на суверенитете государства.

Государство может в договоре отказаться от своего иммунитета, но это должно быть выражено явно и недвусмысленно. Государственные предприятия как юридические лица теряют государственный иммунитет.

Существует в некоторых государствах понятие ограниченного иммунитета — отсутствие иммунитета государства при его участии в коммерческих отношениях.

В Главе 5 ГК РФ есть статья, которая устанавливает, что особенности ответственности государства в отношениях с иностранным элементом должны быть определены законом об иммунитете (он еще не принят).

Тема 11. ОБЪЕКТЫ ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ

Объекты гражданских прав — материальные и духовные блага, по поводу которых субъекты гражданского права вступают в правоотношения и которые являются предметом их обязательств.

Все объекты делятся на:

1)  материальные блага;

2)  нематериальные блага.

Ст. 128 ГК РФ дает перечень объектов гражданского права, материальными благами из них являются:

1)  вещи, включая деньги и ценные бумаги;

2)  иное имущество, в том числе имущественные права;

3)  услуги и работы.

Классификация вещей

I. По критерию возможности перемещения без несоразмерного ущерба:

1)  Недвижимые:

а)  земля и ее недра;

б)  вещи, связанные с землей;

в)  воздушные и морские суда, суда внутреннего плавания, космические объекты;

г)  иное имущество, предусмотренное законом,

2)  Движимые (остальное имущество).

Юридическое значение этого деления: сделки с недвижимостью должны регистрироваться.

Существует закон РФ от 21.07.1997 № 122-ФЗ «0 государственной регистрации прав на недвижимое имуществом сделок с ним». Он распространяется на:

а)  земельные участки;

б)  участки недр;

в)  обособленные водные объекты;

г)  здания, сооружения и помещения в них;

д)  леса и многолетние насаждения;

е)  кондоминиумы;

ж)  предприятие как имущественный комплекс.

Согласно ст.   132  ГК РФ предприятием признается  имущественный комплекс, используемый для предпринимательской деятельности, включающий:  - здания, сооружения; оборудования, инвентарь;

-  права требования, долги;

- товарные знаки и знаки обслуживания.

Согласно ст. 1 закона РФ от 15.06.1996 № 72-ФЗ «О товариществах собственников жилья», под кондоминиумом понимается единый комплекс недвижимого имущества, включающий земельный участок и расположенные на нем здания и другие объекты недвижимости, в которых отдельные лица владеют отдельными помещениями, а остальное — находится в общей долевой собственности.

II.   Вещи в зависимости от особенностей правового регулирования сделок с ними могут быть:

1)  изъятыми из гражданского оборота — вещи, которые не могут быть предметом гражданско-правовых сделок (например, порнография);

2)  ограниченными в гражданском обороте.

Оборот некоторых вещей может быть ограничен (например, оружие, наркотики, валюта, ценности).

3)  неограниченными в гражданском обороте.

III.   Вещи по своим естественным свойствам подразделяются на:

1)  потребляемые — вещи, которые перестают существовать в результате их однократного использования (например, продукты питания);

2)  непотребляемые — многократно используемые.

Юридическое значение — в зависимости от сущности сделки их предметом могут быть те или иные вещи (например, при аренде — непотребляемые вещи).

IV.   По способу реализации, который избрали участники гражданского оборота вещи подразделяются:

1)   индивидуально-определенные (каким-либо образом выделенные из вещей какого-либо рода);

2)  определенные родовыми признаками (если определять вещь количеством, весом или не выделять из рода).

Юридическое значение:

—  индивидуально-определенная вещь юридически незаменима (при ее гибели обязанность ее передать прекращается);

— из содержания гражданско-правовых договоров вытекает, какая вещь может быть их объектом (при поставке — родовая, при аренде — индивидуально-определенная).

V.    По   возможности   раздела   без  утраты   существенных свойств вещи бывают:

1) делимые — не утрачивают своего значения при их разделе (например, жидкость);

2)  неделимые — утрачивают значение при их разделении.

Сложные или совокупные вещи — физически делимы, но связаны общим назначением (лыжи, мебельный гарнитур) - по общему правилу, считаются неделимыми,  но участники конкретной сделки могут их разделить.

Юридическое значение - при разделе общего имущества делимая вещь делится по числу собственников, а неделимая — нет (остальным причитается денежная компенсация).

VI.  Вещи подразделяются:

1)  главную вещь;

2)   ее принадлежность (вещь,  которая связана с главной вещью и служит ей).  Например, картина (главная вещь) и рама (принадлежность).

Ст. 135 ГК РФ определяет, что принадлежность следует судьбе главной вещи, если иное не предусмотрено договором.

Принадлежности следует отличать от запасных частей. Запасные части передаются только по специальному соглашению.

VII.   В  результате того или  иного  использования  веши появляются новые вещи, которые подразделяются на:

1)   плоды — естественные порождения вещи, как неодушевленные, так и одушевленные (например, яблоко, яйцо);

2)  продукция — все полученное в результате хозяйственной деятельности;

3)   доход — поступления, связанные с использованием в гражданском обороте (например, проценты).

Плоды, продукция и доходы принадлежат лицу, которое на законном основании использует эту вещь. Исключения могут быть предусмотрены законом, иными правовыми актами и договором.

VIII.   Веши подразделяются на:

1)  одушевленные;

2)  неодушевленные;

Это связано с особыми правилами по отношению к животным — согласно ст. 137 ГК РФ к животным применяются общие правила об имуществе, если иное не установлено законом или иными правовыми актами. Участники гражданского оборота не должны допускать жестокого обращения с животными.

Интересы животных учтены в ст. 231 и 241 ГК РФ - при решении вопроса о собственности на животное принимается по внимание привязанность животного к человеку.

Деньги

- специфический объект гражданских прав — они отличаются от других объектов тем, что они являются всеобщим эквивалентом и с их помощью можно выразить и оплатить практически любое обязательство.

Согласно ст. 27 закона от 02.12.1990 № 394-1 «О Центральном банке РФ (Банке России)» в редакции закона № 65-ФЗ от 26.04.95, официальной денежной единицей (валютой) в РФ является рубль.

Природа денег — они относятся к родовым и делимым вещам.

Ст. 317 ГК РФ говорит, что обязательство может быть выражено в иностранной валюте или в условных денежных единицах. Использование иностранной валюты как платежною средства напрямую в соответствии ст. 317 ГК РФ разрешается только в случаях и в порядке, предусмотренном законом. Данная норма отражает тот факт, что валютные ценности являются вещами, ограниченными в гражданском обороте.

Имущественные права

Ст. 128 ГК РФ предусматривает существование в качестве одного из возможных объектов гражданских прав имущественные права. И в последнее время этот объект весьма активно участвует в гражданском обороте.

Ст. 382 ГК РФ предусматривает ситуацию, когда право требования, обращенное к должнику, можно по договору передать или продать другому липу. Передача называется уступкой права требования, а продажа — договор купли-продажи имущественных прав.

На основании этих договоров у покупателя возникает (нового кредитора) право требования к обязанному лицу.

Вывод — имущественное право может быть объектом  обязательных прав.

В качестве объектов вещных прав выступает только вещь.

Информация

- является объектом согласно ст.  128 ГК РФ.

Согласно ст. 2 закона от 20.02.1995 № 24-ФЗ «Об информации, информатизации и защите информации», информацией являются сведения о лицах, предметах, фактах, событиях, явлениях и процессах, не зависящих от формы их предоставления.

Информация является нематериальным благом, отличным от тех физических объектов, которые выступают ее носителями.

Согласно ст. 10 этого закона, информация с точки зрения ее доступа разделена на следующие категории:

1)  открытая или общедоступная;

2)  информация с ограниченным доступом:

а)   информация, отнесенная к государственной  тайне (существует закон от 21.07.1993 №  5485-1   «О государственной тайне» (с изм. на 06.10.1997));

б)  конфиденциальная информация.

Перечень сведений конфиденциального характера утвержден Указом Президента от 06.03.1997 № 188 «Об утверждении перечня сведений конфиденциального характера»:

- информация о гражданах (персональные данные);

—  сведения, составляющие тайну следствия и судопроизводства;

—   сведения,  составляющие служебную  и  коммерческую тайну по ст. 139 ГК;

— сведения, связанные с профессиональной деятельностью (например,   врачебная  тайна,   адвокатская,   нотариальная   и т.п.);

— сведения о сущности изобретения, полезной модели или промышленного образца до официальной публикации информации о них.

В гражданском обороте особую важность приобретает  служебная или коммерческая тайна (ст. 139 ГК РФ). Информация является таковой, если:

1)  она имеет действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности ее 3-м лицам;

2)  к ней нет свободного доступа на законном основании;

3)  обладатель информации принимает меры к охране ее конфиденциальности.

ГК РФ устанавливает ответственность в виде возмещения убытков за получение информации, составляющей коммерческую или служебную тайну незаконными методами. Примером коммерческой тайны является ноу-хау.

Постановлением Правительства РФ от 05.12.1991 № 35 утвержден перечень информации, которая не может быть коммерческой тайной:

1)  учредительные документы юридических лиц;

2) документы, дающие право заниматься предпринимательской деятельностью (например, лицензии);

3)  сведения, включенные в отчетность по налогам;

4)  документы о платежеспособности;

5)  сведения о численности, составе работающих, их зарплате;

6)  документы об уплате налогов и т. д.

Работы и услуги

Работы отличаются от услуг тем, что результат выполнения работы воплощен в каком-либо материальном объекте. При оказании услуг материального результата нет — для управомоченного лица важен не результат, а сам процесс оказания услуги (например, договор хранения).

Интеллектуальная собственность

Результаты интеллектуальной деятельности, а также исключительные права на них — являются объектом гражданского права.

В качестве результатов интеллектуальной деятельности выступают произведения науки, искусства. Эти произведения следует отличать от материальных носителей, в которые они обличены, поскольку произведения являются системой образов, идей, мыслей.

Другим результатом интеллектуальной деятельности является изобретения — т. е. определенные технические решения.

Права на результаты творческой деятельности возникают у того, кто своим творческим, интеллектуальным трудом создает тот или иной результат.

Ст. 138 ГК РФ называет эти исключительные права по использованию результатов в интеллектуальной деятельности интеллектуальной собственностью.

Режим исключительных прав распространяется также на приравненные к результатам творческой деятельности средства индивидуализации юридических лиц, работ и услуг: фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания.

Нематериальные блага

К особой группе объектов гражданских прав относятся нематериальные блага — не имеющие экономического содержания и не отделимые от личности их носителя блага и свободы, признанные действующим законодательством.

Характеристика нематериальных благ:

- не имеют материального (имущественного) содержания;

— неотделимы от личности их носителя;

- обладают свойством индивидуализации самой личности обладателя этих прав.

Регулирование и защита нематериальных благ осуществляются комплексно нормами ряда отраслей права. В теории права существует, по крайней мере, две точки зрения на предмет гражданско-правового регулирования отношений по поводу нематериальных благ и связанных с ними личных неимущественных прав:

-   гражданское   право   не   регулирует,   а  лишь  охраняет личные неимущественные права.

-  гражданское право как регулирует, так и охраняет нематериальные блага (представитель Л. О. Красавчиков)

Действующий ГК РФ подразделил личные неимущественные отношения на регулируемые и защищаемые гражданским законодательством. Личные неимущественные отношения, связанные с имущественными, основанные на равенстве, автономии воли и имущественной самостоятельности их участников, регулируются гражданским законодательством (п. 1 ст. 2 ГК РФ). Неотчуждаемые права и свободы человека и другие нематериальные блага защищаются гражданским законодательством, если иное не вытекает из существа этих нематериальных благ (п. 2 ст. 2 ГК).

Статья 150 ГК РФ дает примерный перечень юридически защищаемых нематериальных благ, подразделяя их на:

а)  нематериальные блага, приобретаемые гражданами и юридическими лицами в силу рождения (создания) — жизнь, здоровье,  достоинство личности,  личная  неприкосновенность, честь и доброе имя, деловая репутация, неприкосновенность частной жизни, личная и семейная тайна;

б)  нематериальные блага, приобретаемые лицами в силу закона — право свободного передвижения, право выбора места пребывания и жительства, право на имя, иные личные неимущественные права.

Широко распространенное на практике понятие «нематериальное благо» в ГК РФ является собирательным, относящимся как к самому «благу», так и к личным неимущественным правам.

Правоотношение, элементом которого является субъективное право лица на нематериальное благо, является абсолютным, так как управомоченному субъекту противопоставляются абсолютно все обязанные воздерживаться от нарушения этого права. Однако в случае его нарушения оно приобретает характер относительного правоотношения.

Специфично основание возникновения личных неимущественных прав на нематериальные блага: не в силу юридического факта, а непосредственно на основании указания закона.

Особенность осуществления личных неимущественных прав состоит в том, что законом определяются не пределы реализации нематериальных благ управомоченным лицом, а устанавливаются границы вторжения посторонних лиц в личную сферу и, если эти пределы нарушаются, допускается применение принудительных мер к их восстановлению. При установлении границ поведения управомоченных и обязанных лиц существенное значение приобретают нормы морали.

По целевой направленности личные неимущественные права можно классифицировать на:

1)  личные неимущественные права, направленные на индивидуализацию личности: право на имя (наименование юридического лица), право на месть, достоинство, деловую репутацию и т. п.;

2) личные неимущественные права, направленные на обеспечение физической  неприкосновенности  личности  (жизнь, свобода, выбор места пребывания, места жительства и т. п.);

3)  личные неимущественные права, направленные на неприкосновенность внутреннего мира личности и ее интересов (личная и семейная тайна, невмешательство в частную жизнь, честь и достоинство).

