83964

НАСЛЕДОВАНИЕ ИМУЩЕСТВА СУПРУГОВ

Контрольная

Государство и право, юриспруденция и процессуальное право

Как подчеркивается в современной юридической литературе, отсутствие законодательно установленного определения брака связано с тем, что брак является сложным комплексным социальным явлением, находящимся под воздействием не только правовых, но и этических, моральных норм...

Русский

2015-03-17

105.07 KB

0 чел.

ГЛАВА 1 ПРАВОВОЙ РЕЖИМ ИМУЩЕСТВА СУПРУГОВ 2

1.1 Понятие брака и наличие брачных отношений 2

1.2. Возникновение права совместной супружеской собственности в период брака 3

1.3. Законный режим общего  имущества супругов 3

ГЛАВА 2 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИМУЩЕСТВЕННЫХ ПРАВ  СУПРУГОВ ПРИ НАСЛЕДОВАНИИ ПО РОССИЙСКОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ 3

2.1. Права супруга при наследовании 3

2.2. Выдача свидетельства о праве собственности 3

ГЛАВА 3 НАСЛЕДОВАНИЕ ИМУЩЕСТВА СУПРУГОВ 3

3.1. Законный режим наследования имущества супругов. 3

3.2. Договорной режим наследования имущества супругов.  3

ГЛАВА 1 ПРАВОВОЙ РЕЖИМ ИМУЩЕСТВА СУПРУГОВ

1.1 Понятие брака и наличие брачных отношений

В последние десятилетия брак в социологическом смысле рассматривался в России в основном как "союз между лицами мужского и женского пола, посредством которого регулируются отношения между полами и определяется положение ребенка в обществе" или как "исторически обусловленная, санкционированная и регулируемая обществом форма отношений между женщиной и мужчиной, устанавливающая их отношения друг к другу и к детям".

В современной отечественной энциклопедической литературе под браком, как правило, понимается семейный союз мужчины и женщины (супружество), порождающий их права и обязанности по отношению друг к другу и к детям.

Однако в Семейном кодексе отсутствует определение брака как конкретного юридического факта и одного из главных институтов семейного права.

Как подчеркивается в современной юридической литературе, отсутствие законодательно установленного определения брака связано с тем, что брак является сложным комплексным социальным явлением, находящимся под воздействием не только правовых, но и этических, моральных норм, а также экономических законов, что ставило бы под сомнение полноту определения брака только с правовых позиций, тем более что духовные и физические элементы брака, безусловно, не могут регулироваться правом.

В новом Семейном кодексе значительно усилилось влияние договорных начал, усовершенствован правовой институт брачного договора, первоначально введенного в ст. 256 Гражданского кодекса РФ с 1 января 1995 г.

Брак – юридически оформленный добровольный и равноправный союз мужчины и женщины, направленный на создание семьи.
Условия заключения брака определены в ст.12 СК РФ. Для заключения брака необходимы взаимное добровольное согласие мужчины и женщины, вступающих в брак, и достижение ими брачного возраста.

Права и обязанности супругов, в том числе право быть призванным к наследованию после смерти супруга в качестве наследника первой очереди, возникают при условии и со дня государственной регистрации заключения брака в органе загс (ст. 1, 10 СК РФ). На основании записи акта о заключении брака выдается свидетельство о заключении брака, которое служит доказательством брачных отношений между наследодателем и его пережившим супругом, с этого момента такой брак защищается государством.  При утрате свидетельства на основании этой записи выдается повторное свидетельство о заключении брака.
Права супругов порождает также брак, совершенный гражданами РФ по религиозным обрядам в период Вел
икой Отечественной Войны на оккупированных территориях, входивших в состав СССР, до восстановления на этих территориях органов загс (п.7 ст.169 СК РФ). Правило о признании только брака, заключенного в органах загс, не должно относиться к бракам, совершенным по религиозным обрядам и в другие периоды до образования или восстановления органов загс. Правила признания браков, заключенных за пределами территории РФ установлены в ст. 158 СК РФ.

Фактические брачные отношения (не зарегистрированные в органе загс) влекут возникновение прав и обязанностей супругов, включая наследственные права, лишь при следующих условиях:

- эти отношения возникли до издания Указа Президиума Верховного Совета СССР от 08.07.1944 года и существовали до смерти (или пропаже без вести на фронте) одного из лиц, состоявших в таких отношениях
- никто из указанных лиц в период нахождения в фактических брачных отношениях не состоял в браке, зарегистрированном в органах загс. При соблюдении этих условий факт нахождения в фактических брачных отношениях имеет юридическое значение и может быть подтвержден в судебном порядке.

Дело в том, что в наше время широко распространены так называемые «гражданские браки», к которым можно отнести и те, что освящены церковью (без официальной их регистрации). Государство такие отношения мужчины и женщины браком не признает, а потому «лишено возможности оказать помощь тому, кто по каким-либо причинам лишился фактического супруга». Переживший фактический супруг не является наследником по закону после смерти лица, с которым он находился в фактических брачных отношениях. В судебной практике имеют место случаи, когда наследственное имущество получала истица, брачные отношения с которой умершим были давно прекращены, но без надлежащего оформления развода. Фактическая же жена, с которой покойный проживал длительное время одной семьей, лишалась права наследования.
19 ноября 1926 г. принят Кодекс о браке, семье и опеке РСФСР, который был введен в действие с 1 января 1927 г. Кодекс предусматривал охрану фактических брачных отношений. По кодексу лица, фактически состоящие в незарегистрированных брачных отношениях, пользовались правом на долю в общем имуществе и на получение содержания наравне с лицами, состоявшими в зарегистрированном браке. В дальнейшем судебная практика, пенсионное, жилищное законодательство пошли по пути уравнения фактических брачных отношений с зарегистрированным браком [31. С. 87]. Однако признание юридической силы за ними совсем не означало установления двух форм брака. Фактические брачные отношения утратили свое правовое значение в связи с принятием Указа Президиума Верховного Совета СССР от 8 июля 1944 г. «Об увеличении государственной помощи беременным женщинам, многодетным и одиноким матерям, усилении охраны материнства и детства, об установлении почетного звания «Мать-героиня» и учреждении ордена «Материнская слава» и медали «Медаль материнства» [6].
Таким образом, с принятием Указа от 8 июля 1944 г. законодатель не признает юридической силы за фактическими брачными отношениями. Однако в этом случае последние могли порождать определенные правовые последствия (право наследования, право на получение пенсии по случаю смерти кормильца и т.д.). В постановлении Пленума Верховного Суда СССР №2 от 25 февраля 1966 г. « О судебной практике по делам об установлении фактов, имеющих юридическое значение» [5] указывается, что суд может установить факт состояния в фактических брачных отношениях, если эти отношения возникли до издания Указа Президиума Верховного Совета СССР от 8 июля 1944 г. и продолжались до смерти одного из фактических супругов.
Факт состояния в фактических брачных отношениях устанавливается в соответствии с нормами гражданско-процессуального законодательства (ст. 264-268 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации). Такой факт может быть установлен, а следовательно, фактический супруг будет признан наследником по закону первой очереди после смерти другого фактического супруга только при наличии таких обстоятельств, как:
а) смерть фактического супруга;
б) фактические брачные отношения возникли в период с 1 января 1927 года по 8 июля 1944 года;
в) фактические брачные отношения продолжались до смерти одного из лиц, состоявших в них;
г) никто из супругов до смерти не состоял в другом браке [14. С. 222].
В настоящее время выдача свидетельств о праве на наследство по закону по этому основанию возможна, но на практике встречается крайне редко. В таких случаях нотариусу следует предоставить копию соответствующего решения суда, вступившего в законную силу.
Алапаевский городской суд Свердловской области 13.04.2004 рассмотрел дело об установлении факта состояния в фактических брачных отношениях. Заявительница указала, что с 1987 г. она состояла в фактических брачных отношениях с гр. С. Они совместно проживали, вели общее хозяйство, заботились друг о друге. В период совместной жизни они приобрели в долевую собственность квартиру. В ноябре 2003 г. ее муж умер. В наследство после смерти С. она вступить не может, так как органы загс отказали ей в выдаче свидетельства о заключении брака. Суд удовлетворил ее просьбу и установил факт состояния заявительницы с гр. С. в фактических брачных отношениях.
В данном случае суд поступил неправильно, так как (и это отмечалось нами ранее) действующее законодательство (ст. 1 СК) признает только брак, заключенный в органах записи актов гражданского состояния. В соответствии со ст. 264 Гражданского процессуального кодекса РФ суд устанавливает факты, имеющие юридическое значение, от которых зависит возникновение, изменение, прекращение личных или имущественных прав граждан и организаций. Отношения заявительницы и гр. С. хотя и сформировались как устойчивые, семейные отношения, нельзя назвать браком, а их участников - мужем и женой. Решение суда по такой категории дел может быть законным только в том случае, когда фактические брачные отношения возникли в период с 1 января 1927 г. до 8 июля 1944 г. и продолжались после 8 июля 1944 г. по день смерти одного из фактических супругов [36. С. 281].
Одной из отличительных особенностей развития семейного права на Западе за последние 20 лет является установление юридических последствий за фактическими брачными отношениями [38. С. 21]. Сожительство - институт, урегулированный с не-
значительными различиями в целом ряде государств (Швеция, Нидерланды, Норвегия, Венгрия, Бельгия, Франция, Португалия), и число таких государств постоянно увеличивается [10. С. 521].
В некоторых зарубежных странах для граждан, которые продолжительное время состоят в фактических брачных отношениях, государство предоставляет такой же правовой режим, как и для супругов, чей брак зарегистрирован. Например, законодательство некоторых штатов Америки признает юридические последствия за фактически установленными брачными отношениями [32. С. 39], а Гражданский кодекс Мексики 1928 г. признает определенные права за женщиной, находящейся с мужчиной в отношениях фактического супружества [29]. Закон о семейной собственности Швеции 1986 г. предусматривает, в частности, что лица, находившиеся в фактических брачных отношениях, имеют право на совместное имущество в случае смерти одного из них [33. С. 40]. Фактические брачные отношения могут быть признаны в судебном порядке. Сожители не вправе свидетельствовать друг против друга в суде, правоохранительных органах. Швеция считается лидером по количеству семейных союзов, существующих вне официальной регистрации отношений (около 30%) [21. С. 5].
Во Франции сожительством признается фактический союз двух лиц разного или одного пола, живущих вместе, при условии, что такая связь носит устойчивый и продолжительный характер. Для определения статуса сожительства необходимо судебное решение. В Испании же такие браки - редкость [27. С. 92]. Испанское региональное законодательство, определяя положение гетеросексуальных и гомосексуальных союзов, предоставляет право фактическим сожителям регистрировать свои отношения в административном порядке. Партнеры наделены правами наследования друг после друга (четверть наследственного имущества). Бывшие сожители связаны также алиментными обязательствами [21. С. 6]. Ст. 74 Семейного кодекса Украины предусматривает возможность возникновения режима общей совместной собственности на имущество, приобретенное в период об-
щего проживания, не только для супругов, но и для мужчины и женщины, проживающих одной семьей, но не находящихся в браке между собой и не установивших договором иной режим такого имущества [21. С. 6].
По закону « О регулировании фактического брака», принятому в 1982 г. в Эквадоре, переживший фактический супруг имеет право наследовать по закону, как если бы он являлся супругом. При этом данный закон закрепляет, что указанные правовые последствия применимы лишь для тех лиц, чей фактический брак является постоянным, моногамным продолжительностью более двух лет. Ни один из фактических супругов к тому же не должен состоять в законном браке. При этом мужчина и женщина живут вместе, у них есть дети, они ведут общее домашнее хозяйство, заботятся друг о друге, оказывают взаимную помощь [34].
Следует согласиться с Н.Н.Тарусиной в том, что фактический брак в настоящее время подвергнут правовой дискриминации [37. С. 60], хотя такие браки - весьма распространенное явление в нашей стране, и не только среди молодых людей. Около 10% взрослого населения в современной России состоит в незарегистрированном браке [20. С. 10].
Не всегда фактические супруги задумываются о правовых последствиях, которые могут наступить в случае смерти одного из них. В частности, государство не обеспечивает защиту имущественных прав и интересов фактических супругов: в отношении детей, рожденных в таких браках, установление отцовства (при отсутствии согласия биологического отца) производится в судебном порядке и др. [19. С. 13].
Мы считаем, что незарегистрированные браки не могут находиться вне правового регулирования, так как образованная на их основе семья характеризуется теми же признаками, что и семья, созданная на основе зарегистрированного брака, и выполняет аналогичные функции: деторождение, воспитание детей, осуществление взаимной материальной поддержки и сотрудничества [12. С. 83-95]. Лица, состоящие в фактических брачных отношениях, должны иметь право на защиту со стороны государства.
Международное право исходит из того, что Российская Федерация, не признавая фактических брачных отношений, тем самым нарушает права и свободы своих граждан. Подтверждением тому служит, в частности, решение Европейского суда по правам человека по жалобе российской гражданки М.С. Прокопович против Российской Федерации [21. С. 3].
Право, его нормы должны отражать действительность [7. С. 15]. Поэтому, на наш взгляд, целесообразно в российском законодательстве предусмотреть конкретные случаи, когда бы имущество фактических супругов признавалось в судебном порядке общим и переживший фактический супруг мог бы наследовать по закону, как если бы он являлся супругом. Это позволило бы защитить права и законные интересы фактических супругов.
Бывший супруг утрачивает право на наследство с момента расторжения брака. Если брак расторгается в суде, он считается прекращенным со дня вступления решения суда в законную силу. А брак, расторгаемый в органах загс, прекращается со дня государственной регистрации расторжения брака в книге регистрации актов гражданского состояния (ст. 25 СК РФ). В соответствии с п. 3 ст. 169 СК брак, расторгнутый в судебном порядке до 1 мая 1996 г., считается прекращенным со дня государственной регистрации расторжения брака в книге регистрации актов гражданского состояния по заявлению как обоих супругов, так и одного из них. По этой причине, если брак расторгнут в суде до 1 мая 1996 г. и никто из супругов не зарегистрировал расторжение брака в органах загс, статус супругов сохраняется, а потому в случае смерти одного из них, другой супруг является по закону наследником первой очереди.