Специфика гражданско-правовых способов защиты личных нематериальных благ проявляется в том, что в случаях нарушения нематериальных благ они подлежат восстановлению независимо от вины правонарушителя.

Основания и способы защиты нематериальных благ различаются в зависимости от того, нарушены ли права физического или юридического лица. При жизни носителя личных неимущественных прав и других нематериальных благ в первую очередь от него зависит, воспользуется ли он предусмотренными законом способами защиты этих благ и, если воспользуется, то какими именно. Третьи лица могут осуществлять и защищать личные неимущественные права, принадлежащие лицу, если уполномочены на то носителем права или законом, и если это не противоречит существу нарушенного права. Личные неимущественные права и иные нематериальные блага, принадлежащие умершему, при наличии юридически значимого интереса могут осуществлять и защищать другие лица, в том числе наследники правообладателя.

В силу ст. 208 ГК РФ исковая давность не распространяется на требования о защите личных неимущественных прав и других нематериальных благ, кроме случаев, предусмотренных законом.

Целью гражданско-правовой защиты личных неимущественных прав граждан является предоставление и обеспечение им физической и интеллектуальной неприкосновенности, а также неприкосновенности внутреннего мира личности.

Гражданско-правовые   нормы   наряду  с  нормами  других отраслей права направлены на:

1)  охрану жизни человека в плане не только предотвращения произвольного лишения жизни, но и регулирования отношений, связанных с трансплантацией органов человека, искусственным оплодотворением, искусственным прерыванием беременности и пр.

2)   неприкосновенность  частной жизни,  личная и семейная тайна — это право лица по своему усмотрению определять личное поведение в индивидуальной жизнедеятельности.

3)  право свободного передвижения, выбора места пребывания и жительства обеспечивается тем, что только сам гражданин может решить по  своему личному  усмотрению,   где  и  как долго ему проживать, какие места посещать, где будет находиться его постоянное или временное место жительства.

4)  право на имя — наиболее существенное из прав, индивидуализирующих личность гражданина. Русское официальное имя состоит из фамилии, имени, отчества и подтверждается официально выданным документом: паспортом, свидетельством   о  рождении,  другими документами,  удостоверяющими личность гражданина.  Родившемуся ребенку уже в течение месяца должно быть присвоено определенное имя, достоверно записанное в актовых записях и в свидетельстве о рождении (л. 6 ст. 14 ФЗ «Об актах гражданского состояния» от 15 ноябри 1997 г.). Наряду с правом на имя, данном при рождении, гражданину предоставлено право на его изменение, например, в случае неблагозвучности имени, желания гражданина, обоснованного уважительными  причинами,  изменить фамилию, имя или отчество. Широкое применение гражданско-правовые способы защиты права на имя находят в случаях, когда присвоение чужого имени, использование его с искажением причиняют его носителю нравственные страдания, а возможно, и имущественный вред.

Ценные бумаги

С развитием гражданского оборота возникает необходимость фиксации гражданских прав, чтобы они могли участвовать в гражданском обороте наравне с вещами — появляются ценные бумаги.

Согласно ст. 142 ГК РФ, ценная бумага — это установленной формы документ, предъявление которого необходимо для осуществления выраженного в ней субъектного имущественного права.

Ценная бумага обладает специфическими признаками:

1) она воплощает в себе субъективное право, причем виды прав, которые могут быть удостоверены ценными бумагами, определяются законом или в установленном им порядке (ст. 144 ГК РФ);

2)   не всякий документ, свидетельствующий о праве  на какие-то ценности, является ценной бумагой. Ценной бумагой будет только такой документ, без предъявления которого нельзя осуществлять это право, т.  е.  ценная бумага обладает признаком презентации — осуществление воплощенных в ценной бумаге прав возможно только при ее предъявлении;

3)  ценная бумага это строго формальный документ. Она должна содержать указание на субъективное право, которое в ней воплощено, также она должна содержать необходимые реквизиты и быть в строго определенной форме. Несоблюдение этого правила ведет к ничтожности ценной бумаги;

4)   публичная  достоверность -  надлежаще  оформленная ценная бумага, в отличие от прав, не удостоверенных ценной бумагой, не может быть оспорена должником в связи с отсутствием основания возникновения обязательства либо его действием. У ценной бумаги  появляется характерное только для нее основание для отказа должника от исполнения обязательства, в частности:

а)  ссылка на пропуск срока предъявления ценной бумаги к исполнению;

б)  оспаривание ценной бумаги в связи с ее поддельностью либо подлогом.

Виды ценных бумаг

Из закона можно вывести следующую классификацию ценных бумаг:

I. По способу обозначения управомоченного лица ценные бумаги делятся на:

именные — право, воплощенное в ней, может быть осуществлено только лицом, обозначенным в бумаге;

-  ордерные — право может быть осуществлено лицом, на которое ценная бумага выписана, либо по его распоряжению или приказу другим лицом;

-   на предъявителя —  воплощенное в ней  право может быть осуществлено любым, кто предъявил ценную бумагу.

Указанные виды ценных бумаг обладают различной оборотос-пособностью: для ценных бумаг на предъявителя достаточно простого вручения, для именной ценной бумаги требуется соблюдение правил об уступке права (в частности, лицо, передавшее бумагу несет ответственность за недействительность соответствующего требованиям, но не на его исполнение); ордерные ценные бумаги передаются путем индоссамента. Индоссамент — передаточная надпись: при этом лицо, передающее бумагу называют индоссант, а лицо получающее — индоссат.

Виды индоссаментов:

а) бланковый — не содержит указания на лицо, которому или по приказу которого должно быть совершено исполнение должником (при совершении такого индоссамента бумага становится предъявительской);

б)   ордерный -- содержит указание на лицо, которое или приказу которою должно быть произведено исполнение;

в)  перепоручительный — не передаст право на ценную бумагу. При таком индоссаменте индоссат выступает как представитель индоссанта, осуществляющий его право.

Ордерные ценные бумаги отличаются повышенной надежностью, поскольку вес лица, совершающие индоссамент по ценным бумагам и лицо, выдавшее ее, несут солидарную ответственность перед се владельцем. Исключение из этого правила составляют те индоссанты, которые запретили новый индоссамент. И если все-таки индоссамент был совершен, то такие индоссанты не отвечают.

II.  С учетом того, на каких началах произведен выпуск ценных бумаг выделяются:

1)  эмиссионные;,

2)  неэмиссионные.

Характерной особенностью эмиссионной ценной бумаги является то, что они размещаются выпусками и имеют равный объем и сроки осуществления ценных бумаг внутри одного выпуска (например, акция, облигация).

Неэмиссионные ценные бумаги выдаются штучно и закрепляют индивидуальный объем прав (например, чек).

III.  По содержанию прав, воплощенных в ценных бумагах, они делятся на:

1)  денежные — воплощают право на получение денежной суммы (чеки, векселя);

2)  товарные — воплощают право на товары и услуги (например, жилищный сертификат);

3)  дающие право на участие в управлении АО (например, акции).

В правовом институте ценных бумаг есть нормы, посвященные утрате и восстановлению прав по ценной бумаге: с именной ценной бумагой проблем нет, а с другими — можно обратиться в суд о признании утраченного документа недействительным и о восстановлении прав по утраченной ценной бумаге. При подаче такого иска суд запрещает эмитенту производить выплаты по утраченной ценной бумаге, далее, он публикует объявление о вызове фактического держателя документа. Если фактический держатель придет в суд и принесет ценную бумагу, то суд оставляет заявление без рассмотрения и разъяснения заявителю, что надо подать другой иск об истребовании ценной бумаги у ее держателя. Если держатель не явится в суд, то бумага признается недействительной — это решение является основанием для выдачи новой бумаги.

Ст. 149 ГК РФ ввела понятие бездокументарной ценной бумаги — это название является условным, правильнее говорить о двух формах фиксации гражданских прав:

1)  в документах;

2)  в ЭВМ или путем записи на счета. Бездокументарная фиксация гражданских прав - это не разновидность ценных бумаг, а частный случай более широкого понятия — фиксации или удостоверения гражданских прав. Бездокументарная фиксация по ст. 149 ГК РФ применяется к именным и ордерным ценным бумагам.

Фиксация в бездокументарной форме осуществляется специальным лицом, получившим соответствующую лицензию и только в случаях, определенных законом, или в установленном им порядке. К такой форме фиксации применимы только некоторые правила о ценных бумагах. Достоинством бездокументарной фиксации  гражданских прав является то, что отпадает необходимость соблюдения формальных требований о ценных бумагах.

Но в ст. 149 ГК РФ предусмотрено, что лицо, осуществляющее регистрацию, обязано выдать документ, свидетельствующий о закрепленном праве -- он не является цепной бумагой и он свидетельствует о том, что фиксация права была произведена. Само право подтверждается либо путем записи на счетах или в ЭВМ.

Недостатком также является необходимость создания специального регистратора, а также возможность злоупотребления. Недостатком является и вопрос о передаче именных и ордерных цепных бумаг — возникают сложности практического и теоретического характера.

Выводы:

1)  ценной бумагой признают способ удостоверения субъективного гражданского права, осуществление и передача которого становится возможным только строго определенным способом. При этом документарная ценная бумага имеет место тогда, когда удостоверение субъективного права осуществляется посредством документа, предъявление которого необходимо для осуществления или передачи воплощенного в нем права. Бездокументарная ценная бумага имеет место тогда, когда удостоверение, осуществление и передача субъективного права производится посредством записи на счетах или на ЭВМ.

2)  значение института ценных бумаг:

—   обеспечивает упрощенную  передачу и осуществление прав на различные материальные блага;

—  придает большую устойчивость гражданскому обороту, поскольку точно указывает на лицо, которому необходимо произвести исполнение, а также точно определяет содержание субъективного гражданского права;

—  обеспечивает высокий уровень оборотоспособности.

По ст. 143 ГК РФ к ценным бумагам относятся:

1)  государственные и частные облигации;

2)  вексель;

3) чек;

4)  депозитный и сберегательный сертификаты;

5)  банковская сберегательная книжка на предъявителя;

6)  коносамент;

7)  акция;

8)  приватизационные ценные бумаги;

9)   и  другие  документы,   которые   законом  от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (с изм. на 31.12.1999) или в установленном законами порядке отнесены к ценным бумагам.

Акция

— ценная бумага, удостоверяющая право ее владельца на получение части прибыли АО в виде дивидендов, на участие в управлении и на часть имущества АО, остающуюся после ликвидации АО.

Виды акций:

1)  обыкновенные — их владелец имеет право участвовать в управлении АО (т. с. право голоса на общем собрании);

2)  привилегированные — их владелец обладает преимущественным правом па получение дивидендов, а также на приоритетное участие в разделе имущества при ликвидации.

Акции могут быть только именными.

Облигация

- ценная бумага, удостоверяющая право ее держателя на получение от эмитента облигации в предусмотренный ею срок ее номинальной стоимости, а также зафиксированный в ней процент от этой стоимости, или иного имущественного эквивалента.

Виды облигаций:

1)  государственные — по ним обязуются РФ и субъекты РФ;

2)   муниципальные — обязуются муниципальные учреждения;

3)  частные — обязуются юридические лица;

4)  целевые - право па приобретение определенного товара.

Юридическая природа облигации — удостоверение отношений займа.

Чек

— ценная бумага, содержащая ничем не обусловленное письменное распоряжение чекодателя плательщику (банку или иному кредитному учреждению), уплатить держателю чека, указанную в нем денежную сумму.

Таким образом, в чековом правоотношении участвуют:

-  чекодатель (лицо, выписавшее чек и у которого в определенном банке есть счет);

-   чекодержатель  (лицо,   управомоченное   на получение денежных средств по чеку);

- плательщик (банк или иное кредитное учреждение, имеющее лицензию на банковские операции).

Обязательные реквизиты чека (ст.878 ГК РФ):

1)  наименование «чек»;

2)  поручение плательщику выплатить конкретную денежную сумму;

3)   наименование плательщика и счет, с которого будет произведен платеж;

4)  указание валюты платежа;

5)  дата и место составления чека;

6)  подпись чекодателя.

Чек сугубо срочный документ — он должен быть предъявлен к оплате в срок, предусмотренный законом (обычно 10 дней).

В случае отказа плательщика от оплаты чека чекодержатель вправе предъявить иск к одному, нескольким или всем обязанным по чеку лицам: чекодателю, плательщику, авалисту (это лицо, которое гарантировало оплату чека — такая гарантия называется аваль).

Вексель

это ценная бумага, удостоверяющая ничем не обусловленное обязательство выплатить по наступлении определенного векселем срока определенную сумму владельцу векселя. При простом векселе платит векселедатель, при переводном векселе (тратте) платит другое лицо, указанное в векселе.

Законом от 11.03.1997 № 48-ФЗ «О переводном и простом векселе» устанавливается, что на территории РФ применяется Положение о простом и переводном векселе от 07.08.1937 №104/1341.

Вексельные правоотношения имеют следующие признаки:

1)  выдача векселя абстрактная сделка, т. е. основание, по  которому  был   выдан   вексель,  не   имеет юридического значения;

2) согласно закону по векселю вправе обязываться граждане и юридические лица, РФ, субъекты РФ и муниципальные образования вправе обязывать только в случаях, специально предусмотренных законом;

3)  вексель может быть составлен только на бумаге;

4)   плательщиком по векселю может быть любое лицо,  в отличие от чека, где плательщиком может быть банк или иное кредитное учреждение;

5)  вексель выполняет ряд функций:

         а) средство платежа;

б)  средство кредитования;

в)  средство перевода денег.

6) любой вексель (простой и переводной) может быть передан посредством индоссамента;

7} вексель — строго формальный документ.

С векселем можно совершать следующие операции:

1)  учет векселя банком — банк до наступления указанного в векселе срока платежа оплачивает вексель, взимая за это процент от стоимости, а по наступлении срока предъявляет его к должнику;

2)  инкассирование векселей банком — банк берет на себя обязательство по предъявлению векселя к оплате и получению денежной суммы за определенный процент от суммы;

3)  выдача вексельного поручительства (аваля — как и по чеку).

Депозитные и сберегательные сертификаты (ст. 844 ГК РФ).

Депозитный сертификат выдают юридическим лицам, а сберегательный физическим.

Депозитный и сберегательный сертификаты — это ценные бумаги, удостоверяющие сумму вклада, внесенного в банк и права вкладчика на получение после истечения срока суммы вклада и процентов, обусловленных в сертификате, выдавшим его банком.

Эта ценная бумага удостоверяет банковский вклад.

Банковская сберегательная книжка на предъявителя

—  удостоверяет заключение договора банковского вклада с гражданином и внесение денежных средств на его счет.

Отличается от сберегательного сертификата тем, что со сберегательной книжки можно снимать деньги по частям, при этом не происходит отрицательных последствий для вкладчика. В сберегательном сертификате при досрочном снятии вклада уменьшаются проценты.

По вкладу на сберегательной книжке можно давать распоряжения о перечислении средств, то есть производить безналичные расчеты.

Коносамент

—  предусмотрен Кодексом торгового мореплавания, который утвержден законом РФ от 30.04.1999 № 81-ФЗ (с изм. па  26.05.2001)  —  это товарно-распорядительный документ, удостоверяющий право его держателя распоряжаться указанным в коносаменте грузом, то есть он удостоверяет право собственности на груз, сданный в перевозку.

При передаче коносамента происходит переход права собственности на груз. Груз выдается перевозчиком только предъявителю коносамента.

Тема 12 ПОНЯТИЕ И ВИДЫ СДЕЛОК

Сделка (ст. 153 ГК РФ) — действия лиц, направленные на возникновение, изменение пли прекращение гражданских прав и обязанностей.

П. 1 с г. 8 ГК РФ гласит, что гражданские правоотношения возникают из договоров и сделок, предусмотренных законом, а также из сделок, не предусмотренных законом, но не противоречащим ему.

Отличительные свойства сделки как юридического факта:

1) сделка — это правомерное действие. Сделка как юридический факт все равно имеет значение, даже если она противоречит закону;

2) сделка всегда совершается со специальным намерением породить, правовые последствия.

Так как в законе идет речь о направленности сделки на установление или прекращение гражданских прав и обязанностей, то она может и не порождать правовых последствий, и тогда она может быть лишь частью сложного юридического состава;

3) сделка направлена на установление, изменение или прекращение именно гражданских прав и обязанностей.

Сделка является волевым актом, и в этом качестве ее характеризует воля и волеизъявление. Закон придает особое значение воле - внутреннему желанию, намерению лица. Волеизъявление — воплощение воли в реальности.

Сделка есть единство воли и волеизъявления, при наличии 2-х моментов:

1) волеизъявление должно быть адекватно воле;

2} нормальные условия формирования воли.

Элементы сделки

1)   воля;

2)  волеизъявление;

3)  мотивы — всегда характеризуют цели, с которыми субъект заключает сделку;

Мотивы бывают:

а) имеющими юридическое значение для действительности сделки;

б) не имеющими юридического значения для действительности сделки (они, как правило, преобладают).

4) основания сделки.

Основания сделки — мотивы, от наличия которых зависит действительность сделки. Они всегда приобретают юридическое значение независимо от того, получили они в сделке прямое или косвенное значение (например, основание купли-продажи — намерение получить встречное удовлетворение).

И другие мотивы могут получить значение, но лишь в той мере, в которой они определяются сделкой.

Классификация сделок

Классификация сделок различна по разным основаниям:

1)  По характеру волеизъявлении:

а)  односторонняя (сделка, для совершения которой достаточно волеизъявления одной стороны — например, завещание);

б)  двусторонняя (сделка, для совершения которой необходимо волеизъявление двух субъектов — например, купля-продажа);

в)  многосторонняя.

Двусторонние и многосторонние сделки являются договорами.

2)  По способу совершения:

а) реальные (моментом заключения сделки считается момент передачи пещи — например, договор займа);

б)  консенсуальные (для ее совершения требуется лишь волеизъявление сторон).

Нормы закона, определяющие момент совершения сделки, носят императивный характер, и не могут быть изменены соглашением сторон.

3)  По специфике основания:

а)  возмездные и безвозмездные

Возмездная сделка - сделка, в которой одной стороне предоставлено соответствующее встречное удовлетворение, получаемое ею от другой стороны. Возмездные сделки обеспечиваются законом в большей мере.

б)  абстрактные и каузальные

Каузальные сделки характеризуются тем, что их действительность зависит от их основания. Все сделки, по общему правилу, являются каузальными.

Абстрактная сделка — ее действительность не зависит от ее основания (например, выдача векселя).

4)  По степени определенности, связанных с ними правовых последствий:

а) условные — сделки, которые связывают возникновение или прекращение гражданских прав и обязанностей с условием, относительно которого не известно, наступит оно или нет.

Выделяют два существенных признака условия:

—  условие не должно выражать существа длиной сделки;

—  в отношении наступления условия существует неопределенность.

Например, сдадим в аренду квартиру, если сын поступит в ВУЗ.

Договор страхования не является условной сделкой, т. к. здесь условие выражает существо сделки.

б) безусловные.

Условные сделки (ст.  157 ГК РФ) подразделяются на:

а)  сделки под отлагательным условием — если  возникновение прав и обязанностей поставлено в зависимость от наступления условий;

б)  сделки под отменительным условием — если прекращение прав и обязанностей поставлено в зависимость от условия.

Значение условных сделок — благодаря им открывается возможность придать значение мотивам, не являющимся основанием сделки.

Условием могут быть как юридические события, так и действия лица. То есть, на наступление обстоятельств можно влиять и закон устанавливает следующие требования.

—  если наступлению условия недобросовестно воспрепятствовала сторона, то условие признается не наступившим.

- если наступлению условия недобросовестно содействовала сторона, которой наступление условия выгодно, то условие признается не наступившим.

5)  Иные виды сделок:

а) срочная и бессрочная (заключенная на определенный срок или без него);

6)  биржевая;

в)   федуциарная (имеет доверительный характер, нет возможности контролировать со стороны 3-х лиц);

г)  внешнеэкономическая (особый состав субъектов, особые требования к форме и т. п.).

Условия действительности сделок

1)   закон предъявляет определенные требования к субъектам — по общему правилу, сделку может совершать дееспособное лицо.

2)  лицо, совершающее свою сделку, должно понимать характер своих действий и контролировать их;

3)  юридические лица всегда воле- и дееспособные, следовательно сделка не должна выходить за пределы правоспособности юридического лица;

4)  предъявляется требование к единству воли и волеизъявления;

5)  содержание сделки не должно противоречить действующему законодательству (ст.  168 ГК РФ);

6)  недействительность сделки, совершенной с целью, противной  основам правопорядка и нравственности — требуется наличие умысла хотя бы у одной из сторон;

7)  для закона небезразлична форма, в которую волеизъявление сторон обличено.

Форма — способ выражения волеизъявления сторон. Форма может быть:

а)  устная — воля лица не обязательно должна быть выражена словами. Существует молчание, имеющее юридическое значение. Среди устных сделок выделяется особая группа - сделки, исполняемые при самом их совершении — совершаются в устной форме, если нет необходимости в нотариальном оформлении.

б)  письменная — простая и нотариальная.

Условия, при которых сделка должна быть совершена в простой письменной форме, указаны в ст. 161 ГК РФ:

а)  сделки юридических лиц между собой и гражданами;

б)  сделки между гражданами на сумму, превышающую не менее чем в 10 раз мрот, а в случаях, установленных законом, независимо от суммы сделки.

При несоблюдении простой письменной формы сделка признается действительной, но стороны лишаются права в случае спора в подтверждении сделки и ее условий ссылаться на свидетельские показания, но могут предъявлять письменные и иные доказательства. Несоблюдение простой письменной формы для внешнеэкономической сделки влечет ее недействительность.

Условия, при которых сделка должна быть совершена в нотариальной форме (ст. 163 ГК РФ):

а)  в случаях, предусмотренных прямо в законе;

б)  в случаях, предусмотренных соглашением сторон, хотя бы по закону удостоверения нотариуса этой сделки не требуется.

Несоблюдение нотариальной формы влечет недействительность сделки, за исключением, предусмотренным п. 2 ст. 165 ГК РФ, в случаях, когда одна из сторон полностью или частично исполнила сделку, а другая уклоняется, то суд вправе признать сделку действительной и при несоблюдении нотариальной формы.

Государственная регистрация сделок — не является формой сделки, а является дополнительным условием ее совершения. Соблюдение требования о регистрации сделки — закон считает, что до момента государственной регистрации сделка не считается облеченной в предусмотренную законом форму, что влечет ее недействительность, при этом требования о ее регистрации вытекают только из закона, и не могут быть установлены сторонами.

До регистрации таких сделок за ними не признается значения юридического факта (когда сделка не является совершенной до регистрации)

Общие правила о государственном регистрации установлены в ст. 164 ГК РФ:

-  сделки с движимым имуществом требуют регистрации в случаях, предусмотренных законом;

-  недвижимость всегда подлежит государственной регистрации (см. ст.  131  ГК РФ и закон «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним»).

Закон закрепляет следующие принципы государственной регистрации:

а)  общедоступность сведений о государственной регистрации:

б)  принцип неопровергаемости этих сведений (зарегистрированное право может быть оспорено лишь в суде).

Последствия несоблюдения требований о государственной регистрации (ст. 165 ГК РФ) — лишь в случаях прямо установленных законом влечет недействительность сделки.

Тема 13 НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ СДЕЛОК

Виды недействительных сделок -- различают несколько групп:

I) сделки с пороками воли:

а)   сделка,  совершенная под влиянием заблуждения (ст.  178 ГК РФ) — недействительной признается сделка, совершенная под влиянием заблуждения существенного значения.

Существенный признак заблуждения:

-  относительно предмета сделки;

-  относительно тождества или таких качеств ее предмета, которые значительно снижают возможность его использования по назначению.

Заблуждение относительно мотивов сделки не имеет значения.

б)  под влиянием обмана (ст. 179 ГК РФ)

Обман имеет место, когда участник двух- или многосторонней сделки, а также лицо, могущее извлечь выгоду из односторонней сделки, путем намеренного умолчания или сообщения ложных сведений побуждает другое лицо к совершению сделки, то есть имеет место неправомерное поведение лица с целью совершить сделку (формы — умолчание или ложь).

Сделки, совершаемые под влиянием обмана и заблуждения, характерны тем, что воля лица формируется в ненормальных условиях. Можно различать сделки под влиянием заблуждения и обмана по следующему критерию — если действия другой стороны противоправны, то это обман, если нет — заблуждение.

в)  под влиянием насилия, угрозы (ст. 179 ГК РФ)

Под насилием принято понимать физическое воздействие на субъекта сделки либо со стороны его контрагента, либо со стороны другого лица, могущего извлечь выгоду из сделки—в этом случае отсутствует не только воля, но и волеизъявление (т. е. нет акта свободного выявления воли).

Под угрозой понимают психическое воздействие на субъекта, совершившего сделку — вследствие психического воздействия внутренняя воля лица искажена. Угроза должна обладать следующими признаками:

-  угроза должна быть существенной, т. е. угроза побуждает другое лицо избежать связанного с нею зла;

—  угроза должна быть реальной, т. е. ее действительность должна адекватно восприниматься субъектом;

—  угроза должна быть неправомерной (некоторые считают, что даже угроза правомерная влечет недействительность сделки — например, узнал о преступлении и шантажируешь).

Правомерные угрозы — понятие спорное. И. Б. Ноницкпй выделил 2 признака правомерной угрозы:

—  угрожающий имеет право осуществить угрозу;

- он имеет право требовать заключения сделки — тогда угроза правомерна, а сделка действительна.

г)  злонамеренного соглашения представителя одной стороны с другой стороной (ст. 179 ГК РФ)

Злонамеренное соглашение представителей сторон — речь идет о представительстве, — представитель выражает не свою волю, а волю представляемых, а при злонамеренном соглашении воля стороны теряется.

д)  стечение тяжелых обстоятельств (ст.  179 ГК РФ) Сделка, совершенная при стечении крайне тяжелых обстоятельствах (кабальные сделки) — необходимы три условия для недействительности;

-  совершение на крайне невыгодных условиях для одной стороны;

-  совершение при стечении крайне тяжелых обстоятельств;

-  другая сторона использует это состояние.

В кабальных сделках субъект осознает пороки своей воли, что отличается от заблуждения или обмана.

Объединенный признак недействительных сделок в ст. 179 ГК РФ — неправомерность действий одной из сторон.

Последствия этих сделок (п. 2 ст. 179 ГК РФ) — сторона, действующая неправомерно, обязана вернуть все полученное обратно, а имущество, полученное потерпевшим от виновной стороны, взыскивается в пользу государства (это гражданско-правовая санкция).