Бывший супруг права на наследство по закону не имеет, он утрачивает его с момента расторжения брака. Брак, расторгаемый в органах ЗАГСа, прекращается со дня государственной регистрации расторжения брака в книге регистрации актов гражданского состояния. Брак, расторгаемый в суде, прекращается со дня вступления решения суда в законную силу (п. 1 ст. 25 СК РФ). При расторжении брака в суде после 01.05.1996 года брак считается прекращенным со дня вступления в законную силу решения суда. Брак, расторгнутый в суде до 01.05.1996 года, считается прекращенным со дня государственной регистрации расторжения брака в книге регистрации актов гражданского состояния (ст.25, п.3 ст. 169 СК РФ).

Может ли бывший супруг наследовать то имущество, которое он приобрел с наследодателем во время брака и которое являлось их общей совместной собственностью? В юридической литературе по этому поводу есть разные мнения. Одни авторы считают, что после прекращения брачных отношений у бывших супругов на такое имущество сохраняется режим совместной собственности, другие утверждают, что с
прекращением брака режим совместной собственности устраняется [24. С. 24]; [9. С. 337]. Совместная собственность супругов возникает в силу закона. Если супруги в период брака на совместные средства приобрели имущество, то оно поступает в их совместную собственность, независимо от того, на чье имя оно приобретено и зарегистрировано. Разумеется, что с прекращением брака супруги перестают быть таковыми с позиции закона. Сохраняется ли режим совместной собственности у бывших супругов на нажитое в браке имущество? На этот вопрос следует дать положительный ответ, поскольку расторжение брака в установленном законом порядке не влечет прекращения у бывшего супруга прав на имущество. Судебная практика по этой категории дел также неоднозначна. Иногда суды решают дело, исходя из того, что бывший супруг не вправе совершать сделку по поводу общего имущества без согласия другого бывшего супруга, т.е. без соблюдения требований, установленных п. 3 ст. 35 СК РФ [24. С. 23-24]. В других случаях суды отмечают, что в указанной ситуации ст. 35 СК распространяется на правоотношения, возникающие только между супругами. В таких случаях по мнению суда возникают отношения между иными участниками гражданского оборота и следует применять правила ст. 253 ГК РФ. Именно к такому выводу пришла Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда РФ, которая отменила ранее вынесенные решения Йошкар-Олинского городского суда, судебной коллегии по гражданским делам и Президиума Верховного суда Республики Марий Эл по иску С.О. о признании недействительным договора купли-продажи торгового павильона от 07.06.2002 г. без ее согласия. Решениями судебных органов Республики Марий Эл иск С.О. был удовлетворен, и договор купли-продажи торгового павильона признан недействительным, поскольку в нарушение ст. 35 СК при заключении этой сделки не было нотариально удостоверенного согласия бывшего супруга. Несмотря на такой вывод Верховного суда РФ, Т.И. Зайцева - руководитель отдела нотариальной практики Центра нотариальных исследований при Федеральной Нотариальной
Палате - в таких ситуациях все-таки советует предоставлять нотариально удостоверенное согласие бывшего супруга, либо вносить в договор об отчуждении недвижимого имущества специальный пункт соответствующего содержания [15. С. 109-110]. В случае смерти бывшего супруга, переживший его бывший супруг хотя и не является наследником по закону, но в указанной ситуации может защитить свои права путем обращения в суд.
На практике возникает вопрос: справедливо или нет призывать к наследованию и выдавать свидетельство о праве на наследство по закону супругу, если брак фактически распался, супруги длительное время совместно не проживают, не поддерживают каких-либо связей?
11 апреля 2005 г скончалась гр. Ф. 01.07.1994 г. ее муж был осужден на 6 лет лишения свободы за совершение преступления. В 2000 г. после отбытия наказания супруг уехал на постоянное место проживания в г. Хабаровск. 18 сентября 2005 г. Ф. вступил в новый брак. 27 октября 2005 г. нотариус выдал свидетельство о праве на наследство по закону Сергею Ф. (сыну умершей) и Ф. (бывшему супругу) [3]. Переживший супруг призывается к наследованию и в том случае, если вскоре после смерти наследодателя он вступил в другой зарегистрированный брак, так как это обстоятельство не влияет на право пережившего супруга наследовать имущество супруга в качестве наследника первой очереди [11. С. 123]. Приведенный пример не единичный. В настоящее время в нашей стране велико количество разводов, немало и фактических разводов без соответствующей регистрации. Нам представляется целесообразным внести изменения в действующее законодательство, предоставив суду возможность своим решением устранить супруга от наследования по закону, за исключением наследования обязательной доли в наследстве, если другие наследники по закону докажут, что брак с наследодателем фактически прекратился до открытия наследства и супруги в течение не менее, чем пять лет до открытия наследства проживали раздельно. Следует отметить, что в свое время был разработан Модельный гражданский кодекс СНГ, который был положен в основу кодификации наследственного права многих государств - участников СНГ. Ст. 1181 указанного Модельного гражданского кодекса СНГ содержит подобное правило об отстранении от наследования супруга. В частности, ст. 1143 Гражданского кодекса Республики Узбекистан, ст. 1150 Гражданского кодекса Республики Кыргызстан, ст. 1070 Гражданского кодекса Республики Казахстан, ст. 1065 Гражданского кодекса Республики Беларусь установили подобные нормы. Гражданское законодательство других стран СНГ (кроме России и Армении) также предусматривает возможность отстранения супруга от наследования по закону, но при установлении несколько иных оснований [4. С. 34-38].
Важно и то, что первоначальный проект ч. 3 ГК РФ в п. 2 ст. 1278 предлагал по решению суда отстранение пережившего супруга от наследования по закону, если будет доказано, что брак с наследодателем фактически прекратился не менее чем за пять лет до открытия наследства, либо хотя и позднее, но имеются достаточные основания считать произошедший распад семьи окончательным. Введение такой нормы в наследственном законодательстве отвечало бы современным реалиям и потребностям российского общества [4. С. 37].

Фактическое прекращение на день открытия наследства семейных отношений между супругами (без расторжения брака в установленном СК порядке) не отражается на наследственных правах супругов: переживший супруг призывается к наследованию после смерти супруга как его наследник первой очереди, т.к. брак в установленном порядке не был расторгнут.
Лицо, состоявшее с наследодателем в браке, который признан недействительным, устраняется из числа наследников первой очереди. Это касается и «добросовестного супруга» - супруга, права которого были нарушены заключением такого брака (ст. 30 СКРФ). На основании вступившего в законную силу решения суда о признании брака недействительным в запись акта о заключении брака вносятся сведения о его недействительности. Поскольку брак признается недействительным со дня его заключения, лицо, состоявшее в такого рода браке с наследодателем, не входит в число наследников первой очереди и в том случае, когда соответствующее решение суда вступило в законную силу после открытия наследства.

Когда брак признается недействительным по основаниям нерасторгнутого другого брака, недееспосбности супруга, близкого родства или отношений усыновления между ними любое лицо, заинтересованное в призвании к наследованию или в увеличении своей наследственной доли, вправе предъявить иск о признании брака недействительным после смерти одного из супругов. При отсутствии же добровольного согласия одного из супругов на заключение брака (в результате принуждения, обмана и т.п.) возможность посмертного предъявления иска в суд о признании брака недействительным имеется только у пережившего супруга и у прокурора.

Призывается или нет супруг к наследованию в случае признания брака недействительным? Брак, признанный судом недействительным, не порождает прав и обязанностей супругов (ст. 30 СК). В результате решения суда о недействительности брака он считается как бы несуществующим вообще и соответственно у граждан не возникает ни личных, ни имущественных прав и обязанностей, как это имеет место в действительном браке. Лицо, состоявшее в недействительном браке с наследодателем, устраняется из числа наследников по закону первой очереди [30. С. 147; 11. С. 122]. Это касается и добросовестного супруга. На основании вступившего в законную силу решения суда о признании брака недействительным в актовую запись о заключении брака вносятся сведения о его недействительности (п. 2 ст. 29 Федерального закона « Об актах гражданского состояния»).

Было бы несправедливым применять все негативные последствия признания брака недействительным к добросовестному супругу, права которого нарушены заключением такого брака. В соответствии с п. 4 ст. 30 СК суд может в интересах добросовестного супруга признать за ним право на получение от другого супруга содержания, а в отношении имущества, приобретенного совместно в период брака, применить положения об общей совместной собственности, а также признать брачный договор действительным полностью или частично. Кроме того, добросовестный супруг вправе требовать возмещения причиненного ему материального и морального вреда. Статья 30 Семейного кодекса РФ предусматривает, что если брак был признан недействительным после смерти одного из супругов, за добросовестными супругами (теми, кто пострадал в результате недействительного брака, кого обманули) суд вправе признать право на получение содержания (алименты), раздел имущества может быть произведен по правилам раздела совместно нажитого супружеского имущества, брачный договор может быть оставлен в силе. 

Вступление пережившего супруга в новый брак после смерти (объявления умершим) наследодателя не влияет на его право наследовать имущество умершего в качестве наследника первой очереди.

1.2. Возникновение права совместной супружеской собственности в период брака

Свидетельство о праве собственности может быть выдано только в случае приобретения имущества, на которое оно выдается, в период брака. Чаще всего в практике нотариусами свидетельства о праве собственности выдаются на имущество, подлежащее специальной регистрации или иному учету (недвижимое имущество, автомототранспортные средства). При выдаче свидетельств на такое имущество проблем с проверкой факта приобретения его в течение брака обычно не возникает. Соблюдение этого условия проверяется нотариусом по правоустанавливающим документам на имущество путем сопоставления даты регистрации брака с датой приобретения имущества. В отношении имущества, не требующего регистрации (различного рода денежные суммы, ценные бумаги и т.п.), нотариус также должен удостовериться, что право на него возникло у супругов в период брака. Это возможно при наличии соответствующих официальных документов (справок, выписок и т.п.), выданных компетентными в той или иной сфере органами.

1.3. Законный режим общего  имущества супругов

   Законодатель, в ч.2 ст.256 ГК РФ разделяет понятие между общей собственностью супругов и личной собственностью. Так, в соответствии с ней «имущество, принадлежавшее каждому из супругов до вступления в брак, а также полученное одним из супругов во время брака в дар или в порядке наследования, является его собственностью».

Для того чтобы выдать свидетельство о праве собственности пережившему супругу, нотариус должен удостовериться, что имущество является общей совместной собственностью супругов. На имущество, являющееся раздельной (личной) собственностью каждого из супругов, выдать свидетельство о праве собственности нельзя.
При определении, какое имущество относится к совместной собственности, следует руководствоваться нормами семейного и гражданского законодательства.

В соответствии со ст. 34 СК РФ к общему имуществу супругов относятся:
- доходы каждого из супругов от трудовой и предпринимательской деятельности;
- доходы от результатов интеллектуальной деятельности каждого из супругов;
- полученные каждым из супругов пенсии, пособия, а также иные денежные выплаты, не имеющие специального целевого назначения;
- приобретенные за счет общих доходов супругов движимые и недвижимые вещи, ценные бумаги, паи, вклады, доли в капитале;
- любое другое имущество, не изъятое из гражданского оборота, нажитое супругами в период брака, независимо от того, на имя кого из супругов оно приобретено, зарегистрировано или на имя кого внесены денежные средства.

Вне зависимости от того, на имя кого из супругов оно приобретено либо на имя кого и кем из супругов внесены денежные средства, в соответствии с ч.1 ст.33 и ст.34 Семейного Кодекса РФ (СК РФ), законным режимом имущества супругов является режим их совместной собственности. Имущество, нажитое супругами за время брака, является их совместной собственностью (общим имуществом супругов). Отсутствие по уважительным причинам у одного из супругов самостоятельного дохода в период брака не влияет на правовой режим данного имущества.

Момент возникновения права общей совместной собственности на перечисленное имущество определяется по-разному. Так, на доходы, полученные от трудовой, предпринимательской и иной деятельности, а также на доходы от результатов интеллектуальной деятельности право общей совместной собственности супругов возникает даже в тех случаях, когда эти доходы еще не получены. По-иному решен ст. 34 СК РФ вопрос о пенсиях, пособиях, а также об иных выплатах, не имеющих специального назначения. К общему имуществу супругов в этом случае отнесены лишь уже полученные выплаты. Нельзя сказать, что законодательная логика в данном случае легко понятна и объяснима, но статья сформулирована именно таким образом, что речь в ней идет не о причитающихся к выплате, а именно ополученных суммах. Таким образом, право общей совместной собственности у супругов на перечисленные виды выплат возникает только с момента их фактического получения.

Не может быть выдано свидетельство о праве собственности на имущество, являющееся собственностью каждого из супругов. В соответствии со ст. 36 СК РФ к такому имуществу относится:

- имущество, принадлежавшее каждому из супругов до вступления в брак;

- имущество, полученное одним из супругов хотя бы и в период брака, но в порядке наследования;

- имущество, полученное одним из супругов в дар как от второго супруга, так и от третьих лиц, а также имущество, полученное по иным безвозмездным сделкам;

- вещи индивидуального пользования (одежда, обувь и др.) независимо от времени и оснований приобретения, за исключением драгоценностей и иных предметов роскоши.