2) Сделки с пороками субъективного состава:

а)  сделки, совершенные недееспособными гражданами (ст. 171 ГК РФ) — такие сделки никогда не влекут никаких юридических последствий, но могут быть признаны судом действительными, если они совершены в интересах этих лиц и если они совершены в выгоде для этих лиц;

б)  сделки, совершенные малолетними (от 6 до 14 лет) (ст. 172  ГК  РФ)  — такие  сделки никогда  не  влекут никаких юридических последствий, но такие сделки могут быть признаны судом действительными, если они совершены в интересах этих лиц и если они совершены в выгоде для этих лиц;

в) сделки, совершенные ограниченным в дееспособности (ст. 176 ГК РФ) — такие сделки влекут правовые последствия, но могут быть признаны недействительными по иску законных представителей;

г)  сделки, совершенные с частично дееспособными (14- 18 лет)(ст. 175 ГК РФ) — такие сделки влекут правовые последствия, но могут быть признаны недействительными по иску законных представителей;

д)  сделки с пороками субъектного состава юридических лиц (ст. 173-174 ГК РФ) — недействительными являются сделки юридического лица, выходящие за пределы его правоспособности, установленной учредительными документами.

Сделка, совершенная юридическим лицом в противоречии с целями деятельности, ограниченными учредительными документами, либо не имеющими лицензии на занятие этой деятельностью, может быть признана судом недействительной по иску этого юридического лица, его учредителей или государственного органа, если доказано, что другая сторона знала или должна была знать о ее незаконности.

Последствия совершения сделки органом юридического лица, выходящего за пределы его полномочий (ст. 174 ГК РФ) — для их применения необходимо:

-   установить  факт  осведомленности другой  стороны  о превышении правоспособности;

-  лицо, которое подает иск, должно иметь интерес;

-   полномочия органа юридического лица должны быть ограничены  в учредительных документах соответствующего юридического лица по сравнению с законом, доверенностью или обстановкой, в которой совершалась сделка.

3)  Сделки с пороками содержания:

недействительными являются сделки, не соответствующие закону, Кодексу и иным гражданским правовым актам (ст. 168 ГК РФ).

Выделяют отдельные группы таких сделок:

а)   мнимая (п.  1  ст.  170 ГК РФ) -- сделка, совершенная лишь для вида без намерения породить юридические последствия — недействительна во всех случаях;

б)  притворная (п. 2 ст. 170 ГК РФ) — сделка, совершаемая с целью прикрыть другую сделку всегда недействительна, а к сделке, которую стороны действительно намерены совершить, применяются соответственные правила.

4)  Сделки с пороками формы — раскрыты в теме о форме сделок.

Порядок признания сделок недействительными

В зависимости от того, требуется ли решение суда для признания сделки недействительной, различают:

1)  ничтожные - сделка, недействительная по самому факту своего совершения (ст. 168 ГК РФ);

2)  оспоримые.

Нормативно такое деление закреплено впервые, хотя в теории известно давно. И. Б. Новицкий считал, что терминологию «ничтожность» и «оспоримость» нельзя признать удачной, т. к. оспоримость указывает на необходимость совершения каких-либо действий для устранения правовых последствий, а ничтожность означает отсутствие результата; но оспоримая сделка при признании недействительной является по конечному результату тождественной ничтожной.

Недействительная сделка влечет правовые последствия, связанные с ее недействительностью.

Особенности:

а)  как ничтожная, так и оспоримая сделка недействительны с момента совершения;

б)  ничтожной можно признать сделку по требованию любого заинтересованного лица, а оспоримой — только по требованию лиц, указанных в законе (п. 2 ст.  166 ГК РФ).

Для решения вопроса о порядке признания сделки недействительной важно то обстоятельство, что недействительна вся сделка или ее часть — ст. 180 ГК РФ устанавливает, что недействительность части сделки не влечет недействительность остальных частей, если сделку могли бы совершить и без этой части.

Сроки исковой давности по недействительности сделок (ст. 181 ГК РФ):

1)  иск о применении последствий недействительности ничтожной сделки может быть предъявлен в течение 10 лет со дня, когда началось ее исполнение;

2)   иск о  признании  оспоримой  сделки недействительной может быть предъявлен  в течение   1 года:   при  насилии  и угрозе — со дня окончания насилия или угрозы, а обычно — со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о недействительности сделки.

Последствия признания сделок недействительными: Указанные последствия рассматриваются применительно к двум группам случаев:

1)  сделки совершены, но не исполнены — в соответствии с п. 3 ст. 167 ГК РФ сделка не влечет правовых последствий и суд прекращает ее действие в будущем;

2)  сделка исполнена — возможно 3 случая:

а)  двусторонняя реституция (п. 2 ст.  167 ГК РФ) — стороны возвращаются в первоначальное состояние, все переданное возвращается обратно,

б)  односторонняя реституция — одна из сторон действует неправомерно и подлежит гражданско-правовой ответственности в виде санкции: все, что получено потерпевшей стороной, передается государству, а потерпевшему возвращается все, что было передано им по сделке в натуре или в виде денежной компенсации, и сохраняется возможность требовать возмещения реального ущерба (п. 2 ст. 179 ГК РФ),

в)   ни  одна  из  сторон  не  возвращается  в  первоначальное состояние (абз. 2 ст.  169 ГК РФ) — обе стороны действуют с умыслом и все, переданное по такой сделке, идет в доход государства.

Тема 14

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО И ДОВЕРЕННОСТЬ

Понятие и виды представительства

Представительству посвящена Глава  10 ГК РФ.

Представительство — гражданское правоотношение, заключающееся в действиях лица в пределах данных ему полномочий, осуществляемых от имени представляемого, или приобретение непосредственно дли представляемого лица гражданских прав или обязанностей.

Три признака представительств:

1)  права и обязанности приобретаются и осуществляются не тем лицом, которому они будут принадлежать;

2)  представитель действует от имени представляемого, следовательно, права и обязанности им приобретенные считаются принадлежащими не представителю, а представляемому уже в момент возникновения;

3)  представитель облекается определенными полномочиями со стороны представляемого и в пределах этих полномочий представитель совершает самостоятельно волевые акты в процессе их осуществления.

Когда имеет место представительство, то к правоспособности представляемого присоединяется дееспособность представителя, следовательно, представительство не является субъективным правом, а является возможностью осуществления чужих прав.

Полномочия представителя являются юридическим фактом, определяющим границы присоединения к правоспособности представляемого дееспособности представителя. Не относится к представительству:

1)  посредник, т. к. посредник совершает фактические, а не юридические действия;

2)  рукоприкладчик, который подтверждает факт желания совершить сделку (т. к. он не выражает собственной воли);

3)  посыльный не является представителем, т. к. его функция — довести волю лица до сведения 3-х лиц;

4)  комиссионер не является представителем, т. к. он приобретает права и обязанности на сделке непосредственно;

5) деятельность органов юридического лица не является представительством, т. к. эта деятельность является выражением воли юридического лица.

Совершение некоторых действий юридического характера, тесно связанных с личностью гражданина, не может совершаться представителем (п. 4 ст. 182 ГК РФ) — например, завещание.

Субъекты представительства:

\) представляемым может быть любой субъект гражданского права, который обладает правоспособностью;

2) представителем может быть только дееспособное лицо.

Существует проблема в связи с юридическими лицами (они всегда дееспособны) — если правоспособность юридического лица носит специальный характер, а также ограничена иным образом в учредительных документах, то они не вправе совершать сделки представительства за пределами своей правоспособности.

Закон не запрещает тому или иному лицу быть представителем 2-х или более лиц одновременно, при соблюдении ограничений, установленных п. 3 ст. 182 ГК РФ — такое лицо не вправе совершать сделки от имени одного представляемого в отношении другого, за исключением коммерческого представительства.

Представитель не может совершить сделки от лица представляемого с собой лично.

Закон допускает различные виды представительства в зависимости от основания его возникновения:

1)   представительство,  основанное на законе — возникает независимо от воли или желания лица, а полномочия представителя непосредственно определены законом (их нельзя изменить);

2)   представительство, основанное на доверенности (добровольное) — возникает по воле представляемого и представителя, а полномочия представителя определяются самим представляемым;

3)    представительство,   основанное   на   административном акте.

Особый вид представительства — это коммерческое представительство — впервые закреплено ГК РФ — коммерческим представителем является лицо, постоянно и самостоятельно представительствующее от имени предпринимателей при заключении ими договоров о предпринимательской деятельности.

Особенности коммерческого представителя:

а)  представление  только   предпринимателей   (граждан   и юридических лиц);

б)  на него не распространяется п. 3 ст. 182 ГК РФ — он может совершать сделки, являясь представителем 2-х и более лиц, в отношении их друг с другом, но при согласии обеих сторон',

в)  коммерческое представительство осуществляется на основе договора, а его полномочия должны быть определены договором или доверенностью;

г) могут издаваться специальные правовые акты об особенностях коммерческого представительства в тех или иных областях.

Полномочия  добровольного  представителя   определяются доверенностью.

Доверенность

Доверенность — письменное полномочие, выдаваемое одним лицом другому, для представления его третьим лицам. Не бывает устных доверенностей, и доверенность всегда опирается на установленные представителем отношения, хотя выдача доверенности не является соглашением сторон (это сделка одностороннего характера).

Поскольку выдача доверенности является сделкой, то все условия действительности сделки должны быть соблюдены:

1)   полномочия в доверенности должны быть правомерными;

2)  выдача доверенности есть акт свободной воли;

3) доверенность не может быть выдана недееспособному.

Закон предъявляет ряд специальных требований, распространяющихся исключительно на доверенность:

1)  п. 2 ст. 185 ГК РФ — доверенность на совершение сделок, требующих нотариальной  формы,   должна  быть  нотариально удостоверена;

2)   должна быть  нотариально удостоверена доверенность, выдаваемая в порядке передоверия — п. 3 ст. 187 ГК РФ;

3)  доверенности, требующие нотариального удостоверения, могут быть удостоверены  и иными лицами,  круг которых установлен в п. 3 ст. 185 ГК РФ;

4)   закон предъявляет особые требования к доверенности, выдаваемой юридическими лицами:

а)  п. 5 ст. 185 ГК РФ — доверенность от имени юридического лица выдается за подписью его руководителя или иного лица, уполномоченного на это учредительным документом, с приложением печати;

б)  доверенность, которая выдается от имени юридического лица, основанного на государственной или муниципальной собственности, на получение или выдачу денег, или иных имущественных ценностей, должна быть также подписана и главным бухгалтером;

5)  требование о сроке действия доверенности — доверенность является сугубо срочной сделкой — если в доверенности не указана дата ее совершения, то такая доверенность ничтожна.

Срок действия доверенности не может превышать 3-х лет, если срок в доверенности не указан, то она действительна в течение года.

Единственное исключение из правила о максимальном сроке доверенности предусмотрено для доверенности, предназначенной для совершения действий за границей - она действительна до момента ее отмены.

Доверенность является именным документом, следовательно, должно содержаться указание на представителя и представляемого.

Различают несколько видов доверенности по характеру совершаемых действий и объему полномочий:

1)  генеральная — охватывает совершение всех юридически значимых действий,  связанных с деятельностью лица либо связанных с управлением его имуществом или имущественными правами;

2)  специальная — выдается на совершение определенного комплекса юридических действий — здесь круг полномочий определяется ограниченным характером совершаемых действий (например, доверенность адвокату);

3)  разовая — выдается на совершение одного юридического действия.

Передоверие (ст. 187 ГК РФ) - из закона следует, что лицо, которому выдана доверенность, должно осуществлять эти полномочия лично. Передоверие (передача полномочий) возможна в двух случаях:

1)  в случаях, если представитель уполномочен на это самим доверителем;

2)  лицо вынуждено к этому в силу обстоятельств, но при этом действия должны быть совершены в интересах представляемого (например, болезнь и т. д.).

В обоих случаях необходимо немедленно уведомить о состоявшемся передоверии и сообщить сведения о новом представителе. В противном случае бывший представитель будет нести ответственность за действия нового представителя как за свои действия. Он также несет ответственность, если предупредил, но сделал неправильный выбор.

Поскольку представительство обладает личным характером, то любая сторона может в любой момент отказаться от представительства, независимо от соглашения сторон.

Доверенность прекращается в силу закона в случае смерти гражданина или ликвидации юридического лица, следовательно, представительство не допускает правопреемства.

Представительство без полномочий (ст. 183 ГК РФ)

При отсутствии полномочий действовать от имени другого лица или при превышении таких полномочий, сделка считается заключенной от имени и в интересах совершившего ее лица, если только другое лицо впоследствии прямо не одобрит сделку.

Одобрение является односторонней сделкой..

Третьи лица оспаривать такие сделки не вправе - это подчеркивает обязанность проверки контрагентом полномочий другой стороны.

Последующее одобрение сделки наступает с обратной силой, е. е. сделка считается возникшей с момента совершения сделки.

Тема 15

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ И ЗАЩИТА ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ

Осуществление гражданских прав

Осуществление гражданских прав — совершение тех действий, возможность которых предусмотрена субъективным правом.

В ГК РФ предусмотрено общее правило (ст. 9 ГК РФ) - граждане и юридические лица по своему усмотрению осуществляют принадлежащие им гражданские права.

Отказ граждан и юридических лиц от осуществления принадлежащих им гражданских прав не влечет прекращения этих прав за исключением случаев, предусмотренных законом. Исключения из этого правила - например, наследники в течение 6 месяцев имеют право на принятие наследства, а если не осуществили в течение 6 месяцев, то это право прекращается.

Еще одно правило вытекает из смысла гражданских законов — нельзя превращать субъективное право в обязанность.

Осуществление субъективных гражданских прав затрагивает интересы не только сторон сделки, но и 3-х лиц - для соблюдения интересов 3-х лиц установлены требования к осуществлению гражданских прав:

1)   запрещение осуществлять субъективные права исключительно с намерением причинить вред другому лицу;

2)  любое другое злоупотребление субъективным гражданским правом в любых формах не допускается.

В условиях рыночной экономики ее двигателем является конкуренция. Устанавливаются требования, которые предъявляются к осуществлению субъективных гражданских прав в сфере предпринимательской деятельности:

1)  не допускается использование гражданских прав в целях ограничения конкуренции;

2)  не допускается злоупотребления доминирующим положением на рынке.

По общему правилу, если граждане или юридические лица действуют свыше пределов своего субъективного права, то им будет отказано в защите их гражданского права.

В специально установленных случаях возможна более строгая ответственность: если лицо нарушило конкуренцию и нанесло убытки, то оно должно возместить убытки в размере, в котором превышен размер субъективного гражданского права.

Иногда в законе защита гражданских прав ставится в зависимость от того, добросовестно и разумно осуществляют свои гражданские права или нет - если да, то подлежат защите.

Защита гражданских прав

- действия по применению установленных законом санкций за нарушение соответствующего субъективного права.

Санкции — те меры, которые предусмотрены законом на случай нарушения права.

По общему правилу, в качестве органов, осуществляющих защиту субъективных гражданских прав, выступают суды:

1)  суды общей юрисдикции;

2)  система арбитражных судов;

3)  третейские суды.

В порядке исключения субъективные гражданские права могут защищаться в случаях, прямо предусмотренных законом, административными органами. Но даже в этом случае лицо может обратиться в суд.

Способы   защиты   субъективных   гражданских   прав   (ст.   12          ГК РФ)

Любое субъективное право может защищаться и индивидуальными способами, но мы здесь рассмотрим общие способы.

1. Меры охраны нарушенных гражданских прав — к ним относятся такие санкции, которые направлены на предупреждение или пресечение правонарушения, а если оно все-таки последовало, то на восстановление положения, предшествующего правонарушению.

Меры охраны не связаны с дополнительными обременениями для нарушителя и применяются независимо от вины правонарушителя (это отличие от мер защиты).

Предусмотрены следующие возможные меры охраны:

1)  признание права;

2) пресечение действий, нарушающих право или создающих угрозу нарушения такого субъективного гражданского права;

3)  восстановление положения, существующего до нарушения права (например, виндикационный иск);

4)  принуждение к исполнению обязательства в натуре;

5)  прекращение или изменение гражданского правоотношения;

6)  признание оспоримой сделки недействительной и применение последствий недействительной сделки, а также применение последствий ничтожной сделки;

7)  признание недействительным акта государственного органа  и  местного самоуправления  при  его  противоречии   с законом.

При этом различают два вида актов:

а)  ненормативный — по иску заинтересованного лица всегда могут быть признаны недействительным;

б)   нормативный — признается недействительным только в случаях, прямо предусмотренных законом;

8)  неприменение судом акта государственного органа или органа местного самоуправления;

9)   самозащита права (применяется самим  участником гражданского оборота) — из смысла закона вытекают следующие требования:

а)  лицо является бесспорным обладателем этого права;

б)  избираемый участником способ самозащиты права должен соответствовать и характеру и интенсивности правонарушения;

в)  мера самозащиты — это оперативная мера воздействия, без применения которой невозможно эффективно защитить субъективные нарушения гражданского права с помощью государственных органов  (например,  съеденный суп не  вернешь);

г)  меры самозащиты не должны подменять собой действия компетентных органов государственной власти.

II. Меры гражданско-правовой ответственности (в отличие от мер охраны они всегда связаны с дополнительными обременениями для правонарушителя) — это санкции за совершенное гражданское правонарушение, связанное с дополнительными обременениями для правонарушителя в виде возложения на него дополнительной обязанности или лишения его принадлежащего ему субъективного гражданского права.

Все меры гражданско-правовой ответственности, по общему правилу, применяются только при наличии вины.

1) При нарушении имущественного права, по общему правилу применяется возмещение убытков.

Ст. 15 ГК РФ устанавливает, что лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков.

При этом убытки бывают двух видов:

а) реальный ущерб — уменьшение наличного имущества (может выражаться в расходах, которые лицо, чье право нарушено, произвело иди должно было произвести, а также утраты или повреждения имущества);

б) упущенная выгода — выражается в несостоявшемся улучшении  имущества участника  гражданского оборота,   т.е. выражается в неполученных доходах, которые лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота.

Упущенная выгода не может быть меньше тех доходов, которые получил нарушитель от этого.

По общему правилу, убытки подлежат восстановлению в полном объеме (реальный ущерб + упущенная выгода).

2) При нарушении личных неимущественных прав выступает компенсация морального вреда (физические или нравственные страдания гражданина).

Ст. 151 ГК РФ закрепляет, что при нарушении личного неимущественного права можно требовать возмещения морального ущерба в любом случае, а при нарушении имущественного права — только в случаях, прямо предусмотренных законом.

Дискуссионен вопрос о возможности компенсации морального вреда в денежном выражении. Сторонники этой позиции говорят, что, конечно, денежной оценке честь и достоинство не поддастся, но денежная компенсация сглаживает те материальные страдания, которые несет потерпевший.

Объем компенсации морального вреда зависит от следующих обстоятельств:

1)  степени вины правонарушителя;

2)  степени физических и нравственных страданий, которые испытывает потерпевший;

3)  учитываются иные, заслуживающие внимания обстоятельства (материальное положение правонарушителя).

В качестве субъекта компенсации морального вреда выступают только граждане, т. к. они только могут испытывать страдания.

Тема 16

ПОНЯТИЕ ЛИЧНЫХ НЕИМУЩЕСТВЕННЫХ ПРАВ

Неимущественные права обладают 2 признаками:

1)  носят неимущественный характер;

2)  носят личный характер.

Признаки личных неимущественных прав.

1)   возникают по  поводу личных  неимущественных благ (честь, наименование);

2)  личный характер — неразрывно связан с личностью их носителя;

3)   содержание личного неимущественного права зависит от индивидуальных особенностей их носителя (право на честь, достоинство и деловую репутацию зависит от личных особенностей носителя права).

Под личными неимущественными правами следует понимать такие субъективные права, которые возникают по поводу неимущественных благ и предоставляют юридическое обеспечение - возможность требовать от всех обязанных лиц воздержания от любых действий, препятствующих проявлению и правовой оценке особенностей личности в обществе.

Виды личных неимущественных прав:

1)  личные неимущественные права, не связанные с имущественными правами (защита чести, достоинства и деловой репутации);

2)  личные неимущественные права, связанные с имущественными правами (например, право авторства тесно связано с правом на вознаграждение).

В настоящее время в законодательстве надлежащим образом урегулировано только право на защиту чести, достоинства и деловой репутации (ст. 152 ГК РФ). Другие подобные личные неимущественные права не урегулированы, т. к. нет теоретической базы.

Защита чести, достоинства и деловой репутации

Ст. 152 ГК РФ устанавливает, что гражданин вправе требовать опровержения порочащих его честь, достоинство и деловую репутацию сведений, если распространяющий эти сведения не докажет их действительность.

Честь — общественная оценка личности.

Достоинство — самооценка личности.

Деловая репутация — общественная оценка и самооценка деловых качеств личности.

Право способно только обеспечить нормальные условия для правильного формирования чести, достоинства и деловой репутации граждан, т. е. обеспечить такие условия, при которых будет дана правовая оценка морально-этических качеств гражданина.

Право на честь, достоинство и деловую репутацию — право на обеспечение условий нормального формирования общественной оценки чести, достоинства и деловой репутации. Для обеспечения этих условий необходимо, чтобы в основе такой оценки лежали действительные факты, а не какие-то не соответствующие действительности.

В УК РФ существует ответственность за клевету, но эта ответственность отличается от гражданской:

1)  в уголовном праве ответственность наступает только за вину;

2)  применение уголовной санкции к лицу, опорочившему пострадавшего, не восстановит честь, достоинство и деловую репутацию — это осуществляет норма гражданского права (опровержение).

Условия, при которых возможно обращение в суд за защитой:

1)  сведения должны носить порочащий характер, т. е. такие сведения, которые затрагивают морально-этические стороны деятельности человека.

В соответствии с Постановлением Пленума Верховного Суда СССР от 18 августа 1992 г. № 11 «О некоторых вопросах, возникших при рассмотрении судами дел о защите чести и достоинства граждан и организаций» порочащими являются такие сведении, которые умаляют честь и т. д. граждан в общественном мнении или в мнении отдельных граждан с точки зрения законов, моральных принципов.

Судебная практика к порочащим относит:

—  ненадлежащее выполнение общественных или должностных обязанностей;

—  аморальное поведение в быту, направление анонимных писем;

—  браконьерство и т. д.

2)  сведения должны быть о фактах и не должны относится к сфере оценочных суждении,  но если оценочные суждения ориентируют на какие-то факты, то они приравнены к сведениям о фактах;

3)  несоответствие сведений действительности.

Если сведения соответствуют действительности, то и оснований для иска нет (честь и т. п. умаляется не сведениями, а самим совершением действий).

Бремя доказывания:

а)  истец должен доказать, что сведения порочат его честь, достоинство и деловую репутацию, и что эти сведения распространены;

б)  ответчик, для снятия с себя ответственности, должен доказать, что эти сведения соответствуют действительности;

4) сведения должны быть распространены (сведения должны быть доведены хотя бы до одного третьего лица).

Субъектный состав:

а)  в качестве истца могут быть:

1)   граждане (дееспособные  граждане   сами  предъявляют иск, а частично дееспособные предъявляют иски с письменным согласием родителей, а от имени малолетних иски предъявляют родители).

По общему правилу, нельзя предъявлять иск о защите чести иного живого лица.

Иск о защите чести и т. п. умершего лица — судебная практика считает, что право па защиту чести, достоинства и деловой репутации умершего имеют только заинтересованные лица, т. е. те, чью честь и достоинство порочат сведения, порочащие умершего. К ним относятся члены семьи и т. д.

2)   организации — только юридические лица и только в случае, если они подают иски о защите своей деловой репутации.

б)  В качестве ответчика могут быть:

— только деликтоспособные граждане;

- организации только в случае, если они являются юридическими лицами.

Если сведения распространены в печатных изданиях — ответственен будет и сам автор, и печатное издание, т. е. редакция. Если печатается анонимно — если редакция не откроет автора, то отвечает единолично.

Истец сам решает вопрос, кто нарушает его право, и предъявляет иск.

Если порочащие сведения находятся в документе, исходящем от организации — ответчиком будут юридическое лицо и руководитель, который подписал документ.

Если порочащие сведения распространены, а ответчика не найти — то действует п. 6 ст. 152 ГК РФ — «если лицо, распространившее порочащие сведения, установить не возможно, то гражданин, в отношении которого такие сведения распространены, вправе обратиться в суд с заявлением о признании сведений несоответствующими действительности».

Способы защиты чести, достоинства и деловой репутации

Основная цель гражданского законодательства — восстановление  первоначального  положения,  и,  исходя  из  этого, возможны следующие способы защиты:

1)   если сведения распространены  в средствах массовой информации, то они должны быть опровергнуты в тех же самых средствах массовой информации;

2)  если сведения содержатся в документе, исходящем от организации, то такой документ подлежит замене;

3)  в других случаях порядок опровержения устанавливается судом с учетом конкретных обстоятельств дела:

-  доведение решения суда до трудового коллектива, где трудится истец;

-  суд может обязать ответчика принести истцу публичное извинение.

При неисполнении судебного решения ответчик штрафуется, но обязанность извиниться не снимается.

Возможно обращение с письмом-опровержением в ту организацию, в которой распространены были сведения. Гражданин, в отношении которого в СМИ опубликованы сведения, ущемляющие его права или охраняемые законом интересы, имеет право на опубликование своего ответа в тех же СМИ.

Перечисленное выше есть средства охраны и они применяются независимо от вины.

Гражданин, чья честь опорочена, вправе наряду с опровержением требовать возмещения убытков и компенсации морального вреда.

Изложенные выше правила относятся к гражданам, но они в равной мере применяются к защите деловой репутации юридических лиц.

Тема 17 СРОКИ В ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ

Срок может быть определен различными способами:

1)  путем указания на календарную дату;

2)   путем указания на период времени, который, в свою очередь, может исчисляться годами, кварталами,  месяцами, неделями, днями и часами;

3)  путем указания на событие, которое неизбежно должно произойти (это не тождественно понятию условной сделки).

Начинается течение срока в гражданском праве на следующий день после календарной даты или наступления соответствующего события, и заканчивается в 24.00 часа того же самого дня, соответствующего месяца и года — это общее правило, но есть исключения:

когда действия должны быть совершены в организации — здесь срок истекает в тот час, когда в организации прекращаются соответствующие операции.

Исключение: письменные заявления, сданные в отделения связи до 24.00 считаются сданными своевременно, даже если они и сданы после прекращения операций подобного рода.

Виды сроков в гражданском праве:

I) сроки осуществления гражданских прав.

Сроки осуществления гражданских прав — время, в течение которого управомоченное лицо может совершать те действия, возможность которых предусмотрена субъективным правом.

Срок существования гражданских прав — время от возникновения до прекращения гражданских прав.

Сроки осуществления гражданских прав могут устанавливаться договором, или односторонними сделками, или законом (например, шестимесячный срок для принятия наследства). Для некоторых субъективных гражданских прав закон не устанавливает сроки осуществления.

Разновидности сроков осуществления гражданских прав.