Имущество, принадлежащее каждому из супругов до вступления в брак, а также полученное одним из супругов в дар, в порядке наследования или по иным безвозмездным сделкам, является его собственностью. Вещи индивидуального пользования, за исключением предметов роскоши, приобретенные в период брака за счет общих средств, также признаются собственностью того супруга, который ими пользовался. Как указывалось Верховным Судом РФ, не относится к общему совместному имущество, приобретенное хотя и в период брака, но на личные средства одного из супругов, принадлежащие ему до вступления в брак.
Верховный Суд РФ разъяснил, что земельный участок, предоставленный в период брака одному из супругов на безвозмездной основе для садоводства или огородничества с учетом семьи, а в дальнейшем во время брака бесплатно приватизированный этим супругом, входит в состав общего имущества супругов. Аналогично решается вопрос об акциях, приобретенных одним из супругов по льготной подписке в результате его труда на приватизированном предприятии во время брака. Однако если акции приобретены хотя и во время брака, но на личные средства супруга или причитаются за работу на предприятии до вступления в брак, то они не должны включат
ься в общее имущество супругов.

Факт приобретения имущества до заключения брака, а также отсутствие факта совместных вложений супругов на приобретение имущества устанавливаются на основании правоустанавливающих документов на это имущество. Кроме таких традиционных и широко известных оснований безвозмездного приобретения имущества, как наследование и принятие в дар, в настоящее время не менее распространенной сделкой, в результате которой право общей совместной собственности у супругов не возникает, является передача жилых помещений в собственность одного из них в результате приватизации. Большинство квартир приватизированы были безвозмездно, поэтому право общей совместной собственности у супругов при приватизации жилых помещений возникать не может.

Супруг, отказавшийся от участия в приватизации жилого помещения и не пожелавший становиться его собственником, не вправе впоследствии претендовать на это жилое помещение по праву собственности. В случае возникновения спора по поводу правомерности заключенного договора передачи жилого помещения в собственность одного из супругов другой супруг, считающий свои права нарушенными, вправе обратиться в суд с иском о признании такого договора недействительным по общим правилам о признании сделок недействительными (например, отказ его от участия в приватизации был получен путем насилия, угрозы, обмана, злоупотребления доверием и т.п.). Исключением из этого правила являются только жилые помещения, хотя и полученные в результате приватизации в собственность одного из супругов, но по возмездному договору. Как известно, на начальном этапе приватизации не все жилье передавалось гражданам, проживающим в нем, бесплатно. До 1 января 1993 г. приватизация проводилась с учетом определенной площади занимаемых гражданами жилых помещений в расчете на каждого члена семьи, и какая-то, хотя и незначительная, часть договоров передачи жилых помещений в собственность производилась с денежной доплатой за излишние сверх установленных метры площади. В этом случае на основании договора приватизации жилого помещения у супругов возникает право общей совместной собственности на него, причем независимо от размера произведенной доплаты.

Следует отметить, что имущество каждого из супругов, приобретенное ими до брака или полученное по безвозмездным сделкам, может быть признано их общей совместной собственностью, если будет установлено, что в период брака за счет общего имущества супругов или имущества либо труда каждого из супругов были произведены вложения, значительно увеличивающие стоимость этого имущества (капитальный ремонт, реконструкция и т.п.). Так, возможна выдача, к примеру, свидетельства о праве собственности на жилой дом, приобретенный одним из супругов до брака, но в период брака капитально отремонтированный, если нотариусу будут представлены соответствующие доказательства этого документального характера. Таким доказательством, в частности, может являться акт о приемке дома, законченного строительством, в эксплуатацию. В отношении автомототранспортного средства подобным доказательством может быть замена дорогостоящих агрегатов. Стоит отметить, что понятие значительного увеличения стоимости имущества является чисто оценочным, поэтому нотариус далеко не всегда в состоянии установить это обстоятельство. В случае недостаточности доказательств для оценки увеличения стоимости имущества пережившему супругу следует решить этот вопрос в судебном порядке.

Нельзя выдать свидетельство о праве собственности на имущество, хотя бы и приобретенное в период брака на совместные средства супругов, но в отношении которого супругами был заключен брачный договор, изменивший правовой режим этого имущества и установивший режим, отличный от режима общей совместной собственности.

Не может быть выдано свидетельство о праве собственности на денежные суммы специального целевого назначения (например, на суммы, выплаченные в возмещение ущерба в связи с утратой трудоспособности вследствие увечья или иного повреждения здоровья, на суммы взысканного морального вреда и др.), на суммы, выплачиваемые по договорам личного страхования, на личные имущественные и неимущественные права.

ГЛАВА 2 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИМУЩЕСТВЕННЫХ ПРАВ  СУПРУГОВ ПРИ НАСЛЕДОВАНИИ ПО РОССИЙСКОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ

2.1. Права супруга при наследовании

   Гражданский Кодекс РФ законодательно (ст.1150 ГК РФ) закрепил за пережившим супругом наследодателя, в силу завещания или закона, право наследования на часть имущества, нажитого во время брака с наследователем и являющегося их совместной собственностью. В силу ст. 1150 ГК РФ доля пережившего супруга в общем имуществе не является наследственной долей. Статья 256 ГК РФ определяет и долю пережившего супруга и устанавливает определенные правила, которые устанавливает Гражданский Кодекс РФ. На основании ст. 256 ГК РФ имущество, нажитое супругами во время брака, является их совместной собственностью, если договором между ними не установлен иной режим этого имущества.

Из приведенной нормы следует, что совместная собственность супругов возникает в силу прямого указания закона. Если имущество (квартира, автомобиль, дача и т. д.) нажито в браке, то оно принадлежит обоим супругам в равной мере, независимо от того, на кого из них оно «записано», т.е. половина имущества принадлежит мужу, а половина — жене. Если супруги при жизни не заключили брачный договор, то имущество, приобретенное ими в период брака на совместные средства, поступает в их совместную собственность, при этом доли супругов признаются равными. Таким образом, собственность пережившего супруга объективно существует, и эту презумпцию нотариус не вправе подвергать сомнению.

Включение доли в праве общей собственности на имущество, принадлежащей пережившему супругу, в наследственную массу после смерти другого супруга, хотя бы и с согласия пережившего супруга, не может быть признано законным. В данном случае возникает полная аналогия с отказом от права собственности. Вместе с тем отказ от права собственности регламентирован нормами гражданского законодательства. В соответствии с п. 1 ст. 225 ГК РФ вещь, от права собственности на которую собственник отказался, является бесхозяйной. Судьба бесхозяйной вещи решается в судебном порядке.

Имеется и еще один аргумент, подтверждающий приведенную позицию. Отказ от права собственности в пользу кого-либо (в данном случае переживший супруг отказывается от своего права собственности в пользу наследников) по сути представляет собой дарение имущества. Для удостоверения же договора дарения доли в праве общей собственности эта доля должна быть определена, а в установленных законом случаях соответствующее право должно быть к тому же зарегистрировано.

Следует законодательно закрепить право пережившего супруга на отказ от принадлежащей ему доли в праве собственности на совместно нажитое имущество, учитывая при этом, что может же он отказаться от своей доли в наследстве, от права на обязательную долю в наследстве.
В некоторых европейских странах супруги до сих пор имеют достаточно ограниченные наследственные права. Например, в Испании переживший супруг включается только в третью очередь наследников наряду с родственниками по боковой линии, поэтому супруг наследует только после прямых нисходящих и восходящих, но перед боковыми родственниками. В Чехии супруг наследует только во второй очереди наряду с родителями наследодателя и лицами, которые проживали совместно с наследодателем до его смерти, но не менее одного года,
вели с ним домашнее хозяйство и вследствие этого заботились об общем домашнем хозяйстве или находились на иждивении наследодателя [28. С. 492-497].
Во Франции, если у наследодателя остался переживший супруг, он призывается к наследованию либо один, либо вместе с родственниками наследодателя. При наличии детей супруг на выбор или получает узуфрукт на все существующее имущество, или становится владельцем 1/4 его доли при условии, что все дети происходят от общих отца и матери. Если один ребенок или несколько детей имеют разных родителей, переживший супруг получает в собственность 1/4 часть имущества. При отсутствии детей переживший супруг наследует вместе с отцом и матерью и получает половину имущества, если после наследодателя остаются отец и мать, или 3/4 в случае смерти отца или матери. При отсутствии детей и родителей все остальные наследники - братья и сестры, бабушки и дедушки и другие родственники по боковой линии - к наследованию не призываются. При отсутствии пережившего супруга закон устанавливает четыре очереди наследников, призываемых в порядке очередности. Очереди наследников устанавливаются близостью семейных отношений [23. С. 55].
Важной особенностью наследования по закону в странах англо-американской системы права наряду с участием в наследственных делах личного представителя является привилегированное положение пережившего супруга: при наличии «небольших» наследств (прежде всего в малообеспеченных семьях), а также при отсутствии у наследодателя нисходящих - родителей, братьев и сестер - переживший супруг нередко является единственным наследником. В отдельных случаях он - один из наследников. Так, если есть нисходящие, то переживший супруг имеет право на получение определенной денежной суммы - так называемое право «на первые фунты стерлингов» ( в Англии) или «на первые доллары» (в ряде штатов США). Указанные суммы могут заменяться вещным эквивалентом. Оставшаяся часть наследства распределяется между пережившим супругом и другими наследниками. Например, по законодатель-
ству штата Нью-Йорк переживший супруг вправе получить 2 тыс. долл. или их вещный эквивалент. Помимо этого он имеет право на треть остального имущества - при наличии у наследодателя двух и более детей или их нисходящих. Если у наследодателя имеется лишь один ребенок или его нисходящие, пережившему супругу полагается половина имущества (за вычетом «первых долларов»). При отсутствии нисходящих и наличии у наследодателя родителей переживший супруг вправе получить 25 тыс. долл. и половину остального имущества.

Из изложенного можно сделать вывод, что оформлению наследственных прав на долю умершего супруга в совместно нажитом имуществе супругов должно предшествовать определение этой доли. Не случайно в ст. 1150 ГК РФ подчеркнуто, что в состав наследства входит только доля умершего супруга в этом имуществе.

Выдача нотариусами свидетельств о праве собственности на долю в общем имуществе супругов в случае смерти одного из них производится в соответствии со ст. 75 Основ законодательства РФ о нотариате с соблюдением положений ст. 256 ГК РФ и ст. ст. 34 - 37 СК РФ.
Выдача свидетельств о праве собственности в случае смерти обоих супругов не допускается. В этом случае вопрос об определении долей супругов может быть решен в судебном порядке.

Права супруга при наследовании

Имущество, которое супруги приобрели во время брака, считается их совместно нажитой собственностью и принадлежит обоим супругам в равных частях. Его признают равным. То есть, половина всего того, что нажили супруги, – это личная собственность пережившего супруга, ее нельзя включать в наследственную массу. А та доля, которая принадлежала покойному супругу, и следует разделить между наследниками по завещанию либо по закону. Его распределение по другой схеме может быть произведено в том случае, если при заключении союза подписывался брачный контракт.

Следует отметить, что сложившаяся нотариальная практика, связанная с оформлением наследственных прав на имущество, приобретенное супругами в период брака, не всегда отвечает требованиям законодательства. Так, например, свидетельство о праве собственности пережившему супругу на долю в совместно нажитом имуществе выдается лишь по требованию этого супруга. Если переживший супруг не изъявил желания получить свидетельство о праве собственности, то доля его в совместно нажитом имуществе включается в наследственную массу. Таким образом, предметом наследования становится не доля в праве общей собственности на имущество, как это должно быть, а все имущество, что, безусловно, нарушает права и законные интересы пережившего супруга.

Зачастую нотариусы полагают, что получение свидетельства о праве собственности - это право, а не обязанность пережившего супруга. Действительно, получение документа, свидетельствующего о праве супруга на долю в имуществе, приобретенном в период брака, является правом пережившего супруга. Но при этом неправомерно производить подмену двух понятий: существования самого права и документального оформления этого права.

Нюансы

В определении собственности одного из супругов есть некоторые детали. К примеру, имущество, которое принадлежало мужу или жене до вступления в брак, или имущество, полученное кем-либо в дар, по наследству либо по иным безвозмездным сделкам, считается его собственностью. Это значит, что другой супруг не имеет права отчуждать либо другим способом распоряжаться данным имуществом.

К примеру, если умершему мужу до брака принадлежал дом, он не будет предметом спора в суде. Также это относится и к полученным кем-либо из супругов в дар (неважно – до либо во время брака) недвижимости, автомобилям, предметам искусства (скульптурам, картинам и др.). Стало быть, наследство после смерти мужа, например, не будет включать эти предметы.

Но собственность каждого из супругов могут признать их совместной, если установят, что во время брака были произведены вложения, которые существенно увеличили стоимость этого имущества. К примеру, дом, который принадлежал одному из супругов, отреставрировали или пристроили второй этаж. В силу этих обстоятельств данный дом может обрести статус совместной собственности супругов.

Суд имеет право отступить от принципа равных долей супругов в их совместном имуществе, учитывая интересы несовершеннолетних детей или же заслуживающие внимания интереса супругов. Такая ситуация может возникнуть, например, при разборе наследства после смерти жены, если муж израсходовал имущество в ущерб интересам семьи или же не получал доход по неуважительным причинам.

8. Общие понятия и вопросы о правах супруга при наследовании.
   Понятие «супруг» относится к лицам, состоявшим с наследодателем в зарегистрированном браке на момент открытия наследства.
   Часто возникают вопросы, — могут ли супруги наследовать друг после друга, если брак не зарегистрирован, т. е. супруги находятся в фактических брачных отношениях или если брак заключен по религиозным обрядам?
   Брак  должен заключаться  в государственных  органах записи актов гражданского состояния, — только такой брак порождает правовые последствия для супругов, в том числе и право наследования по закону.

Права и обязанности супругов возникают  со дня государственной регистрации заключения брака в органах ЗАГСа (ст. 10 СК РФ).

Естественно, говоря о брачных отношениях супругов, законодательство предполагает только брак, зарегистрированный в органах загса. Фактические брачные отношения, сколь бы долго они ни продолжались, не имеют юридических последствий и не могут привести к возникновению общей совместной собственности на приобретенное за этот период имущество. Фактический брак не является браком в юридическом смысле, все совместно приобретенное фактическими супругами имущество является их общей долевой собственностью и имущественные отношения между ними регулируются не Семейным кодексом (как для супругов), а Гражданским кодексом. Заметим, что лица, находящиеся в незарегистрированном браке, могут наследовать друг после друга по завещанию.   Исключение составляют лишь случаи, когда имущество приобретено в период нахождения лиц в фактических брачных отношениях, в период с 1926 по 1944 г., возникших до принятия Указа Президиума Верховного Совета СССР от 8 июля 1944 г., которым была признана юридическая сила только за зарегистрированными брачными отношениями. Этим Указом фактическим супругам предлагалось зарегистрировать свои отношения. Поэтому если такие отношения не были своевременно зарегистрированы ввиду смерти или пропажи супруга на фронте, то другой супруг и в настоящее время имеет право обратиться в суд с заявлением о признании его (ее) супругом умершего или пропавшего без вести (ст. 247 ГПК РСФСР). В период действия Гражданского кодекса РСФСР 1922 г. законодательством признавались помимо зарегистрированных браков также и фактические брачные отношения. Имущество, приобретенное во время нахождения в фактических брачных отношениях, являлось совместной собственностью лиц, состоявших в этих отношениях.

Религиозный (церковный) брак, т. е. брак, заключенный по религиозным обрядам — в церкви, мечети, синагоге и др. — не является браком в юридическом смысле и не имеет правовых последствий. Религиозный брак можно заключать до или после государственной регистрации заключения брака в органах записи актов гражданского состояния, но не вместо таковой регистрации.

 Исключение  — когда религиозный брак юридически признается браком. Религиозный брак в России был отменен в  декабре 1917 года.
Религиозный брак может быть приравнен к браку  зарегистрированному, если он заключен до декабря 1917 года, в период гражданской войны или был заключен на оккупированной территории в годы Великой Отечественной войны. Однако это обстоятельство должно быть установлено судом в соответствии с п. 4 ст. 247 ГПК РСФСР.

В соответствии со ст. 10 СК РФ права и обязанности супругов возникают со дня регистрации заключения брака в органах записи актов гражданского состояния. Поэтому лицо, состоящее в фактических брачных отношениях или в браке, заключенном по религиозным обрядам, не приобретает прав супруга. В таких случаях, как указывается в судебной практике, при возникновении права общей долевой собственности во время совместной жизни с завещателем указанное лицо, согласно ст. 252 ГК РФ, вправе истребовать свою долю в имуществе, оформленном на наследодателя.
Кроме того, СК РФ содержит перечень оснований и порядок признания брака недействительным (гл. 5 СК РФ). К имуществу, приобретенному совместно лицами, брак которых признан недействительным, применяются положения ГК РФ о долевой собственности (ст. 30 СК РФ). Поэтому, согласно ст. 252 ГК РФ, участник долевой собственности вправе требовать выдела своей доли из общего имущества.

Факт состояния (нахождения) в фактических брачных отношениях, как уже отмечалось, устанавливается судом и только при наличии следующих обстоятельств в совокупности:

1) только в случае смерти одного или обоих супругов;

2) только в случае, если фактические брачные отношения возникли в период с 1926 по 8 июля 1944 г.;

3) только если фактические брачные отношения продолжались до смерти одного из лиц, состоявших в них;

4) никто из лиц, находившихся в фактических брачных отношениях, до смерти не должен был состоять в другом браке.

При доказанных в таком порядке фактических брачных отношениях выдача свидетельства о праве собственности также возможна, хотя встречается сейчас, естественно, крайне редко.

В практике нередко приходится сталкиваться с решениями судов, которыми установлен факт нахождения лиц в брачных отношениях, возникших после 8 июля 1944 г. Такие решения являются ошибочными и не порождают никаких юридических последствий, поэтому не могут быть приняты нотариусами в качестве доказательства брачных отношений.

Наличие брачных отношений супругов устанавливается нотариусом, как правило, на основании свидетельства о браке (свидетельства о заключении брака). Иногда в качестве доказательства брачных отношений используется отметка о регистрации брака в паспорте пережившего супруга. Вместе с тем такую отметку вряд ли можно признать бесспорным подтверждением факта нахождения сторон в зарегистрированном браке. Кроме того, что эта отметка не скрепляется печатью органов загса и уже в силу одного этого не обладает достаточной доказательственной силой, она еще и далеко не всегда свидетельствует о том, что брак действительно имел место на момент обращения пережившего супруга к нотариусу.

Согласно Кодексу о браке и семье РСФСР брак считался расторгнутым не с момента вынесения судом соответствующего решения, а с момента регистрации его расторжения в органах загса по обращению хотя бы одного из супругов. Таким образом, у нотариуса при выдаче свидетельства о праве собственности на основании одной только отметки о регистрации брака в паспорте пережившего супруга не может быть уверенности в том, что в паспорте умершего супруга не имелось иной отметки - о расторжении брака. В настоящее же время использование в качестве доказательства брачных отношений отметок в паспортах становится и вовсе проблематичным, ибо в соответствии с нормами СК РФ брак между супругами считается расторгнутым с момента вынесения об этом решения суда. При новом порядке расторжения брака штампа о его расторжении в паспорте может вообще не оказаться. Исходя из изложенного, отметку в паспорте о регистрации брака для подтверждения брачных отношений следует использовать в исключительных случаях и при наличии какого-либо дополнительного документа, также свидетельствующего факт брачных отношений.

При выдаче свидетельства о праве собственности в случае смерти одного из супругов факт брачных отношений может быть дополнительно подтвержден также соответствующим заявлением наследников.
Факт состояния в фактических брачных отношениях, возникших до 8 июля 1944 г., как уже отмечалось выше, должен быть установлен решением суда, копия которого приобщается нотариусом к материалам дела.

2.2. Выдача свидетельства о праве собственности

При выдаче свидетельства о праве собственности нотариус на основании представленных ему документов должен удостовериться в возможности выдачи свидетельства. Установив факт брачных отношений и приобретения имущества в период зарегистрированного брака, нотариус должен проанализировать имеющиеся правоустанавливающие документы на имущество, имея в виду, что из них должно ясно вытекать, что имущество является общей совместной собственностью супругов.

В частности, недостаточно для выдачи свидетельства о праве собственности такого правоподтверждающего документа, как регистрационное удостоверение, поскольку по нему не представляется возможным установить время и основания приобретения дома, квартиры и др. На основании регистрационного удостоверения свидетельство о праве собственности может быть выдано лишь при наличии какого-либо дополнительного документа, бесспорно свидетельствующего об указанных обстоятельствах. Например, в отношении квартир, ранее находившихся в домах ЖСК, на которые впоследствии у граждан возникло право собственности, таким дополнительным документом может являться справка ЖСК, содержащая информацию о том, что суммы паенакоплений вносились супругами в период брака. Аналогичная информация в отношении таких квартир в ряде субъектов Российской Федерации указывается в справках бюро технической инвентаризации.

Если в качестве правоустанавливающего документа на квартиру супругами представлено свидетельство о праве собственности, выдаваемое органами, осуществляющими жилищную политику (или иными уполномоченными органами), на основании договора о долевом участии в строительстве жилья (договора инвестирования), факт вложения в указанную квартиру общих средств супругов также должен быть подтвержден дополнительно (например, самим договором о долевом участии в строительстве либо справкой организации-застройщика).

Если регистрационное удостоверение выдано на вновь возведенный жилой дом, то в качестве документов, подтверждающих право общей совместной собственности супругов, могут быть представлены решения (или их копии) администрации об отводе земельного участка.
На автомототранспортные средства свидетельство о праве собственности также может быть выдано при наличии достоверных данных, дающих основания сделать вывод о том, что на них возникла общая совместная собственность супругов (например, справка-счет). Если имеющиеся документы на автомашину не позволяют бесспорно оценить правовые основания либо время приобретения автомашины, дополнительно можно истребовать справку или выписку из учетной документации на транспортное средство из ГИБДД.

Учитывая изменения, происшедшие за последние годы в российской экономике, в практической деятельности нотариусов все чаще возникает необходимость выдачи свидетельств о праве собственности на имущество и имущественные права участникам различных хозяйственных товариществ и обществ (ценные бумаги, вклады и доли в капитале, внесенные в кредитные и иные коммерческие организации, и т.п.). Если подобные объекты права собственности приобретены супругами на общие средства в период брака, на них также можно выдать свидетельство о праве собственности независимо от того, на имя кого из супругов они были приобретены и зарегистрированы. Так, теоретически возможна выдача свидетельства о праве собственности на долю в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью или общества с дополнительной ответственностью, на долю в складочном капитале полного товарищества и товарищества на вере, на акции различных акционерных обществ, паи в производственных кооперативах. Вместе с тем, учитывая юридические особенности деятельности той или иной организационно-правовой формы предприятия, нотариус должен удостовериться, что выдача такого свидетельства не противоречит уставным требованиям юридического лица (к примеру, уставом общества с ограниченной ответственностью может быть предусмотрено, что к наследникам умершего участника ООО переходит не сама доля в уставном капитале ООО, а только действительная стоимость этой доли). Для этого нотариус должен по возможности ознакомиться с документами, на основании которых действует юридическое лицо, а при отсутствии такой возможности - истребовать соответствующую справку от этого юридического лица.

При недостаточности доказательств, свидетельствующих о времени и способе приобретения имущества, вопрос этот может быть решен в судебном порядке.

При выдаче свидетельства о праве собственности на недвижимое имущество помимо правоустанавливающих документов истребуются справка бюро технической инвентаризации о характеристике имущества и выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество. По этим документам устанавливается также факт отсутствия арестов, обременений и ограничений права собственности, поскольку на имущество, состоящее под арестом, выдать свидетельство о праве собственности нельзя. Если же ограничения права собственности связаны с какими-либо иными обстоятельствами (к примеру, имущество, на которое требуется выдать свидетельство о праве собственности, находится в залоге), то для выдачи свидетельства необходимо установить характер этих ограничений и, возможно, истребовать согласие лица, в пользу которого произведено ограничение прав (например, согласие залогодержателя). Справка бюро технической инвентаризации и выписка из реестра остаются в делах нотариуса, тогда как правоустанавливающие документы возвращаются супругам с отметкой нотариуса о выдаче свидетельства о праве собственности.

До отмены Инструкции о порядке совершения нотариальных действий государственными нотариальными конторами РСФСР для выдачи свидетельства о праве собственности на имущество, облагаемое налогом, требовалась кроме названных документов справка государственной налоговой инспекции об отсутствии задолженности по налогам. Поскольку другого правового источника, предъявляющего требование о необходимости такой справки, не имеется, справку налоговой инспекции в настоящее время, очевидно, супруги могут и не представлять. Более того, при выдаче свидетельства о праве собственности она и ранее не имела принципиального юридического значения.

Согласно ст. 75 Основ, свидетельство о праве собственности на долю в общем имуществе выдается нотариусом

Выдача нотариусами свидетельств о праве собственности на долю в общем имуществе супругов в случае смерти одного из них производится в соответствии со ст. 75 Основ законодательства РФ о нотариате с соблюдением положений ст. 256 ГК РФ и ст. ст. 34 - 37 СК РФ. Выдается такое свидетельство по месту открытия наследства по письменному заявлению пережившего супруга с извещением наследников, принявших наследство.

Выдача свидетельств о праве собственности в случае смерти обоих супругов не допускается. В этом случае вопрос об определении долей супругов может быть решен в судебном порядке.

Для выдачи свидетельства о праве собственности необходимо наличие сочетания трех условий:

во-первых, наличие брачных отношений;

во-вторых, факт приобретения имущества в период зарегистрированного брака;

и как следствие, в-третьих, имущество должно являться общим - принадлежать на праве общей совместной собственности супругам.

Итак, в первую очередь лицо, которое наследует недвижимость и ценности, должно написать заявление в нотариальную контору, где должна содержаться информация о том, когда умер супруг, от чего наступила смерть, а также то, что вы решили принять оставленное наследство и при необходимости (если оставлено завещание в пользу третьих лиц либо оно отсутствует) готовы начать раздел ценностей, квартиры, машины и прочего.
Вместе с заявлением на раздел собственности подается следующий пакет документов:

  1.  дубликат и оригинал свидетельства о смерти наследодателя;
  2.  справка с последнего места жительства умершего супруга с указанием всех тех лиц, которые проживали с ним на одной жилплощади и были на ней зарегистрированы до дня смерти;
  3.  паспорт заявителя (дубликат и оригинал);
  4.  свидетельство о браке (оригинал и копия);
  5.  документы, свидетельствующие о приобретении квартиры, автомобиля, ценных бумаг и других вещей во время брака.