а) Пресекателъный срок (одна из разновидностей сроков осуществления гражданских прав) — время, в течение которого неосуществление субъективного права влечет его прекращение (например, «учредительский») текущий счет в банке открывается  на 2  месяца).   Понятие  пресекательного срока имеет смысл и значение, если он меньше срока существования гражданского права.

б)  Гарантийный срок — время, в течение которого проданный товар должен соответствовать требованиям, предъявляемым к его качеству.

в)   Срок годности — время, по истечении которого товар считается не пригодным для использования по назначению, а поэтому покупатель вправе требовать, чтобы ему был передан товар, который может быть использован по назначению до истечения сроков годности.

2) Срок защиты гражданских прав.

Срок защиты субъектных гражданских прав — период времени, в течение которого устраняются нарушения субъективного гражданского права или их последствия.

Его виды:

а)  претензионные сроки — периоды времени, в течение которых стороны могут урегулировать разногласия, связанные с нарушением гражданского права непосредственно сами, без обращения в суд.

Они могут быть установлены договором между участниками договора; законом (например, сроки при перевозке грузов).

б)   срок  исковой  давности -  время,  в течение  которого защищается право по иску лица, право которого нарушено, при обращении в суд.

Сроки исковой давности

Многие проблемные вопросы, связанные с понятием исковой давности нашли свое отражение в совместном Постановлении Пленумов ВС РФ и ВАС РФ №15/18 от 15.11 2001 «О некоторых вопросах, связанных с применением норм Гражданского кодекса Российской Федерации об исковой данности».

Значение исковой давности:

1)  институт исковой давности придает устойчивость гражданскому обороту:

он стимулирует участников гражданского оборота к своевременному принятию мер по защите нарушенных субъективных прав;

-  устраняется неопределенность в гражданском обороте;

-  устраняется и исключается угроза оспаривания субъективных гражданских прав за пределами срока исковой давности.

2)   с  помощью  института  исковой  давности  облегчается процесс доказывания и установления истины;

3)  институт исковой давности в определенной степени амнистирует правонарушения.

В соответствии со ст. 195 ГК РФ под исковой давностью понимается срок зашиты права по иску лица, право которого нарушено.

Исковая давность не тождественна времени для предъявления иска.

Общий срок исковой давности — 3 года.

Из этого правила есть два исключения:

1)  сокращенные сроки (например, для оспаривания оспоримых сделок устанавливается срок в 1 год);

2)  удлиненный срок (при ничтожной сделке — 10 лет).

Некоторые субъективные гражданские права осуществляются вне зависимости от сроков исковой давности — в соответствии со ст. 208 ГК РФ:

—   требования о защите личных неимущественных прав (т. к. они не влияют на устойчивость гражданского оборота);

—  требования вкладчиков о возврате вклада (для создания доверия к банкам);

—  требования о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина (эти требования удовлетворяются в сумме не более чем за последние 3 года);

—  требования собственника или иного владельца об устранении  всяких  нарушений  его  права,  если даже  это не связано с нарушением его владения (негаторный иск);

- иные требования, установленные законом.

Общее правило: начало течения исковой давности связано с днем, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего субъективного гражданского права.

Исключения.

1)   по требованиям к транспортным организациям сроки исковой давности начинают течь с получения отрицательного ответа на претензию;

2)  по обязательствам с определенным сроком исполнения течение исковой давности начинается со дня окончания следующего после дня исполнения срока.

По обязательствам с неопределенным сроком исполнения течение срока исковой давности возникает с момента, когда у кредитора возникает право предъявить требование об исполнении обязательства.

Участники не могут повлиять на сроки течения исковой давности, и только те обстоятельства, которые прямо установлены законом, могут повлиять.

Приостановление исковой давности — в случаях:

1) если предъявлению иска препятствовала непреодолимая сила, т. е. те обстоятельства, которые обладают одновременно двумя свойствами:

—  носят непредотвратимый в данных условиях характер;

—  носят чрезвычайный характер (означает невозможность предвидеть).

Форс-мажор не всегда совпадает с непреодолимой силой (в других государствах к ним относят иные обстоятельства). К непреодолимой силе относятся эпидемии, войны, стихийные бедствия.

2)  если истец или ответчик находятся в составе вооруженных сил, переведенных на военное положение;

3)  мораторий - установление Правительством на основании закона отсрочки исполнения обязательств.

4)  в силу приостановления действия закона или иного правового   акта,   регулировавшего   соответствующее   правоотношение.

Указанные обстоятельства только в том случае приостанавливают исковую давность, если они возникли или действуют в течение последних 6 месяцев исковой давности.

Перерыв в течение срока исковой давности — после наступления данного обстоятельства исковая давность начинает течь заново на полный срок.

Бывает в случаях:

1)  предъявления иска гражданином или юридическим лицом в законном порядке;

2)  совершение обязанным лицом действий, свидетельствующих о признании долга (только такое признание долга прерывает исковую давность, которое сделал должник перед кредитором).

Влияние на течение срока исковой давности оставления иска без рассмотрения — по общему правилу, это никак не влияет на течение исковой давности.

Если оставлен без рассмотрения гражданский иск в уголовном деле — течение срока исковой давности приостанавливается с момента предъявления иска до вступления в законную силу приговора, по которому иск оставлен без рассмотрения.

Перемена лиц в обязательстве не влияет на течение срока исковой давности.

Действие сроков исковой давности — раньше считали, что истечение срока давности влияет на защиту субъективных трав независимо от воли сторон, а сейчас: исковая давность применяется судом только по заявлению стороны в споре, сделанному до принятия решения судом.

Последствия истечения срока исковой давности:

1) если срок исковой давности пропущен гражданином по уважительной причине, то нарушенное право подлежит защите (срок исковой давности восстанавливается).

Восстановление пропущенного срока исковой давности возможно при следующих совокупных условиях:

а)  нарушено право гражданина;

б)  имеется уважительная причина пропуска срока;

в)   эта уважительная причина связана с личностью лица (кома, болезнь, неграмотность);

г) эта уважительная причина имела место в последние 6 месяцев исковой давности.

2) Когда срок исковой давности пропущен юридическим лицом, РФ, субъектом РФ, муниципальным образованием пли гражданином без уважительной причины, и о сроке исковой давности заявила сторона в деле, то истечение срока служит основанием для отказа в иске.

До решения об отказе в иске суд должен установить наличие этого субъективного права и пропуск срока.

Необходимо различать понятия право па иск и право па предъявление иска.

Право на иск — право на принудительное осуществление субъективного права, принадлежащего лицу (исчезает с истечением исковой давности).

Право на предъявление иска — право обратиться в суд в любое время (п. 1 ст. 199 ГК РФ говорит о том, что суд не может отказать в принятии иска по мотивам истечения исковой давности, т. е. суд обязан принять и рассмотреть иск).

Это необходимо для:

1)  установления срока исковой давности (существует ряд обстоятельств, влияющих на течение исковой давности, которые нужно устанавливать в иске);

2)  возможности установления в суде, что вообще отсутствует субъективное право.

Тема 18 ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ И ДРУГИЕ ВЕЩНЫЕ ПРАВА

Понятие вещных прав

Вещное право - право, обеспечивающее удовлетворение интересов управомоченного лица путем непосредственного воздействия на вещь, которая находится в сфере его хозяйственного господства.

Историческая судьба категории вещных прав противоречива - они берут свое начало еще в римском праве как противопоставление обязательственным правам, но в последующем цивилистика относится к ним по-разному (в частности, В. К. Райхер, О. С. Иоффе аргументировали позицию об утрате значимости этой категории и отсутствии необходимости в ее выделении). В настоящее время категории вещных прав посвящена ст. 216 ГК РФ.

Признаки вещного права:

1)  право следования - переход права собственности на имущество к другому лицу не является основанием для прекращения других вещных прав на это имущество;

2)  абсолютный характер защиты — вещные права полежат защите в порядке ст. 305 ГК РФ (т. е. приравнены в уровне защиты к собственнику).

В цивилистической науке выделяют и другие признаки (бессрочный характер; объектом выступает вещь; требования, вытекающие из вещных прав, подлежат преимущественному удовлетворению перед требованиями, вытекающими из обязательственных прав), но они не являются существенными.

Виды вещных прав — ст. 216 ГК РФ устанавливает примерный перечень вещных прав (он не является закрытым):

-  право собственности;

—  право пожизненного наследуемого владения землей;

-  право постоянного (бессрочного) пользования землей;

-  право хозяйственного ведения;

-  право оперативного управления;

—  сервитуты.

В цивилистике к вещным правам еще относят:

—  право учреждения самостоятельно распоряжаться своим имуществом (п. 2 ст. 298 ГК РФ);

—  право залога недвижимости (ипотеки) (п. 1 ст. 131, и. 2 ст. 334 ПС РФ);

—   права члена кооператива на кооперативную квартиру до ее полного выкупа;

- права членов семьи собственника земли на пользование жилым помещением;

—  право пожизненного проживания в силу завещательного отказа.

Спорным до принятия ч. 2 ГК РФ был вопрос о доверительной собственности — в настоящее время законодатель в Г К РФ закрепил отказ от «доверительной собственности» и переход к категории «доверительного управления», тем самым полностью исключив возможность включения этой категории в состав вещных прав.

Понятие собственности как экономической категории

Право собственности является подотраслью гражданского права.

Собственность — это общественное отношение. А что оно из себя представляет — это дискуссионный вопрос.

Профессор Калганов считает, что общее определение собственности дать невозможно.

Точки зрения на собственность как экономическую категорию:

1)  В. П. Шкредов: собственность — совокупность всех производственных отношений, существующих в данном обществе. Основанием послужила фраза Маркса; «определить буржуазную собственность можно только  через совокупность всех производственных отношений».

Критика:

—  происходит отождествление собственности и экономического базиса общества (базис шире) — это не решение, а отход от проблемы.

2)   Ю. К. Толстой: собственность как политэкономическая категория складывается из трех более элементарных общественных отношений по владению, пользованию, распоряжению.

Достоинства: соответствует пониманию субъективного права собственности.

Недостаток: противоречие с общефилософским соотношением свойств целого и его составных частей (целое обладает большими свойствами — т. е. получается, что собственность не приобретает новых свойств, а значит, это понятие можно не вводить).

3)  К. Маркс, Ф. Энгельс, Венедиктов: собственность те общественные отношения, которые опосредуют процесс присвоения материальных благ.

Недостатки: любая политэкономическая категория отражает отношение между людьми, а не человека с вещью, но общественные отношения всегда складываются между самими людьми, следовательно, нужно ответить, в чем заключаются отношения между самими людьми в процессе присвоения материальных благ.

Попытаемся ответить на критику. В процессе присвоения индивид неизбежно устраняет от материальных благ всех других лиц, следовательно, если рассмотреть собственность с общественной стороны, то это будет такое отношение, которое возникает в результате устранения всех лиц от присваиваемых благ.

Эти общественные экономические отношения собственности, будучи урегулированы нормами правового института собственности, приобретают правовую форму и становятся правоотношениями собственности.

Элементы правоотношения собственности:

1)  субъекты:

а)  собственник (управомоченная сторона) — им может быть любой субъект гражданского права;

б)   обязанная сторона — все, окружающие собственника лица (их круг не ограничен).

Правоотношение собственности является абсолютным. Собственнику принадлежит субъективное право - право собственности.

2)  содержание:

Ст. 92 ГК РСФСР устанавливала: «собственнику принадлежат права владения, пользования и распоряжения имуществом в пределах, установленных законом».

Однако теоретические взгляды на это определение сильно разнятся (вплоть до 15 правомочий).

Академик Венедиктов считал, что триада правомочий собственника не выражает ни существа, ни всего содержания субъективного права собственности. Например, государственное предприятие владеет, пользуется и распоряжается, но не является собственником; или при судебном аресте имущества — у собственника нет триады полномочий, а он — собственник. Субъективное право собственности надо определять как право использовать имущество своей властью и в своем интересе.

Возражения:

-   при  судебном   аресте   полномочия  остаются,   но нет возможности использовать их.

-  понятие «использовать» очень абстрактно.

Однако понятие «своя власть и свой интерес» были восприняты законодателем.

Ст. 209 ГК РФ: «Собственнику принадлежат права владения, пользования и распоряжения своим имуществом. Собственник вправе по своему усмотрению совершать в отношении принадлежащего ему имущества любые действия, не противоречащие закону».

Во фразе «по своему усмотрению» отражено мнение Венедиктова — это означает, что никто другой не вправе указать собственнику, как он должен осуществлять действия по владению, пользованию и распоряжению.

«В пределах, установленных законом» — означает «допускается все то, что разрешено законом», а «действия, не запрещенные законом» отражают принцип «допустимо все то, что прямо не запрещается законом».

Недостатки легального определения:

отношения собственности нужно рассматривать и с вещественной (это урегулировано тремя правомочиями) и с общественной сторон (это не отражено).

Триада правомочий — юридическое выражение процесса присвоения материальных благ.

Доктринальное определение права собственности — собственник вправе по своему усмотрению совершать не запрещенные законом действия по владению, пользованию и распоряжению принадлежащим ему имуществом, а также отражать любые вмешательства в его действия со стороны любых иных лиц.

Ценность триады правомочий:

1) эти правомочия в такой степени обобщают все возможные действия собственника в отношении вещей, что утрата хотя бы одного из правомочий ведет к утрате права собственности.

Правомочие владения — юридически обеспеченная возможность удержания имущества в сфере своего хозяйственного господства.

Правомочие пользования — юридически обеспеченная возможность извлечения из вещи ее полезных свойств.