Важно подать заявление и документы на раздел ценностей и недвижимости до истечения 6 месяцев после смерти супруга (ст. 1154 ГК РФ). Именно в это период удастся стать полноправным собственником всего того, что оставлено в наследство и причитается по закону. В дальнейшем будет крайне сложно получить все это в свое владение, особенно, если на него предъявят права третьи лица.

Анализ ст. 75 Основ и ст. 1154 ГК РФ позволяет полагать, что переживший супруг может обратиться к нотариусу и по истечении шести месяцев со дня открытия наследства.

В юридической литературе высказано мнение, что в настоящее время нет правовой основы для выдачи свидетельств о праве на долю в общем имуществе супругов, в том числе после смерти одного из них, не определен также механизм определения долей (ст. 74 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате), он не имеет под собой правовой базы и не может применяться в нотариальной практике, так как ее содержание не соответствует п. 5 ст. 244 ГК РФ) .

По указанному вопросу нет единства и в судебной практике. Так, Заволжский районный суд г. Ульяновска признал недействительным свидетельство о праве на наследство, выданное нотариусом. На момент выдачи истице гр. И. свидетельства о праве на наследство она отказалась от своей доли в наследстве после умершего мужа и не изъявила желания определить свою супружескую долю в имуществе, совместно нажитым во время брака с умершим. В настоящее время она желает получить свидетельство о праве собственности на У доли имущества умершего. Суд удовлетворил ее исковые требования, указав, что заявление пережившей супруги об отказе от доли наследства не является основанием для лишения ее права собственности на нажитое в браке с наследодателем имущество.

Представляется, что решение суда могло бы быть совершенно иным, если бы при принятии заявления гр. И. об отказе от своей доли наследства, нотариус разъяснил ей не только содержание ст. 34 СК РФ, но и ст. 75 Основ законодательства РФ о нотариате, объяснив, как следует реализовать право на получение свидетельства о праве собственности.

В силу ст. 38 СК РФ к требованиям о разделе общего имущества супругов, брак которых расторгнут, применяется трехлетний срок исковой давности. Течение данного срока начинается не со времени прекращения брака, а со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права. Смерть одного из супругов, как и расторжение брака, согласно ст. 16 СК РФ, является основанием прекращения брачных отношений.

После того как будут поданы пакет документов и заявление, нотариус выделит супружескую долю, выдаст свидетельство о праве на нее, а потом приступит к разделу оставленного наследства (квартиры, ценных бумаг и прочего) между остальными лицами. Если в ходе этого возникнут какие-то спорные ситуации или претензии со стороны супруга, оставшегося в живых, либо родственников и близких умершего, то они в обязательном порядке решаются в суде.

Переживший супруг подает нотариусу заявление о выдаче ему свидетельства о праве собственности на долю в общем имуществе. В заявлении указываются: вид имущества, на долю в собственности на которое претендует переживший супруг; основания приобретения этого имущества; кроме того, сообщается об отсутствии заключенного супругами при жизни брачного договора, изменяющего правовой режим имущества.

Если заявление о выдаче свидетельства о праве собственности поступило нотариусу по почте, подпись на нем должна быть нотариально засвидетельствована.

Указанное заявление пережившего супруга приобщается к материалам наследственного дела и хранится в нем.

При оформлении наследственного дела нотариус должен разъяснить пережившему супругу возможность и порядок получения свидетельства о праве собственности на долю в общем имуществе супругов даже в тех случаях, когда переживший супруг является единственным наследником.

При выдаче свидетельства о праве на наследство наследники, подтвердившие родственные отношения с наследодателем, могут включить в свой круг супруга наследодателя, не имеющего доказательств брачных отношений с умершим. При выдаче свидетельства о праве собственности даже при наличии наследников, согласных с выдачей пережившему супругу свидетельства о праве собственности и подтверждающих факт брачных отношений, данный факт должен быть непременно подтвержден документально. Выдать свидетельство о праве собственности только со слов наследников и лица, считающего себя пережившим супругом, нельзя.

Нелишне отметить, что согласия наследников на выдачу пережившему супругу свидетельства о праве собственности по закону не требуется. О предстоящей выдаче указанного свидетельства нотариус должен лишь известить наследников, принявших наследство. Наследников, лично явившихся к нотариусу, нотариус извещает устно, о чем в материалах наследственного дела (как правило, на заявлении о принятии наследства) делается соответствующая отметка, скрепленная подписями наследников.

Отсутствующим наследникам о предстоящей выдаче свидетельства о праве собственности пережившему супругу направляется почтовое сообщение; в нем указывается вид имущества, на которое предполагается выдать свидетельство о праве собственности, а также разъясняется право обращения и сроки для обращения в суд при несогласии по каким-либо причинам с выдачей свидетельства. Если в установленный срок от наследника, намеренного оспаривать право собственности пережившего супруга, не поступит справка из суда о принятии к производству гражданского дела по его иску, нотариус вправе выдать пережившему супругу свидетельство о праве собственности.

При наличии в числе наследников несовершеннолетних либо недееспособных граждан подобное вышеуказанному извещение высылается также в органы опеки и попечительства.

Если подавший заявление о выдаче ему свидетельства о праве собственности переживший супруг сам умер, не успев получить соответствующего свидетельства, вопрос об определении долей умерших супругов в общей собственности на имущество может быть решен только в судебном порядке.

Выдача свидетельства о праве собственности пережившему супругу не связана какими-либо сроками, в том числе шестимесячным сроком со дня смерти наследодателя, определенным законодательством для принятия наследства. Выдать свидетельство о праве собственности возможно и до истечения шестимесячного срока со дня смерти супруга. Однако в целях максимального обеспечения бесспорности выданного свидетельства целесообразно выдавать свидетельство о праве собственности пережившему супругу все же после истечения срока для принятия наследства, т.е. после наиболее точного определения круга наследников по закону, которые вправе претендовать на наследство и будут извещены нотариусом о предстоящей выдаче свидетельства о праве на наследство.

Свидетельством о праве собственности может быть определена также доля умершего супруга в общем имуществе супругов. Такие свидетельства выдаются в случаях, когда совместно нажитое супругами в период брака имущество зарегистрировано за оставшимся в живых супругом.
Свидетельства с определением доли в общей совместной собственности умершего супруга выдаются, как правило, по просьбе наследников умершего, принявших наследство. О выдаче свидетельства наследники подают письменные заявления, содержание которых аналогично заявлениям о выдаче вышеуказанных видов свидетельств о праве собственности.

Переживший супруг, являющийся титульным собственником имущества, должен представить нотариусу свое, также письменное, заявление о согласии на выдачу свидетельства. Это заявление излагается на отдельном листе либо в виде соответствующей надписи на заявлении наследников, скрепленной подписью пережившего супруга.

В случае отказа пережившего супруга дать согласие на выдачу свидетельства о праве собственности нотариус должен отказать в его выдаче, рекомендовав наследникам обратиться для решения спорного вопроса в суд. Свидетельство о праве собственности, которым определяется доля умершего супруга в праве общей собственности на имущество, оформляется нотариусом по месту открытия наследства (ст. 75 Основ законодательства РФ о нотариате). Документы, связанные с выдачей свидетельства, и экземпляр свидетельства хранятся в наследственном деле.

Данное свидетельство, как и предыдущее, может быть выдано только на половину общего имущества, нажитого во время брака.

Раздел имущества по завещанию

В первую очередь следует сказать о том, что раздел имущества может происходит по завещанию либо в соответствии с законом, в случае, если умерший супруг не изъявил свою последнюю волю относительно распределения его имущества. Поэтому это так важно учитывать.

Итак, если было оставлено завещание, то в первую очередь оставшемуся в живых супругу переходит половина всего имущества (машина, квартира, акции и так далее), которое было нажито в совместном браке. Остальная часть распределяется согласно последней воли умершего между родственниками и иными лицами. Однако если в наследство оставшемуся в живых мужу или жене завещано все имущество, то оно сразу же переходит без предварительного раздела в его собственное владение. В данном случае, ни какие родственники и другие лица не могут претендовать на ценности, квартиру, дом, автомобиль и прочее, оставшиеся после смерти человека, пребывавшего в браке.

Кроме того, оставшемуся в живых супругу принадлежит квартира, дом, акции и т.п., которые были подарены умершим до регистрации брака либо после заключения союза. На все это претендовать другие наследники не могут.

Супруг еще при жизни может завещать другому супругу все принадлежащее ему имущество или определенную его часть (например, дачу, автомашину, а другую часть – сыну, дочери, внуку, сестре или другим лицам, не связанным с ним узами родства (другу, любимой женщине и т.п.). А может вообще лишить другого супруга наследства.

Согласно статье 1149 ГК РФ если наследодателем было составлено завещание, то переживший нетрудоспособный супруг имеет право на обязательную долю в наследстве, он не может быть полностью лишен наследства и наследует независимо от содержания завещания определенную долю в имуществе. Ее размер составляет не менее 2/3 доли, которая причиталась бы супругу при наследовании по закону. В случае если оставшийся в живых супруг является недееспособным, то по закону ему принадлежит не только половина всей его собственности, ценностей и вещей, но также и часть из них, которая оставлена третьим лицам в наследство по завещанию. Если есть нетрудоспособные иждивенцы наследодателя, то наследование происходит по нормам статьи 1148 ГК РФ.

Если у покойного мужа или жены была серьезная болезнь, вследствие которой был поставлен диагноз недееспособность, и при жизни супруг успел передать машину, квартиру, векселя и/или что-то иное третьим лицам, то по закону подобная сделка считается недействительной.

При определении размера обязательной доли в наследстве учитываются все наследники по закону, которые были бы призваны к наследованию при отсутствии завещания. Например, муж завещал все свое имущество сыну. На день открытия наследства были живы нетрудоспособная жена, две совершеннолетние дочери и сын, в пользу которого было сделано завещание. Их право на обязательную долю имеет только нетрудоспособная жена. Размер ее обязательной доли будет определяться следующим образом. Все наследственное имущество делится на четверых наследников по закону, и доля каждого будет составлять 1/4. Обязательная доля жены составит 2/3 от 1/4, то есть 2/12 или 1/6 доли.

Определяя обязательную долю, нотариус исходит из всей массы наследственного имущества – как завещанного, так и незавещанного ( в том числе учитывает и стоимость предметов обычной домашней обстановки и обихода – мебель, посуду и др.).

Если завещана часть имущества, обязательная доля выделяется пережившему супругу из незавещанной части, а остальная часть незавещанного имущества делится поровну между остальными наследниками по закону. В том случае, если незавещанного имущества недостаточно для покрытия обязательной доли, возмещение в недостающем объеме производится из завещанного имущества.

Переживший супруг вправе просить выдать ему свидетельство о праве на наследство на обязательную долю с указанием конкретного наследственного имущества, на которое в указанной доле выдано данное свидетельство.

Переживший супруг имеет право отказаться от обязательной доли. В этом случае он должен подать нотариусу заявление о том, что он ознакомлен с содержанием завещания своего умершего супруга.

В законе выделена категория лиц, которые вообще не могут допускаться к наследованию. Это так называемые недостойные наследники. В их число входят те, кто своими противоправными действиями содействовали призванию их к наследству. Не может быть, например, наследником супруг – убийца своего мужа (жены) или супруг, который подделал завещание умершего супруга в свою пользу.

Чтобы служить основанием для лишения права наследовать, указанные обстоятельства должны быть установлены судом.

ГЛАВА 3 НАСЛЕДОВАНИЕ ИМУЩЕСТВА СУПРУГОВ

3.1. Законный режим наследования имущества супругов.

Раздел имущества по закону

Правоотношения в части владения, пользования, распоряжения совместным имуществом, возникающие после смерти одного из супругов, регулируются нормами части третьей Гражданского кодекса РФ, вступившей в действие с 1 марта 2002 года.

Когда завещание не было подготовлено, то распределение ценностей, недвижимости и прочих вещей проходит уже согласно законодательным актам. Сначала супругу, который остался в живых, переходит половина от нажитого имущества, а также все то, которое ему было подарено. Затем оставшееся наследство распределяется между родственниками. Часть имущества пережившего супруга не может быть включена в наследство, а значит, другие наследники не могут на нее претендовать (ст. 1150 ГК РФ).

Важно здесь сказать о том, что по закону здравствующий супруг получает все причитающееся имущество наравне с другими наследниками первой очереди, коими являются (помимо супруга) дети и родители.

В том случае, если переживший супруг является единственным наследником первой очереди, то все имущество переходит ему.

После смерти одного из супругов другой (переживший) супруг имеет права на долю (1/2) в общем имуществе супругов (супружескую долю) и как наследник по закону – на долю в наследственном имуществе своего умершего супруга. В состав наследственного имущества входят доля умершего в супруга в общем имуществе супругов после выделения из нее супружеской доли, а также имущество умершего супруга, принадлежавшее ему на праве личной собственности.

Если кроме пережившего супруга есть наследники первой очереди, то все наследники вправе наследовать имущество в равных долях. Наследоваться может только имущество умершего супруга. Размер доли пережившего супруга в наследственном имуществе зависит от количества наследников умершего супруга, призываемых к принятию наследства.

При наследовании по закону, согласно ст. 1142 ГК РФ, наследниками первой очереди в равных долях наряду с супругом являются:

  1.  дети (в том числе усыновленные);
  2.  родители (усыновители) умершего;
  3.  ребенок умершего, родившийся после его смерти.

При определении лиц, относящихся к детям, супругу, родителям умершего, следует руководствоваться нормами семейного законодательства.

К числу наследников по закону, которые наследуют наравне с наследниками первой очереди, относятся и нетрудоспособные лица, состоявшие на иждивении умершего не менее года до его смерти ( ст. 1148 ГК РФ). Например, несовершеннолетний пасынок (падчерица), престарелая свекровь (теща), дедушка (бабушка) со стороны как одного, так и другого супруга.

Переживший супруг является наследником первой очереди, если он состоял с наследодателем в зарегистрированном браке, поскольку в нашей стране в соответствии с п. 2 ст. 1 Семейного кодекса Российской Федерации признается брак, заключенный только в органах записи актов гражданского состояния.

Выделение супружеской доли является сугубо добровольным актом, поэтому переживший супруг вправе отказаться от получения такого свидетельства. Если же супружеская доля выделяется, переживший супруг получит большую по сравнению с другими наследниками умершего часть имущества.

Если супруги при регистрации союза заключили брачный контракт, где предусмотрено раздельное имущество между мужем и женой, тогда в наследство входит только то, что принадлежало покойному. Именно от него будет передана ровно половина того, чем владел при жизни умерший супруг. Остальная же половина будет поделена по закону между другими наследниками, в числе которых в обязательно порядке будет находиться здравствующая жена (муж).

В случае оспаривания наследниками имущественных требований пережившего супруга (или прав пережившего супруга на полученное по свидетельству о праве собственности на супружескую долю) они вправе обратиться за разрешением спора в суд.

3.2. Договорной режим наследования имущества супругов.

Принцип диспозитивности, пронизывающий все семейное законодательство, предусматривает широкую возможность для договорного регулирования имущественных правоотношений супругов. Так, конструкция ст. 33 СК РФ, указывает, что законный режим имущества супругов действует постольку, поскольку брачным договором не установлено иное. О.Н. Низамиева определяет договорное регулирование имущественных отношений супругов как «разновидность индивидуально-правового регулирования, предполагающего поведение супругов, осуществляемое на основании и в пределах, установленных законом, по определению модели возможного и должного путем заключения договоров и соглашений в сфере супружеских имущественных отношении»[70] .

Впервые возможность заключения брачного договора в нашей стране появилась с момента введение в действие части первой ГК РФ, т.е. с 1 января 1995 года. «Дальнейшую детализацию этот институт получил в главе 8 СК РФ»[71] . Однако, по мнению некоторых авторов, задолго до принятия части первой ГК РФ, и тем более СК РФ, некое подобие брачного договора уже существовало. Иногда супруги заключали между собой соглашения, именовавшиеся «договорами о правовом режиме имущества супругов». Такие договоры удостоверялись нотариально[72] .

На сегодняшний день практически во всех развитых странах Запада в целях обеспечения эффективной правовой защиты общей собственности супругов заключаются брачные контракты (договоры). При этом, конечно же, имеется определенная специфика заключения брачных договоров в зависимости от действующего законодательства, традиций, прецедентов и т.п.

Наиболее распространенные виды и формы брачных договоров опубликованы в юридической литературе[73] , и практически во всех странах помимо «типовых» договорных режимов, разработанных на основании закона, законодатель предлагает на выбор супругам иные «легальные» варианты правового оформления часто встречающихся в жизни ситуаций, что значительно упрощает жизнь супругов.

В ст. 40 СК РФ закреплено понятие брачного договора – соглашение лиц, вступающих в брак, или соглашение супругов, которое определяет их имущественные права и обязанности в браке и (или) в случае его расторжения. Однако оно не раскрывает юридическую природу данного договора, в связи, с чем Н.Е. Сосипатрова утверждает, что «по своей правовой природе брачный договор – гражданско-правовая сделка, обладающая как общими для любой сделки признаками, так и специфическими. К общим признакам относится строго определенный субъектный состав. Участниками договора могут быть супруги или лица, вступающие в брак»[74] . Обоснование того, что брачный договор является одним из видов гражданско-правового договора встречается также у П.В. Крашенинникова и Б.М. Гонгало, указывающих на закрепление возможности заключения брачного договора в ГК РФ[75] . Изменение и расторжение брачного договора производятся по основаниям и в порядке, также установленным нормами ГК РФ для изменения и расторжения договора (см. также п. 2 ст. 43 СК РФ). Аналогичного указания на заключение брачного договора в СК РФ нет. Это упущение в значительной степени нивелируется правилом, содержащимся в ст. 4 СК РФ: к отношениям, регулируемым семейным законодательством, в субсидиарном порядке применяется гражданское законодательство постольку, поскольку это не противоречит существу семейных отношений.

Для начала выясним, что собой представляет договорный режим имущества супругов как таковой, в чем выражается его сущность. Сразу следует подчеркнуть, что в СК РФ отсутствует законодательное определение данного термина. СК РФ в ст. 33 на этот счет дает лишь косвенное указание относительно того, что законный режим имущества супругов действует, если брачным договором не установлено иное. На наш взгляд, договорный режим имущества супругов можно определить как такой правовой режим супружеского имущества, при котором права и обязанности супругов по поводу владения, пользования и распоряжения общим имуществом супругов, а также добрачным имуществом каждого из супругов определяются не на основании норм семейного законодательства, а на основании заключенного между супругами брачного договора. Если нет брачного договора, нет и договорного режима супружеского имущества. СК РФ, раскрывая содержание договорного режима имущества супругов, указывает, что брачным договором супруги вправе установить режим совместной, долевой или раздельной собственности (п. 1 ст. 42 СК РФ). Разберемся с каждым из этих элементов более подробно.

Что касается совместной собственности, то ее в самом общем виде можно определить как собственность бездолевую, при которой участники общей собственности не могут сказать, что им принадлежит такая-то конкретная (идеальная) доля. В принципе любое имущество, нажитое супругами в браке, является совместной собственностью супругов (в этом, собственно, и выражается сущность законного режима имущества супругов). Поэтому, если супруги, например, запишут в тексте брачного договора, что все имущество, приобретенное супругами в период брака совместно, а также каждым из них по отдельности, но на общие супружеские средства, поступает в их совместную собственность, данное положение брачного договора абсолютно не изменит законный режим имущества супругов. По сути, супруги в брачном договоре только повторят нормы семейного законодательства, посвященные законному режиму имущества супругов, и ничего нового в регулирование собственных правоотношений не внесут. Однако СК РФ специально подчеркивает, что супругам в брачном договоре предоставляется право устанавливать в отношении их имущества режим совместной собственности. Возникает резонный вопрос: о каком имуществе в этом случае говорит СК РФ. Без сомнения, речь в данном случае идет об имуществе, которое в соответствии с законным режимом имущества супругов является их личным имуществом. Семейное законодательство предусматривает, что каждый из супругов вправе не только передать свое личное имущество в общее имущество супругов, но и применить к данному имуществу режим совместной собственности. Например, супруги в брачном договоре могут записать, что определенное имущество, приобретенное одним из супругов до момента заключения брака (добрачное имущество), передается супругом в совместную супружескую собственность. Или супруги могут установить, что имущество, подаренное (завещанное) одному из них, будет являться совместной собственностью супругов.

В том случае, если супруги применят к своему личному имуществу режим совместной собственности, это повлечет для супругов ряд правовых последствий. Во-первых, такое имущество будет являться уже не личной собственностью супруга, а совместной собственностью обоих супругов, причем такая собственность, как уже отмечалось выше, будет являться собственностью бездолевой. Во-вторых, владение, пользование и распоряжение указанным имуществом будет осуществляться не единолично супругом, а обоими супругами как полноценными и равноправными собственниками. И в-третьих, такое имущество ввиду его поступления в общий супружеский актив будет подлежать разделу между супругами наравне с иным супружеским имуществом.

Второй элемент договорного режима имущества супругов, о котором упоминает СК РФ, – это режим долевой собственности. Под долевой собственностью понимается такой вид общей собственности, при котором доли участников конкретно определены и известны им. Теперь выясним, к какому имуществу может быть применен данный правовой режим.

Для начала ответим на вопрос, может ли режим долевой собственности быть применен к личному имуществу супругов. Здесь следует дать положительный ответ. Например, супруги в брачном договоре вправе установить, что приобретенный мужем до момента вступления в брак дачный домик поступит в общую долевую собственность супругов, причем мужу будет принадлежать три четвертых такого дачного домика, а жене соответственно одна четвертая (размеры долей, конечно, могут быть и иными). Или супруги в брачном договоре вправе установить, что подаренная мужу в период брака автомашина будет являться долевой собственностью супругов, при этом доли супругов будут признаваться равными.

Теперь ответим на вопрос: может ли режим долевой собственности быть применен к имуществу, составляющему совместную собственность супругов. Здесь также следует дать положительный ответ. Характерной особенностью совместной собственности является то, что участники такой собственности в любое время вправе преобразовать ее в собственность долевую, тогда как обратный процесс (из долевой собственности в совместную) возможен далеко не всегда. Такая возможность как раз и может быть реализована супругами посредством заключения брачного договора и установления в нем конкретных долей каждого из супругов на то или иное имущество.

При заключении брачного договора супругам предоставляется несколько вариантов установления долевой собственности на совместно нажитое имущество. Во-первых, супруги могут привести в брачном договоре конкретный перечень имущества, в отношении которого будет применяться долевой режим, а также определить конкретные доли каждого из супругов в отношении данного имущества. Например, супруги в брачном договоре могут записать, что приобретенная в период брака однокомнатная квартира поступит в общую долевую собственность супругов, при этом доли супругов будут признаваться равными. Или другой пример. Супруги в брачном договоре могут установить, что в общую долевую собственность супругов поступят приобретенные супругами автомобиль, гараж и земельный участок. При этом доли супругов на указанное имущество будут распределяться следующим образом. Доля мужа на автомобиль и гараж – две трети имущества, доля жены соответственно – одна треть. Доля жены на земельный участок – две трети имущества, доля мужа соответственно – одна треть. Во-вторых, супруги в брачном договоре вправе установить, что абсолютно все приобретенное к моменту заключения брачного договора имущество и (или) имущество, которое супруги могут приобрести в будущем, поступит в долевую собственность каждого из них. В данном случае в брачном договоре не нужно будет конкретизировать то имущество, которое поступит в долевую собственность супругов. Таким имуществом будет признаваться абсолютно любое имущество, которое в соответствии с законным режимом имущества супругов будет являться совместной супружеской собственностью.

Установление долевого режима вне зависимости от того, к какому имуществу он будет применяться, влечет в принципе те же правовые последствия, что и при установлении режима совместной собственности. Однако долевой режим имущества супругов обладает рядом особенностей. Первая особенность заключается в том, что установление долевого режима на то имущество, которое в соответствии с законным режимом имущества супругов признается их совместной собственностью, является некой имущественной гарантией для супругов на случай раздела их общего имущества. Речь в данном случае идет о следующем. В соответствии с п. 1 ст. 39 СК РФ при разделе общего имущества супругов и определении долей в этом имуществе доли супругов признаются равными. Однако данную норму СК РФ нельзя рассматривать как абсолютный показатель. Ввиду того что общее имущество супругов находится в их совместной собственности, ни в период брака, ни во время бракоразводного процесса, который, как правило, и сопровождается спорами о разделе имущества, супруги не могут определенно сказать, что им принадлежит такая-то конкретная доля в их общем имуществе. Конечно, конкретный размер доли может быть определен супругами по взаимному соглашению. Однако если супруги не могут прийти к соглашению об определении размера их взаимных долей, размер доли определяет только суд. При этом суд может и отступить от принципа равенства долей супругов, установленного в п. 1 ст. 39 СК РФ. Например, суд может увеличить долю одного из супругов и соответственно уменьшить долю другого, в случае если один из супругов не получал во время брака доходов по неуважительным причинам, в случае если с одним из супругов после расторжения брака останутся проживать несовершеннолетние дети и при иных подобных обстоятельствах. Иными словами, перед судебным процессом ни один из супругов не может быть уверен на сто процентов, что суд присудит ему именно половину совместно нажитого имущества. Решение данного вопроса зависит от многих объективных и субъективных факторов.

В том же случае, если супруги посредством заключения брачного договора установят на то или иное имущество режим долевой собственности, каждый из супругов при разделе общего супружеского имущества получит ровно столько, сколько приходится на долю каждого из них. И в период брака, и в случае его расторжения оба супруга будут твердо знать, что в случае раздела общего имущества каждому из них достанется такая-то конкретная доля, а сам размер доли не будет зависеть от субъективного судейского усмотрения.

Вторая особенность долевого режима заключается в определении конкретного размера долей каждого из супругов. По общему правилу супруги свободны в определении размера своих взаимных долей на то или иное имущество. Как договорятся между собой муж и жена, так оно и будет. Однако данное положение зависит от того, к какому именно имуществу супруги применят долевой режим. Если супруги применят долевой режим к имуществу, которое в соответствии с законным режимом имущества супругов является личной собственностью каждого из них, то здесь супруги действительно абсолютно свободны в определении размера взаимных долей. Если же супруги установят долевой режим на имущество, которое в соответствии с законным режимом имущества супругов является совместной супружеской собственностью, то в данном случае супруги по общему правилу также свободны в определении размера взаимных долей. Однако в данной связи необходимо иметь в виду следующее. В соответствии с п. 2 ст. 44 СК РФ суд может признать брачный договор недействительным полностью или частично по требованию одного из супругов, если условия договора ставят этого супруга в крайне неблагоприятное положение. Иными словами, если супруги в брачном договоре установят долевой режим на совместно нажитое имущество и размеры долей каждого из супругов будут таковы, что эти доли будут ставить одного из супругов в крайне неблагоприятное положение (например, вследствие существенной непропорциональности), брачный договор (или его соответствующее условие) может в судебном порядке быть признан недействительным по иску супруга. К примеру, супруги в брачном договоре установили, что абсолютно ко всему совместно нажитому имуществу будет применяться режим долевой собственности, при этом доля мужа будет составлять девять десятых имущества, доля жены – одна десятая соответственно. Без сомнения, что данное условие брачного договора поставит жену в крайне неблагоприятное имущественное положение, особенно если после развода и соответствующего раздела имущества с ней останутся проживать несовершеннолетние дети. Такое положение брачного договора может быть признано недействительным.