Правомочие распоряжения — юридически обеспеченная возможность определить юридическую судьбу вещи.

2)  Хотя в законе прямо не говорится, триаде правомочий собственника в силу общественного характера любого субъективного права присуще требование от всех окружающих лиц воздержания от любых действий, которые препятствуют ему осуществить его правомочия (это право собственника). На всех окружающих лицах лежит эта субъективная обязанность — это есть содержание права собственности.

3)  объект — вещи, предметы материального мира.

С принятием ГК РФ появилось понятие интеллектуальной собственности — в соответствии со ст. 128 ГК РФ ее объектом являются нематериальные блага.

Плюсы появления понятия права интеллектуальной собственности:

1) положительные тенденции развития тех общественных отношений, которые связаны творчеством и интеллектом.

Недостатки: нормы интеллектуальной собственности регулируются другими нормами, а не как просто .собственность.

Отношения интеллектуальной собственности являются особым институтом права.

Формы собственности (ст. 212 ГК РФ):

1)  частная — принадлежит частным лицам;

2)  государственная — это то, что принадлежит всему обществу в целом и правомочия собственника осуществляются действиями органов государственной власти;

3)  муниципальная — правомочия осуществляются органами местного самоуправления.

В рамках каждой формы можно выделить отдельные виды:

Частная: физические липа и юридические лица.

Государственная: РФ и субъектов РФ.

Муниципальная: городов, поселков, иных муниципальных образований.

Общая собственность — не представляет собой ни самостоятельной формы, ни самостоятельного вида собственности — она есть разновидность вышеперечисленных.

Общая собственность подразделяется па общую долевую или общую совместную собственность.

Тема 19

ОСНОВАНИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ

- юридические факты, с которыми закон связывает возникновение или прекращение права собственности.

Способы приобретения права собственности (основания возникновения)

I.  Первоначальные — такие способы, когда право собственности возникает на вещь либо впервые, либо независимо от воли предыдущего владельца имущества.

II.  Производные — возникновение права собственности по воле предыдущего собственника.

Практическое значение: при первоначальном способе порядок определяется только законом, а при производном — определяется законом и волей предыдущего собственника.

Первоначальные способы

1) производство материальных благ (ст. 219 ГК РФ) — лицо, создавшее вещь с соблюдением закона для себя, становится собственником вещи.

Для недвижимости существует исключение — право собственника на здания, сооружения и другие недвижимые вещи возникает с момента государственной регистрации этого права.

2)  спецификации (ст. 220 ГК РФ) — изготовление вещи из чужого материала.

а)   по общему правилу — право  собственности  на  новую движимую вещь, изготовленную лицом путем переработки не принадлежащих ему материалов, приобретает собственник материалов, если иное не предусмотрено договором.

б)  исключение собственником вещи становится спецификатор (изготовитель),  если стоимость переработки во много раз превышает стоимость материалов (при этом спецификатор должен действовать добросовестно).

в)  взаиморасчеты:

— если собственником вещи становится собственник материалов, то он возмещает затраты на изготовление спецификатору и наоборот.

г) собственник материалов, утративший материалы в силу недобросовестного поведения спецификатора, вправе требовать возмещения убытков.

Эти правила относятся к движимости.

Если реконструкция здания или иной недвижимости осуществляется в установленном законом порядке, то тот, кто реконструировал здание, получает его в собственность.

Когда лицо в установленном законом порядке создает недвижимость из чужих материалов — недвижимость принадлежит создателю, а он возмещает убытки собственнику материалов.

3)   самовольная постройка (ст. 222 ГК РФ) — жилой дом или иная недвижимость, созданный на не отведенном на это участке в установленном порядке, или не получены все необходимы разрешения на ведение строительства, или строительство ведется с существенными нарушениями градостроительных норм.

Последствия:

а)  самовольная постройка подлежит сносу (общее правило);

б)  исключение — право собственности на самовольную постройку может быть признано судом за лицом, в собственности, в пожизненном наследовании, в праве бессрочного пользования которого находится земельный участок — но владелец земельного участка обязан компенсировать расходы на строительство построившему лицу, и цепа определяется по соглашению сторон или судом;

в)  исключение — право собственности может быть признано за лицом, которое возвело самовольную постройку, при условии, что  в  установленном  законом  порядке   лицу предоставлено разрешение.

4)  Плоды, продукция и доходы (ст. 136 ГК РФ). Плоды — естественные выделения вещи.

Продукция — результат участия вещей в процессе производства.

Доходы — результат участия вещей в экономическом обращении.

Общее правило — плоды, продукция и доходы принадлежат лицу, которое использует это имущество на законном основании, если иное не предусмотрено законом или договором.

5) Брошенные вещи (ст. 226 ГК РФ) — приобретение права собственности на вещи, от которых собственник отказался.

Брошенная движимая вещь может быть обращена в собственность лица, вступившего во владение ей, только по решению суда о признании вещи бесхозяйной.

Исключение:

—  если стоимость веши ниже пяти мрот;

—  если брошены отходы металлов, брак и т. п.

Для этих вещей достаточно приступить к их использованию или совершить иные действия по обращению этих вещей и собственность, но это сделать может только собственник земельного участка, где обнаружены брошенные вещи.

6) Находка (ст. 227 ГК РФ) — это такая вещь, от которой собственник не отказался, но которая выбыла из владения собственника и обнаружена другим лицом.

Для присвоения находки необходимо:

а)  чтобы вещь вышла из сферы хозяйственного господства собственника;

б)  общее привило — при находке необходимо немедленно уведомить собственника и возвратить вещь — это обязанность;

в)  если собственник неизвестен: если вещь найдена в помещении или на транспорте, то она сдается владельцу помещения  или транспорта  (к  этим  лицам   переходят  права  и обязанности нашедшего).

Если собственник неизвестен или неизвестно его местонахождение, то нашедший обязан заявить о находке в милицию или органы местного самоуправления (отдавать не обязательно, можно хранить у себя). Скоропортящиеся найденные вещи подлежат реализации и возвращаются деньгами.

Если вещь возвращена, то:

а)  нашедшему возмещаются все расходы по розыску хозяина и хранению вещи;

б)  нашедшему платится вознаграждение в размере до 20% от стоимости вещи.

Если в течение шести месяцев с момента заявления о находке собственник не будет обнаружен или не объявляет о своей собственности, то вещь поступает в собственность нашедшего, или, если он отказывается, то передается в органы местного самоуправления.

7) Безнадзорный скот (ст. 230 ГК РФ) — лицо, задержавшее безнадзорный или пригульный скот, обязано немедленно возвратить его.

Если собственник не обнаружен, то нашедшее лицо в течение 3-х дней обязано заявить в милицию или в органы местного самоуправления, и они примут меры по розыску. На время розыска животное может быть оставлено на содержании нашедшего или передается другому лицу.

Если собственник найден, то нашедшему возмещаются расходы на содержание животного, за вычетом полученных с него доходов, а также он имеет право на вознаграждение в размере до 20%.

Если собственник не найден, то по истечении шести месяцев с момента заявления нашедший становится собственником.

Если собственник обнаружен по истечении шести месяцев, то он вправе истребовать его, если докажет привязанность животного к нему или если новый собственник с ней жестоко обращается, но собственник должен выплатить соразмерную цену.

8)  Клад (ст. 233 ГК РФ) — зарытые в земле или сокрытые иным способом деньги и ценные предметы, собственник которых неизвестен или утратил на них право.

Признаки клада:

-  это ценные предметы или деньги;

-  должен быть сокрыт в земле или иным способом;

-   собственник  не  может быть установлен  или утратил право на них.

Правила по кладу.

а)  обнаруженный клад поступает в собственность собственника  имущества,  где был сокрыт клад, и того,  кто его обнаружил, в равных долях, если иное не установлено договором;

б)  если лицо нашло клад без согласия собственника имущества, то клад поступает в собственность собственника имущества;

в)  если клад относится к памятникам истории и культуры, то клад передастся в государственную собственность, а собственник участка и нашедший имущество имеют право в равных долях на вознаграждение в размере 50% от стоимости клада;

г)  указанные правила не применяются к тем лицам, в круг трудовых или служебных обязанностей которых входит задача искать клад.

9)   Бесхозяйные вещи (ст.  225  ГК  РФ) - такие вещи, у которых нет собственника или собственник которых неизвестен.

Правила о бесхозяйных вещах, предусмотренные ст. 225 ГК РФ, применяются только тогда, когда иное не предусмотрено правилами:

-  о брошенных вещах;

—  о находке;

—  о бесхозных животных;

-  о кладе.

Правила для бесхозяйной недвижимой вещи:

—  такая недвижимая вещь принимается на учет органом, осуществляющим регистрацию прав на недвижимость, по заявлению органа местного самоуправления;

-   по  истечении   1   года с момента  постановки  на  учет орган, уполномоченный управлять этой недвижимостью, вправе обратиться с иском в суд о признании права муниципальной собственности на недвижимость.

Если иск не удовлетворен, то недвижимость:

а)  сохраняется право собственности у оставившего ее лица;

б)  поступает в собственность другого лица, которое приобрело его в силу приобретательной давности.

Привила бесхозяйной движимой вещи:

—   если она обнаружена и  к ней  не применены  иные правила, то она может стать собственностью только в силу приобретательной давности.

10) Приобретательная давность (ст. 234 ГК РФ) — гражданин или юридическое лицо, не являющееся собственником имущества, но добросовестно, открыто и непрерывно, владеющее как собственник движимым имуществом по менее 5 лет или недвижимым имуществом не менее 15 лет, становится собственником.

Условия приобретения имущества в силу приобретательной давности:

а)  лицо должно владеть имуществом как своим собственным;

б)  лицо должно владеть имуществом добросовестно (т. е. не знает и не должно было знать о том, что оно не является собственником);

в)  владение должно быть непрерывным;

г)  владение должно быть открытым (т. е. без утайки);

д)  должен истечь установленный срок (5 или 15 лет) — при этом:

—  учитывается владение имуществом и тем лицом, чьим правопреемником является приобретатель;

—  течение срока приобретательной давности в отношении вещей, находящихся у лица, из владения которых они могут быть истребованы по виндикационному иску, начинается не ранее истечения срока исковой давности;

е)   приобретательная давность распространяется и на те случаи, когда владение началось до 1 января 1995 г. (вступления в силу ч. 1 ГК РФ) и продолжалось в этот момент (т. е. введена обратная сила).

Право собственности на движимое имущество возникает в момент истечения срока приобретательной давности.

Право собственности на имущество, подлежащее государственной регистрации, возникает у лица, приобретшего это имущество в силу приобретательной давности, возникает с момента регистрации имущества.

Производные способы:

К производным относятся все иные способы — их особенностью является наличие предыдущего собственника, воля которого учитывается при приобретении права собственности.

Правила:

1) право собственности на имущество, которое уже имеет собственника, может быть приобретено на основании договора купли-продажи, мены и т. п., или иной сделки по отчуждению имущества;

2)   в случае смерти гражданина право собственности наследуется в силу закона или завещания;

3)  право собственности реорганизованного юридического лица переходит к его правопреемникам.

Прекращение права собственности

Это может быть по воле или помимо воли собственника. В соответствии со ст. 35 Конституции РФ «никто не может быть лишен своего имущества кроме как по решению суда».

Прекращение по воле собственника:

1)   при отчуждении имущества другим лицам (договоры, сделки и т. п.);

2)  отказ от права собственности — ст. 236 ГК РФ — (это сделать  могут только  граждане  или  юридические  лица)  — путем объявления об этом публично или иным способом, или совершая иные действия.

Отказ от права собственности не влечет прекращения прав и обязанностей собственника до приобретения права собственности другим лицом.

Прекращение права собственности помимо воли собственника — только в случаях, прямо указанных в законе (п. 2 ст. 235 ГК РФ):

1)   обращение взыскания на имущество по обязательствам собственника (ст. 237 ГК РФ).

Это происходит:

а)  по решению суда, если иной порядок взыскания имущества не предусмотрен договором;

б)  право собственности прекращается с момента его возникновения у другого лица.

2)   принудительное отчуждение имущества, которое в силу закона не может принадлежать данному лицу.

Это предусмотрено ст. 238 ГК РФ — если по основаниям, допускаемым законом в собственности лица оказалось имущество, которое в силу закона не может ему принадлежать, то он добровольно в течение одного года должен избавиться от него, а если он этого не делает, то его продают с публичных торгов или поступает в муниципальную собственность с выплатой компенсации (например, больной наследовал ружье)

3)  отчуждение недвижимого имущества в связи с изъятием земельного участка — ст. 239 ГК РФ;

Изъятие участка допускается в 2-х случаях:

а)   участок изымается для государственных или муниципальных нужд (изъятие допускается, если докажут, что использование этого участка для тех нужд, на которые он изымается, невозможно без прекращения прав собственности);

б) земельный участок используется ненадлежащим образом.

4)    принудительный   выкуп   бесхозяйственно   содержащихся культурных ценностей — ст. 240 Г К РФ.

Для этого необходимо:

а)   эти культурные ценности должны относится к особо ценному имуществу и охраняться государством;

б) ценности содержатся бесхозяйственно, что ведет к утрате ими значения.

Такие культурные ценности изымаются по решению суда путем выкупа государством или с публичных торгов.

5)  принудительный выкуп домашних животных при ненадлежащем обращении с ними — ст. 241 ГК РФ.

Условия: собственник обращается с животными в явном противоречии с установленными правилами и нормами обращения с животными.

В этом случае выкуп производится лицом, подавшим этот иск (цена устанавливается судом).

6) реквизиция — ст. 242 ГК РФ — принудительное изъятие государством имущества собственника в государственных или общественных интересах с выплатой стоимости имущества.

Условия:

а)   допускается в случае стихийных бедствий,  аварий  и иных чрезвычайных ситуаций;

б)  по решению органов, которые вправе принимать решения о реквизиции.

Если собственник не согласен с выплаченной ему компенсацией, то он может обжаловать ее размер в суд. При прекращении обстоятельств чрезвычайного характера собственник вправе требовать возврата сохранившегося в натуре имущества.

7)   конфискация — ст.  243  ГК РФ — принудительное и безвозмездное изъятие имущества у собственника за совершенное правонарушение (т. е. это санкция).

Она осуществляется только по решению суда, но в порядке исключения допускается административная конфискация (она может быть обжалована в суд).

8)  национализация — п. 2 ст. 235 ГК РФ — принудительное обращение в собственность государства находящегося в собственности граждан или юридического лица имущества, на основании  закона  с возмещением собственнику стоимости имущества и других убытков.

Условия:

а)  осуществляется на основании закона РФ;

б)  возмещается стоимость имущества;

в)   возмещаются убытки (это отличие от реквизиции) — размер их может быть оспорен в суде;

г)  осуществляется вне зависимости от правонарушений;

9)  другие случаи, предусмотренные законом (например, при приватизации).

Момент возникновения права собственности у приобретателя вещи

В соответствии со ст. 211 ГК РФ риск случайной гибели вещи несет собственник вещи, если иное не предусмотрено законом или договором.

По общему правилу, право собственности у приобретателя возникает с момента передачи ему вещи (п. 1 ст. 223 ГК РФ).

Передача вещи — фактическое приобретение вещи приобретателем. Вещь считается приобретенной с момента фактического перехода в хозяйственное господство лица.

К передаче вещи приравнено:

1) сдача вещи транспортным организациям для отправки приобретателю или сдача на почту для отправки в случае, если не была оговорена доставка договором;

2) передача или вручение товарораспорядительного документа на вещь (коносамента).

Исключения из общих правил (п. 2 ст. 223 ГК РФ):

- если отчуждение имущества подлежит государственной регистрации,  то  право  собственности возникает в  момент государственной регистрации.

Необходимо отличать регистрацию отчуждения  веши  от регистрации самой вещи (в последнем случае действует общее правило — например, регистрация машины в ГАИ).

Тема 20

ПРАВО ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

Государственная собственность появляется тогда, когда субъектом присвоения выступает РФ, субъекты РФ или муниципальные образования.

Так как государство есть особый субъект гражданского права, следовательно, у него есть особые источники государственной собственности:

—  налоги:

—  пошлины;

—  сборы.

Все это правовые формы изъятия у части собственников определенной доли их имущества для общегосударственных нужд.

У государства есть и общие способы приобретения права собственности и особые (реквизиция, конфискация, национализация).

Субъекты права государственной собственности — до недавнего времени субъект был единым (т. к. плановая и централизованная экономика).

Сейчас выделены следующие субъекты (ст. 214 ГК РФ):

  Российская Федерация (федеральная собственность);

-  субъекты РФ;

-   муниципальные образования (город, сельские поселки и т. п.).

Собственность РФ и субъектов РФ очень часто именуют общим термином государственная собственность.

Правовой режим государственной и муниципальной собственности в принципе одинаков.

Согласно п. 3 ст. 214 ГК РФ от имени РФ и субъектов РФ права собственности осуществляют органы государственной власти в рамках их компетенции. По специальному поручению, в случаях, предусмотренных специальными законами, Указами, Постановлениями Правительства, иными нормативными актами, права государственного собственника могут осуществлять юридические лица и граждане.

По закону РФ от 28.08.1995 № 154-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления» ( с изм. на 04.08.2000) помимо осуществления прав через муниципальные органы права собственника муниципального имущества население может осуществлять непосредственно – это отличие муниципальной собственности.

Согласно ст. 14 закона РФ от 17.12.1997 № 2-ФКЗ «О Правительстве РФ», общее управление государственной собственностью осуществляется Правительством РФ.  Но согласно Постановлению Правительства РФ от 10.02.1994 № 96 ряд прав по управлению предоставлен Мингосимущества РФ:

1)  выступать от имени государства при учреждении юридических лиц;

2)    контролировать   используемое   государственное   имущество;

3) давать согласие на сделки федеральных государственных предприятий с недвижимым имуществом и т. п.

На сегодняшний день в законодательстве отчетливо видна тенденция увеличения прав по управлению у отраслевых министерств и ведомств. Раньше у них было право утверждать Уставы предприятий в соответствии с типовым уставом и право назначать руководителя, то сейчас ряд законов расширил их права (например, закон «О федеральном железнодорожном транспорте» установил, что разрешение на сделки с недвижимостью дает не Мингосимущества РФ, а отраслевое министерство).

Особую роль в обороте государственного имущества занимает приватизация — существует специальный закон РФ «О приватизации государственного муниципального имущества» от 21.12.2001 № 178-ФЗ. При этом правила о приватизации имеют приоритет перед нормами ГК РФ как нормы специального характера (ст. 217 ГК РФ).

Объекты государственной собственности — регулируются Постановлением Верховного Совета от 27 декабря 1991 г. № 3020-1 «О разграничении государственной собственности в Российской Федерации на федеральную собственность, государственную собственность республик в составе Российской Федерации, краев, областей, автономной области, автономных округов, городов Москвы и Санкт-Петербурга и муниципальную собственность» (с изм. на 24.12.1993).

Приложение № 1 — объекты исключительно федеральной собственности, независимо от того, на чьем балансе они находятся:

  1.  объекты, составляющие основу национального богатства есурсы континентального шельфа, территориальные воды, экономические зоны, заповедники, национальные природные парки общероссийского значения).

В соответствии с п. 2 ст. 214 ГК РФ в отношении земли и природных ресурсов установлена презумпция государственной собственности, т. е. все, что не находится в собственности граждан, юридических лиц и муниципальных образований, является государственной собственностью;

2)  объекты, необходимые для обеспечения функционирования федеральных органов исполнительной власти и управления (государственная казна РФ, т. е. средства федерального бюджета и средства внебюджетных фондов);

3)  объекты оборонного производства;

4)   объекты отраслей,   обеспечивающих жизнедеятельность народного хозяйства в целом и развитие других отраслей народного хозяйства   (добывающая   промышленность,   топливно-энергетические комплексы, предприятия железнодорожного, воздушного транспорта, трубопроводы и т. д.);

5)  прочие объекты (фармацевтика, ликероводочная продукция и т. д.).

Приложение № 2 — объекты федеральной собственности, которые могут передаваться в государственную собственность:

1)  рыбо-промысловая промышленность;

2)  объекты ядерной энергетики;

3)  предприятия всех направлений народного хозяйства и т.д.

Приложение № 3 — муниципальная собственность:

1)  жилой и нежилой фонд;

2)  жилищно-эксплуатационные предприятия;

3)  объекты инфраструктуры городов;

4)  объекты здравоохранения;

5)  объекты розничной торговли и т. л.

Все остальные объекты передаются в собственность субъектов РФ на основании предложений их представительных органов.

Опосредованное осуществление права муниципальной и государственной собственности

Оно происходит путем закрепления имущества за предприятиями на праве хозяйственного ведения, а за учреждениями — на праве оперативного управления.

В 1948 году А. В. Венедиктов в книге «Государственная социалистическая собственность» предложил для государственных предприятий право оперативного управления — оно было впервые закреплено в Основах гражданского законодательства 1961 г. и ГК РСФСР 1964 г.

Согласно ст. 93 ГК РСФСР, имущество, закрепленное за государственными органами, состоит в оперативном управлении этих организаций, осуществляющих в пределах, установленных законом, в соответствии с целями их деятельности, плановыми заданиями и назначением имущества права владения, пользования и распоряжения имуществом.

Все эти ограничения были вызваны планово-централизованным управлением, но они препятствовали развитию товарно-денежных отношений.

Впоследствии было разработано право полного хозяйственного ведения — согласно ст. 5 не действующего уже закона «О собственности в РСФСР»: государственные предприятия осуществляют право полного хозяйственного ведения закрепленным за ними имуществом, т. е. владеют, пользуются и распоряжаются указанным имуществом и совершают любые действия, не противоречащие закону. А также установлено было, что к праву полного хозяйственного ведения применяются правила о праве собственника в соответствии с законом или договором. Т. о. оно расширилось в связи с рыночной экономикой, а в результате стерлось различие между правом собственника и правом хозяйственного ведения.

С 1992 года появилась тенденция ограничения прав государственных предприятий. Это завершилось принятием ст. 294 и 296 ГК РФ в 1995 году: за государственными учреждениями и казенными предприятиями имущество закреплено на праве оперативного управления, а за муниципальными предприятиями и иными государственными предприятиями — на праве хозяйственного ведения.

Право оперативного управления

Право оперативного управления (ст. 296 ГК РФ) -- казенные предприятия и учреждения в отношении закрепленного имущества осуществляют в пределах установленных законом, в соответствии с целями своей деятельности, заданиями собственника и назначением имущества права владения, пользования и распоряжения имуществом.

Собственник этого имущества вправе изъять имущество, неиспользуемое либо используемое не по назначению, и распорядиться им по своему усмотрению.

Различие в праве оперативного управления государственных предприятий и учреждений:

1)  согласно ст. 297 ГК РФ казенные предприятия вправе отчуждать или распоряжаться имуществом  иным образом с согласия собственника, а также самостоятельно реализовывать произведенную продукцию, если иное не установлено законом. Доходы распределяются в порядке, установленном собственником;

2)  согласно ст. 298 ГК РФ учреждения не вправе самостоятельно отчуждать или распоряжаться имуществом.

Для имущества учреждения в ГК РФ установлено исключение: если в соответствии с учредительными документами учреждение имеет право осуществлять приносящую доходы деятельность, то эти доходы и приобретенное на них имущество поступает в самостоятельное распоряжение учреждения и учитывается на отдельном балансе.

Это право самостоятельно распоряжаться сейчас принято считать самостоятельным вещным правом.

Право хозяйственного ведения

Право хозяйственного ведения — согласно ст. 294 ГК РФ государственные или муниципальные унитарные предприятия, которым имущество принадлежит на праве хозяйственного ведения, владеет, пользуется и распоряжается им в следующих пределах:

1)  собственник имущества в соответствии с законом решает вопросы:

—  создания предприятия;

—  определение предмета и цели его деятельности;

—  реорганизации и ликвидации:

—  назначение директора;

—   осуществляет контроль за использованием  и  сохранностью принадлежащего ему имущества;

2)  собственник имеет право на получение части прибыли;

3)  согласно ст. 295 ГК РФ — предприятие самостоятельно распоряжается только движимым  имуществом,  а недвижимостью — только с согласия собственника.

Сходство права хозяйственного ведения и права собственности:

1)  триада правомочий;

2)  оба права носят вещный и абсолютный характер;

3)  оба права защищены от всех третьих лиц.

Их отличие:

1)  собственник осуществляет правомочия по своему усмотрению, а субъект хозяйственного ведения — также и по усмотрению собственника;

2)  право собственности может быть прекращено помимо воли собственника только в случаях предусмотренных законом, а право хозяйственного ведения — по воле собственника;

3)  кроме собственника без его согласия никто нравами не обладает, а на имущество в хозяйственном ведении сохраняет права собственник-Отличие права оперативного управления от права собственности:

1)  собственник при осуществлении права руководствуется только законом,  а субъект права  оперативного управления руководствуется  законом,   целями  деятельности,   заданиями собственника и назначением имущества;

2)  вышесказанное про право хозяйственного ведения.

Приобретение и прекращение права хозяйственного ведения и права оперативного управления

Согласно ст. 299 ГК РФ эти права возникают в момент передачи имущества собственником, если иное не установлено законом или иным нормативным актом.

Плоды, продукты и доходы, а также имущество приобретенные государственными предприятиями и учреждениями по договору или по иным основаниям, поступают в хозяйственное ведение или оперативное управление в порядке, установленном гражданским законодательством.

Сейчас в ряде законодательных актов (например, в законе РФ от 22.08.1996 № 125-ФЗ «О высшем и послевузовском образовании» (с изм. 27.12.2000) установлено, что безвозмездная передача означает поступление имущества в собственность учреждения — это противоречит ГК.

Ранее в законе «О собственности» 1990 г. было предусмотрено, что при создании государственного предприятия между собственником и предприятием заключается договор, который регулирует вопросы распределения доходов и т. д. — сейчас заключение договора не предусмотрено, т. к. между собственником и государственным предприятием установлены административные отношения.

Право хозяйственного ведения и оперативного управления прекращаются в порядке, предусмотренном для права собственности, а также в случае правомерного изъятия.

В соответствии со ст. 300 ГК РФ при переходе права собственности на государственные или муниципальные предприятия как имущественный комплекс к другому собственнику государственного или муниципального имущества, такое предприятие сохраняет право хозяйственного ведения на принадлежащее ему имущество.

Тема 21 ПРАВО ЧАСТНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

Собственность является абсолютным правоотношением и характеристику права частной собственности целесообразно давать через характеристику элементов этого правоотношения.

В качестве субъектов права собственности выступают физические и юридические лица.

Классификация субъектов права собственности юридических лиц может проводиться по различным основаниям:

-   на  коммерческие  и  некоммерческие  организации   - такое  деление  малопродуктивно  для  характеристики   права собственности;

-  на хозяйственные товарищества и общества; производственные и потребительские кооперативы; общественные и религиозные организации; благотворительные и ины