Третьим и последним видом договорного режима имущества супругов, который супруги вправе установить в брачном договоре, является режим раздельной собственности. Сущность режима раздельной собственности заключается в том, что имущество, подчиненное этому режиму, находится в собственности только одного из супругов; второй супруг собственником этого имущества являться не будет. Ввиду того что такое имущество не будет находиться в общем супружеском активе, в случае раздела между супругами совместно нажитого ими имущества имущество, являющееся раздельной собственностью супругов, не будет подлежать разделу между ними, а будет автоматически передано супругу-собственнику без всякой компенсации второму супругу.

Однако к разновидности гражданско-правовых сделок отнести брачный договор не позволяет его специфика: он заключается в сфере брачно-семейных отношений и имеет определенный субъектный состав. Последний характеризуется требованиями, не типичными для гражданского права разнополость, отсутствие состояния в другом браке, отсутствие венерических заболеваний и ВИЧ-инфекции, достижение брачного возраста. Обозначенные моменты позволяют отнести данный договор к семейно-правовым.

Специфичной чертой брачного договора, подтверждающей его семейно – правовую природу, является и особое основание его недействительности, неизвестное гражданскому законодательству, – «условия, которые ставят одного из супругов в крайне неблагоприятное положение» (п. 2 ст. 44 СК РФ).

Использование данного основания на практике может породить немалые трудности, поскольку законодатель, игнорируя длящийся характер супружеских отношений и нестабильность их развития, не конкретизирует период времени, в котором один из супругов будет поставлен в неблагоприятное положение. Пробел в регулировании этого вопроса способен привести к несправедливой ситуации, когда один из супругов, оказавшись в неблагоприятном положении в силу тяжелой болезни или потери высокооплачиваемой работы по истечении десятилетий совместной жизни, потребует признать брачный договор недействительным и произвести двустороннюю реституцию (п. 2 ст. 167 ГК РФ). Получается, что супруги, заключившие брачный договор в полном соответствии с требованиями законодательства, не обеспечены надежными гарантиями его исполнения.

Выход из данной ситуации видится в уточнении формулировки п. 2 ст. 44 СК РФ относительно периода времени возникновения неблагоприятного положения, в пределах которого требование одного из супругов может привести к недействительности брачного договора, указанием на момент заключения брачного договора. В остальных случаях должна применяться ст. 43 СК РФ и, как следствие, – ст. 453 ГК РФ,

Заключение брачного договора возможно в силу нормы, закрепленной в ст. 40 СК РФ, как между супругами, так и между лицами, вступающими в брак. В последнем случае брачный договор будет порождать правовые последствия лишь после государственной регистрации брака.

Среди цивилистов ведется дискуссия об определении лиц, вступающих в брак. В юридической литературе некоторое распространение получило мнение о том, что заключать брачный договор могут лишь лица, подавшие заявления в органы записи актов гражданского состояния. В качестве обоснования такой позиции приводятся аргументы, которые условно можно разделить на соображения формально юридического характера и обстоятельства содержательного свойства. В частности, указывается на то, что «исходя из смысла норм гл. 3 СК РФ вступающими в брак можно считать после подачи ими заявления в органы ЗАГСа». Кроме того, утверждается, что заключение брачного договора теми, «кто не имеет в данный момент намерения регистрировать брак… породит правовую неопределенность». И при этом проводится аналогия с предварительным договором (ст. 429 ГК РФ) и делается вывод, что договор, заключенный лицами, не подавшими заявления о регистрации брака, является ничтожной сделкой (с пороком субъектного состава), которая не порождает и не может породить правовых последствий, если в будущем брак не будет зарегистрирован. В случае, когда лица, заключившие договор, отказались от регистрации брака, предлагается рассматривать договор как прекратившийся. Более адекватной смыслу ст. 40 СК РФ представляется позиция, в соответствии с которой брачный договор, заключаемый до регистрации брака, представляет собой условную сделку[76] . Условной считается сделка, если стороны поставили возникновение или прекращение прав и обязанностей в зависимость от обстоятельства, относительно которого неизвестно, наступит оно или не наступит (ст. 157 ГК РФ). В отличие от России в Республике Беларусь брачный договор могут заключить только супруги, согласно п. 3 Приказа Министерства юстиции Республики Беларусь от 15 ноября 1999 г. №243: «нотариус при удостоверении брачного договора обязан проверить наличие свидетельства о заключении брака». Думается, что отечественное законодательство совершенно верно позволяет гражданам перед вступлением в брак заранее согласовать правовой аспект своих взаимоотношений и прийти к общему знаменателю или расстаться, поняв, что представления о семейной жизни у них различны.

«Заключение договора должно быть свободно от любого внешнего воздействия, принуждения (иногда даже со стороны родителей), от угроз насилием или сообщением негативной информации в интересах одной из сторон соглашения – за такого рода нарушения возможно наложение штрафа и даже лишение свободы, особенно если это происходит с применением насилия»[77] .

Брачный договор не должен противоречить основным началам семейного законодательства, которые предусматривают осуществление регулирования семейных отношений в соответствии с принципами добросовестности брачного союза мужчины и женщины, равенство прав супругов в семье, разрешение внутрисемейных вопросов по взаимному согласованию, приоритет семейного воспитания детей, заботы об их благосостоянии и развитии, обеспечение приоритетной защиты прав и интересов несовершеннолетних и нетрудоспособных членов семьи.

При нарушении любого из этих начал брачный договор может быть оспорен заинтересованным супругом и в судебном порядке признан недействительным.

В соответствии с семейным законодательством РФ все супружеское имущество подразделяется на личное имущество супругов и общее имущество супругов.

В соответствии со статьей 36 Семейного кодекса РФ к личному имуществу супругов относится:

– имущество, принадлежавшее каждому из супругов до вступления в брак;

– имущество, полученное во время брака в дар, в порядке наследования или по иным безвозмездным сделкам;

– вещи индивидуального пользования (одежда, обувь, предметы личной гигиены и др.), за исключением драгоценностей и других предметов роскоши.

Личное имущество принадлежит на праве собственности только одному супругу; второй супруг собственником такого имущества не является и при разводе никакой компенсации за личное имущество другого супруга не получает.

Так, если до брака одному из супругов на праве собственности принадлежала квартира, то в случае раздела имущества при разводе второй супруг не будет иметь на эту квартиру никаких прав.

Общее имущество супругов, нажитое супругами во время брака, является их совместной собственностью и принадлежит им на праве общей совместной собственности, то есть оба супруга являются равными и полноценными собственниками этого имущества.

Таким образом, к общему имуществу супругов относятся доходы каждого из супругов от трудовой, предпринимательской деятельности, результатов интеллектуальной деятельности, полученные ими пенсии, пособия, а также иные денежные выплаты, не имеющие специального целевого назначения (суммы материальной помощи, суммы, выплаченные в возмещение ущерба в связи с утратой трудоспособности вследствие увечья либо иного повреждения здоровья, и другие). Общим имуществом супругов являются также приобретенные за счет общих доходов супругов движимые и недвижимые вещи, ценные бумаги, паи, вклады, доли в капитале, внесенные в кредитные учреждения или в иные коммерческие организации, и любое другое нажитое супругами в период брака имущество независимо от того, на имя кого из супругов оно приобретено либо на имя кого или кем из супругов внесены денежные средства.

Например, если во время брака один из супругов приобрел квартиру на заработанные им денежные средства, то данное имущество признается общим имуществом супругов и в случае развода будет делиться между обоими супругами, даже если второй супруг в покупку данной квартиры не вложил ни копейки.

Действующее семейное законодательство РФ при помощи брачного договора позволяет супругам отступить от вышеописанных предписаний закона и самостоятельно определить способ владения и распоряжения своим личным и общим имуществом.

Так, с помощью брачного договора супруги и лица, вступающие в брак, вправе установить:

– режим совместной собственности (то есть все имущество супругов, приобретенное ими до или во время брака, является общим).

Таким образом, каждый из супругов вправе передать свое личное имущество в общее имущество супругов. Например, супруги в брачном договоре могут установить, что автомобиль, полученный в дар одним из супругов, передается в совместную собственность. Однако в данном случае следует учитывать, что при расторжении брака автомобиль будет делиться между обоими супругами;

– режим долевой собственности (то есть имущество делится на доли по усмотрению супругов).

Например, супруги в брачном договоре могут установить, что приобретенная в период брака двухкомнатная квартира будет распределяться между ними следующим образом: доля мужа составит 3/4 имущества, доля жены – соответственно 1/4. Таким же образом в брачном договоре можно определить доли супругов в отношении всего имущества.

Также можно определить, что все имущество супругов (уже имеющееся и которое будет приобретено в будущем) будет разделено между ними на доли;

– режим раздельной собственности (то есть каждый из супругов владеет определенным имуществом, вещью и т.д.) на все имущество супругов, на его отдельные виды или на имущество каждого из супругов.

При этом брачный договор может затронуть как уже имеющееся, так и будущее имущество супругов. Если режим какого-либо имущества, в том числе приобретенного в будущем, супругами не определен, то на данное имущество распространяется законный режим, то есть имущество становится общим.

Также в брачном договоре супруги могут определить свои права и обязанности по взаимному содержанию (например, если один из супругов не работает), способы участия в доходах друг друга и порядок несения каждым из них семейных расходов на общие нужды (например, полгода расходы несет муж, полгода – жена).

Допускается включить в договор положение о том, что в случае расторжения брака один из супругов обязуется содержать другого бывшего супруга пожизненно (например, если бывший супруг серьезно или неизлечимо болен) либо до вступления в новый брак (при этом можно указать какую-либо конкретную денежную сумму либо определить размер содержания иным образом) либо условие о том, что после расторжения брака бывший супруг будет проживать некоторое время на жилой площади другого супруга и т.д. Иногда в брачном договоре встречается условие, согласно которому муж принимает на себя обязательство выплатить жене в случае расторжения брака определенное вознаграждение за каждый совместно прожитый год.

Перечень вопросов, которые супруги вправе урегулировать в брачном договоре, не является исчерпывающим, поскольку помимо перечисленного закон позволяет включить в договор любые иные положения, касающиеся имущественных отношений супругов.

В любом случае необходимо помнить, что брачный договор не должен:

– ограничивать правоспособность или дееспособность супругов;

– ограничивать права супругов на обращение в суд за защитой своих прав;

– регулировать личные неимущественные отношения между супругами, права и обязанности супругов в отношении детей;

– предусматривать положения, ограничивающие право нетрудоспособного нуждающегося супруга на получение содержания;

– содержать другие условия, которые ставят одного из супругов в крайне неблагоприятное положение (например, один из супругов полностью или частично отказывается от прав на имущество в пользу другого супруга) или противоречат основным началам семейного законодательства (то есть принципу построения супружеских отношений на основе взаимной любви и уважения).

Также нельзя включать в договор условие о том, что супруг не вправе выезжать за пределы страны без письменного согласия другого супруга, обязан выполнять какие-либо обязанности по дому, должен хранить верность, не должен курить, не должен работать и получать образование и т.д.

Что касается детей, то в договоре нельзя устанавливать условия о том, с кем останутся дети после расторжения брака. В крайнем случае в брачном договоре можно предусмотреть, что при расторжении брака большая часть имущества переходит к тому супругу, с которым остаются после развода дети. В отношении детей супруги могут заключить отдельное алиментное соглашение или соглашение о ребенке.

Брачный договор, содержащий подобные условия, может быть признан судом недействительным по требованию одного из супругов.

С субъектным составом брачного договора связана еще одна проблема – заключение брачного договора между лицами, не достигшими брачного возраста. Брачный договор могут заключить лица, достигшие брачного возраста, т.е. 18 лет (п. 1 ст. 12, л. 1 ст. 13 СК РФ). Органы местного самоуправления могут по просьбе лиц, желающих вступить в брак, разрешить заключение брака лицам, достигшим шестнадцатилетнего возраста. Допустимо это при наличии уважительных причин. Законами субъектов Российской Федерации могут быть установлены порядок и условия, при наличии которых вступление в брак в виде исключения с учетом особых обстоятельств может быть разрешено до достижения возраста 16 лет (п. 2 ст. 13 СК РФ). Следовательно, с точки зрения формальной логики с момента получения соответствующего разрешения возможно и заключение брачного договора. Однако в данном случае нет совпадения юридической логики с формальной. Дело в том, что в силу п. 2 ст. 21 ГК РФ в случае, когда законом допускается вступление в брак до достижения 18 лет, гражданин, не достигший восемнадцатилетнего возраста, приобретает дееспособность в полном объеме со времени вступления в брак. Стало быть, в соответствующих случаях до регистрации брака заключить брачный договор невозможно.

В соответствии с гражданским законодательством при наличии определенных условий и в установленном порядке может быть признан полностью дееспособным (эмансипированным) гражданин, достигший шестнадцатилетнего возраста (ст. 27 ГК РФ). Однако эмансипация никак не сказывается на возможности вступать в брак и заключать брачный договор. С точки зрения гражданско-правовой такой гражданин полностью дееспособен, а с позиций семейного права он еще не достиг брачного возраста.

Гражданское законодательство предусматривает возможность ограничения судом гражданина в дееспособности, если вследствие злоупотребления спиртными напитками или наркотическими средствами он ставит свою семью в тяжелое материальное положение. Такой гражданин может самостоятельно совершать только мелкие бытовые сделки. Другие сделки он совершает с согласия попечителя (ст. 30 ГК РФ). Понятно, что заключение брачного договора не относится к числу мелких бытовых сделок. Возможность заключения брачного договора с согласия попечителя противоречила бы существу соответствующих отношений. Следовательно, лица, ограниченные в дееспособности, не могут заключать брачный договор. Таким образом, способность к заключению брачного договора тесно связана со способностью к заключению брака, в связи, с чем брачный договор может быть заключен только между дееспособными гражданами, достигшими брачного возраста. В отличие от отечественного законодательства, которое не содержит положений о возможности заключения брачного договора недееспособным или ограниченно дееспособным гражданином, зарубежное, в частности, французское такую возможность предусматривает (ст. 1399 ФГК) и было высказано мнение «поскольку опыт применения брачного договора в РФ еще мал,… воспользоваться опытом Франции в превентивном порядке»[78] . Следует обратить внимание на то, что согласно российского законодательства брачный договор может быть заключен в любое время в период брака (п. 1 ст. 41 СК РФ) и недееспособность является обстоятельством, препятствующим заключению брака (ст. 14 СК РФ).

Договор может быть заключен на определенный срок или бессрочно, он может также зависеть от определенных обстоятельств, например, рождения детей.

Следовательно, наступление или не наступление предусмотренных брачным договором событий может зависеть или не зависеть от воли супругов. Например, супруги могут записать в брачный договор, что в случае рождения ребенка квартира, являющаяся собственностью мужа, становится совместной собственностью супругов, то есть их общим имуществом.

Особенностью предмета брачного договора является то, что его условия могут относиться не только к уже существующим имущественным правам, но и к будущим предметам и правам, которые могут быть приобретены супругами в период брака (ст. 42 СК РФ).

Так как законодательство требует обязательного нотариального удостоверения брачного договора, то отсутствие такового удостоверения влечет за собой ничтожность договора, то есть не порождает у супругов никаких прав и обязанностей (в соответствии с п. 1 ст. 165 ГК РФ).

Однако это правило имеет одно исключение: если одна из сторон брачного контракта приступила к его фактическому исполнению, а другая сторона уклоняется от нотариального удостоверения, то при этом соглашение может быть признано действительным в судебном порядке на основании п. 2 ст. 165 ГК РФ. В таком случае последующего нотариального удостоверения соглашения не требуется.

Брачный договор (как и любой другой договор) представляет собой юридический документ, подписанный обеими сторонами. Но обычный договор может быть подписан и представителями сторон на основании надлежаще оформленной доверенности. Возникает вопрос: может ли быть подписан брачный договор представителями сторон. Однозначного ответа на него ни семейное, ни гражданское законодательство не дает. Правда, в ГК РФ имеется норма (п. 4 ст. 182), не допускающая совершения через представителя сделки, которая по своему характеру может быть совершена только лично. По этому вопросу было высказано мнение, что брачный договор относится к таким сделкам, поэтому его подписание представителями сторон невозможно.

Следует признать возможность заключения брачного контракта через представителя при наличии надлежаще оформленной доверенности, содержащей основные условия брачного контракта, что вытекает из имущественного характера сделки. Если же с развитием семейного законодательства в брачный договор будут включены положения, касающиеся личных неимущественных прав супругов, то его заключение через представителя станет недопустимым.

Предметом брачного договора могут быть только имущественные отношения супругов. С помощью брачного договора супруги вправе изменить установленный законом режим и установить приемлемый для них режим имущества. Брачным договором можно установить режим совместной, долевой или раздельной собственности, как на все имущество, так и на отдельные виды имущества или на имущество каждого из супругов. Это означает, что супруги могут вместо установленного законом режима совместной собственности имущества, нажитого в браке, установить режим раздельной собственности либо, наоборот, в отношении имущества, являющего по закону собственностью каждого из супругов (добрачное имущество, полученное во время брака в дар, по наследству и т.п.), установить режим совместной собственности. Можно сочетать различные режимы в отношении одного вида имущества (например, недвижимого) установить режим раздельной собственности, в отношении другого (движимого) – режим совместной собственности и т.п. Предусмотреть все варианты брачных договоров невозможно, поскольку в каждом конкретном случае они будут зависеть от интересов и устремлений той или иной супружеской пары.

Режим раздельной собственности, установленный законом в отношении имущества, принадлежащего каждому из супругов до вступления в брак, либо полученного в браке одним из них безвозмездно, как правило, устраивает обоих супругов и не нуждается в изменении. Однако в жизни супругов могут быть ситуации, при которых для защиты интересов одного из них целесообразно установить режим общности на имущество, по закону находящееся в собственности каждого из супругов, иначе говоря – изменить установленный законом режим раздельности на режим общности или ограниченной (частичной) общности.

Супруги могут также предусмотреть в брачном договоре, что деньги, полученные от продажи имущества, принадлежащего каждому из них, являются совместной собственностью, или наоборот, деньги, полученные в дар или по наследству одним из них, являются его собственностью, а имущество, приобретенное на эти деньги, – собственностью обоих супругов. Варианты регулирования имущественных отношений в брачном договоре могут быть самыми разными[79] .

Согласно брачному договору имущество может находиться в долевой собственности супругов. Долевая собственность предполагает точное определение долей в праве на имущество, а не в самом имуществе. Это означает, что право каждого собственника не ограничивается какой-то конкретной частью общей вещи, а распространяется на всю вещь. Режим долевой собственности может действовать как в период брака, так и в случае его расторжения.

Режим раздельной собственности может быть установлен на все имущество супругов. Это означает, что любое имущество, принадлежавшее ранее, принадлежащее в настоящее время или которое будет принадлежать в будущем одному из супругов, как приобретенное, так и унаследованное, где бы оно ни находилось и в чем бы оно ни состояло, является его личной собственностью даже на период брака (полная раздельность имущества). Раздельная собственность может быть установлена в отношении определенного имущества. Например, в брачном договоре можно указать, что торгово-промышленные предприятия и иное недвижимое имущество признаются принадлежащими тому из супругов, на чье имя было приобретено и зарегистрировано указанное имущество.

Режим раздельности наиболее подходит супругам, каждый их которых имеет собственное дело, собственный капитал. Режим раздельности предпочтителен также для тех, кто имеет детей в предыдущем браке.

Данный режим имеет свои достоинства: он обеспечивает полную независимость каждого из супругов, защищает одного из них от притязаний кредиторов или родственников другого супруга, дает возможность самостоятельно распоряжаться своим имуществом, не создает проблем при разделе имущества в случае развода[80] .

Таким образом, брачный договор представляет будущим и настоящим супругам большие возможности по урегулированию своих имущественных отношений.

В соответствии с п. 3 ст. 42 СК РФ брачный договор не может ограничивать правоспособность и дееспособность супругов, их право на обращение в суд за защитой своих прав; регулировать личные неимущественные отношения между супругами, права и обязанности супругов в отношении детей; предусматривать положения, ограничивающие право нетрудоспособного нуждающегося супруга на получение содержания содержать другие условия, которые ставят одного из супругов в крайне неблагоприятное положение или противоречат основным началам семейного законодательства. Представляется, что данную норму необходимо модернизировать: разрешить супругам брачным договором регулировать некоторые неимущественные отношения, в частности определять место жительства супругов; закреплять характер и объем сведений, составляющих семейную тайну; предусмотреть понятие недостойного поведения, личные неимущественные отношения между супругами по поводу воспитания детей.

Брачный договор может быть изменен или расторгнут в любое время по соглашению супругов путем составления письменного соглашения, содержащего новые положения и условия. Соглашение об изменении или расторжении брачного договора потребует нотариального удостоверения и оплаты.

При отсутствии согласия между супругами по поводу новых условий изменить или расторгнуть брачный договор можно и через суд по требованию одного из них по основаниям и в порядке, которые установлены Гражданским кодексом Российской Федерации для изменения и расторжения договоров.

Важно помнить, что односторонний отказ от исполнения брачного договора не допускается. Поэтому если одного из супругов перестали устраивать условия заключенного брачного договора и достигнуть согласия с другим супругом по этому вопросу не удается, то он может требовать изменения или расторжения договора в судебном порядке, в том числе и при существенном нарушении договора вторым супругом.

Существенным признается нарушение договора одной из сторон, которое влечет для другой стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишается того, на что была вправе рассчитывать при заключении договора. Например, если один из супругов препятствует другому пользоваться его имуществом.

Основанием для изменения или расторжения брачного договора обычно является существенное изменение обстоятельств, из которых стороны исходили при заключении договора. Изменение обстоятельств признается существенным, когда они изменились настолько, что если бы стороны могли разумно их предвидеть, то брачный договор был бы заключен на значительно отличающихся условиях или вообще не был бы ими заключен. Например, если супруги договорились, что в случае прекращения брака принадлежащая им квартира перейдет в собственность одного из супругов, а второй получит от первого денежную компенсацию, а вскоре дом, в котором находилась указанная квартира, в результате стихийного бедствия был разрушен, то такое изменение условий и обстоятельств будет существенным.

Изменить или расторгнуть брачный договор по требованию одного из супругов можно при наличии одновременно следующих условий:

– в момент заключения договора стороны исходили из того, что такого изменения обстоятельств не произойдет;

– изменение обстоятельств вызвано причинами, которые заинтересованная сторона не могла преодолеть после их возникновения;

– исполнение договора настолько нарушило бы соответствующее договору соотношение имущественных интересов сторон и повлекло бы для заинтересованной стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишилась бы того, на что была вправе рассчитывать при заключении договора;

– из существа договора не вытекает, что риск изменения обстоятельств несет заинтересованная сторона.

Автоматически действие брачного договора прекращается с момента прекращения брака, за исключением тех обязательств, которые предусмотрены брачным договором на период после прекращения брака.

Таким образом, перед заключением брачного договора супругам необходимо договориться между собой и решить, на каких именно условиях они готовы заключить брачный договор и какие положения в него включить. Затем самостоятельно или при помощи соответствующего специалиста составить единый письменный документ. После этого обратиться к нотариусу для нотариального удостоверения данной сделки.

При наличии брачного договора (ст. 40-42 СК РФ) состав имущества, принадлежавшего умершему на день открытия наследства, определяется на основании данного договора.

Имущество супругов существует в режиме совместной собственности и в случае смерти одного из супругов подлежит разделу в равных долях, т.к. в этом случае существование совместной собственности прекращается.
СК РФ установил понятие брачного договора. Брачным договором супруги вправе изменить установленный законом режим совместной собственности, установив режим совместной, долевой или раздельной собственности на все имущество супругов, на его отдельные виды или на имущество каждого из супругов; при этом брачный договор может быть заключен как в отношении имеющегося, так и в отношении будущего имущества супругов. Действие брачного договора прекращается с момента прекращения брака, за исключением тех обстоятельств, которые предусмотрены этим договором на период после прекращения брака.

Согласно ст. 42 СК РФ брачным договором супруги вправе изменить установленный законом режим совместной собственности, установить режим совместной, долевой или раздельной собственности как на все их имущество, так и на отдельные его виды или имущество каждого из супругов. Следует согласиться с мнением авторов, отмечающих, что положения ст. 1150 ГК РФ относятся только к ситуации, когда имущество является общим совместным (вне зависимости от того, что такой режим установлен законом или брачным договором).
В силу п. 3 ст. 42 СК РФ брачный договор не может содержать условия, умаляющие наследственные права супругов.
Нормы ст. 1150 ГК РФ не дают ответа на вопрос о возможности распространения установленного ею правового режима на имущество, нажитое каждым из супругов до брака, в отношении которого брачным договором установлен режим общей собственности. Вместе с тем подобное имущество относится к общей собственности, а следовательно, по смыслу ст. 1150 ГК РФ в отношении его должны действовать правомочия пережившего супруга.

Брачный договор в силу ч.3 ст.42 СК РФ не может содержать условий, которые ставят одного из супругов в крайне неблагоприятное положение.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

38251. Создание предприятия и его регистрации 95 KB
  Предпринимательство – это самостоятельная инициатива, систематическая, на собственный риск, деятельность по производству продукции, выполнению работ, оказанию услуг и занятию торговлей с целью получения прибыли. Предпринимателями могут быть граждане Украины, других государств, юридические лица всех форм собственности установленных Законом «О собственности».
38252. Бухгалтерский баланс 67 KB
  Баланс bislnx – это отчёт о финансовом состоянии предпр. Активы – это ресурсы контролируемые предпр. Экономическая выгода – это потенциальная возможность получения предпр. Таким образом – активы это не все ресурсы имеющиеся на предприятии а только те из них которые принесут в будущем эконом.
38253. Хозяйственные операции и их влияние на статьи баланса 68.5 KB
  пополнен резервный капитал за счёт прибыли.100 и увеличилась кредиторская задолженность в расчётах с поставщиками в пассиве стр. Уменьшился текущий счёт в активе стр.230 и уменьшилась кредиторская задолженность в расчётах с поставщиком в пассиве стр.
38254. Счета бухгалтерского учета 191.5 KB
  Простейшая форма счёта – самолётик. № счёта Дебет Дт Кредит Кт Для любого счёта приемлемы следующие понятия: Дебет – это левая часть счёта в переводе с латыни – должен; Кредит – это правая часть счёта в переводе с латыни – верит; Сальдо Сдо – это остаток; Сальдо начальное Сдо нач. операций записанных по дебету счёта за отчётный месяц; Обороты по кредиту ОКт – это общая сумма всех хоз. операций записанных по кредиту счёта за отчётный месяц;...